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Duplicación Del Plazo de Prescripción de Los Delitos Cometidos en Agravio Del Estado

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Duplicación del plazo de prescripción de los delitos cometidos en agravio del

Estado: STC 1805-2005-HC/TC (caso Máximo Humberto Cáceda Pedemonte)

EXP. N.º 1805-2005-HC/TC


LIMA
MÁXIMO HUMBERTO
CÁCEDA PEDEMONTE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Huaral, a los 29 días del mes de abril de 2005, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Bardelli Laritirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Abel González del
Río contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada Penal para Procesos con Reos en
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 80, su fecha 17 de enero de 2005,
que declara infundada la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de octubre de 2004, el recurrente interpone acción de hábeas corpus a


favor de su patrocinado, Máximo Humberto Cáceda Pedemonte, y la dirige contra la Sala
Penal "B" Anticorrupción integrada por los vocales Zavala Valladares, Barandarían
Dempwof y Sequeiros Vargas, solicitando su inmediata libertad. Alega que el favorecido,
con fecha 23 de enero de 2003, deduce la excepción de prescripción en la causa penal N.°
45-2002, alegato que luego de ser desestimado, es recurrido ante la sala emplazada, la que,
transgrediendo el debido proceso, confirma la apelada declarando infundada la excepción, a
pesar de acreditarse que había transcurrido en exceso el tiempo fijado por ley. Aduce que
los emplazados, con fecha 12 de julio de 2004, le deniegan su excepción sobre la base de la
Ejecutoria Suprema de fecha 2 de agosto de 2004, irregularidad que evidencia su actitud
prevaricadora, ya que los emplazados mal podrían conocer y aplicar los criterios que en el
futuro aplicaría la Corte Suprema. Sostiene que, ante la evidencia antijurídica demostrada
en la decisión judicial, interpone recurso de nulidad, el cual es declarado improcedente en
aplicación del nuevo Código Procesal Penal, irregularidad que perjudica al favorecido, toda
vez que se debió aplicar la norma procesal anterior, por ser mas favorable al procesado.

Agrega que el beneficiario se encuentra cumpliendo detención domiciliaria,


existiendo contra él, únicamente, el testimonio de un oficial subalterno, y que se ha
vulnerado el principio de legalidad penal, toda vez que se lo procesa por el delito de
asociación delictiva solo por el hecho de que en el evento ilícito instruido intervinieron
pluralidad de agentes.
Realizada la investigación sumaria, el demandante se ratifica en el contenido de su
demanda. Por su parte, la doctora Zavala Balladares, presidenta de la sala emplazada;
sostiene que la resolución cuestionada se encuentra arreglada a ley, dado que el delito por el
que se le juzga al demandante no ha prescrito, toda vez que la pena privativa de libertad a
imponerse es de 35 años, los cuales aún no han transcurrido. Finalmente, aduce que la
resolución se emitió dentro de un proceso regular, respetando el principio de la doble
instancia, y que el demandante utilizó todos los mecanismos impugnatorios que faculta la
ley especial de la materia.

El Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con
fecha 27 de octubre de 2004, se apersona al proceso solicitando que se declare
improcedente la demanda, por haberse sustanciado el proceso de manera regular ante lo
cual el hábeas corpus no puede ser eficaz.

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 15


de noviembre de 2004, declara infundada la demanda por considerar que lo resuelto por la
sala emplazada emana de un proceso regular, y que esta ha actuado conforme a las
facultades que la ley confiere a jueces y tribunales para complementar o integrar los fallos
dentro del marco del debido proceso, según se advierte del pronunciamiento emitido por los
accionados en el Cuaderno de Prescripción que se cuestiona en el proceso constitucional.

La recurrida confirma la apelada con fundamentos similares.

FUNDAMENTOS

1. El objeto del presente proceso constitucional es que se declare fundada la excepción de


prescripción deducida y que, en consecuencia, se disponga la inmediata libertad del
favorecido, toda vez que habría operado la prescripción de la acción penal, con lo cual
la medida de arresto domiciliario que cumple habría devenido en arbitraria.

2. Se desprende de la demanda una doble afectación constitucional en agravio del


beneficiario: a) una supuesta vulneración del principio de legalidad penal y procesal,
materializada presumiblemente en que la acción penal seguida contra el beneficiario se
encuentra prescrita, y en la aplicación ultractiva de la ley procesal, y, b) una supuesta
vulneración a la libertad individual, materializada en la medida de detención
domiciliaria impuesta al favorecido al dictarse la apertura de instrucción.

3. En la demanda se aducen argumentos tendientes no a fundamentar la prescripción de la


acción penal que supuestamente agravia al beneficiario, sino a sustentar su
irresponsabilidad penal respecto del ilícito instruido. Este Tribunal considera pertinente
recordar, tal como lo ha hecho en reiterada jurisprudencia, que el proceso constitucional
de hábeas corpus tiene por objeto velar por la plena vigencia del derecho a la libertad
individual y sus derechos conexos, mas no pronunciarse sobre la responsabilidad penal
del infractor, pues tales materias son propias de la jurisdicción penal ordinaria.[1]
4. Por ello, el cuestionamiento de los argumentos que han justificado la apertura de
instrucción, fundamentándose en la mera sindicación frente a la ausencia de elementos
probatorios que acrediten la participación, irresponsabilidad y/o responsabilidad penal
del favorecido respecto de los ilícitos instruidos, supondría desnaturalizar la esencia de
la investigación, porque se la estaría evaluando como si se tratara de una sentencia
condenatoria.

5. Por tanto, será materia de análisis constitucional por este Supremo Colegiado si la
resolución judicial que declara infundada la excepción deducida viola o amenaza algún
derecho fundamental, así como el presunto conflicto de aplicación de leyes procesales
en el tiempo.

§. La prescripción

6. La prescripción, desde un punto de vista general,es la institución jurídica mediante la


cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de
obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad
criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la
renuncia del Estado al ius punendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los
efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma.

7. Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado
que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la
responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.

8. Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental inspirada en el principio pro


homine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y
resocializadora en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva contemplando la
necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y la
dificultad de castigar a quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando
de esta manera el principio de seguridad jurídica. El Código Penal reconoce la
prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal.

9. Así, la ley considera varias razones que permiten extinguir la acción penal, en virtud de
las cuales el Estado autolimita su potestad punitiva: pueden ser causas naturales (muerte
del infractor), criterios de pacificación o solución de conflictos sociales que tienen
como base la seguridad jurídica (cosa juzgada o prescripción) o razones sociopolíticas o
de Estado (amnistía).

10. En este orden de ideas, resulta lesivo a los principios de economía y celeridad procesal,
vinculados al derecho al debido proceso, que el representante del Ministerio Público,
titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando esta se ha extinguido, o que
formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso
del tiempo, se encuentra extinguida, y que el órgano jurisdiccional abra instrucción en
tales supuestos.

§. Clases de prescripción
11. De acuerdo con lo establecido en la ley penal material, la prescripción es un medio para
librarse de las consecuencias penales y civiles de una infracción penal o una condena
penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la ley.

Por consiguiente, la prescripción igualmente constituye un supuesto de extinción de la


acción penal tal como lo prevé el artículo 78.1 del Código Penal, y la norma material
reconoce también la prescripción de la ejecución de la pena (artículo 85.1).

12. Así, la primera prescripción, llamada de la persecución penal, está referida a la


prohibición de iniciar o continuar con la tramitación de un proceso penal, en tanto que
por la segunda, llamada de la ejecución penal, se excluye la ejecución de una sanción
penal si ha transcurrido un plazo determinado, de lo cual se infiere que la prescripción
del delito extingue la responsabilidad penal, en tanto que la prescripción de la pena lo
que extingue es la ejecución de la sanción que en su día fue decretada.

§. Plazos de prescripción

13. El artículo 80° del Código Penal establece que la acción penal prescribe:

"[E]n un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si fuera
privativa de libertad. En el caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben
independientemente.

En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido
un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

En ningún caso, la prescripción será mayor a veinte años. Tratándose de delitos con
pena de cadena perpetua, se extingue la acción penal a los treinta años".

14. Se desprende, entonces, que el Código Sustantivo, en el caso de la prescripción de la


pena, prevé plazos más dilatados y condiciones más severas.

15. Sin embargo, resulta importante resaltar que hay hechos criminales que perjudican a la
sociedad en su conjunto, afectando el mundo social, político, económico y cultural de
un país, y con ello nuestra democracia y al Estado de Derecho.

16. Esta realidad ha acompañado nuestra historia como país, pues estamos de manera
permanente viviendo y sufriendo un conjunto de hechos de criminalidad organizada en
los que se afecta al patrimonio del Estado, que no es otro que el patrimonio de todos los
peruanos. En un país que vive en extrema pobreza, con millones de niños y
adolescentes en situación de miseria, no es posible aceptar la impunidad de la
corrupción, porque el accionar del Estado no los alcanzó, o porque se recurre a argucias
legales para impedirlo.

17. Es por ello que la Norma Suprema establece que "[e]l plazo de prescripción se duplica
en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado".[2]
La redacción del texto constitucional no es clara; pareciera que se refiere a todos los
delitos cometidos en agravio del Estado, pero consideramos que no es así, ya que, por
el principio de legalidad y seguridad jurídica, debe entenderse tal plazo de prescripción
en el contexto de todo el artículo y, mejor aún, en el contexto de todo el capítulo, que
trata exclusivamente de los funcionarios y servidores públicos.

18. Este Supremo Colegiado considera que duplicar el plazo de prescripción en todos los
delitos cometidos en agravio del Estado, sería atentar contra el principio de legalidad,
de cuya interpretación pro homine se infiere que aplicarlo a todos los imputados a los
que se procese es extender in malam parte lo que pudiera afectar a este, cuando por el
contrario su aplicación debe ser in bonam parte.

En consecuencia, dicha duplicidad solo es aplicable en el caso de delitos cometidos


contra el patrimonio del Estado o de organismos sometidos por este, de conformidad
con el artículo 41°, in fine, de la Constitución.

19. De autos se advierte que el beneficiario es procesado por delito contra la tranquilidad
pública en la modalidad de asociación ilícita, en agravio de la sociedad y el Estado
peruano, “[e]n mérito a su vinculación con el Comando Operativo para operaciones
especiales que se llegó a denominar Destacamento Colina, conformado como parte de
una estrategia clandestina de lucha contra la subversión, que fuera integrado por
oficiales del Ejército Peruano, con conocimiento y participación del Comandante
General del Ejército, del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres,e incluso
del propio ex presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, dado que, como
Comandante EP, Jefe de la Dirección de Economía de Inteligencia del Ejército, habría
autorizado beneficios económicos como gastos operativos y retribución adicional a
dichos efectivos”.

“(...) “[d] icho grupo paramilitar estaba abocado a recabar información de los
subversivos, detenerlos, interrogarlos mediante tortura, para luego aniquilarlos y
proceder a su desaparición física.”[3]

20. Es decir, se imputa al recurrente el haber formado parte de una agrupación ilícita para
delinquir por el hecho de haber contribuido a la concertación de los altos oficiales del
Ejército Peruano con los efectivos de su institución integrantes del Grupo Colina, pues
en su condición de Comandante EP, Jefe de Economía del Servicio de Inteligencia
habría autorizado beneficios económicos como gastos operativos y la remuneración de
dichos efectivos, así como financiar sus “propias estrategias”, consistentes en
seguimiento, detención, interrogación mediante tortura, aniquilamiento y desaparición
física.

A esta agrupación delictiva se le imputa el secuestro, la detención, tortura y


desaparición del periodista Pedro Herminio Yauri Bustamante, crimen que se perpetró
con un fusil FAL y una granada de guerra tipo piña, en la madrugada del 24 de junio
de 1992, fecha en que “[s] acándolo de su domicilio en Huacho, lo trasladaron a una
playa cercana, haciéndoles cavar una fosa e interrogándolos, los enterraron luego de
aniquilarlos disparándole en la cabeza con un fusil FAL”.[4]

21. Los delitos contra la tranquilidad pública se encuentran previstos en el título XIV del
Código Penal, y la modalidad del presente caso está precisada en el segundo párrafo del
artículo 137.º, que establece “[q] ue cuando la organización esté destinada a cometer los
delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad públicas [...], [l] a pena será no
menor de 8 años y no mayor de 35 años”.

22. Por disposición del artículo 80.º del Código Sustantivo, la acción penal prescribe en un
tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa
de libertad; y, en todo caso, prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una
mitad al plazo ordinario de prescripción, conforme lo señala el artículo 83.º del
acotado.

En tal sentido, si los hechos investigados ocurrieron el día 24 de junio de 1992, a la


fecha han transcurrido 12 años y 10 meses de la presunta comisión del delito, de lo
cual se colige que no ha vencido el plazo ordinario de prescripción por delito de
asociación ilícita para delinquir agravada. En consecuencia, la resolución judicial
cuestionada que desestima la excepción de prescripción de la acción penal deducida
por el favorecido no vulnera sus derechos fundamentales.

23. Por el contrario, dada la trascendencia de los procesos penales que actualmente se
siguen por los hechos atribuidos al Grupo Colina, este Tribunal considera que es
necesario continuar con la tramitación del proceso tendiente a determinar las
responsabilidades a que hubiere lugar.

24. Es por ello que resulta importante recordar, conforme se hiciera en anterior
jurisprudencia, que: “[l] os hechos que son materia de los procesos penales seguidos
contra el recurrente forman parte de un conjunto atribuido al autodenominado Grupo
Colina, todos ellos cometidos bajo una modalidad delictiva que ha motivado el rechazo
y la condena de la Comunidad Nacional e Internacional. El Estado Peruano no debe
tolerar la impunidad de éstos y otros graves crímenes y violaciones a los derechos
humanos, tanto por una obligación ética fundamental derivada del Estado de Derecho,
como por el debido cumplimiento de compromisos expresos adquiridos por el Perú ante
la Comunidad Internacional”[5].

§. Delito de asociación ilícita

25. El recurrente alega que se ha violado el principio de legalidad penal, porque el órgano
jurisdiccional lo procesa por el delito de asociación ilícita para delinquir, sin que, a su
juicio, se cumplan los presupuestos previstos para que se configure dicho delito,
calificación errónea realizada por el juzgador, la cual está motivada por la pluralidad de
agentes que intervinieron en el evento típico materia de instrucción.

26 El principio de legalidad penal está consagrado en el artículo 2.°, inciso 24, literal "d",
de la Constitución Política del Perú, según el cual "Nadie será procesado ni condenado
por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley,
de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no
prevista en la ley".

27 Conforme lo ha sostenido en reiteradas oportunidades este Tribunal, "[E]l principio de


legalidad exige que por ley se establezcan los delitos y que las conductas prohibidas
estén claramente delimitadas previamente por la ley. Como tal, garantiza la prohibición
de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia), la prohibición de la aplicación
de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta), la prohibición de la analogía (lex
stricta) y de cláusulas legales indeterminadas (lex certa)[6].

28 Este Tribunal considera que el principio de legalidad penal se configura como un


principio, pero también como un derecho subjetivo constitucional de todos los
ciudadanos. Como principio constitucional, informa y limita los márgenes de actuación
de los que dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las
conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones, en tanto que, en su dimensión
de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona sometida a un proceso o
procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en una norma
previa, estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada
previamente en una norma jurídica.

29 Por tanto, resulta igualmente claro que la dimensión subjetiva del derecho a la legalidad
penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos por la justicia
constitucional frente a supuestos como la creación judicial de delitos o faltas y sus
correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la aplicación de determinados
tipos penales a supuestos no contemplados en ellos. El derecho a la legalidad penal
vincula también a los jueces penales, y su eventual violación posibilita obviamente su
reparación mediante este tipo de procesos de tutela de las libertades fundamentales.

30 Si bien el principio de legalidad penal, el cual protege el derecho de no ser sancionado


por supuestos no previstos de forma clara e inequívoca en una norma jurídica, en tanto
derecho subjetivo constitucional, debe ser susceptible de protección en esta vía, el
análisis que debe practicar la justicia constitucional no es equiparable al que realiza un
juez penal.

31 En efecto, como este Tribunal ha reiterado en diversas oportunidades, "[...] no puede


acudirse al hábeas corpus ni en él discutirse o ventilarse asuntos resueltos, como [lo] es
la determinación del tipo penal o la responsabilidad criminal, que son de incumbencia
exclusiva de la justicia penal. El hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a
la protección de los derechos reconocidos en la Constitución, y no a revisar si el modo
como se han resuelto las controversias de orden penal es el más adecuado conforme a la
legislación ordinaria. En cambio, no puede decirse que el hábeas corpus sea
improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales
derivadas de una sentencia expedida en proceso penal, cuando ella se haya dictado con
desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben guardarse en
toda actuación judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por
vaciar de contenido el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y
libertades fundamentales y, por otro, por promover que la cláusula del derecho a la
tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo”[7].

§. Formas de intervención delictiva

32. No obstante, es menester precisar que si bien la calificación del tipo penal es atribución
del juez penal, la tutela jurisdiccional efectiva se concreta a través de las garantías que,
dentro de un íter procesal diseñado en la ley, están previstas en la Constitución Política
del Perú, razón por la cual el Tribunal Constitucional estima conveniente revisar el
marco teórico-jurídico de las formas de intervención delictiva.

33. El Código Penal reconoce dos formas de intervención delictiva; la autoría y la


participación.

El artículo 23.º de Código Sustantivo establece que "[E]l que realiza por sí o por medio
de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la
pena establecida para tal infracción". A su vez, distingue tres formas en que una
persona puede cometer un delito (realizarlo) en calidad de autor: a) cuando realiza por
sí misma el hecho punible; b) cuando realiza por medio de otro el hecho punible; c)
cuando realiza el hecho punible juntamente con otro u otros.

34. La doctrina precisa que solamente puede hacerse tal delimitación en los tipos dolosos.
Así, define como autor de delito doloso a "[a] aquel que mediante una conducción
consciente de fin, del acontecer causal en dirección del resultado típico, es señor sobre
la realización del tipo"[8]. Es decir, el autor puede manipular sobre el resultado del hecho
y puede desistirse inclusive.

En tanto que el partícipe está supeditado a la actuación del autor, pues su intervención
solamente se produce siempre que el autor, por lo menos, arriba al grado de tentativa,
sin el cual no hay complicidad ni instigación. Consecuentemente, el partícipe no tiene
dominio del hecho.

35. Así, es autor quien tiene el poder para manipular el resultado del hecho, cuya
contribución, aun siendo distinta, es considerada como un todo, y el resultado total le es
atribuible independientemente de la entidad material de su intervención; y es partícipe
aquel cuya intervención está condicionada al resultado obtenido por el autor o aquel
cuyo accionar no contribuye decididamente a la ejecución del delito, sino que su
intervención se limita a coadyudar en su ejecución.

36. Ahora bien, cuando el ilícito penal es cometido por una persona que, cual instrumento,
actúa dentro de un aparato de poder organizado, que, como parte de su estrategia
general, comete delitos o representa solo un ejemplo de un conjunto de conductas
ilícitas similares, estamos frente a la existencia de un patrón de violaciones, lo que
convierte a tal agrupación en una organización destinada a cometer delitos. Estamos,
entonces, frente a un ilícito contra la paz pública previsto y sancionado en el artículo
317.º de la ley penal material.
A mayor abundamiento, dicho tipo penal está referido a una agrupación de personas
organizadas con el objeto de cometer varios delitos, y que han hecho del delito un
modo de vida.

37. En consecuencia, es en virtud del principio de reparto funcional de roles y de las


contribuciones de los intervinientes en el ilícito penal que se establecerá su intervención
delictiva.

§. Detención domiciliaria

38. Es pertinente señalar que, tal como ocurriera en el caso Chumpitaz Gonzales (Exp.
1565-2002-HC-TC), en el presente proceso no nos encontramos ante un supuesto de
detención preventiva, sino ante uno de comparecencia restrictiva. En efecto, tal como
está regulada en nuestra legislación procesal penal, la detención domiciliaria no aparece
como una forma de detención judicial preventiva, sino, antes bien, como una alternativa
frente a esta. Y es que, tal como quedó establecido en la sentencia antes aludida, si bien
ambas figuras, al estar encaminadas a asegurar el éxito del proceso penal, responden a
la naturaleza de las medidas cautelares, no pueden ser equiparadas ni en sus efectos
personales ni en sus elementos justificatorios, dado el distinto grado de incidencia que
generan en la libertad del individuo.

39. No es ajeno, empero, a este Tribunal que, entre las alternativas frente a la detención
judicial preventiva, la detención domiciliaria es la que aparece como la más seria y
limitativa de la libertad personal, razón por la cual su validez constitucional también se
encuentra sujeta a los principios de subsidiariedad, razonabilidad, provisionalidad y
proporcionalidad.

40. Tal como dejara sentado este Tribunal en pronunciamientos precedentes, "[e] l principal
elemento a considerarse en el dictado de (una) medida cautelar debe ser el peligro
procesal que comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en
relación con el interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas
como reprochables jurídicamente. En particular, el peligro de que el procesado no
interferirá u obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia.
Tales fines deben ser evaluados en conexión con distintos elementos que antes y
durante el desarrollo del proceso puedan presentarse y, en forma significativa, con los
valores morales del procesado, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y
otros que, razonablemente, le impidan ocultarse o salir del país o sustraerse de una
posible sentencia prolongada".[9]

41. Fluye del análisis de autos que la medida de detención domiciliaria dictada contra el
favorecido se justificó en la seriedad de los cargos imputados, así como en la "suma
gravedad" que ellos revisten. Tales argumentos, por sí solos, no se condicen con los
elementos objetivos que puedan concluir en la determinación del peligro procesal.
Justificar las restricciones a la libertad bajo presunciones de orden criminal, esto es,
sobre la base de la gravedad de los delitos imputados, resulta, a todas luces, atentatorio
al principio de presunción de inocencia que debe informar a todo proceso penal.
42. De otro lado, las normas procesales, entre las que se encuentra la que señala los
requisitos para dictar las medidas cautelares tendientes a asegurar el éxito del proceso,
no solo implican una garantía para el imputado, sino que constituyen un parámetro
objetivo que informa al órgano jurisdiccional sobre la forma en que debe llevarse a
cabo la sustanciación del proceso.

En tal sentido, del estudio de autos no se advierte la ausencia de peligro procesal que
aduce el demandante; por el contrario, se evidencia una sospecha razonable de que,
dado el esclarecimiento que este tipo de delitos implica, peligra la culminación del
proceso y, con ello, la especial obligación de esclarecimiento que este tipo de crímenes
conlleva.

43. Finalmente, en el extremo alegado de ausencia de suficiencia probatoria, “[a] pesar de


existir contra él tan solo el testimonio de un oficial subalterno”[10], resulta necesario
precisar que, de encontrarse presente dicho requisito al dictarse la medida, estaríamos
ante la presencia copulativa de los tres presupuestos exigidos por ley para el dictado de
la medida cautelar de detención preventiva.

§. Conflicto de leyes en el tiempo

44. Con respecto al conflicto de aplicación de leyes procesales en el tiempo, invocado por
el demandante, “[a]l denegarse el Recurso de Nulidad, aplicando la nueva norma del
Código Procesal Penal y no la anterior”[11], resulta necesario precisar que dicha
controversia ha de resolverse a la luz del principio de eficacia inmediata de las leyes,
con las modulaciones que este pueda tener a consecuencia del contenido
constitucionalmente protegido del derecho “a no ser sometido a un
procedimiento distinto de los previamente establecidos”, reconocido por la Norma
Suprema como los principios y derechos de la función jurisdiccional.

45. Sobre el particular, este Colegiado ha sostenido que “[e] l derecho al procedimiento
preestablecido en la ley no garantiza que se respeten todas y cada una de las
disposiciones legales que regulan el procedimiento, sea éste administrativo o
jurisdiccional, sino que las normas con las que se inició un determinado procedimiento
“no sean alteradas o modificadas con posterioridad”.[12] Es decir, que iniciado un
procedimiento determinado, cualquier modificación realizada a la norma que lo
regulaba, no debe ser la inmediatamente aplicable al caso, pues el inciso 3) del artículo
139° de la Constitución garantiza que “nadie puede ser sometido a procedimiento
distinto de los previamente establecidos”.

46. En el caso de las normas procesales penales rige el principio tempus regit actum, que
establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al
momento de resolver. Esto supone la aplicación inmediata de la ley procesal, mas no
que a través de ella se regulen actos procesales ya cumplidos con la legislación anterior.

47. En tal sentido, del estudio de autos se advierte que el favorecido Cáceda Pedamonte fue
notificado con la desestimación de la excepción de prescripción con fecha 20 de
setiembre de 2004 (f.16), resolución contra la cual interpuso recurso de nulidad, el cual
fue declarado improcedente con fecha 22 de setiembre de 2004, en aplicación del
Decreto Legislativo N.º 959, vigente desde el 18 de agosto de 2004.

Por consiguiente, la denegatoria del recurso de nulidad se realizó en aplicación del


principio tempus regit actum, dado que al momento de resolver, tal recurso de nulidad
se encontraba vigente el Decreto Legislativo N.º 959; en consecuencia, era imperativa
su observancia, toda vez que las normas procesales son de cumplimiento inmediato. Por
lo tanto, la resolución cuestionada no vulnera los derechos fundamentales del
demandante.

48. De conformidad con el artículo VI, in fine, del Código Procesal Constitucional, los
criterios de interpretación contenidos en los fundamentos jurídicos 10, 18, 33, 34, 35 y
36 son vinculantes para todos los operadores jurídicos.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la


Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
LANDA ARROYO

[1]
STC 1567-2002-HC/TC, Caso Rodríguez Medrano.

[2]
Constitución Política del Perú, artículo 41.º
[3]
Tomado de la Resolución del Segundo Juzgado Penal Especial, f. 7-10
[4]
Tomado del Dictamen Fiscal Nº 112-2004, f. 15 y 15 v.
[5]
Fundamentos de la STC 2789-2004-HC, Caso Rivera Navarrete.
[6]
STC 0010-2002-AI/TC.

[7]
STC 2758-2004-HC, Caso Bedoya de Vivanco.
[8]
Derecho Penal Alemán. Parte General, Edición 11a Editorial Jurídica, 1976, p. 143.
[9]
STC 1091-2002-HC/TC, Caso Silva Checa, fundamento 18
[10]
Primer Fundamento de hecho de la demanda, f. 1-5
[11]
Undécimo Fundamento de hecho de la demanda, Ibíd.
[12]
STC 2196-2002-HC/TC, Caso Saldaña Saldaña.

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