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 ¿Por qué se dice que el derecho romano es un derecho positivo?

 ¿El derecho es una ciencia o no?


Si se considera una ciencia. ya que para que haya ciencia debe tener:
-Conocimiento
-Método: inductivo- deductivo
-objeto de estudio: hombre

 ¿Cuáles fueron los 2 tratados internacionales?


Pacto de San José de Costa Rica

 Diferencia entre la norma y la ley

La ley La norma
La ley está escrita en la constitución de
Mientras que las normas no figuran
cada País o nación. escritas en la constitución sino más bien
las establece la sociedad.
Tanto la ley como las normas establecen conductas que todo miembro de la
sociedad debe cumplir.

 ¿Por qué no se aplica en el Perú el common Lao y en EEUU si?


Por qué en el Perú los jueces se pronuncian en un determinado caso respecto a la ley y
en Estados Unidos respecto a la Jurisprudencia.

 Principios generales del derecho

 Diferencia entre el sivanlao y el covanlao


Sivanlao: reyna la ley
Covanlao: reyna la jurisprudencia

 ¿En caso de conflictos de normas que pasa con la jerarquía?


Todas las normas que estén bajo la constitución no pueden contradecir ni violar la
constitución.

 ¿Quiénes emiten normas?


-Congreso, poder ejecutivo
 Organismos que dicten normas
-Poder legislativo: Regula a través de decretos supremos y de urgencia
-Poder judicial: controla que las leyes que aprueba el congreso o los decretos que dicta
el presidente siempre sean justos.

 ¿Qué día se dio el golpe de estado?


-El 2 de abril de 1972
 ¿Cuántos tipos de norma hay?

 ¿en que se diferencia una norma jurídica de una norma moral?

Norma Moral Norma Jurídica


Es propia de cada individuo, el es el quien Es una regla dirigida a la ordenación del
crea sus propias condutas. Las personas comportamiento del individuo prescrita por
poseen una conciencia recta que les indica lo una autoridad cuyo incumplimiento puede
que esta bien y lo que está mal y actúan en llevar a una sanción.
consecuencia. Respetar la tranquilidad publica, no agredir
Ser honrado, ser justo, no mentir y no ser al prójimo, regirse a las leyes.
infieles, no matar y respetar a tus padres.

 ¿Qué es la ética y que es la moral?

 ¿Por qué los jueces emiten fallos?

un fallo judicial es una orden de un tribunal que constituye la sentencia con respecto a una
demanda. Si se emite un fallo en su contra, el cobrador de deudas tendrá herramientas más
firmes, como un embargo, para cobrar la deuda.
Un fallo judicial es el resultado oficial de una demanda en un tribunal. En demandas por cobro
de deudas, el juez puede conceder al acreedor o al cobrador de deudas un fallo en contra suya.

 ¿Cuál es la importancia del derecho y para que me sirve en la legislación industrial?

Sirve para estudiar y delimitar los derechos de los trabajadores. Para determinar las
obligaciones del trabajador y los derechos por parte del empleador.

Etimología: derecho- Diretum-Dirigido (con lo que se indica sujeción a una regla)


-Arauz Castex: El derecho es la coexistencia humana normativamente pensada en
función de la justicia.
-Borda: Es el conjunto de normas de conducta humana establecidas por el estado, con
carácter obligatorio y conforme a la justicia.
-Salvat: Es el conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones de los hombres en
sociedad.
La convivencia de los hombres en sociedad exige las vigencias de las normas a las cuales
deban ajustar su conducta; de lo contario reinaría el caos y la vida en común seria
imposible.

En las comunidades primitivas siempre existieron normas de conducta que regulaban la


convivencia.
DERECHO OBJETIVO Y SUBJETIVO
DERECHO OBJETIVO: conjunto de normas que rigen las relaciones de las personas
en una comunidad.
Consiste en un ordenamiento social justo, es decir en cuanto justo a de reconocer a las
personas humanas la posibilidad de obrar en vista de sus propios fines.
EJEMPLOS:
El derecho prohíbe apoderarse de lo ajeno. El derecho a la tranquilidad.
El derecho impone a los esposos los deberes de asistencia, fidelidad y cohabitación.
El derecho objetivo los constituye la norma o el conjunto de normas (ordenamiento
jurídico).
DERECHO SUBJETIVO: Visto desde el sujeto. Alude a las prerrogativas que tiene una
persona para exigir de los demás un determinado comportamiento.
EJEMPLOS:
La facultad del acreedor para ejecutar los bienes del deudor
La facultad del propietario de usar y disponer una cosa.
El derecho subjetivo admite un sentido amplio (relación jurídica) y un sentido estricto
(facultad jurídica).
¿El derecho objetivo y subjetivo son antagónicas?
No, sino que se corresponden y exigen recíprocamente.
DERECHO NATURAL Y POSITIVO
DERECHO NATURAL: Es aquel que surge de la naturaleza humana y que es revelado
al hombre por la razón. Por esa circunstancia de provenir de la naturaleza misma del
hombre, es inmutable y universal. Nace con la expresión de ser derecho vigente.
CARACTERÍSTICAS:
 Sus principios son válidos para todo tiempo y lugar.
 Estos principios encuentran su fundamento en algo superior al hombre, por lo cual
el hombre no podría cambiarlo si se lo propusiera
 En consecuencia, los principios y contenidos del llamado derecho natural no
estarían sujetos a las vicisitudes de la historia.
Los principios del derecho natural no son el producto de una interpretación subjetiva sino
un conocimiento objetivo que obtiene la razón de la consideración de la naturaleza
racional y social del hombre.
FUNDAMENTO DEL DERECHO NATURAL: Es diferente para cada una de las
principales escuelas que defienden su existencia.
1. Para la escuela católica: Ese fundamento esta en la voluntad y la inteligencia
de Dios.
2. Para la corriente protestante clásica: Ese fundamento se encuentra en la
naturaleza humana.
3. Para el pensamiento racionalista: Ese fundamento se encuentra en la razón.
¿El derecho natural está conformado por?
El derecho natural esta conformado por el núcleo del ordenamiento que conforme a la
naturaleza humana, tiende a la instauración de la justicia en la sociedad.
DOCTRINA DEL DERECHO NATURAL
Da un fundamento firme del orden jurídico que consiste en la comprensión de la
naturaleza racional y social del hombre y no en la pura voluntad de este, la cual es inepta
para justificar la imperatividad de la norma.
Desde el momento que una ley contradice el bien común o la justicia deja de ser derecho
en sentido propio.
¿Cuál es el criterio que, dentro de las complejísimas cuestiones jurídicas ha de
permitirnos distinguir lo justo de lo injusto?
Ese criterio no es otro que el derecho natural. Si la ley es conforme a él, es justa; si es
incompatible con él es injusta.
DERECHO POSITIVO:
Es la concreción del derecho natural, es decir, la traducción del derecho natural y su
adaptación a las circunstancias sociales concretas de un momento histórico
determinado.
El derecho natural ejerce sobre el derecho positivo una doble acción:
1. Acción negativa que tiene el sentido de una barrera: significa la paralización del
derecho positivo en la medida que este contradice al derecho natural o resultar
un derecho injusto.
2. Acción positiva en cuanto el derecho natural es un manantial de orientación del
derecho positivo, del que no organiza soluciones, pero al que imparte directivas.
El derecho positivo puede ser:
Vigente
Es el que rige efectivamente la convivencia social en un lugar determinado. Por ej., Los
artículos del código penal referentes a los delitos de homicidio, robo, etcétera, que se
aplican a cada momento.
No vigente
Por el contrario, es el que no tiene efectiva aplicación, pero, dentro de este sector,
corresponde distinguir dos situaciones distintas:
• Actual: por ejemplo, una ley promulgada que no se aplica todavía
• Histórico: por ej., El derecho romano.
Entendido el derecho positivo como el conjunto de normas aplicadas coercitivamente
por la autoridad pública, es menester agrupar científicamente tales normas para realizar
su estudio. De ahí surgen las ramas del derecho positivo.

ORDEN Y ORDEN JURIDICO


1.4.1. DEFINICIONES
El conjunto de las normas jurídicas ordenas según su jerarquía componen lo que se llama
orden jurídico. Las normas que componen este orden están diferenciadas según su jerarquía,
es decir que las mismas están ordenadas según su valor jerárquico; y este está determinado
por su fuerza y su valor.

CONCEPCIONES DEL DERECHO


IUSNAURALISMO Y POSITIVISMO: Son 2 posiciones iusfilosoficas contrapuestas
IUSNATURALISMO: Sostiene que el derecho positivo está subordinado al derecho
natural. Según esta posición en caso de conflicto entre ambos debe sacrificarse el derecho
positivo. Pretende determinar como el derecho creado por los hombres debe ser así,
verdadero derecho. Puede cumplir una función conservadora y ponerse al servicio de la
preservación del orden establecido, ejemplo: el caso de la escuela católica, al legitimar la
esclavitud o oponerse al divorcio.
POSITIVISMO: Considera como único y verdadero hecho al que históricamente hacen
los hombres, que es un hecho social a partir del cual se constituyó la ciencia jurídica en
Roma primero y en Inglaterra, en Francia y en Alemania después.
El positivismo se contrapone al iusnaturalismo, para quien, el derecho emana de ciertas
leyes o principios inmutables para todo tiempo y lugar.
En estrita actitud positivista la ciencia jurídica se limita a comentar y sistematizar las
normas que se encuentran en las fuentes positivas del derecho.
¿La constitución moderna de la ciencia jurídica presenta 2 vertientes cuáles son?
-La anglosajona: que preserva el carácter fundamental de la costumbre.
- La continental romanista: En la cual el derecho tiende a identificarse con las leyes u
otras percepciones escritas, emanadas de los órganos del estado.
INICIADORES DEL POSITIVISMO:
-BENTHAM Y AUSTIN (Escuela analítica inglesa de jurisprudencia): quienes proponían
el estudio de las leyes positivas prescindiendo en forma metódica de consideraciones de
índole moral y el análisis de los conceptos más básicos o elementales del derecho positivo.
AUSTIN: Concibe a las normas jurídicas como ordenes emanadas del soberano.
Sistema continental- Romanista: La teoría general positivista se desarrolla en autores
como:
-Bergbohm, Bierling y Merkl y culmina en la obra de Kelsen.
¿De que trata la obra de Kelsen?
Teoría Pura del derecho: Tiene como noción central la validez de las normas y campea
en ella un formalismo que no parece adecuarse a la concepción positivista que pretende
ver el derecho en los hechos. “en su ultima versión” de su teoría pura, concebiría a las
normas como actos de voluntad (de los órganos estatales), entendiendo que la ciencia
tiene como tarea, describir el sentido objetivo de tales actos.

El realismo: Es en cambio, la nota dominante de la escuela Upsala en la cual la vigencia


(o efectividad) pasa a ocupar el lugar central en la consideración del derecho como
medio o sistema de control social. Esta corriente en su versión extrema sostiene que el
derecho es lo que los jueces hacen y la misión de la ciencia es predecir la conducta de
los jueces. H.L Hart: Es considerado el máximo exponente contemporáneo del
positivismo y entiende que el sistema que forman las reglas jurídicas es identificado sobre
la base de ciertos usos o practicas sociales.
Para la egología: En cambio la conducta humana no puede asimilarse a un puro hecho
(como sostienen el resto de los positivstas). La comprensión es el método propio de las
ciencias socioculturales y entre ellas el de la ciencia jurídica. Para su máximo
exponente Carlos Cossio: El derecho no son las normas jurídicas sino la conducta
humana , y esta ultima es concebida como libertad metafísica.
EL COMMON LAW: DERECHO NACE DE LA JURISPRUDENCIA
Definición: No deriva del acto estatal. El common law rige desde el tiempo inmemorial
se confunde en sus orígenes con la costumbre y es declarado por los jueces en cada caso
concreto, con el que a la vez se va a enriquecer este acervo jurídico indefinido.
¿Cuál es la legislación? No existe para ese derecho un acto formal de producción
centralizada por un órgano determinado.
Los jueces deben extraer el fundamento de sus sentencias de otras sentencias
pronunciadas en casos similares por otros jueces y, en ultima instancia, de los
antecedentes más remotos.
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX: La sanción de los códigos y la tarea de la ciencia
jurídica se limitaba al comentario de los mismos, especialmente en Francia. Detrás de los
códigos se encontraba la voluntad del legislador.
Francia: El derecho era codificado
Alemania: Se recepcionó el derecho romano, así también el derecho derivaba de una
autoridad estatal y se encontraba plasmada en ellas. Era recopilado en leyes
Inglaterra: No existía un derecho determinado
El elemento central del common law es: la costumbre
El derecho inglés surgía de toda su historia, vivía en el espíritu del pueblo con formas e
instituciones propias primero en las costumbres y luego en los estrados de los tribunales,
independientemente de toda la legislación estatal.
Derecho anglosajón: Las leyes cobran su alcance efectivo cuando los jueces lo definen
en sus casos y en la medida en que lo hacen.
Derecho consuetudinario judicial: sigue así teniendo una importancia mayor que la del
legislador.
La dirección positivista de la ciencia jurídica, el iuspositivismo con el que se instaura en
el ciclo XIX la ciencia jurídica, no podía, en consecuencia, adoptar en Inglaterra los
caracteres de estatal y legista que presentaba en Francia.
FUENTES DEL DERECHO
Fuente: Origen, causa o nacimiento, y también manifestación o exteriorización de algo
preexistente.
La palabra fuente indica el manantial de donde surge o brota el agua de la Tierra. Lo que
significa aquello que constituye el principio, fundamento u origen de algo, en una dimensión
que rebasa la mera causalidad simple.
Definición: El tema de las fuentes del derecho es el de la determinación de las normas
generales (cómo determinarla, cómo fundamentar esa determinación, a donde nos
dirigimos para encontrarlas), para fundamentar en ellas los fallos o, en general, para
asignarles sentidos jurídicos a los casos individuales.
Dicho sistema suele referirse a una cierta ordenación, más bien teórica que práctica, del
conjunto de mandatos que prohíben, permiten, regulan, etc., los comportamientos
humanos hacia los fines de la sociedad.

“son aquellos hechos o aquellos actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace
depender la producción de normas jurídicas”90, es desconocer que en el escenario
globalizado actual las distinciones sugeridas no son del todo exactas, pues:

a. Se han dibujado los limites entre lo interno y externo, por ejemplo, con la Corte
Penal Internacional.
b. Entre lo que es manifestación exterior de un mandato y lo que no, por ejemplo,
en los casos donde prima el derecho internacional o comunitario, donde no existe
una autoridad mandante sino apenas acuerdos
c. Y , y, entre el primado de un criterio sobre otro, por ejemplo, en los casos en que
la jurisprudencia se impone sobre la ley, no sólo en casos concretos, sino también
para los generales y abstractos.

Se tiene por fuente el derecho las siguientes:


1. LA LEY: Tuvo originariamente un sentido preciso en el derecho romano.
Definición: Son las reglas generales, abstractos y obligatorias emanadas de la
autoridad pública autorizada al efecto (poder legislativo y poder ejecutivo en nuestro
caso) que rigen la conducta de las personas.
Actualmente la ley constituye la fuente de derecho más importante, situación distinta
a la ocurrida en tiempos primitivos, en que la ley cedía en importancia a la costumbre.

¿Cuándo se dice que una ley es obligatoria?


La entrada en vigencia de las leyes está determinada por el articulo 2 del mismo
código: Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día
que determinen. Sino designan tiempo, serán obligatorias después de los 8 días
siguientes de su publicación oficial.

¿Cómo surge la ley?


La vida del pueblo romano estaba regida en sus primeros tiempos por la costumbre
que venían de tiempo inmemorial. Mas tarde surgió, tímidamente primero, pero
notoriamente ya a partir de la ley de las XII Tablas (304 a.C.), la ley. El pueblo, reunido
en los comicios votaba afirmativa o negativamente la propuesta de un senador romano,
y se obtenía así una ley valida para todo el pueblo.
Leyes jurídicas: También denominadas reglas o normas de conductas.
Leyes naturales: (Según Montesquieu), son las relaciones necesarias que derivan de
la naturaleza de las cosas.
Leyes sociales: Los hombres se comportan en forma llamativamente semejante ante
condiciones idénticas y, si bien esta semejanza de comportamiento no puede dar a una
certeza absoluta si puede arle referida a un número elevado de casos.
TIPOS DE LEYES
Leyes morales, religiosas, jurídicas y técnicas
Ley jurídica: Es la regla genera que rige un número indeterminado de hechos, expresando
las relaciones en que dichos hechos se encuentran.
CARACTERES DE LA LEY
1. Sociabilidad: se dicta para el hombre en cuanto miembro de la sociedad, y se
dirige a gobernar las relaciones interindividuales.
2. Obligatoriedad: supone una voluntad superior que manda y una inferior que
obedece (Artículo del código civil).
3. Origen público: la ley debe emanar de una autoridad pública en la línea de la
soberanía política, diferenciándose de las reglas impuestas por poderes privados
tales como la patria potestad.
4. Coactividad: no se deja el arbitrio de las personas su cumplimiento, sino que
dependiendo del tipo de ley cuyo mandato no se cumpla, deviene una sanción.
Así las sanciones de la ley pueden ser:
-Resarcitorias: procuran un restablecimiento de la situación precedente a la
infracción, ejemplo: resarcimiento de daños y perjuicios.
-Represivas: Se inspiran en el castigo corrector del infractor

5. Normatividad: abarca un numero indeterminado de hechos y rige a quien quiera


quede comprendido en el ámbito de su aplicación, lo cual distingue la ley de otras
expresiones del poder público, tales como los actos administrativos.
6. General y abstracta: No se dirige a una persona y tampoco es necesario que se
riga para todos los habitantes, pero sí que su aplicabilidad a los sujetos
contemplados sea indefinida.

Diferenciación de fuentes según Alchourron:

LEY EN SENTIDO MATERIAL: Norma escrita, sancionada por la autoridad publica


competente, tales como constitución nacional y constituciones provinciales; leyes
dictadas por el congreso nacional y por las legislaturas provinciales; los decretos del poder
ejecutivo nacional y provincia, ordenanzas municipales; edictos de policía.

Las fuentes materiales del derecho, según este enfoque son las siguientes:

-La moral: No se discute la naturaleza formal o material de esta fuente, pero se afirma
que es una fuente material.
-La jurisprudencia: Se justifica el hecho que la jurisprudencia no es una fuente formal
del derecho, por cuanto si una decisión judicial deriva de las leyes del Estado, la
jurisprudencia no le aporta nada a las leyes; por cuanto si no se tiene en cuenta la ley
en la jurisprudencia, se viola el principio de legalidad.
LEY EN SENTIDO FORMAL: El acto emanado del poder legislativo que en el orden
nacional se elabora a través de los dispuesto por la constitución nacional.
En el orden provincial, las leyes, en sentido formal son dictadas por la legislatura de
cada provincia.

La legislación es la fuente formal del derecho, por excelencia. La costumbre, así como
otro tipo de normas, son tenidas en cuenta solo cuando la ley indica en qué casos se
tienen en cuenta.

JERARQUÍA DE LA LEY
En la cima de la jerarquía de las leyes se encuentra: la Constitución Nacional, que es la
ley fundamental del estado que organiza la forma de gobierno y las atribuciones y deberes
de los gobernantes, así como también las garantías que deben respetarse a los ciudadanos.
Ninguna norma dictada en el país puede contradecir a la constitución nacional (Art. 5
CN).
2. COSTUMBRE JURÍDICA:
Costumbre: conducta repetida.
Para Ruggiero: La costumbre consiste en la observancia constante y uniforme de un
cierto comportamiento por los miembros de una comunidad social, con la convicción de
que responde a una necesidad jurídica.
Elementos de la costumbre:
Elemento objetivo Elemento subjetivo
Está constituido por la serie de actos Radica en la convicción de que la
semejantes uniformes y constantemente observancia de la práctica responde a una
repetidos necesidad jurídica.
Saludos y actos de buenos modales

¿Cuál es el elemento psicológico que diferencia a la costumbre jurídica de la simple


costumbre?
El elemento subjetivo.
Costumbre jurídica: Es la forma espontánea de expresión del derecho, en tanto que la
ley es la forma reflexiva y consiente.
¿Cómo surge la costumbre jurídica?
Históricamente la costumbre a precedido a la ley en la organización jurídica de los
pueblos: las sociedades primitivas se rigen por la costumbre y no conocen la ley escrita.
¿Cuándo aparece la necesidad de fijar la norma jurídica en un texto escrito?
Solo cuando las relaciones sociales adquieren cierta complejidad aparece la necesidad de
fijar la norma jurídica en un texto escrito.
Diferencia entre costumbre jurídica y simple costumbre
Costumbre jurídica Simple costumbre
Existe una conducta repetida, pero se diferencia
Existe una conciencia de obligatoriedad Lo que parecía obligatorio no lo es en
jurídica. sentido jurídico, sino que es algo
meramente facultativo.
Ejemplo:
Ejemplo: Nadie será penado por la ley por
no saludar o por concurrir a un evento
social con vestimenta inadecuada.

Código civil: Esta norma, en forma sintética, expresa que la costumbre no puede derogar
la vigencia de una ley, pero que una ley puede perfectamente drogar una situación
amparada por la costumbre.
Prueba de costumbre: se aduce a favor de la exigencia de la prueba que se trata de hechos
y que deben probarse.
¿Cuándo aplicar una prueba de costumbre?
La costumbre importa una norma jurídica y por consiguiente el juez debe aplicarla si
tiene conocimiento de ella sin necesidad de prueba alguna, pero si aquel no conoce
personalmente la costumbre en ese caso es natural que debe exigir la prueba. Así lo han
resuelto numerosos tribunales. Esa prueba puede ser ordenada de oficio por el juez.
3. JURISPRUDENCIA:
Se emplea en dos acepciones:
 Es equivalente a la ciencia o conocimiento del derecho.
 Que hoy puede considerarse prevalente al sentido concordante de las resoluciones
de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado.
¿Cómo se manifiesta la jurisprudencia?
Se manifiesta como una repetición, como una forma habitual o uniforme de pronunciarse,
forma que denota influencia de unos fallos sobre otros.
DEFINICIÓN:
Es la fuente del derecho que resulta de a fuerza de convicción que emana de las decisiones
judiciales concordantes sobre un mismo tema.
¿Qué se debe considerar en la jurisprudencia?
Debe considerarse que cada fallo debe tener un asidero jurídico sobre el conflicto que
resuelve, y dicho asidero jurídico está constituido por una doctrina que será luego
influyente en caso similares.
¿Qué son los fallos plenarios? ¿Y por qué están integrados?
Los fallos plenarios son las sentencias que dictan las cámaras nacionales de apelaciones,
que están integradas por salas, cuando se reúnen en pleno, ya por propia iniciativa, ya
para sustanciar algún recurso de inaplicabilidad articulado respecto de la sentencia
dictada por una sala de tribunal.
¿Quiénes pueden dejar a salvo su opinión?
Los disidentes pueden dejar a salvo su opinión pero, deben ajustar las ulteriores
decisiones a la doctrina de fallo plenario.
4. DOCTRINA
DEFINICIÓN SEGÚN PLANIOL: La doctrina juega en la ciencia del derecho el mismo
papel que la opinión pública en la política.
RESPECTO AL DERECHO POSITIVO VIGENTE: La doctrina es un elemento capital
de su conocimiento, porque la jurisprudencia que hace vivir el derecho, suele tomar los
principios de sus decisiones de la cantera inagotable que le proporciona la doctrina de los
autores.
SEGÙN GENY: La doctrina es más una fuente científica del derecho, ya que es innegable
por el sistemático conocimiento del ordenamiento jurídico que ella proporciona.
¿En nuestro tiempo la doctrina de los autores constituye una fuente formal del
derecho?
No, constituye una fuente formal del derecho, porque ella no impera en virtud de una
autoridad que se imponga al interprete independientemente del asentamiento intelectual
de este.
¿Por quién es invocada la doctrina?
La doctrina es invocada por lo jueces para fundar en ella no solo sus sentencias sino
cualquier resolución que emitan (autos, decretos, etc).
La doctrina carece de la obligatoriedad propia de la ley y de la costumbre y en la que
participa la ley, en cierta medida la jurisprudencia.
La mayor influencia de esta fuente del derecho, estará relacionado con el prestigio
jurídico del doctrinario, a mayor prestigio de este, mayor será la influencia de las
opiniones que emita.

Derecho ideal: tal como debería ser en todo tiempo y lugar.


Derecho real: Tal como se da en un lugar y en un tiempo determinado.
La norma es la regla del derecho, siendo el derecho, la cosa justa.
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DEL DERECHO
Está vigente en un tiempo y espacio determinado.
ESTRUCTURA DE LA NORMA JURIDICA
Supuesto de hecho o hipótesis: descripción de la conducta, (sujeto que mediante
amenaza viola a una persona).
Consecuencia o sanción: Cadena perpetua.
Lexo: Será sancionado con cadena perpetua.

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