Tesis Completa + Inidce + INFORMES ESCANEADOS
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RESPONSABILIDAD POSTCONTRACTUAL
Profesor Guía:
RENE RAMOS PAZOS
2008
1
“Me llenaba de gozo ver cómo de esa fe surgían postulados del buen
ordenamiento social, que después se reunían en leyes que tienen
belleza, una belleza que es la única prueba de su verdad”
Bernard Schlink
“El lector”
2
3
4
5
6
Índice
Índice ............................................................................................ 7
Introducción ............................................................................... 13
9. En cuanto a la solidaridad:............................................................... 23
7
21. Responsabilidad por hecho ajeno:................................................... 29
41. Brasil:............................................................................................... 45
44. España:............................................................................................ 46
46. Suiza:............................................................................................... 46
8
47. Portugal: .......................................................................................... 46
68. España:............................................................................................ 70
9
71. Brasil:............................................................................................... 77
10
93. Internet:.......................................................................................... 109
104. Culpa post pactum finitum por incumplimiento contractual: ......... 122
11
Hemerobibliografía..................................................................................... 141
12
Introducción
También han surgido nuevos límites al desarrollo del trafico jurídico impuestos
principalmente por la buena fe negocial y por el respeto a la persona humana. Esto
ha redundado en que hoy en día el negocio jurídico no sólo comprenda normas de
derecho privado sino que además esté en perfecta armonía con el resto del
ordenamiento jurídico. La integración de la obligación parte del supuesto de que la
“norma negocial” en parte no puede regular todos los aspectos de una relación
jurídica y, por tanto, se hace necesario determinar la total norma reguladora de esa
relación, mediante la integración de la lex negotii con las demás fuerzas normativas.3
Por lo demás, el ordenamiento jurídico no es un mero resultado de la lógica, siempre
habrá que tomar en cuenta otros elementos para su correcta ponderación. 4
1
Espert Sanz, Vicente “La frustración del fin del contrato”, tecnos Madrid 1968. p 119 citado por
Mosset Iturraspe, Jorge “Interpretación Económica de los Contratos” Rubinzal-Culzoni editores Santa
Fe 1994. p 194.
2
Ricoeur, Paul “Lo justo” Jurídica de Chile Santiago 1997. pp. 60-61 –traducción de Carlos Gardini-
3
García Amigo, Manuél, “Integración del negocio jurídico”, Revista del Derecho Notarial, Madrid 198.
p. 118. Citado por Solarte Rodríguez, Arturo “Buena fe y deberes secundarios de conducta” publicado
en revista Universitas de diciembre de 2004 n°108 Bogotá. pp.282-315.
4
Lehmann Heinrich “Tratado de Derecho Civil” Revista de Derecho Privado Madrid 1956 vol. I .p 203.
–traducción de José María Navas-
13
Sin embargo, aunque la doctrina ha ensayado acerca de casi todos los
supuestos de responsabilidad civil, todavía quedan retazos inexplorados de esta
enorme parcela jurídica. El que nos incumbe a nosotros y que desarrollaremos a
continuación guarda relación con la responsabilidad post contractual, es decir aquella
que surge una vez que el contrato u obligación ya ha cumplido sus principales
efectos. La responsabilidad postcontractual tiene en cuenta las obligaciones que
corresponden a las partes contratantes después de la perfección y consumación del
contrato, de naturaleza accesoria y que no resultan expresamente de lo convenido. 5
Se trata de deberes post contractuales, y no meras imposiciones morales, ya que
todos ellos presuponen la existencia de vínculo contractual anterior, sin el cual no
tendrían sentido alguno. Por lo tanto, aunque puedan estar regulados en la ley, en
realidad emanan de la naturaleza misma del contrato.6
5
Dahm, Georg “Deutsches Recht” 1951 Stuttgart Kohlhammer Verlag p. 538 citado por Puig Brutau,
José “Fundamentos de derecho civil” Bosch Barcelona 1954 tomo II Volumen I. 259.
6
Ogalde Muñoz, Jorge “La subsistencia de obligaciones del trabajador al término de la relación
laboral” tesis de grado publicada en Colección de tesis de Magister en Derecho de la Empresa
Universidad del Desarrollo año 201. pp. 9-64.
7
Lorenzetti, Ricardo Luis “Problemas actuales a la teoría contractual” publicado en Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario n°2 2005 pp. 115-145.
8
Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXIV Editorial Driskill Buenos Aires1958. pp.962.964.
14
definieron de diversa forma: culpa post pactum perfectum, culpa post contractum
finitum, culpa post contractum solutum, culpa post contrahendum y culpa post
pactum finitum.9 Nosotros usaremos en forma indistinta los términos de
responsabilidad post contractual, culpa post pactum finitum y culpa post
contrahendum por ser los más universales para tratar del tópico.
9
Bodewig, Theo “Der Ruckruf fehlerhafter produkte” editorial Mohr Siebeck Tübingen 1999 .p.152.
10
Uno de los primeros casos de responsabilidad post contractual del cual se tiene noticia sucedió en
1925. El pleito trató de la compra de un terreno con una bella vista, la cual, jamás sería obstruida por
edificación alguna ya que el plano regulador de la ciudad impedía tal y así lo habían estipulado las
partes al contratar. Meses después de concluido el contrato, el vendedor consiguió modificar el plano
regulador, con el objeto de permitir edificaciones en altura en el terreno adyacente al ya vendido, con
el fin de aumentar su plusvalía de los que quedaban por vender. Otros litigios precursores de este
fenómeno, todos sucedidos en Alemania, fueron el de aquel proveedor que vendió chaquetas de piel
idénticas a dos casas comerciales, asegurándoles a cada una la exclusividad de las prendas. Por
ende, dichos emporios fueron perjudicados, ya que ninguno de los dos obtuvo la señalada
exclusividad ya que luego supieron que sus chaquetas también las ostentaba la competencia. Caso
similar fue el de una persona que vendió una fina alfombra a un hotel, omitiendo información acerca
de procedimientos especiales sobre la instalación de dicho tapete causándole perjuicio al adquiriente
quien, al no instalar la alfombra con el debido cuidado (no usó un pegamento específico) la arruinó.
Ejemplos todos citados en el libro de Menezes Cordeiro, Antonio “Da pós-eficácia das obrigações”,
Almedina Lisboa 1984. p. 2-5
15
La responsabilidad post contrahendum se liga principalmente a violaciones a
deberes de abstención por parte de los ex contratantes una vez concluido el negocio
jurídico. Al ser estas casi siempre obligaciones negativas han tenido un pobre
desarrollo jurisprudencial ya que, en la vida jurídica, las prestaciones negativas son
muncho menos frecuentes que las positivas.11
11
Von Tuhr, Andreas “Tratado de las Obligaciones” Reus Madrid 1934 p. 36. Tomo I –traducción de
W. Roces-
16
Capítulo I
De la Responsabilidad en general
12
Nicolau, Noemí Lidia “Panorama de la responsabilidad civil en el derecho occidental: retrospectiva y
tendencias” publicado en “la responsabilidad, jornadas de homenaje al profesor Isidoro H.
Goldemberg” Abeledo-Perrot Buenos Aires 1995. pp. 45 a 52.
13
Mosset Iturraspe, Jorge y Otros “Responsabilidad Civil Nº9” Hammurabi Buenos Aires 1997. pp. 21-
34
17
sociedad. Comienza también a advertirse una diferenciación clara entre el causante
de los perjuicios, distinguiéndose el hombre de la naturaleza. Con el advenimiento de
la civilización romana surgen los conceptos modernos de responsabilidad y
reparación,14 impera un Estado de Derecho el cual impone adjudicaciones
autoritarias de dos naturalezas, por un lado, la represión penal del autor y por otro,
faculta a la victima para exigir la reparación, en caso de tener un interés propio. Sin
embargo, esta compensación continúa siendo considerada una venganza, una pena
privada.15
Se crea en Europa durante los siglos XIV y XV una novedosa forma de repartir
y de protegerse de la variada gama de daños; el seguro.
14
Para entender el sistema romano de la responsabilidad contractual y extracontractual se puede
consultar el texto de Shipani, Sandro “El sistema romano de la responsabilidad extracontractual: el
principio de la culpa el método de la tipicidad” publicado en “La responsabilidad, jornadas de
homenaje al profesor Isidoro H. Goldemberg” Abeledo-Perrot Buenos Aires 1995. pp. 21-47
15
Nicolau, Noemí Lidia. op. cit. p. 47
16
Fiuza, César “Para uma releitura da teoria geral da responsabilidade civil” artículo publicado en
http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/171006q.pdf. visita mayo 2008.
17
Mosset Iturraspe, Jorge y Otros “Responsabilidad Civil Nº9” Hammurabi Buenos Aires 1997. p. 25.
18
Con el devenir de los tiempos surgen nuevas formas de enfocar a la
responsabilidad, principalmente por aporte de juristas franceses como Domat 18 y
Pothier durante el Siglo XIX.19 Se desliga totalmente la responsabilidad civil de la
penal y además muta la apreciación de la culpa, variando de un criterio objetivo hacia
uno subjetivo. El principio es “reparar el daño cometido por culpa”. La razón de tal
criterio radica en la necesidad de moralizar las costumbres. Consecuencia directa de
esto la inversión el onus probandi, vale decir, la victima debe probar la culpa del
causante del daño para poder exigir la reparación.20
18
Domínguez Águila, Ramón “Aspectos Contemporáneos de la Responsabilidad Civil” en Revista de
Derecho Universidad de Concepción Nº185 año LVII (enero-junio 1989) pp. 111-119
19
López herrera, Edgardo “Introducción a la responsabilidad civil”, disponible en
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf (sitio de la Facultad de
Derecho de la Universidad nacional de Tucumán) visita, mayo de 2008.
20
Nicolau, Noemí Lidia. op. cit. p. 48. En el mismo sentido Mosset Iturraspe, Jorge. op. cit. p. 25.
21
Importante aporte sobre la responsabilidad civil y su evolución encontramos en la obra de Seguí,
Adela “Aspectos relevantes de la responsabilidad civil moderna” disponible en www.alterini.org (sitio
del tratadista Atilio A. Alterini dedicado al derecho) visita, mayo de 2008.
19
unida a una laicización del derecho, a la separación de la fatalidad religiosa de la
causalidad racional. 22
22
Mosset Iturraspe, Jorge y Otros. op. cit. pp 23 y 24.
23
Le Tourneau, Phillippe “La Responsabilidad Civil” Legis Bogotá 2004 – traducción de Javier Tamayo
Jaramillo-. p. 21
24
Los romanos, sintetizaron los grandes principios en tres axiomas: el ya citado alterum non laedere;
honeste vivere (vivir honestamente) y suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo) en López
Herrera, Edgardo. op. cit. p. 7.
25
Del Río, Raimundo “Derecho Penal” Tomo I, p.238. Citado por Tapia Suárez, Orlando “De la
responsabilidad civil en general y de la responsabilidad delictual entre los contratantes” LexisNexis
Santiago de Chile 2006 2ª edición de la reimpresión original de 1941. p. 8.
26
Ramos Pazos, René “De la responsabilidad extracontractual” Legal Publishing Santiago de Chile 4°
edición 2008. p.2.
20
3. Responsabilidad contractual y extracontractual27
27
Aunque parte de la doctrina moderna se inclina por hacer el distingo entre responsabilidad
obligacional y extra obligacional, nosotros preferimos seguir con la nomenclatura clásica. La crítica
para crear esta distinción radica en que no toda responsabilidad proviene de un contrato, las fuentes
de las obligaciones son numerosas, e incluyen a otras fuentes, tales son por ejemplo, las
declaraciones unilaterales de voluntad. V. Donnini, Rogério Ferraz. , “Responsabilidade civil pós-
contratual ” San Pablo Saraiva 2° edición, 2007.pp. 20-23.
28
Le Tourneau prefiere hablar de desfallecimiento contractual, esto se debe a que él entiende a la
responsabilidad civil como la obligación de responder ante la justicia por un daño y de reparar sus
consecuencias indemnizando a la víctima, su objetivo principal es la reparación. En cambio el
desfallecimiento Contractual lo que permite es el respeto en el tiempo de la voluntad inicial de las
partes. Si una de ellas no cumple su compromiso, la otra, al no lograr obtener satisfacción, después
de una constitución en mora, demandará un sustituto de la ejecución. La fuente de la obligación no
reside en la inejecución del contrato sino que en el contrato mismo. Le Tourneau, Phillippe “La
Responsabilidad Civil” Legis Bogotá 2004 – traducción de Javier Tamayo Jaramillo-, pp. 21 a 24.
29
Reglero Campos, Fernando (coordinador) “Tratado de Responsabilidad Civil” Thomson-Aranzandi
Navarra 2006 3ª edición. p. 129
30
Fernando Reglero Campos va más allá e incluye también dentro de la responsabilidad contractual a
la aplicación por daños extracontractuales, en la medida en que nacen igualmente del incumplimiento
de deber genérico, que, con carácter general, viene establecido por ley. Reglero, ibíd. Nº148, p. 130.
Frente a lo estrecho que puede quedar el término Responsabilidad Contractual es que algunos
autores como Segundo Roberto de Ruggiero prefieren hablar de Responsabilidad Obligacional. Ver “a
responsabilidade post factum finitum no direito civil e do consumidor”. Artículo publicado en
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9434&p=2. Sitio brasileño dedicado al derecho, visita
realizada en mayo 2008.
21
la indemnización, sin necesidad de que antes del evento dañoso hayan realizado
convención alguna.31 Notamos en forma a priori, que la culpa contractual es un
efecto de la obligación, mientras que la culpa extracontractual es fuente de obligación
nueva.32 En ambos supuestos la culpa resulta ser la causa o fuente de la obligación
de Indemnizar.
4. Sus diferencias
5. En cuanto a capacidad:
En el ámbito contractual la culpa se gradúa en: culpa lata o grave, culpa leve y
culpa levísima. Esto es así porque al existir un contrato entre las partes, la ley les
exige diversos grados de cuidado. En materia extracontractual la culpa no admite
graduación. Toda falta o descuido, independiente de su gravedad, genera
responsabilidad.
31
Alterini, Atilio Aníbal y otros “Derecho de Obligaciones” Abeledo-Perrot Buenos Aires TI 4ª edición 3ª
reimpresión 1993. p. 152.
32
Zago, Jorge Alberto “Responsabilidad contractual indirecta” publicado en “la responsabilidad,
jornadas de homenaje al profesor Isidoro H. Goldemberg” Abeledo-Perrot Buenos Aires 1995. pp. 233
a 241.
33
Ramos Pazos, René “De la responsabilidad extracontractual” Legal Publishing Santiago de Chile 4°
edición 2008. p. 13.
22
En el campo cuasicontractual, en cambio, se responde por todo daño, es decir,
directo previsto e imprevisto.
9. En cuanto a la solidaridad:
23
13. Criterio unificador 34
34
Importante avance en esta materia es el ha hecho la doctrina y legislación argentina el cual se
cristalizó en el Proyecto Unificador del Código Civil y Comercial de 1998, que fuera sancionado como
ley 23.042, aprobado por la Cámara de Diputados y que actualmente se está tramitando en el Senado
trasandino. En dicho proyecto de código, aparte del tema citado, se encuentran cuestiones
innovadores en todos los ámbitos de la responsabilidad civil y en especial del tema que motiva esta
tesis, cuestión que trataremos más adelante. Una importante recensión del tema en cuestión se puede
apreciar en Trigo Represas, Félix – López Mesa, Marcelo “Tratado de la Responsabilidad Civil” tomo II
La Ley Buenos Aires 2004. pp. 27-42.
35
Mosset Iturraspe, Jorge y otros. Responsabilidad Civil Nº9” Hammurabi Buenos Aires 1997.p. 35.
En el mismo sentido Zago, Jorge Alberto. op. cit. p. 235.
36
Reglero Campos, Fernando y otros. op. cit., p. 135. En Francia el tema se originó por las diferencias
que establecían los artículos 1137 y 1383 en cuanto a la apreciación de la culpa, debido a que en
materia extracontractual, los jueces tendrían mayor libertad para apreciarla. Seguí, Adela. op. cit. p.
43.
37
Reglero Campos, Fernando y otros. op. cit. p. 135.
24
14. Responsabilidad precontractual, postcontractual y
paracontractual
De los tres temas tratados aquí es éste el que ha tenido mayor desarrollo
jurisprudencial y doctrinario, por lo que sólo esbozaremos sus principales
componentes.43
38
Ibíd. p. 136-144
39
El concepto ha mutado desde el originario in contrahendum hacia uno más amplio, en los que no se
da un criterio de imputación subjetivo (culpa o dolo) como responsabilidad precontractual o
responsabilidad en la formación del contrato, García Rubio, María Paz “La responsabilidad
precontractual en el derecho español” Tecnos S.A. Madrid 1991. p. 21.
40
Concepto acuñado por Iherining, Rudolf von “De la faute in contrahendo, ou des dommages-interéts
dans les conventions nulles ou restées imparfaites, en ouvres choisies” I, Paris 1893- Traducción del
alemán al francés por Meulenaere- citado por Mosset Iturraspe, Jorge “El ámbito de la
responsabilidad contractual: lo extra, lo pre y lo poscontractual” publicado en “Responsabilidad
Contractual Nº 17” Rubinzal-Culzoni Buenos Aires 1998. pp. 173 a 206.
41
Picasso, Sebastián “La responsabilidad pre y postcontractual en el proyecto de unificación civil y
comercial de 1998” publicado en Picasso, Sebastián –Wajntraub, Javier – Alterini, Juan Martín
(coordinadores), “Instituciones de Derecho Privado Moderno. El proyecto de Código Civil de 1998” La
Ley Buenos Aires 2001. pp. 469-491.
42
Mosset Iturraspe, Jorge “El ámbito de la responsabilidad contractual: lo extra, lo pre y lo
poscontractual” publicado en “Responsabilidad Contractual Nº 17” Rubinzal-Culzoni Buenos Aires
1998. pp. 173 a 206.
25
Primero, su naturaleza es aún debatida, no se clasifica con certeza en
contractual, delictual o tertium genus distinto de ambas. Prima la idea de que, al no
existir relación obligatoria previa entre los futuros contrayentes, debe enmarcarse
dentro de la esfera aquiliana y regirse por sus normas. 44 Por otro lado, el factor de
atribución aplicable, también es discutido entre la culpa y el abuso del derecho
primando la primera opción.45
43
Este tema es tratado en profundidad y con pericia por Padilla Bernedo, Rodrigo “La responsabilidad
precontractual” Tesis Universidad de Concepción 2007. Así también por Zuloaga de los Ríos,
Margarita “Teoría de las responsabilidad precontractual: aplicación en la formación del consentimiento
de los contratos” LexisNexis Santiago de Chile 2006.
44
Bustamante Alsina, Jorge “Teoría General de la Responsabilidad Civil” Abeledo-Perrot Buenos
Aires, 1989. pp. 81 y 82 citado por citado por Picasso, Sebastián. op. cit. p. 471. En el mismo sentido
Le Tourneau, Phillippe. “La Responsabilidad Civil” Legis Bogotá 2004 – traducción de Javier Tamayo
Jaramillo .p. 103
45
Un problema que sólo enunciaremos aquí, pero que será fruto de un tratamiento lato cuando
entremos de lleno al tema de tesis es el de conciliar el deber de comportarse de buena fe, propio del
estatuto contractual, con la culpa y el dolo, factores que constituyen la imputación de la
responsabilidad extracontractual. De la Maza Gazmuri, Iñigo – Pizarro Wilson, Carlos
“Responsabilidad Civil, Casos Prácticos” LexisNexis Santiago de Chile 2006 2ª edición. pp. 56-57.
Especialmente nota al pie 52.
46
Brebbia, Roberto H. “Responsabilidad precontractual” La Rocca, Buenos Aires 1987. p. 96 citado
por Picasso, Sebastián. op. cit. p. 470.
47
V Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal e informático. Junín, 1992,
despacho de mayoría, suscrito por los profesores: Bueres, Gesualdi, Agogliam Boragina, Meza,
Burgos, Mainard, Laveglia, Brebbia, Casiello, Andorno, Nicolau, Laplacettem Vázquez Ferreyra y
Lorenzetti. Citado por Picasso, Sebastián. op. cit. p. 472. En el mismo sentido Stiglitz, Gabriel A. “La
responsabilidad precontractual en las relaciones de consumo” publicado en “La responsabilidad,
jornadas de homenaje al profesor Isidoro H. Goldemberg” Abeledo-Perrot Buenos Aires 1995. pp. 473-
487
48
Stiglitz, Gabriel A. op. cit. p. 476. En el mismo sentido Cantarelli, Leonor “Daño al interés negativo”
Tesis Universidad de Belgrano buenos Aires 2004. p. 20.
26
16. Responsabilidad postcontractual:
Siendo el tema del cual se ocupa esta tesis daremos sólo una definición breve
y cuyo contenido será discutido a lo largo de este texto, sin embargo nos sirve para
introducirnos en el tema.
49
Leiva Fernández, Luis “La responsabilidad postcontractual” publicado en “Revista La Ley” año 2002
vol. D. Buenos Aires La Ley. pp. 1336-1342.
50
Rodríguez Grez define estos supuestos como contratos benévolos. V. Rodríguez Grez, pablo
“Responsabilidad contractual” jurídica Santiago 2003. p. 39.
51
Le Tourneau, Phillipe. “La Responsabilidad Civil” Legis Bogotá 2004 – traducción de Javier Tamayo
Jaramillo - pp. 103 y 104.
52
Una referencia indirecta a esta materia se encuentra en la responsabilidad derivada del transporte
benévolo de personas en Trigo Represas, Félix – López Mesa, Marcelo. op. cit. pp. 751-777. También
hay esbozos en la obra de Tapia Suárez, Orlando. op. cit. p. 59-71.
27
mejor entendimiento de este trabajo trataremos de enumerar en los siguientes
párrafos a las más conocidas y necesarias, tratándolas en forma sucinta. Aclaramos
que es sólo un esbozo de la gran vidriera que representa hoy en día la
responsabilidad civil y el derecho de daños. Nos referiremos por tanto a cada tema
en forma esquemática y sin mayores profundidades.
53
Tapia Suarez, Orlando. op. cit. p. 137.
54
Aunque el tema es relativamente joven, hubo autores que lo trataron en forma premonitoria en la
década del 30. Ejemplo de ello es Fernadois, Francisco Javier “La responsabilidad del Estado” Revista
de Derecho Universidad de Concepción Nº19 y 20 año V (enero - junio 1937) pp. 1557 a 1560.
55
Martínez Estay, José I. “La responsabilidad patrimonial de Estado por infracción al principio de
igualdad y al derecho de propiedad en el derecho público chileno” artículo publicado en Court Murasso
y otros “Derecho de daños” LexisNexis Santiago de Chile 2002. p. 175.
56
Ghersi, Carlos A. “Teoría General de Reparación de Daños” Astrea Buenos Aires 1997. pp. 227-
228.
57
Barros Bourie, Enrique “Tratado de Responsabilidad Extracontractual” Jurídica de Chile Santiago
de Chile 2007. p 489.
28
Los daños que produce el Estado se pueden deber principalmente a tres
razones: El Estado no funciona; El Estado funciona mal y el Estado funciona
tardíamente.58
Es la aplicación del principio que señala que uno debe responder por el daño
causado por personas a las que uno está a cargo.59 Aquí, al igual que en el punto
siguiente, nuestro cuerpo de leyes se inspiró en el Código Napoleónico de 1804 para
consagrar este tipo de responsabilidad.60
Uno de los temas más prolíficos dentro del derecho de daños en las últimas
décadas es el de la responsabilidad del profesional. La proliferación de éstos, así
como la falta de rigurosidad formativa de todos ellos61 ha dado lugar a un crecimiento
sistemático de las situaciones que crean riesgos y originan responsabilidades. 62
58
Ghersi, Carlos A. op. cit. p. 228.
59
Le Tourneau, Phillipe. “La Responsabilidad Civil” Legis Bogotá 2004 – traducción de Javier Tamayo
Jaramillo- p. 134.
60
Diez-Picazo, Luis – Gullón, Antonio “Sistema de Derecho Civil” Tecnos Madrid Tomo II sexta edición
1992. p. 629.
61
La situación en Chile empeora aun con la falta de obligatoriedad de colegiarse por parte de los
profesionales a sus respectivos colegios profesionales y la falta de tuición ética de éstos últimos sobre
sus asociados.
62
Trigo Represas, Félix – López Mesa, Marcelo, op. cit. p. 271.
29
Entendemos por “profesional” a la persona física que ejerce una profesión, es
decir, aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su
principal fuente de ingresos.63
63
Mosset Iturraspe, Jorge “los profesionales, en “Revista de derecho de daños” Nº8, Rubinzal-Culzoni
Santa Fe 2000 p. 7. Citado por Trigo Represas, Félix – López Mesa, Marcelo, ibíd. p. 272.
64
Ordoqui Castilla, Gustavo “Responsabilidad civil del profesional liberal” Fundación de Cultura
Universitaria Montevideo 1993. p. 13 Nº2. Citado Trigo Represas, Félix – López Mesa, Marcelo, op.
cit. p. 272.
65
Trigo Represas, Félix – López Mesa, Marcelo, ibíd. p. 276.
66
Llambías, Jorge J. y Otros “Manual de Derecho Civil, Obligaciones” Perrot Buenos Aires 1997 11ª
edición .p. 699 Nº542.
30
aquellos que nos serán útiles para el tratamiento de la responsabilidad
postcontractual.
La teoría del riesgo surgió a finales del siglo XIX y consiste en la idea básica
de que toda actividad que provoque un riesgo para otro torna a su autor responsable
del perjuicio que dicha actividad pueda causar, sin que tenga que probar una culpa
como origen del daño.67 Ph. Le Tourneau afirma entonces que la consecuencia de la
responsabilidad, es por tanto una cuestión objetiva, que se reduce a una búsqueda
de la relación de causalidad,68 facilitando enormemente la indemnización de la
víctima.69
67
Tapia Suárez, Orlando. op. cit. p. 24.
68
Alterini, Atilio Aníbal “Responsabilidad Civil” Abeledo-Perrot Buenos Aires 1999 2ª edición. p.106 Nº
119.
69
Le Tourneau, Phillippe. “La Responsabilidad Civil” Legis Bogotá 2004 – traducción de Javier
Tamayo Jaramillo - p. 39.
70
Por torts entendemos a los actos ilícitos, agrupando a un vasto número de acciones delictuales
independientes. Siempre se exige la lesión de un derecho o de un bien jurídico (injury) y la causación
de un daño (damages). Planitz Hans “Principios de Derecho Privado Germánico” Bosch Barcelona
1957. p. 271 –traducción de Carlos Melón Infante-.
71
Le Tourneau, “La Responsabilidad Civil” Legis Bogotá 2004 – traducción de Javier Tamayo
Jaramillo- p. 50.
31
26. La traslación de los costos a reparar:
72
Acerca del contrato de seguro de responsabilidad civil, Fernando Reglero C. indica que “destacado
ha sido el papel que ha desempeñado el seguro de responsabilidad civil en el desarrollo económico
experimentado por las modernas sociedades en los dos últimos siglos. Contrasta con la situación de
cuasi ilegalidad en que estaba sumido en los albores de su gestación como un ramo independiente.
Eran tiempos en que se encontraba inmoral un contrato que permitía a quien ocasionaba un daño
injusto, liberarse de las consecuencias económicas de su conducta culpable, transfiriéndolas a quien
nada tenía que ver con el hecho dañoso, los juristas lo trataban con especial recelo, cuando no con
abierta hostilidad.” En Reglero Campos, Fernando. op. cit. p. 722.
73
Tapia, Mauricio “El contrato de seguro y el exceso de responsabilidad civil” publicado en Gaceta
Jurídica año 2006 n° 311 mayo. pp. 7-36.
74
Rodríguez Grez, Pablo “Responsabilidad Extracontracontractual” jurídica Santiago 2002. p. 96.
75
Díez-Picazo, Luis “Derecho de Daños” Civitas Madrid 1999. pp. 170-171.
76
López herrera, Edgardo. op. cit. p 31.
32
éticamente insignificantes, que en un momento dado, sólo son frutos de la falta de
buenos reflejos.77
77
Ángel Yagüez, Ricardo de “Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil” Civitas
Madrid 1995 citado por Díez-Picazo, Luis. op. cit. pp. 235-236.
78
Díez-Picazo, Luis “Derecho de Daños” Civitas Madrid 1999. p. 236.
79
“L’imprudence, pénalisation ou dépénalisation. Les termes du débat.” Autor desconocido. Disponible
en http://www.droit.univ-nantes.fr/m2dp/upload/word/Expose_Imprudence.doc, sitio de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nantes, visita mayo 2008
80
Domínguez Águila, Ramón “Daño moral en la responsabilidad contractual, ausencia de norma
excluyente de su reparación: comentarios de jurisprudencia” en Revista de Derecho Universidad de
Concepción Nº196 año LXII (julio-diciembre 1994) pp. 155-160.
81
Alterini, Atilio Aníbal y otros “Derecho de Obligaciones” Abeledo-Perrot Buenos Aires TI 4ª edición 3ª
reimpresión 1993.p. 292.
82
Llambías, Jorge J. y Otros op. cit. p. 116.
83
Domínguez Hidalgo, Carmen “La indemnización por daño moral: modernas tendencias en el
derecho civil chileno y comparado” en Revista Chilena de Derecho Vol. 25 Nº1 1998.pp. 25-55.
33
disfrute y otros criterios similares. El problema se basa en uniformar la
jurisprudencia84 en esta materia, así como también saber especificar cuando se
demanda por una cifra global en que se comprenden daños morales y patrimoniales
a cuanto asciende cada monto de cada daño.85
La reforma del concepto del daño moral hacia uno más amplio, entendiéndolo
como todo atentando contra los intereses no patrimoniales de la persona, permitiría
incluso que éste sea otorgado a personas jurídicas,86 como por ejemplo, cuando se
ve comprometido su prestigio, al secreto de sus actividades o a su fiabilidad
comercial y solvencia patrimonial.
Dentro de esta línea, la institución más típica son los daños punitivos,
vindicatorios o ejemplares.90 Se les ha definido como aquellas sumas de dinero a las
que es condenado a pagar el causante de un daño, que tiene un carácter adicional e
84
Domínguez Águila, Ramón “Daño moral contractual, daño moral en las personas jurídicas” en
Revista de Derecho Universidad de Concepción Nº214 año LXXI (julio-diciembre 2003) pp. 180 a 185.
85
Díez-Picazo, Luis “Derecho de Daños” Civitas Madrid 1999. pp. 239-240
86
Domínguez Águila, Ramón “Daño moral contractual, daño moral en las personas jurídicas” en
Revista de Derecho Universidad de Concepción Nº214 año LXXI (julio-diciembre 2003) p. 184.
87
En Inglaterra, incluso se han reportado casos del año 1763. V. Salvador Coderch, Pablo “Punitive
damages”, disponible en http://www.indret.com/pdf/013_es.pdf sitio español de la Revista para el
Análisis del Derecho Indret, visita mayo 2008.
88
Seguí, Adela. op. cit. p. 34.
89
Alarcón Soto, Alejandro “la Pena Privada” Ediciones jurídicas de Santiago, Santiago de Chile 2005.
p. 40.
90
Morales Carrasco, Omar “Daños Punitivos: Desarrollos contemporáneos en los Estados Unidos de
América” en Revista de Derecho Universidad de Concepción Nº217-218 año VXXIII (enero-diciembre
2005) pp. 211.212.
34
independiente de toda otra indemnización de carácter compensatorio y que se otorga
a la víctima por daños realmente experimentados.91
91
Galdós, Jorge “Los daños punitivos. Su recepción en el Código Civil de 1998, primeras
aproximaciones” Revista de Responsabilidad y Seguros, La Ley Tomo 1999 p. 196 citado por Seguí
Adela, ibíd. p. 34.
92
Diez-Picazo, Luis, “Derecho de Daños” Civitas Madrid 1999. p. 44.
35
Capítulo II
De la buena en general
31. Concepto:
93
Martijn W. Hesselink nos indica que la doctrina ha clasificado a la buena fe como una norma, un
principio, una regla, una máxima, un deber, un estándar de conducta y como una fuente no escrita de
derecho. V. Hesselink, Martijn W. “The Concept of good faith” en Hartkamp y otros (editores) “Towards
a European civil code” Kluwer law international Boston 2°edición 2002. pp. 193-223.
94
Larenz, Karl “Derecho de Obligaciones” Revista de Derecho Privado Madrid 1958. Vol. I p. 143
36
lógica ni objeto de conocimiento científico, sino materia de experiencia y razón
práctica.95
95
Von Tuhr, Andreas “Tratado de las Obligaciones” Reus Madrid Vol. I 1934. p. 40 – traducción de
Wenceslao Roces-
96
Larenz, Karl. op. cit. p. 147.
97
Hedemann, Justus “Tratado de obligaciones” Revista de Derecho Privado Madrid 1958. Vol. III .p.
75. –traducción de Jaime Santos Briz-.
98
Larenz, Karl. op. cit. p. 154.
99
Larenz, Karl. ibíd. p. 145.
100
Fueyo Laneri, Fernado “Cumplimiento e incumplimiento de los contratos” Jurídica de Chile
Santiago 3° edición 2004 .p.185. –Edición actualizada por Gonzalo Figueroa Yáñez-
101
Menezes Cordeiro, Antonio Manuel da Rocha “Da boa fé no direito civil” Livraria Almedina Coimbra
1984. p. 628.
37
con detención en el capitulo siguiente.102 Para Ogalde, la buena fe es el fundamento
jurídico que justifica y permite, aceptar cláusulas contractuales que impongan para
las partes deberes post contractuales.103 Como apreciaremos más adelante, entre
estas dos esferas transita la responsabilidad postcontractual de ahí que es de vital
importancia para nuestro trabajo tratar en profundidad de la buena fe.
102
Fernando Fueyo agrega además los deberes de diligencia y colaboración. En Fueyo Laneri,
Fernado. op. cit. p.196.
103
Ogalde, Jorge. op. cit. p. 20.
104
Castresana, Amelia “Fides, bona fides: un concepto para la creación del derecho” Tecnos Madrid
1991. p. 61.
105
Von Tuhr, Andreas “Derecho Civil: Teoría General del Derecho Civil Alemán” Depalma Buenos
Aires 1947 Vol. IV. pp. 150-151.
106
Ricci, Francesco “Derecho Civil, teórico y práctico” La España moderna Madrid 1915 tomo XII. p.
77- traducción de Eduardo Ovejero- Según Guzmán Brito, esta distinción Bello la tuvo presente al
momento de elaborar el código. Guzmán Brito, Alejandro “La buena fe en el Código Civil de Chile”
publicado en Revista Chilena de Derecho, Volumen 29 N°1 2002. pp. 11-23.
107
Rezzónico, Juan Carlos “Principios fundamentales de los contratos” Astrea Buenos Aires 1998. p.
492. En el mismo sentido Fueyo Laneri, Fernando. op. cit. p182.
38
con las circunstancias de cada caso. Había coincidencia entre los bonae fidei
negotia, en el ámbito negocial, con los iudicia bonae fidei, en el ámbito procesal.108
108
Betti, Emilio “Istituzioni di Diritto Romamo” tomo I. pp. 308 y sgtes. Citado por Mosset Iturraspe,
Jorge “Interpretación Económica de los Contratos” Rubinzal-Culzoni editores Santa Fe 1994. p 186.
En el mismo sentido Rezzónico, Juan Carlos “Principios fundamentales de los contratos” Astrea
Buenos Aires 1998. p. 492.
109
López Santamaría, Jorge “Los contratos, parte general” Jurídica Santiago de Chille 2001 3° edición
tomo I. pp. 56-59.
110
Jiménez, Roxana “El principio de la buena fe” en Almeal, Oscar (director) “Obligaciones y contratos
en los albores del siglo XXI. Homenaje al profesor Roberto M. López Cabana” Abeledo Perrot Buenos
Aires 2001 .p. 722.
39
La buena fe objetiva se aprecia in abstracto,111 debiendo el juzgador prescindir
de las creencias, persuasiones o intenciones psicológicas de los contratantes. Se
persigue la conducta socialmente exigible de las partes en base al modelo del
hombre razonable, objetividad de que será morigerada con las circunstancias del
caso concreto, a fin de buscar un justo equilibrio entre los intereses de las partes.
Para Jorge López Santa María, la buena fe subjetiva “es la convicción interna
o psicológica de encontrarse el sujeto en una situación jurídica regular, aunque
objetivamente no sea así: aunque haya error. Como el derecho ampara la convicción
de regularidad, en ocasiones diversas, disculpa o excusa el error, con lo que deja de
lado la aplicación implacable de normas técnicas que conducirían a la nulidad con
111
López Santa María, Jorge “Los contratos, parte general” Jurídica Santiago de Chile 2005 tomo II
p.402.
112
Picod, Yves “Le devoir de loyauté dans l´exécution du contrat” LGDJ parís 1989 p. 82 citado por
Picasso, Sebastián “La responsabilidad pre y post contractual en el proyecto de Código Civil de 1998”
publicado en Picasso Sebastián y otros (coordinadores) “Instituciones de derecho privado moderno, el
proyecto de Código Civil de 1998” Astrea, Buenos Aires 2001. p. 487.
113
Cabanillas Sánchez, Antonio “El ámbito de la responsabilidad precontractual o culpa in
contrahendo” publicado en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario año 71 N° 628. pp.747-788.
114
Betti, Emilio “Teoría general de las obligaciones” Revista de Derecho Privado Madrid 1969. p. 74 -
traducción de José Luis de los Mozos-
40
efecto retroactivo o a otras consecuencias enojosas para quien está persuadido de la
regularidad de su situación. Por consiguiente, la buena fe subjetiva es una noción
justificativa del error”.115
El alemán Matthias Storme nos dan una particular visión acerca de lo que él
aprecia como buena fe subjetiva desde la perspectiva romano-continental: “En los
países latinos se confunde la buena fe subjetiva con un concepto ético, buena fe
expresa un concepto moral, específicamente una moral altruista, hasta que el
alcance de las reglas formales de las leyes lo permitan. Desde la visión francesa
tradicional se reduce a la buena fe a la ausencia de mala fe en un sentido subjetivo.
Es la teoría de Demogue, del contrato como un microcosmos…”. 116
Importante y autorizada doctrina adscribe al plan de que existe una sola buena
fe,117 Loussouarn habla de un fondo ético común. Para él, es un concepto único con
facetas múltiples, conservando siempre la misma base: el deber de lealtad y
honestidad.118 Daniel Peñailillo afirma que la fe es una sola, es la convicción o
conciencia de la actuación, del actuar lícitamente. Lo que acontece es que existen
dos métodos para determinarla, medirla o calificarla, uno subjetivo y otro objetivo. El
método subjetivo es prácticamente imposible de determinar porque no existe forma
de revelar la conciencia del individuo, prescindiendo de su palabra. Es por ello que
115
López Santa María, Jorge. op. cit. p.398.
116
Storme Matthias “Good faith and contents of contracts in european prívate law” publicado en
Espiau Espiau, Santiago y Vaquer Aloy, Antoni (editores) “Bases de un derecho contractual europeo”
Madrid Tirant lo Blanch 2003. p. 18.
117
En este sentido también Delia Matilde Ferreira Rubio y Antonio Hernández Gil, citados por
Godreau, Michel “Lealtad y buena fe contractual” Revista Jurídica Universidad Puerto Rico N°58 año
1989. p. 292. El mismo artículo fue publicado también en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
N°609 Año LXVIII marzo-abril 1992.
118
Loussouarn, “Yvon “Rapport de synthése” en Travaux de l´ association Henri Capitant. Journees
Louisianaises, La bonne Foi. Litec Paris 1992 pp. 9-21. Citado por Rezzónico, Juan Carlos. op. cit. p.
516.
41
se deben usar medios indirectos como son el análisis de su comportamiento y las
presunciones.119
Nosotros disentimos de esta tesis y sí, distinguimos ambos tipos de buena fe.
Un buen ejemplo en cuanto a la distinción de éstos tópicos en materia contractual es
el que formula Mosset Iturraspe: “Algunas situaciones o relaciones exhiben, una al
lado de la otra, las dos fases de la buena fe; es lo que acontece con la celebración
del contrato: en punto a los deberes de explicitación, claridad, estamos frente a la
buena fe lealtad; ahora bien, en lo relativo a las obligaciones que las partes
entendieron o pudieron entender que asumían, a los condicionamientos expresos o
virtuales, nos hallamos en el sector de la buena fe creencia”.120
Complementa esta crítica las afirmaciones que hace Michel Godreau acerca
del concepto unitario y funcional de la buena fe. Para él, no es funcional un concepto
de buena fe que queda formulado en términos tan amplios, como son para él el
“actuar correctamente” o “proteger el tráfico jurídico” que abarcan prácticamente
cualquier infracción al derecho, tales como el asesinato, la falsificación de moneda o
el hurto, las cuales bajo estos preceptos, serían violaciones a la buena fe. 121
119
Peñailillo Daniel “La apreciación de la buena fe” en Revista de Derecho UCSC Vol. II N° 1 1993.
pp. 69-78; También en su texto “Obligaciones, teoría general y clasificaciones” Jurídica Santiago 2006.
pp. 50-52. En el mismo sentido Guzmán Brito, Alejandro “La buena fe en el Código Civil de Chile”
publicado en Revista Chilena de Derecho, Volumen 29 N°1 2002. pp. 11-23.
120
Mosset Iturraspe, Jorge “Interpretación Económica de los Contratos” Rubinzal-Culzoni editores
Santa Fe 1994. p 194.
121
por Godreau, Michel. op. cit. p. 301.
122
De los mozos, José Luis “El principio de la buena fe” Bosch Barcelona 1965. p. 53.
42
asegurar y estabilizar las relaciones jurídicas y la de adaptar el Derecho a las
condiciones sociales de cambio continuo.123
Por otro lado, algunos autores, refiriéndose a los standards, indican que no
deben ser confundidas terminologías provenientes del derecho anglosajón que
123
Mosset Iturraspe, Jorge. “Interpretación Económica de los Contratos” Rubinzal-Culzoni editores
Santa Fe 1994. p .201. En el mismo sentido Barassi, Lodovico “La teoría generalle delle obligazioni”
Giuffré Milán 1948. Tomo III p. 2 N° 228 citado por Rezzónico, Juan Carlos. op. cit. p. 502.
124
Ferreira Rubio, Delia Matilde “La Buena Fe. El principio general en el derecho civil” Madrid 1984. p.
31 citado por Mosset Iturraspe, Jorge. ibíd p. 195.
125
Badenes Gasset, Ramón “El riesgo imprevisible” Bosch Barcelona 1946 citado por Mosset
Iturraspe, Jorge. ibíd. p. 201.
126
Esser, Josef “Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado” Bosch
Barcelona 1961 .p. 123 citado por De Los Mozos, José Luis. op. cit. p. 53.
127
De Los Mozos, José Luis. ibíd. p. 53.
43
carecen de correlato en el sistema romano-germánico, y que si lo poseen, son
llamados bajo otro nombre, por lo que se corre el riesgo de yuxtaponer conceptos.
Así, explican que el “standard” es una palabra anglosajona que en castellano
significa tipo, modelo, patrón, nivel, y que “principio” (que si es palabra castellana)
significa primer instante del ser o de la existencia de una institución o grupo; razón,
fundamento, origen; causa primera, máxima, norma o guía. Por lo que ciertamente,
en cuanto contenido, máxima o guía, existe una clara semejanza entre ambas
voces.128
Quién hace un distingo entre la buena fe y la lealtad es Betti. Para él las partes
deben observar un actuar contractual más acorde con la lealtad que con la buena fe,
complementándola a éste principio. La lealtad impone sólo deberes negativos, en
cambio la buena fe impone obligaciones de carácter positivo. 132 Diez-Picazo
entiende por buena fe en sentido subjetivo y según él, hace referencia a la idea o
128
Jiménez, Roxana. op. cit. pp. 715-718.
129
Gaceta Jurídica N° 266, agosto 2002. p. 204.
130
Mosset Iturraspe, Jorge. “Interpretación Económica de los Contratos” Rubinzal-Culzoni editores
Santa Fe 1994. p. 180.
131
Weber, Wilhem “Treu und Glauben” en Von Staudinger y otros “kommentar zum Bürgerlichen
gesetzbuch” Schweitzer Verlag Berlin 1961 .p. 60. citado por Rezzónico, Juan Carlos. op. cit. p. 503.
132
Betti, Emilio. op. cit. p. 73.
44
representación mental del individuo que cree actuar honestamente sin lesionar los
derechos de otros, mientras que la idea de lealtad es una observancia de reglas
objetivas independientes de cualquier conciencia, intención o posición jurídica
subjetiva.133
40. Argentina:
Artículo 1198 del Código Civil: Los contratos deben celebrarse, interpretarse y
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes
entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.
41. Brasil:
Artículo 422 del Código Civil: Los contratantes están obligados a guardar,
tanto en la conclusión del contrato como en su ejecución, los principios de probidad y
de buena fe.
42. Perú:
Artículo 136 del Código Civil: los contratos deben negociarse, celebrarse y
ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes.
43. Italia:
Artículo. 1375 del Código Civil: Ejecución de buena fe: El contrato deberá ser
ejecutado de acuerdo con la buena fe.
Artículo 1366 del Código Civil: Interpretación de buena fe: El contrato debe ser
interpretado de buena fe.
133
Diez-Picazo, Luis y otros “Los principios del derecho europeo de contratos” Civitas Madrid 2002. p.
157
45
44. España:
Artículo 1258 del Código Civil: Los contratos se perfeccionan por el mero
consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.
45. Francia:
Artículo 1134 del Código Civil: Los acuerdos legalmente formados tendrán
fuerza legal entre quienes los hayan efectuado. Podrán ser revocados por
mutuo consentimiento, o por las causas que autoriza la ley. Deberán ser
ejecutados de buena fe.134
46. Suiza:
Artículo 2° del Código Civil: Cada uno está obligado a ejercer sus derechos y
ejecutar sus obligaciones según las reglas de la buena fe. El abuso manifiesto de un
derecho no es protegido por ley.
47. Portugal:
Artículo 44: Efectos no pactados: Los efectos del contrato nacen no sólo de los
acuerdos entre las partes sino además de las disposiciones de este código así como
de las disposiciones nacionales y comunitarias, de los usos, de la buena fe y la
equidad.
49. Alemania:
134
Acerca del origen de este artículo, ver infra n° 53
135
El BGB se mantuvo sustancialmente inalterable desde su promulgación en 1900, sin embargo, el
año 2002 fue reformado en varios aspectos, sobre todo en cuanto a las obligaciones. Sin embargo,
46
El § 242 del BGB137 prescribe “prestación según buena fe: El deudor está
obligado a cumplir la prestación como lo requiere la buena fe (treu und glauben) en
atención a los usos del tráfico”. El concepto treu und glauben es el equivalente
alemán a nuestra buena fe, sin embargo, si se analiza por separado treu significa
literalmente lealtad y glauben, creencia, aunque en el lenguaje jurídico el uso de
estos términos van siempre de la mano. 138 El § 242 hace mención solamente a la
buena fe objetiva, como un símil del artículo 1546 de nuestro Código Civil. 139 La
buena fe subjetiva se allana bajo el concepto “guter glaube”.
nada se dice en esta reforma acerca de la culpa post contrahendum. Un completo análisis de estos
cambios es el que hace Albiez Dohrmann, Klaus en “Un nuevo Derecho de obligaciones. La Reforma
2002 del BGB” publicado en Anuario de Derecho Civil tomo LV fascículo III julio-septiembre 2002.
136
Un análisis detallado sobre este parágrafo se encuentra en la obra de Wieacker, Franz “El principio
general de la buena fe” Civitas Madrid 1982 2° edición –traducción de José Luis Carro- cuyo título
original en alemán es “Zur rechtstheoretische präzisierung des § 242 BGB”, algo así como
especificaciones teórico-legales acerca del § 242.
137
El § 157 del BGB, por su parte indica: Los contratos han de interpretarse como exigen la fidelidad y
la buena fe en atención a los usos del tráfico.
138
Rezzónico, Juan Carlos. op. cit. p. 498.
139
Loewenwarter, Víctor “Derecho Civil Alemán” Nascimiento Santiago de Chile 2° edición refundida
1943. p. 57.
140
Vissintini, Giovanna “Trattato breve de la responsabilittá civile” Cedam Milán 1999 2° edición. p. 84
y Jordano Fraga, Francisco “La responsabilidad contractual” Civitas Madrid 1987. p. 140.
141
Planitz Hans. op. cit p. 197. Diez Picazo confirma éste vínculo en el prólogo de la obra de
Wieacker, Franz. op. cit. p. 16.
142
Quizá dichos autores confundan el concepto de la buena fe con el de promesa de fidelidad
(treugelübde) y de contrato vadiado (wadiatio). Ambas eran formas de perfeccionar los contratos
solemnes germánicos usadas por los pueblos primitivos germánicos. El voto de fidelidad es una
promesa solemne, emitida jurando que se va a cumplir fielmente la deuda. Su quebrantamiento
producía la responsabilidad jurídico penal del deudor infractor. Por su parte, la wadiatio era una
solemnidad similar, pero de usada por los bávaros y que tenía las mismas consecuencias. Se aprecia
que la fonética es similar, lo cual puede llevar a la confusión. En López Santa María, Jorge. op. cit.
tomo I p. 64. Y también en Planitz, Hans. op. cit. pp. 206 y 207.
47
El §242 tiene una función integradora y creadora en el derecho alemán, es
una pieza de legislación abierta, utilizada deliberadamente por el legislador para
otorgar al juez el poder de concretizar el derecho con una libertad superior a la
habitual.143 A partir del principio de equidad se han creado nuevas teorías y se han
modificado, derogado e interpretado otras, resolviendo así problemas tales como la
revalorización de la moneda y de responsabilidad precontractual. 144
Para Justus Hedemann fue un gran acierto colocar a la cabeza del derecho
de obligaciones, como rectora y guía de las relaciones de crédito, la fórmula que
enuncia el § 242 del BGB. “Esta regla arraigó con firmeza, innumerables sentencias
se han fundado en ella, y fuera del ámbito judicial ha sido notoriamente influyente en
toda la vida jurídica alemana. En la conciencia popular y en su sensibilidad se
considera axiomático que el derecho de obligaciones ha de asentarse sobre el
principio de la buena fe”.145 En la opinión de Lehmann, la inclusión de la buena fe
intenta armonizar la aplicación del derecho con las exigencias de la justicia, abriendo
así camino para el acercamiento al “ideal social”.146 En palabras de Medicus el
parágrafo 242 ha instalado la buena fe en la cúspide del derecho de obligaciones. 147
143
Eckl, Christian “algunas observaciones alemanas acerca de la buena fe en el derecho español: de
principio general del derecho a cláusula general” en Diez-Picazo, Luis y otros “Los principios del
derecho europeo de contratos” Civitas Madrid 2002. p. 46.
144
Zimmermann, Reinhard “The law of obligations, Roman foundations of the civilian tradition” Oxford
University Press Oxford 1996. p. 675.
145
Hedemann Justus W. op. cit. p.75.
146
Lehmann, Heinrich. op. cit. p 60.
147
Medicus, Dieter “Tratado de las relaciones obligacionales” Vol. 1, Bosch S.A Barcelona 1993 1°
edición p. 74 –traducción de Ángel Martínez Sarrión- Citado por Solarte Rodríguez, Arturo “La buena
fe contractual y los deberes accesorios de conducta” publicado en revista Universitas n° 108 diciembre
de 2004 Bogotá pp.282-315.
48
Capítulo III
De la buena fe contractual y los deberes que impone
148
Ricci precisa que la ejecución del contrato debe, en cuanto a establecer cuál es el vínculo derivado
de la contratación y cuál es la eficacia jurídica del mismo, no debe atenderse a la equidad, sino a la
ley del contrato; mientras que para determinar el modo de ejecutar el contrato, es necesario proceder
con un criterio informado en la equidad. En Ricci, Francesco. op. cit. p. 78.
149
Diez-Picazo, Luis y otros. “Los principios del Derecho Europeo de contratos” Civitas Madrid 2002.
pp. 156-157.
150
Larenz, Karl. op. cit. p. 148
151
Enneccerus, Ludwig y otros “Tratado de Derecho Civil” Bosch Barcelona 1948 tomo II Derecho de
Obligaciones Vol. I doctrina general p. 35 – traducción de la 35° edición alemana a cargo de Blas
Pérez González y José Alguer-
152
Mosset Iturraspe, Jorge. op. cit. p. 176. Ricci habla de todas las consecuencias, que según la
equidad, el uso o la ley se derivan de los contratos, aunque no se haya hecho mención en éstos.
Ricci, Francesco. op. cit. p. 79.
49
además un tercer rol, la buena fe es una causa de limitación de un derecho subjetivo
o de cualquier otro poder jurídico.153
La regla de la buena fe objetiva tiene valor normativo, no sólo por figurar entre
los preceptos legales del ordenamiento, sino por autorizar al tribunal para determinar
los efectos jurídicos del contrato en discusión, ampliando, precisando o restringiendo
el tenor del acto jurídico según sus circunstancias. Su aplicación resulta por tanto ser
una cuestión de derecho susceptible de casación en el fondo por la Excelentísima
Corte Suprema.155
153
Diez Picazo menciona esta triada de la buena fe en el prólogo de la obra de Wieacker, Franz. op.
cit. p. 19.
154
Mosset Iturraspe, Jorge. “Interpretación Económica de los Contratos” Rubinzal-Culzoni editores
Santa Fe 1994 p. 186.
155
López Santa María, Jorge. op. cit. p.404.
156
Ibíd. p. 404.
157
Ibíd.p.400.
50
52. Patrones para ponderar la buena en las obligaciones:
158
Robert S. Summer publicó este texto en 1968, el cual fue replicado por el profesor Steve Burton,
desde la perspectiva del análisis económico del derecho, en el ensayo “more on good faith
performance of a contract: a reply to professor Summers” originándose un arduo debate en la doctrina
estadounidense acerca de los conceptos enunciados en dichos artículos. En palabras de Randy E.
Barnett, éste debate es interesante, no sólo por el contraste en la visión de los autores acerca de la
buena fe sino porque produce un cambio generacional en la forma de abordar este concepto por parte
de la doctrina. Barnett, Randy E. “The richness of contract theory” publicado en Michigan law review
Vol. 97 N° 6, 1999. pp. 1413-1429. Para tener una idea de la Buena fe contractual en el derecho
estadounidense. V. Fried. Charles “La obligación contractual: el contrato como promesa” Jurídica de
Chile Santiago 1996 –traducción de Pablo Ruiz-Tagle Vial- en especial capítulo VI.
159
Summer Robert S. “good faith in general contract law and the sales provisions of the uniform
commercial code” publicado en Virginia Law review Vol. 54 N°2 marzo 1968. pp. 195-367.
160
Guzmán Brito, Alejandro. op. cit p. 18. De igual manera se expresa Solarte Rodríguez, Arturo. op.
cit. p. 287.
51
buena fe era considerada, al momento de la elaboración del código, como una
noción fundamental del derecho de contratos. Indica además que el proyecto de
código civil del año VII (precursor del actual) contenía un artículo del siguiente tenor:
Las convenciones deberán ser contraídas y ejecutadas de buena fe. Luego se
suprimió la referencia a la formación del contrato. 161
161
“les conventions obligent non seulement à de qui y es exprimé, mais, encore à toutes les suites ce
que l’equité, l’usage ou la loi donnet à l’obligation d’apreés sa nature” En Tallon, Dennis “Le concept
de bonne foi en droit francais du contrat” publicado en el sitio:
http://w3.uniroma1.it/idc/centro/publications/15tallon.pdf, sitio de la facultad de jurisprudencia de la
Universidad de la Sapienza, en su sección de ciencia jurídica y derecho comparado. Visita, junio 2008.
162
Guzmán Brito, Alejandro op. cit. p. 19; V. supra N° 32.
163
Ibíd. p. 20.
164
Larenz, Karl “Derecho de Obligaciones” Revista de Derecho Privado Madrid 1958. Vol. I. p. 22 –
Traducción de Jaime Santos Briz.
52
partir del cumplimiento inadecuado e imperfecto de la obligación. Desde la óptica en
que el deudor, a pesar de cumplir la prestación, causa daño al acreedor. 165
165
Donnini, Rogério Ferraz. op. cit. p. 33.
166
Autores como Soergel, Siebert y Knopp prefieren hablar de “violación positiva del contrato”. ibíd. p.
44.
167
La tesis surge de combinar los parágrafos 280, 286 y 326 del BGB.
168
Pinto Oliveira, Nuno Manuel “Deveres de proteção em relações obrigacionais“ publicado en revista
Scientia jurídica tomo LII n°297 mayo-agosto 2002. pp.495-523.
169
Jordano fraga, Francisco. op. cit. pp. 141-145
53
de los efectos que la relación contractual haya producido, incluso después de su
consumación.170
54
cuyo propósito es facilitar el cumplimiento de la prestación (cooperación e
información).175
Acerca de los límites de estos deberes Jordano Fraga los agrupa en dos; el
primero de ellos viene dado por el dato de que para que la violación productora del
daño dé lugar a la responsabilidad contractual, ha de ser tal que sea causada por
una actividad esencialmente ligada a la ejecución de la relación obligatoria de que se
trate y no ocasionalmente ligada a la misma, en este segundo caso sería
responsabilidad aquiliana.177
175
Lorenzetti, Luis Ricardo. Problemas actuales de la teoría contractual” en Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario N° 2 2005. p. 122.
176
Netto Lobo, Paulo Luiz “Deveres gerais de conduta nas obrigações civis. Jus Navigandi”, Teresina,
año 9, N° 711, 16 junio 2005. Disponible en <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6903>. Sitio
jurídico brasileño. Visita en julio 2008.
177
“Siempre que se trate de la realización de la prestación, de la aseguración del exacto cumplimiento,
177
existirá responsabilidad contractual, pero por incumplimiento, existirá un deber, pero de prestación.”
Jordano Fraga, Francisco. op. cit. p. 143.
178
Ibíd. p. 144
179
Vattier, Carlos “Contribución al Estudio de las obligaciones accesorias” publicado en Revista de
Derecho Privado N°64. Enero 1980. pp. 38
180
Para sus críticos esta tesis constituye una construcción dogmática desprovista de interés práctico
y que fue creada con el objeto de corregir las deficiencias de los parágrafos 823 y 826 del BGB, en
cuyo contenido descansan las normas sobre responsabilidad extracontractual y que en el caso
55
En nuestro país, La Excelentísima Corte Suprema le ha negado vida a estos
deberes fuera del contrato. Para el Tribunal de Casación los deberes colaterales
derivados de la buena fe sólo tienen aplicación en el ámbito contractual. Si se invoca
la vulneración de estos en el plano delictual, no corresponde aplicarlos. Discrepamos
de este fallo debido a que el contrato es solamente una vía de expresión más dentro
de la esfera obligacional, no debiendo restringirse el uso de la lealtad contractual
solamente a este. Si seguimos este patrón, no podrá argüirse el mencionado artículo
en otra convención que no sea un contrato. Por ende, las partes solo deben guardar
lealtad contractual en el contrato de compraventa, mas no en la tradición de lo
adquirido.181
Siendo hoy día la relación contractual cada día más casuística, se torna
bastante complejo generalizar acerca de las obligaciones accesorias o colaterales
que trae consigo cada negocio jurídico.
alemán, son numerus clausus. Pinto Oliveira, Nuno Manuel “Deveres de proteção em relações
obrigacionais“ publicado en revista Scientia Ivrídica tomo LII n°297 mayo-agosto 2002 Braga. pp.495-
523.
181
Revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo CI julio-diciembre 2004 sección I pp. 175-178. En el
mismo sentido nuestro V. Ogalde Muñoz, Jorge op. cit. p. 17.
182
Que en opinión de Molina Gómez, deben ser analizados en abstracto, en Molina Gómez, Javier “La
responsabilidad post-contractual” tesis de grado publicada en “Colección de tesis magíster derecho de
la empresa” Ediciones Universidad del Desarrollo 2001. p. 23
183
Netto Lobo, Paulo Luiz “Deveres gerais de conduta nas obrigações civis . Jus Navigandi”, Teresina,
año 9, N° 711, 16 junio 2005. Disponible en <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6903>. Sitio
jurídico brasileño. Visita en julio 2008.
56
proporcionar al deudor la cooperación que razonablemente necesite, para realizar la
prestación debida.184
El autor luso Menezes Cordeiro los agrupa de la siguiente forma: 185 deberes in
contrahendo, impuestos a los contratantes durante las negociaciones que anteceden
al contrato, donde él incluye los deberes de protección, de información y de lealtad;
deberes de eficacia protectora de terceros; deberes post pactum finitum, que
subsisten después de la extinción de la obligación principal y deberes que subsisten
a la nulidad del contrato.186 Jordano Fraga afirma que, no obstante hallarse buena
parte de ellos consagrados legalmente, se trata de una serie abierta, carácter abierto
que es un margen de maniobra en manos del intérprete y que es consecuencia
lógica del carácter de cláusula general que tiene la buena fe, abierta siempre a la
tutela de nuevas exigencias.187
184
Varela Antunes, João de Matos “Das obrigações em geral” Vol. I. Livraria Almedina, Coimbra 1986,
p. 117. Citado por Netto Lobo, Paulo Luiz. op. cit.
185
La autora italiana Giovanna Vissintini, los agrupa de la siguiente manera: deberes de aviso,
deberes de custodia, deberes de conservación o seguridad y deberes de salvamento o rescate. Esta
forma,en nuestra opinión, no se opone en forma alguna a la de Menezes Cordeiro. V. Vissintini,
Giovanna. op. cit. p. 162
186
Menezes Cordeiro, Antonio Manuel da Rocha “Da boa fé no direito civil” Livraria Almedina Coimbra
1997. pp. 603-631. En el mismo sentido Lorenzetti, Luis Ricardo. “Problemas actuales de la teoría
contractual” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario N° 2 2005. p. 122.
187
Jordano Fraga, Francisco. op. cit. pp. 142-143.
188
Zuloaga de los Ríos, Margarita “Teoría de las responsabilidad precontratual: aplicación en la
formación del consentimiento de los contratos” LexisNexis Santiago de Chile 2006. p. 66.
57
deber es, a primera vista, causal de indemnización de perjuicios por culpa pactum
finitum.
En el plexo laboral implica que el trabajador debe realizar sus labores con todo
el cuidado y ágil ritmo que la empresa espera del buen trabajador de probada
capacidad técnica. La colaboración es consecuencia de la buena fe que inspira el
contrato de trabajo, traducido en un concepto ético, que está ratificado también en la
ley.190
189
Netto Lobo, Paulo Luiz. op. cit.
190
Cabanellas, Guillermo “Compendio de Derecho Laboral” Heliasta Buenos Aires 1992. 3° edición.
p. 570.
191
El artículo 1562 del Proyecto de Código unificado civil y comercial argentino dispone que en los
contratos con prestaciones pendientes cualquiera de las partes puede transmitir (transferir) a un
tercero su posición contractual, con arreglo a lo dispuesto en este Libro, salvo que esta trasmisión
esté prohibida por estipulación o por disposición legal
58
que influyan sobre el contrato, aun cuando haya cedido su posición contractual sobre
el mismo.192
192
Lorenzetti, Ricardo “Tratado de los contratos” tomo II Rubinzal Culzoni Santa Fe. pp. 92-97
193
Zuloaga de los Ríos, Margarita. op. cit. p. 69.
194
Cantarelli, Leonor “Daño al interés negativo” Tesis, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 2004.
195
Zuloaga de los Ríos, Margarita. op. cit. p. 70
196
Christensen, Karl Wilhelm “Verschulden nach vertragsende (culpa post factum finitum)” (1958) p.
70, citado por Menezes Cordeiro“Da pós-eficácia das obrigações”, Lisboa Almedina 1984. p. 31.
197
Cabanillas Sánchez, Antonio “El ámbito de la responsabilidad precontractual o culpa in
contrahendo” publicado en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario año 71 N° 628. pp.747-788.
198
Hedemann, Justus Wilhem. op. cit. p. 125.
59
59. Deber de lealtad:
199
Le Tourneau, Philippe “La Responsabilidad Civil Profesional” Legis Bogotá 2006. p. 157 –
traducción de Javier Tamayo Jaramillo-.
200
Ibíd.p. 158
201
Menezes Cordeiro Menezes Cordeiro“Da pós-eficácia das obrigações”, Almedina Lisboa 1984. op.
cit. p. 31
60
60. Deber de fidelidad:
Las partes están obligadas e ejecutar el contrato fielmente, vale decir, al píe
de la letra. Principio de mucha raigambre en el mandato y en otros contratos
comerciales que sin embargo es de aplicación general. La fidelidad es en algunos
casos reforzadas por una cláusula de exclusividad, mediante la cual, una parte se
compromete a no contratar con otra persona que pertenezca a la misma actividad
para la cual ha sido contratado. La fidelidad puede prolongarse en el tiempo por una
cláusula que organice la posterioridad del contrato, como sería el caso de una
cláusula de no concurrencia, de no restablecimiento o de fidelidad.202
61
dominio de información, a modo de compensar la desventaja de la otra parte. El
deber de informar compete, de forma especial, a la parte que presumiblemente tiene
una posición dominante en la relación obligacional.205 El deber de in formar es
exigible antes, durante y después de la relación jurídica contractual.206
Durante la ejecución del contrato cada parte le debe a otra una colaboración
que permita al contrato producir sus plenos efectos. Por plenos efectos entendemos
no sólo a la prestación principal del contrato, sino que también a las esquirlas
205
García Rubio, María paz. op. cit. p. 46
206
Netto Lobo, Paulo Luiz. op. cit.
207
Sentencia publicada en Juristenzeitung Volumen 33 de 1978 p. 435.
208
Le Tourneau, Philippe “La Responsabilidad Civil Profesional” Legis Bogotá 2006. p. 153 y 170 –
traducción de Javier Tamayo Jaramillo-.
62
secundarias del negocio jurídico, las cuales también deben ser cumplidas una vez
agotado éste.
209
Ibíd. p. 144.
210
Menezes Cordeiro. Menezes Cordeiro“Da pós-eficácia das obrigações”, Almedina Lisboa 1984. p.
31
63
Capítulo IV
De la responsabilidad postcontractual en general 211
Los investigadores germanos que dieron curso a que se estudiara esta teoría
fueron, entre otros, Larenz, Herschel, Willi Heil y Kalberlah. Discípulos todos de la
obra de Von Ihering, quien en su preclaro texto “la culpa in contrahendo” publicado
en 1863, adujo las razones para proteger la voluntad negocial desde antes del
perfeccionamiento del contrato.213 Este deber de protección, producto de la
211
En este capítulo nos referiremos profusamente a la obra del autor portugués Antonio Menezes
Cordeiro, denominada “Da pós-eficácia das obrigações” y en menor medida a su tratado de la Buena
Fe. Esto se debe a que es, hasta la fecha, el que con mayor profundidad ha estudiado el tema de la
responsabilidad postcontractual.
213
A pesar de que Larenz estudió en forma preclara a la responsabilidad post contractual su opinión
comenzó siendo negativa en cuanto a afirmar que es un tipo de culpa aislado, que merece un trato
independiente de la responsabilidad contractual. En el caso mencionado del incumplimiento del deber
64
investigación de los recién citados se extendió, en algunas circunstancias y
supuestos, hasta después de agotado el negocio jurídico.214
de asegurar la servidumbre de vista por parte del vendedor el autor opinó que no se trata de un caso
de responsabilidad post contractual sino que habría que hablar de una continuación de la relación
contractual. Menezes Cordeiro “Da pós-eficácia das obrigações”, Lisboa Almedina 1984.p. 32.
214
Vogenauer, Stefan “An empire of light? Learning a lawmaking in Germany today” publicado en
Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 4 2006, pp. 627–663.
215
Se trata de los casos citados en la introducción. Hasta antes de los casos citados, esta
responsabilidad era denegada expresamente. Por ejemplo, Menezes Cordeiro indica el caso ocurrido
en 1910, en que a un médico que rentaba una consulta, se le negó colocar un cartel que indicaba su
nueva dirección, una vez que se mudó a su nueva oficina. Menezes Cordeiro “Da pós-eficácia das
obrigações”, Lisboa Almedina 1984.p. 32.
216
Larenz, Karl “Derecho de Obligaciones” op. cit. p. 156.
217
Menezes Cordeiro “Da pós-eficácia das obrigações”, Lisboa Almedina 1984. p. 12
65
La doctrina continuó refiriéndose incipientemente a esta culpa en la década
del treinta. En 1935 Herschel habla de ella en lo que llama él, una victoria del
pensamiento comunitario del derecho.218 Al año siguiente, Elger une dicha
responsabilidad a las disposiciones legales que se refieren a situaciones post
contractuales en el BGB.219 Luego, Heil, realiza una síntesis global de la
responsabilidad postcontratual en el derecho del trabajo. 220 También dentro del
ámbito laboral, Kalberlah retoma el tema años mas tarde.221
218
Herschel, Wilhelm “Verschulden nach vertragslosung – zugleich in beitrag zur frage de für die
Kündigungabeurteilung messsgeblichen zeitpunktes” ArbeitsRecht und Volkstum 17 (1935) col. 1 – 9
citado por Menezes Cordeiro “Da pós-eficácia das obrigações”, Lisboa Almedina 1984. p. 15.
219
Elger, Hermann “Nachwirkungen nach ende des rechsverhältnisses in BGB” Münster (1936). p. 29.
9 citado por Menezes Cordeiro “Da pós-eficácia das obrigações”, Lisboa Almedina 1984 .p. 15.
220
Heil, Willi “Die Nachwirkungen der treupcht der arbeitsverhältnis” Giessen (1937) p. 55 citado por
ibíd. p. 15.
221
Kalberlah, Kurt “das fortwirken der fürsorgepflicht des unternehuners das ende des
beschäfrigungsverhälnisses hindus” Deutsches arbeitsrecht (1941) pp. 59-61. citado por ibíd. .p. 15.
222
Kull, Bruno “Die grundlagen, grenzen und nachwirkungen der arbeitsrechtlichen, true und
fürsorgepflicht” Heidelberga (1953) p. 105; Knorr, Johannes “Die nach nachwirkungen der
fürsorgepflicht des arbeirgebers” Marburgo (1953); Christensen, Karl Wilhelm “Verschulden nach
vertragsende (culpa post factum finitum)” (1958) ; Kreyenberg, Joachim Peter “Nachwirkungen von
verträgen” Hamburgo (1958); Käuffer, Josef “Die vor-und Nachwirkungen des arbeitsverhältnisses”
Colonia (1959); Greulich, H “Nachwirkungen bei lieferverträgen” 1955; Monhen, Heinz
“Nachwirkungen des arbeitsverhältnisses” RDA (1957); Mavridis, Vassili “Vor-und Nachwirkungen der
Fürsorgepflicht in arberitwrecht” (1957); Ernst, Bennd “Der schutz des betrichsgeheimnisses nach
vertragsende” Colonia (1961); Moos, Peter “Nachwirkende vertragspflichten” RDA(1962); Monjau, H.
“Nachwirkende treuepflichten” (1962), citados todos por ibíd. pp. 15-16.
223
Ramm, Peter “Fortwirkung von verträgen, insbesondere von lieferverträgen” tesis Munich 1965;
Schwarze, Klaus “Inwieweit sind Nachwirkungen eines privaten Arbeitsverhältnisses anzuerkennen?”
Colonia tesis (1966) 105 p.; Emmermann, Axel “Die Nachwirkung des Arbeitsverhaltnisses” Hamburgo
(1973) 135 p., citados todos por ibíd. pp. 15-16.
66
referencias al tema. 224 De estosjuristas, los tres que no se enmarcan dentro del
derecho laboral (Ramm, Strätz y Von Bar) toman posiciones críticas acerca de los
eventuales fenómenos de la culpa postcontractual. Más tarde aparece mencionada la
culpa pos pactum finitum en obras generales de Derecho de Obligaciones tales como
las de Fikentscher, Esser/Schmidt, Wolf, Larenz y Brox. 225
67. Francia:
224
Molitor, Erich; Söllner, Alfred y Meyer, Jürgen “Nachwirkung des arbeitsvertrages” en ArbRB (1969);
Zöllner, Wolfang “Die vovertragliche und die nachwirkende treue und Fürsorgepflicht in
arbeitverhaltnis” publicado en “Treue un fürsorgepflicht in arbeitrecht” publicado por Theodor Tomandd
(1975); Strätz, Hans-Wolfgang “Über vog. Nachwirkungendes schuldverhätmsses” Bosch 1976 y Von
Bar, Christian “Nachwirkende vertragpflitchen” 1979 .citados todos ibíd. pp. 15-16.
225
Fikentscher, Wolfang “SchuldR”; Esser, J. y Schmidt, E. “SchuldR”; Wolf, Manfred “SchuldR”(1978);
Larenz, Karl “SchuldR”; Brox, Joseph “SchuldR”(1983) citados todos por ibíd. p. 17.
226
Schnorr Von Carolsfeld, Ludwig “ArbeitsR” (1954); Nikisch, A. “ArbeitsR” (1961) Hueck, Alfred y
Nipperdey, Hans Carl “Lehrbuch des Arbeitsrechts” (1963); Etzel, Gerhard “ArbeitsR” (1971); Zöllner,
Wolfang “ArbeitsR” (1979); Hanau, P. y K. Adomeit, “ArbeitsR” (1981) y Söllner, Alfred “ArbeitsR”
(1981), citados todos por ibíd. p. 17.
67
antaño. Sin embargo, este país, rico en cultura y tradición jurídica adolece de un trato
sistematizado y unitario en torno a la cuestión en desarrollo.227
Una de los primeros en referirse al tema fue Lalou, quien dijo que si el daño se
228
produce en el periodo pre o post contractual, la culpa es delictual.
Entre las obras fundamentales del derecho civil francés que mencionan el
tema en comento, encontramos en la de los hermanos Mazeaud y André Tunc una
referencia a la responsabilidad en el periodo post contractual, a la cual se refiere
Lalou en el párrafo recién citado. Señalan que, aunque no pueden suscitarse
problemas de responsabilidad desde que el contrato cesa, con ocasión de ese
vínculo, existen algunas hipótesis en las que se plantea dicha responsabilidad.
Luego, le quitan piso a la teoría de los deberes accesorios de Ihering que señala que
habría una responsabilidad contractual y por ende, la responsabilidad que emana de
estos supuestos sería la delictual, ya que nada habrían estipulado las partes. Por
tanto son los principios generales del derecho los que impiden efectuar un daño post
contractual. El contrato se invoca menos en el litigio como creador de obligaciones
que como un hecho que torna desleales ciertas actitudes.229
227
Mención aparte constituye la tesis de Fabiola Oliveira Seibt-Fombaron alumna de la facultad de
derecho de la Universidad de Estrasburgo (Robert Shuman), quien bajo la supervisión del profesor N.
Rontchevsky habla de las relaciones post contractuales en su memoria de Magister en Derecho
Privado del año 2002. De aquí en adelante citaremos profusamente esta obra como fuente de la
doctrina francesa en torno al tema.
228
Lalou, Henri “Traité pratique de la responsabilité civile” Dalloz Paris 1955. p. 285.
229
Mazeaud, Henri y otros “Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual”
Ediciones Jurídicas Europa-América Buenos Aires 1961 Tomo 1 Volumen I. pp. 168-169.
68
que comienza una vez el contrato se ha consumado, agotado o disuelto, por la
acción del tiempo, o por el cumplimiento de todas las obligaciones, esenciales o
accesorias, inmediatas o diferidas, a las cuales había dado nacimiento. Indica que es
necesario indagar si ese contrato, es susceptible de jugar un rol en la escena
jurídica- de sobrevivir de alguna manera a él mismo- de imponer a aquellos que se
obligaron mediante vínculos ya disueltos, ciertos deberes, activos o pasivos,
negativos o positivos. Distingue entre los deberes positivos y negativos señalando
que estos últimos consisten en abstenciones los cuales, una vez violados son
sancionados con la pena de resarcir daños e intereses.230
230
Josserand, Louis “De l´esprit des droit et de leur relativité ; théorie dite de l´abus des droits” Dalloz
Paris, décima edición 1939. pp. 205-206
231
Ibíd. .207
232
Mazeaud, Henri y otros. op. cit. p. 169.
233
Josserand, Louis. op. cit. pp. 206-207.
234
Le Tourneau, Philippe. op. cit. p. 103. Y también en Le Tourneau, Philippe “Droit de la
responsabilité et des contrats” dalloz Paris 2004. p.248.
69
cualquiera haya sido la vía de extinción, y por ende dará origen a responsabilidad
contractual en los casos en que subsistan obligaciones inherentes al contrato. 235
En el último tiempo se han realizado dos tesis que tratan las obligaciones
postcontractuales.238
68. España:
235
Ancel, Pascal “Force obligatoire et contenu obligationel du contrat” publicado en revue trimestrielle
de droit civil 1999 n° 4 octubre diciembre parís. pp. 771-810.
236
Starck, Boris “Droit Civil, Obligations” Paris, Librairies techniques 1972. pp. 563-563.
237
Le Stanc, Christian “Existe-t-il une responsabilité postcontractuelle?” en Jurisclasseur périodique
(La semaine juridique), édition générale (J.C.P.) 1978, 12735; Fontaine, Marcel “Les obligations «
survivant au contrat » dans les contrats internationaux” en Revue Droit et pratique du commerce
international (D.P.C.I.) y Petit, F “L’après-contrat” en Droit social 1995, p. 589. Citados por Oliveira
Seibt-Fombaron, Fabiola. op. cit. p. 6.
238
Caseau-Roche, C. “Les obligations postcontractuelles”, Tesis. Paris I, 2001 y Amougui-Galoua, P.
“Les obligations survivant au contrat” Tesis. Strasbourg, 2001. Citados por Oliveira Seibt-Fombaron,
Fabiola. p. 8.
239
Cossio Corral, Alfonso de “El dolo en el Derecho Civil” Madrid Editorial Revista de Derecho
Privado, 1955. p. 382.
70
contractual y consisten en conductas abstencionistas por parte de los ex
contratantes.240
Quien también abordó el tema fue Mariano Yzquierdo Tolsada. Se hace cargo
del problema del daño postcontractual y comienza señalando las hipótesis de
laboratorio que abundan en torno al tema, luego se pregunta a qué tipo de
responsabilidad pertenecen estos supuestos. Inmediatamente, se limita a señalar la
opinión antes citada de Jordano Fraga y citar un interesante fallo. También menciona
la posición, que ya hicimos saber, que tienen los hermanos Mazeaud frente a la
cuestión pero con la salvedad de demostrar la complejidad que requiere precisar el
comienzo y el fin del contrato.243
240
De los Mozos, José Luis .op. cit. pp. 227-228.
241
Puig Brutau, José. op. cit. 259-260.
242
Jordano Fraga, Francisco. op. cit. pp. 139.140.
243
Yzquierdo Tolsada, Mariano “La zona fronteriza entre la responsabilidad contractual y la aquiliana:
Razones para una moderada unificación” publicado en Revista crítica de derecho inmobiliario, Año nº
67, Nº 603, 1991, pp. 443-490
71
En la doctrina peninsular contemporánea, que ha tenido un desarrollo notable
(en todos los ámbitos del derecho), hallamos distintas referencias al periodo post
contractual. Carlos Vattier Fuenzalida indica que existe o que podrá existir una
responsabilidad contractual derivada de la violación de deberes, una vez extinguido
el contrato.244 Tampoco Cabanillas es indiferente al tema, así lo deja ver Esther
Goméz Calle al reseñar una obra suya.245
69. Italia:
244
Vattier Fuenzalida, Carlos “Responsabilidad contractual y extracontractual en el comercio
electrónico” publicado en Anuario de Derecho Civil Vol. 55 N° 1 2002.pp. 67-90.
245
Cabanillas Sánchez, Antonio “Los deberes de protección del deudor en el Derecho Civil, en el
mercantil y en el laboral” Civitas Madrid 200 519 pp. Reseñado por Gómez Calle, Esther en Anuario
de Derecho Civil Vol. 53 N° 4 2000. pp. 1556-1566.
246
Galgano, Francesco “Istituzione di diritto privato” Cedam Milan 2002 segunda edición. pp.281-285.
247
Ruggiero, Roberto de “Instituciones de Derecho Civil” Madrid Reus Vol. I 1929 - traducción a la 4°
edición italiana por parte de Ramón Serrano Suñer y José Santa Cruz Tejeiro- p.74.
248
Ibíd. p. 102.
249
Cattaneo, Giovanni “Buona fede obiettiva e abuso del diritto” en Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 1971 .pp. 6113-659.
250
Bianca, Massimo “La nozioni di buona fede quale regola di comportamento contrattuale” en Rivista
di Diritto Civile 1983 parte I pp. 205-216
72
refiere a la cuestión.251 En igual omisión caen Gazzoni y Visintini cuando tratan de la
buena fe objetiva. 252
70. Argentina:
251
Messineo, Francesco “Manual de Derecho Civil y Comercial” Ediciones Jurídicas Europa América
tomo IV derecho de obligaciones, parte general. Buenos Aires 1954. p.515. –traducción de Vittorio
Neppi y Santiago Santis Melendo-
252
Gazzoni, Francesco “Manuale di Diritto Privato” Roma Ediciones Scientifiche Italiana 1998. p. 751;
Visintini, Giovanna. op. cit. p. 84.
253
Betti, Emilio .op. cit. p. 106 -
254
El artículo 1063 del Proyecto de Código señala que: Con ulterioridad al cumplimiento de las
obligaciones principales propias del contrato las partes deben continuar actuando de buena fe. Este
deber regula a) la determinación de la existencia y los alcances de las obligaciones accesorias que
subsisten, por estipulación de las partes, o por estar virtualmente comprendidas en el contrato; b) la
restitución y reparación de daños, en cuanto correspondan una vez producida la extinción del contrato
según lo previsto en el capítulo XII de este título, y c) la interpretación y el cumplimiento de tales
obligaciones.
255
Ghersi, Carlos y otros. op. cit. pp. 130-131.
73
Otro civilista trasandino que incluye el tema en sus obras es Luis María Boffi
Boggero. Se remite a los hermanos Mazeaud para referirse a esta responsabilidad y
se reseña el debate sobre a qué campo de culpa debe ser remitida.256
Por su parte, los autores Alterini, Ameal y López Cabana, en su obra Derecho
de Obligaciones, se remiten a Lalou, señalando que después de que el contrato ha
agotado sus efectos jurídicos, algunos deberes que subsisten pueden ser
transgredidos, actuando, quien los vulnera, con culpa que es denominada post
contractual. Aquí no existe una categoría especial de culpa, pues se subsume en la
delictual. Corresponde aplicar los preceptos de responsabilidad extracontractual
cuando se comete culpa después del contrato, o al costado de éste.257 En forma
individual, nuevamente Alterini enfrenta el tema señalando que lo post contractual
sólo denota lo que es ulterior al cumplimiento de las obligaciones principales del
contrato, haciendo ver que aquí se encuadraría dentro del campo contractual de
responsabilidad.258
256
Boffi Boggero, Luis María “Tratado de las obligaciones” Astrea Buenos Aires 1979. pp. 393-394.
257
Alterini, Atilio Anibal y otros Derecho de Obligaciones” Abeledo-Perrot Buenos Aires TI 4ª edición 3ª
reimpresión 1993. p 187.
258
Alterini, Atilio “contratos civiles, comerciales, de consumo: teoría general” Buenos aires abeledo
perrot 1998. p. 529.
259
Lorenzetti, Ricardo Luis “Tratado de los contratos, parte general” Rubinzal Culzoni Santa Fe
1999.pp. 632-635.
74
contractual de no hacer.260 Dicha obligación debe ser razonable, lo cual implica un
plazo delimitado, un espacio y una actividad definida, ya que de lo contrario afectaría
la libertad negocial.261
Mayor profundidad sobre el tema hacen los tratadistas Félix Trigo Represas y
Marcelo Lopéz Mesa en su vasta obra denominada “Tratado de la Responsabilidad
Civil”. En el capítulo octavo del primer tomo denominado “supuestos dudosos de
responsabilidad”, abordan la cuestión, basándose profusamente en el artículo de
Mosset Iturraspe que veremos a continuación, y señalando que las obligaciones
vulneradas pueden haberse gestado en el contrato a través de una cláusula o fuera
de éste. Así, quedarán subsumidas en la responsabilidad contractual o aquiliana
según sea el caso. Luego indican las diferentes (y divergentes) opiniones sobre a
qué campo de responsabilidad pertenece la culpa pos pactum finitum. El mayor
aporte de estos autores consiste en que hacen un compendio de la distinta doctrina,
tanto nacional como extranjera, que existe sobre el tema. 262
260
Lorenzetti, Ricardo Luis “Tratado de los contratos, parte especial” Rubinzal Culzoni Santa Fe 1999
Tomo I .p. 264.
261
Ibíd. p. 323.
262
Trigo represas, Félix y López Mesa, Marcelo “Tratado de la responsabilidad civil: el derecho de
daños en la actualidad, teoría y práctica” La Ley Buenos Aires 2004. pp. 889.894.
75
pasa a ser abarcada por el régimen aquiliano, concepción que, siguiendo a Larenz,
rechaza.263
Por su parte, Leiva Fernández hace un importante acierto diciendo que los
casos de responsabilidad postcontractual (prestaciones de no hacer) no obedecen a
una naturaleza jurídica única, sino que tiene en común el producirse en un mismo
periodo temporal, luego del contrato. Indica además, que dicho periodo se inicia al
satisfacerse las obligaciones principales del contrato y culmina con la prescripción
extintiva (liberatoria). Enseguida, roza el peligro al señalar que los vínculos post
contractuales entre los ex contratantes tienen un contenido fáctico, mas no jurídico.
Luego se desdice y explica que, sin embargo, será jurídico y además contractual
cuando el nexo sean aquellas obligaciones que, en caso de ser violadas, obstan a
que el contrato celebrado y extinguido produzca sus efectos propios.
263
Rezzónico, Juan Carlos. op. cit. pp. 529-530.
264
Leiva Fernández, Luis P. F. “La Responsabilidad Postcontractual” publicado en La Ley 2002-d.pp.
1336-1342; Mosset Iturraspe, Jorge “el ámbito de la responsabilidad contractual, lo extra, lo pre y lo
poscontractual” publicado en Revista de Derecho privado y comunitario N° 17 responsabilidad
contractual 1. 1998. pp. 173-206; Picasso, Sebastián “La responsabilidad pre y post contractual en el
proyecto de Código Civil de 1998” publicado en Picasso Sebastián y otros (coordinadores)
Instituciones de derecho privado moderno, el proyecto de Código Civil de 1998, Buenos Aires 2001.
pp. 469-491.
265
López Mesa, Marcelo “La responsabilidad postcontractual” publicado en www.eldial.com, sitio
jurídico argentino. Visita, septiembre de 2008.
76
culpa postcontractual a partir de la hipótesis recientemente enunciada inspirada en
Dahm. Para él, la buena fe tiene fuerza jurígena, es decir, crea deberes a los que
están sometidos los ex contratantes y por tanto la culpa originada en este periodo
será contractual al no vulnerar el principio del alterum non laedere, sino un deber
específico, establecido respecto de una determinada persona y no frente a
cualquiera, refutando lo afirmado por Josserand, LeTourneau y gran parte de la
doctrina trasandina
71. Brasil:
266
Mosset Iturraspe, Jorge “Estudio de responsabilidad por daños” Rubinzal Culzoni Santa fe tomo III
1982 p. 159
267
Pérez, Eduardo “la responsabilidad post contractual” publicado en www.calp.org.ar. Visita,
septiembre de 2008.
77
responsabilidad postcontractual, quien, a su vez, se inspiró en la escuela germana
que aborda este tema.
268
Costa Júnior, Ademir de Oliveira “A responsabilidade post factum finitum" no direito civil e do
consumidor” Jus Navigandi, Teresina, año 11, N° 1305, 27 enero 2007. Disponible en
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9434>. Visita en julio de 2008.
269
Ávila Lopes, Lissandra de “Responsabilidade pós-contratual no direito civil” publicado en Revista
Electrónica de curso de direito da UFSM. Noviembre de 2006. Vol. 1 n°3. pp. 44.54. disponible en
http://www.ufsm.br/revistadireito/arquivos/v1n3/a4.pdf. visita en julio de 2008.
270
Paraná Pazelo, Rodney “responsabilidade pós contratual” publicado en Via Jus, sitio jurídico
brasileño. Disponible en http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=928. Visita, Julio
2008.
271
Donnini , Rogério Ferraz. “Responsabilidade civil pós-contratual ” San Pablo Saraiva 2° edición,
2007. Es este autor quien mayor trato le ha brindado al tema por ende será (y ha sido) profusamente
tratado en este trabajo.
272
Netto Lobo, Paulo Luiz op. cit.; Donnini, Rogério Ferraz. op. cit. p. 33.
273
Paraná Pazelo, Rodney. op. cit. El código civil dispone en su art. 421 que la libertad de contratar
será ejercida en razón de los límites de la función social del contrato.
78
contrato frente a cualquier claúsula excesiva, abusiva o vejatoria, incluso en el
periodo postcontractual. 274
72. Chile:
274
Costa Júnior, Ademir. op. cit. y Catusso, joseane “ A boa-fé como instrumento da funcao social do
contrato” Tesis de Magister de la Universidad de Paraná. 2008. p. 104.
275
Fiuza, César. op. cit
276
Por ejemplo, Peñailillo indica que la buena fe protege todos los institutos contractuales, desde las
tratativas preliminares hasta más allá del cumplimiento. V. Peñailillo Arévalo, Daniel “las obligaciones”
Jurídica de Chile Santiago 2006. p. 50. Una mención más larga es la que hace don René Ramos
Pazos en su obra “De la responsabilidad extracontractual” quien cita el ejemplo ya indicado del
trasandino Ghersi para dar pie a esta teoría. En Ramos Pazos, René “De la responsabilidad
extracontractual” Legal Publishing Santiago de Chile 4° edición 2008.pp. 16-17.
79
cuasidelictual lo cual nos parece bastante extraño tomando en cuenta que el autor
plantea en dicha tesis supuestos de vulneración aquiliana dentro del contrato y
además estima que el régimen de responsabilidad común en Chile es el
extracontractual.277
En el ámbito del derecho de trabajo, Sergio Gamonal indica que el daño moral
puede darse en diversos supuestos, incluyendo la etapa post contractual de la
relación laboral. Daño que será siempre de carácter aquiliano en opinión del
laboralista.280
También dentro de la esfera laboral, encontramos dos tesis que señalan que
existen obligaciones post contractuales una vez agotado el contrato de trabajo y que
son generadas por la vulneración de la buena fe.281
277
Tapia Suarez, Orlando. op. cit. pp. 76-77.
278
López santa maría, Jorge. op. cit. pp. 414-115.
279
Boetsch Gillet, Cristián “El Principio de la buena fe contractual en el ordenamiento jurídico chileno”
Tesis Pontificia Universidad Católica Chile 2004. pp. 108-110.
280
Gamonal Contreras, Sergio “El daño moral en el contrato de trabajo” lexis nexis Santiago 2005. pp.
175- 177.
281
Muñoz Cáceres, Igor “El principio de la buena fe como fuente de deberes accesorios para el
empleador: Análisis desde la perspectiva del contrato individual de trabajo” Tesis Valparaíso 2006 y
Perasso Adunce, Carlos “El principio de la buena fe como fuente de deberes accesorios para el
trabajador” Valparaíso 2006.
80
Sin duda, quien mayor reconocimiento le ha dado al tema es el profesor de la
Universidad del Desarrollo, Javier Molina Gómez. El profesor realizó su tesis de
magister de dicha casa de estudios sobre la responsabilidad postcontractual. En
dicho juicio se aborda el tema desde una perspectiva doctrinaria, reuniendo la
opinión de los más variados autores nacionales y extranjeros acerca de este tema.
Así también explica el principio de la buena fe objetiva y pone ejemplos concretos de
responsabilidad postcontractual en nuestro derecho.282
Si bien la indagación sobre este tema ha sido acotada por tratarse de una
tesis de pregrado, no podemos dejar de señalar a ciertos doctrinadores extranjeros
que han contribuido a su estudio.
Cabe destacar que, el artículo 92 del Código Civil Chino señala expresamente
este tipo de responsabilidad indicando que al agotarse el contrato, cada parte se
debe las obligaciones de información, asistencia y confidencialidad en base a la
buena fe, lealtad y las prácticas comunes del tráfico jurídico.284
282
Molina Gómez, Javier “la responsabilidad post contractual” publicado en colección de tesis
magister derecho de la empresa. Universidad del Desarrollo vol. 2 año 2003. pp. 59-83.
283
Shiyuan, Han “liabilities in contract law of China: their mechanism and point in dispute” publicado en
Front Law China Vol. 1 año 2006 pp. 121-152.
284
ibíd. p.127.
81
civil. “Las partes deben conducirse de buena fe desde el momento en que se crea la
obligación hasta el momento de su ejecución y de su extinción”.285
285
Article 1375: The parties shall conduct themselves in good faith both at the time the obligation is
created and at the time it is performed or extinguished.
286
Información extraída del portal de la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma
del Código Civil de Puerto Rico: http://www.codigocivilpr.net/. Visita, septiembre de 2008.
82
75. Responsabilidad postcontractual como consagración legal o por
analogía:
287
El autor alemán encontró en la Ley de procedimiento laboral alemana (ArbGG) una disposición que
señala que es atribución de los tribunales solucionar litigios entre empleados y trabajadores que
deriven de negociaciones sobre la celebración de una relación de trabajo y la post eficacia de ella,
citado por Menezes Cordeiro. Da pós-eficácia das obrigações”, Lisboa Almedina 1984. p. 19.
288
Menezes Cordeiro, Antonio. “da boa fé no Direito Civil” Coimbra Almedina Volumen I 1984. p. 628.
289
Ibíd. p. 629.
290
La ley de contratos de china previene en el Art. 92 que, una vez culminados los derechos y
obligaciones del contrato, las partes cumplirán de acuerdo al principio de buena fe están obligados a
guardar confidencialidad, notificar, ayudar, etc. Conforme al uso del tráfico jurídico.
83
Otra de las maneras más simples de abordar la responsabilidad post-
contractual es realizando un espejo de ésta con la culpa in contrahendo.291 Si bien no
se pueden disociar completamente ambas teorías, tampoco se trata de culpas
hermanas.292
“Upon discharge of the rights and obligations under a contract, the parties shall abide by the principle
of good faith and perform obligations such as notification, assistance and confidentiality, etc. in
accordance with the relevant usage”
291
Cordeiro , António Manuel da Rocha e Menezes “Da boa fé no direito civil” Coimbra Almedina,
1984. p. 625.
292
De Ávila Lopes, Lissandra. op. cit.
293
Menezes Cordeiro, Antonio “Da pós-eficácia das obrigações”, Lisboa Almedina 1984. p. 23.
84
deber no puede, por esencia extinguirse junto a la relación de trabajo ya que se
presenta como una realidad más profunda que la que emerge del mero contrato. 294
Concluye el autor expresando que este principio, por más laudable que sea,
se hace insuficiente para teorizar en forma completa a la responsabilidad
postcontractual. Además, relaciones que continúan por ley, sobrevivientes a la
extinción del objeto del contrato no se tienen que vincular forzosamente a la teoría
comunitaria personal. Es el caso del status de los militares en retiro. Son estas
294
Heil, Willi “Die Nachwirkungen der treupcht der arbeitsverhältnis” Giessen (1937) p. 10 citado por
Menezes Cordeiro. Ibíd. p. 23.
295
Herschel, Wilhelm “Verschulden nach vertragslosung – zugleich in beitrag zur frage de für die
Kündigungabeurteilung messsgeblichen zeitpunktes” ArbeitsR und Volkstum 17 (1935) col. 1 – 9.
Citado por Menezes Cordeiro. Ibíd.p. 24.
296
Von Gierke, Otto “Die wurzeln des dienstvertrages” en Homenaje a Brunner (1914) pp. 37-68.
Citado por Menezes Cordeiro. Ibíd.p. 24.
297
Ibíd. pp. 25-28
85
críticas las que terminan por rechazar esta teoría como pilar de la culpa pos pactum
finitum.298
Hay que considerar la buena fe desde dos ángulos: la buena fe como fuente
directa de la responsabilidad post contractual y a la buena fe como base de elemento
mediador donde deriva al campo post contractual.
298
Ibíd. p. 28.
299
Íbid. p. 29
300
Íbid. p. 30
86
78. Tesis que niegan la teoría de la responsabilidad
postcontractual como un ente unitario
301
Ramm, Peter “Fortwirkung von verträgen, insbesondere von lieferverträgen” tesis Munich 1965
citado por Menezes Cordeiro ibíd. pp. 32-33.
302
Ramm, Peter op. cit. pp. 4-23. citado por Menezes Cordeiro ibíd. p. 33.
303
Herschel, Wilhelm “Verschulden nach vertragslosung – zugleich in beitrag zur frage de für die
Kündigungabeurteilung messsgeblichen zeitpunktes” ArbeitsRecht und Volkstum 17 (1935) p. 2 citado
por Menezes Cordeiro ibíd. pp. 33-34.
304
Kalberlah, Kurt “Das fortwirken der fürsorgepflicht des unternehuners das ende des
beschäfrigungsverhälnisses hindus” Deutsches Arbeitsrecht (1941) pp. 59-61. citado por Menezes
Cordeiro. Ibíd. 36-37.
87
autónomo. Esta sutileza lingüística fue tocada también por Mohnen 305 y Dersch. Son
continuados aquellos deberes que se fundan en el propio contrato. Son
postcontractuales cuando dichos deberes surgen con posterioridad al contrato. Éstos
últimos suscitan problemas ya que tienen una unión tan tenue con el negocio, que
hace difícil su diferenciación. Para Käuffer habría una eficacia continuada basada en
la buena fe con manifestaciones de dos tipos: por un lado, están señalados los
deberes emergentes de prohibición de venire contra factum propium que son los que
protegen el objeto mismo del contrato. Por otro lado, están los deberes secundarios
propios de proteger la vida, integridad y patrimonio de la contraparte. En ambos
casos son deberes de eficacia continuada por ser deberes ya existentes durante la
vigencia del contrato. Por el contrario, la ocurrencia de nuevos efectos, después de
agotado el vínculo contractual, sería una manifestación típica de responsabilidad
postcontractual.306
Quien hace otra clasificación de los deberes post eficaces es Strätz y los
agrupa en tres conjuntos:307
Afirma Strätz que el primer grupo se trata de deberes continuados y que los
dos restantes son de naturaleza legal. Pueden ser aproximados a la teoría unitaria de
los deberes accesorios creada por Canaris. Strätz es contrario a la tesis de la
responsabilidad postcontractual. Si dichos deberes pasan a ser reconocidos como
305
Mohnen, Heinz “Nachwirkungen des Arbeitsverhältnisses” recht der arbeit (1957) pp. 363-364.
Citado por Menezes Cordeiro. Ibíd. pp.36-37.
306
Käuffer, Josef “Die vor-und Nachwirkungen des Arbeitsverhältnisses.” Colonia (1959) pp. 17-
21.Citado por Menezes Cordeiro. Ibíd. pp.36-37.
307
Strätz, Hans-Wolfgang “Über vog. Nachwirkungendes schuldverhätmsses” Bosch 1976 p. 1003 y
siguientes. citado por Menezes Cordeiro. ibíd. pp.36-37.
88
una teoría unitaria y pre existente respecto de los otros deberes de comportamiento,
pierden identidad conceptual. 308
89
Es esta responsabilidad la que tiene implicancia directa con las relaciones de
consumo. En nuestro país tiene expresa reglamentación en la ley del consumidor. Ha
sido tratada por diversos juristas y es una materia, por lo menos en Chile, bastante
novedosa y por lo tanto, en constante ebullición doctrinaria y jurisprudencial. La
confusión con la responsabilidad postcontractual es que ambas se originan en el
llamado momento postcontractual del contrato. 309
309
Ibíd. p. 37. En el mismo sentido Donnini, Rogério Ferraz. op. cit. p. 128
310
Ibíd. p. 38.
90
no después. Se parecen en que ambas responsabilidades encuentran su fundamento
en la buena fe objetiva.311
311
Ibíd. p. 41.
91
Capítulo V
De la responsabilidad postcontractual en particular
312
López Santamaría, Jorge “Los contratos, parte general” Jurídica Santiago de Chille 2001 3° edición
tomo I. p. 329.
313
Boetsch Gillet, Cristián. op. cit. pp. 108-110.
92
haber responsabilidad post contractual en aquellos supuestos en que el legislador
establece un plazo de caducidad. El periodo post contractual sólo comienza cuando
se han satisfecho las obligaciones principales del contrato. Si las prestaciones del
contrato concluyen insatisfechas, la responsabilidad será contractual. A esta última
esfera pertenecen los preceptos recién citados. 314
314
Leiva Fernández, Luis P. F. “La Responsabilidad Postcontractual” publicado en La Ley 2002-d.pp.
1336-1342
315
Art. 183. La acción de reclamación por detrimento o avería que se encontrase en los efectos al
tiempo de abrir los bultos, sólo tendrá lugar contra el acarreador dentro de las veinticuatro horas
siguientes a su recibo, con tal que en la parte externa no se vieren señales del daño o avería que se
reclama. V. Lorenzetti, Ricardo Luis “Tratado de los contratos” tomo III Rubinzal Culzoni Santa Fe. p.
731
316
Montoya Melgar, Alfredo “Derecho del trabajo” Tecnos S.A. Madrid 1980 18° edición .p 322. Citado
por Ogalde Muñoz, Jorge. op. cit. p. 23. En opinión de Diéguez por ser expresión única de la buena fe
del trabajador, la lealtad no admite grados por su estimación, pues su ausencia, es decir, la mala fe o
deslealtad es per se grave. Diéguez, Gonzalo “Lecciones de derecho del trabajo” Marcial Pons
editores Madrid 4° edición 1995. p. 265.
93
trabajo o relación laboral, Así lo ha expresado en numerosas ocasiones la
jurisprudencia 317 y la doctrina.318
317
Revista Derecho y jurisprudencia tomo CIII n° 1 sección V p.475 y tomo CIII n°1 sección III p. 345.
Gaceta Jurídica N° 295, enero 2005. p. 288; N° 274, abril 2003. p. 269 y en el mismo sentido: N°
264, junio 2002. p.228.
318
Novoa Fuenzalida, Patricio “deberes de fidelidad y lealtad” en Revista Laboral Chilena 1996 enero.
pp. 64-67; Thayer Arteaga, William y Novoa Fuenzalida, Patricio “Manual de derecho del trabajo”
Tomo II jurídica de Chile Santiago 1998 3° edición. pp. 401 y siguientes; Diéguez, Gonzalo .op. cit. pp.
264-268; Figueiras de Góis, Luiz “A eficacia do contrato de trabalho á luz do novo código civil”
publicado en
http://www.calvo.pro.br/artigos/luiz_marcelo_figueiras_gois/luiz_marcelo_pos_eficacia.pdf; Ermida,
Oscar “Ética y derecho del trabajo” publicado en
www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/viewFile/58081/68170
319
Vázquez Vialard, Alfredo “Derecho del Trabajo y de la seguridad social” Astrea Buenos Aires 8°
edición 1999. p.652. López Mesa, siguiendo a Couturier, también se ampara en la culpa delictual,
salvo que se hubiera firmado una cláusula de secreto o no concurrencia. V. López Mesa, Marcelo “La
responsabilidad postcontractual” publicado en www.eldial.com, sitio jurídico argentino. Visita,
septiembre de 2008.
320
Dallegrave Neto, José Affonso “Ex-empregado difamado por patrão pode exigir indenização”,
publicado en http://www.conjur.com.br/static/text/256491 . Septiembre 2008.
94
peligro de que perjudique a su antiguo empleador. Así sucede en Alemania, como lo
explican Hueck y Nipperdey en su obra. 321
321
Hueck, Afred - Hans Carl Nipperdey “Compendio de Derecho del Trabajo” Editorial Revista de
Derecho Privado Madrid 1963 .pp. 121-122 - Traducción de Miguel Rodríguez Piñero y Luis Enrique
de la Villa.-
Los parámetros que da la Arbeitsordnungsgesetz o ley de ordenación del trabajo nacional alemana
(AOG) y el Handelsgesetzbuch, Código de comercio germano (HGB) son diversos dependiendo del
grupo de trabajadores de que se trate. Para los dependientes de comercio y aprendices del mismo
sector el HGB contiene en los parágrafos 74 y siguientes la posibilidad de estipular prohibiciones por
actos de concurrencia las cuales deben figurar por escrito y contener una indemnización para el
empleado por el tiempo que dure la prohibición la cual, en ningún caso debe durar más de dos años.
En cambio, para los empleados de la industria la Gewerbeordnung u Ordenanza industrial (GewO)
establece condiciones similares, pero con una duración máxima de cinco años.
322
Vazquez Vialard, Alfredo “La responsabilidad en el Derecho del Trabajo” Astrea Buenos Aires
1988. p. 744.
323
Ogalde Muñoz, Jorge. op. cit. p.15
324
Vázquez Vialard, Alfredo “La responsabilidad en el Derecho del Trabajo” Astrea Buenos Aires
1988.p. 746.
95
En el segundo grupo corresponde principalmente a actividades del ex
empleado. Se trata de la información que ha adquirido respecto a los secretos
profesionales o industriales, relativos a la explotación o negocios del empresario. 325
El problema radica en distinguir cual es la información que pueden usar las partes y
cual no. Si un empleado, en su nueva ocupación, utiliza listas de clientes,
conocimientos de mercado, información de proveedores está en el límite de lo legal,
cuestión que debe ser decidida por tribunales caso a caso al igual que la validez de
las cláusulas ultractivas.326 El autor opina que un conocimiento adquirido es una
forma especial de contra prestación, por el hecho de poner una persona su
capacidad de trabajo a disposición del empleador que normalmente no se computa
como salario.327
325
Ogalde Muñoz, Jorge. op. cit. p. 17.
326
ibíd. p. 50.
327
Vázquez Vialard, Alfredo “La responsabilidad en el Derecho del Trabajo” Astrea Buenos Aires
1988.pp. 746-749.
328
López Mesa, Marcelo “La responsabilidad postcontractual” publicado en www.eldial.com, sitio
jurídico argentino. Visita, septiembre de 2008.
329
Sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción del 29 de abril de 1998 y confirmada por la
Corte Suprema el 1° de junio de 1999 mencionada por Gamonal Contreras, Sergio. op. cit. pp. 176-
177.
96
86. Pactos de no concurrencia en materia laboral:
330
Caen y Carmelynck, siguiendo a A. Brun y H. Galland hablan de cláusulas de no contratación. V.
Carmelynck, Guillaume y Lyon Caen, Gerard “derecho del trabajo” Biblioteca Jurídica Aguilar Madrid
1974. p. 152.
331
Sardegna, Miguel Ángel “Ley de Contrato de trabajo y sus reformas” Editorial universidad Buenos
Aires 1999 séptima edición. p. 316; Rodríguez-Piñero, Miguel “Límites a la competencia y contrato de
trabajo” Revista de política social n° 116 1977 p. 20.
332
Cabanellas, Guillermo “Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho
privado” Heliasta Buenos Aires 1980. p. 326.
333
Carmelynck, Guillaume y Lyon Caen, Gerard. op. cit. pp. 152-154.V. Infra N° 113
334
Artículo 21. Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa.
1. No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se
estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación
económica expresa, en los términos que al efecto se convengan.
97
Este parágrafo ha dado lugar a numerosa jurisprudencia sobre estos pactos. Por
ende, los tribunales españoles, al igual que los galos, han sido los que han definido
su fundamento, finalidad, duración máxima y lo que se entiende por compensación
económica adecuada. Estos fallos tienen en su mayoría por trama la autonomía de la
voluntad contractual.
2. El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener
una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo
será válido si concurren los requisitos siguientes:
1. Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y
2. Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.
3. En el supuesto de compensación económica por la plena dedicación, el trabajador podrá rescindir el
acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo, comunicándolo por escrito al empresario
con un preaviso de treinta días, perdiéndose en este caso la compensación económica u otros
derechos vinculados a la plena dedicación.
4. Cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al empresario para
poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico, podrá pactarse entre ambos
la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo. El acuerdo no será de duración superior a
dos años y se formalizará siempre por escrito. Si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el
empresario tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios.
335
Luque, Manuel - Ginés, Anna “Últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo y Tribunales
Superiores de Justicia sobre el pacto de no competencia post contractual” publicado en IusLabor
enero-marzo 2006, revista electrónica de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona.
98
Tienen por finalidad (los pactos de no competencia) evitar que los
conocimientos e información adquiridos por el trabajador, por razón del cargo que
ocupaba en la empresa, de la organización y técnicas productivas, le coloque en una
situación de ventaja en el momento de competir con su anterior empleador en una
empresa que produce o comercializa idénticos o similares productos y se dirige a un
mismo círculo de clientes (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de
8 de abril de 2003).336
336
Íbid.
337
En Suiza el plazo máximo es de tres años, en Portugal, de dos años pero permite ser ampliado
bajo ciertos supuestos hasta por tres años. En Bélgica no pueden ser pactados por más de doce
meses. En Italia se puede estipular por cinco años para los directores y por tres para los demás
empleados. V. Mallet, Estêvão “Cláusula de não-concorrência em contrato individual de trabalho” en
Revista da Faculdade de direito da Universidade de Sao Paulo. N°100 enero diciembre 2005. pp. 121-
146.
338
Luque, Manuel - Ginés, Anna op.cit.
339
Sandoval López, Ricardo “Marcas Comerciales” Jurídica de Chile Santiago 2006. pp. 70-72.
340
En nuestra opinión la responsabilidad generada por incumplir un pacto de no competencia es una
responsabilidad objetiva o por riesgo creado. Ya que la sola infracción al pacto produce
responsabilidad, no siendo necesario acreditar el perjuicio efectivo.
99
La competencia desleal se encuentra regulada en la ley 20.169 publicada en
el Diario Oficial el 16 de febrero de 2007. Este texto vino a llenar el vacío legal
existente al respecto. Hasta antes de la promulgación de esta ley la competencia
desleal había sido tratada de forma indirecta en nuestro ordenamiento jurídico: a
través del Código comercio, en el artículo 404; el DL 211 de 1973 y la ley 19.496
sobre protección al consumidor.
341
López Mesa, Marcelo “La responsabilidad postcontractual” publicado en www.eldial.com, sitio
jurídico argentino. Visita, septiembre de 2008.
342
Lorenzetti, Ricardo “Tratado de los contratos” tomo I Rubinzal Culzoni Santa Fe. p. 323.
100
que uno de los ex contratantes no frustre la ventaja otorgada y obtenida del
contrato.343
343
Leiva Fernández, Luis P. F. “La Responsabilidad Postcontractual” publicado en La Ley 2002-d.pp.
1336-1340
344
Artículo 18. Acciones.
Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones:
1. Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste.
2. Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica.
3. Acción de remoción de los efectos producidos por el acto.
4. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
5. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o
culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia.
6. Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica
amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.
345
Diez-Picazo “Derecho de daños” Civitas Madrid 1999. pp. 55-56.
101
en cuenta la libertad de empresa, la protección de la competencia... La buena fe
objetiva exige un comportamiento justo y honrado, conforme a los valores de la
moral, honestidad y lealtad... La competencia no es leal cuando, sin más, contraviene
la buena fe del mercado concurrente, o se actúa vulnerando los elementales
principios de respeto a lo ajeno, o se obtengan logros no por el esfuerzo propio, sino
por la apropiación de los así conseguidos por los demás.” 346
346
Sentencia “Jacadi S.A. contra Sk. Uno ltda. y otros” pronunciada por Tribunal Supremo de Madrid
Sala I de lo Civil. Sentencia 754/2005, de 21 de octubre y publicada en
http://sentencias.juridicas.com/busca-db-jur.php.
347
Sentencia publicada en http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1931. Sitio
francés dedicado al derecho y la jurisprudencia. Visita octubre 2008.
348
El goodwill es un concepto de difícil concreción, pues abarca entre otros, el derecho de llaves; la
imagen corporativa; el buen nombre de la empresa; reputación de los productos y su plusvalia. Son
aquellos conceptos que una empresa, mediante publicidad y preocupación por la calidad de sus
servicios ha construido en el tiempo. Ortúzar Decombe, Santiago. op. cit. p 52.
102
mantenido un control adecuado. En Chile, este principio tiene expresa consagración
en el artículo 20 letra K de la ley sobre propiedad industrial.349
349
Sandoval López, Ricardo “Marcas Comerciales” Jurídica de Chile Santiago. pp. 70-71.
350
Sánchez-Calero, Juan “competencia desleal por solicitud de marca coincidente con la
denominación social utilizada por la empresa en la que se venían prestando servicios laborales”
publicado en Revista General de Derecho n°670-671 julio-agosto 2000 pp. 9.589-9607
351
ibíd p.9.993
352
Sandoval López, Ricardo “Contratos Mercantiles” Jurídica de Chile, Santiago 2003 tomo II. pp. 473-
474.
103
agrega los contratos de co braiding, putting out system y just in time.353 Lorenzetti
critica esta terminología ya que lo que se transfiere no es la tecnología, sino que un
derecho sobre ella que, en muchos casos no importa transferencia. Además no sólo
se incluye tecnología sino signos, marcas y otros.354
353
Ghersi, Carlos Alberto “Contratos Civiles y comerciales” Astrea Buenos Aires tomo II 4° edición
1998.pp. 57-81.
354
Lorenzetti, Ricardo Luis “Tratado de los contratos” tomo III Rubinzal Culzoni Santa Fe. p. 731.
355
López Santamaría, Jorge “Los contratos, parte general” Jurídica Santiago de Chille 2001 3° edición
tomo I. pp.329-330 nota 473.
104
En cambio, en Francia, la inexistencia de tal estipulación implica que no existe
obligación alguna. 356 Sandoval López indica que una vez terminado el contrato, al
licenciatario le está prohibido seguir aprovechándose del invento, conocimiento,
marca o descubrimiento patentado, y en caso de infracción se le castigará como
autor de un delito contra la propiedad industrial.357
356
Cabanellas, Guillermo. op. cit. p.326.
357
Sandoval López, Ricardo “Contratos Mercantiles” Jurídica de Chile, Santiago 2003 tomo II. p. 491.
358
Stumf, Herbert “El contrato de Know how” temis Bogotá 1984 pp.115-117 –traducción de Tomás
Banzhaf-
359
Sentencia pronunciada por el Tribunal Provincial de Munich el 31 de marzo de 1955 y publicada en
Wettbewerb in Recht und praxis (WRP, competencia en la doctrina y la práctica) 1955. p. 223 citada
por ibíd. p. 116.
360
Así se conoce este pacto en Alemania según Hedemann, Justus Wilhem. op. cit. p. 185; Fuente
Muñoz, Teresa “El pacto de exclusiva en la compraventa y suministro” publicado en Revista de
Derecho Mercantil N° 103 Volumen XLIII 1967 Madrid. pp. 75 -130.
105
partes (exclusivista) pasa a disfrutar de una cierta posición de monopolio o privilegio
en cuanto que la otra parte se impone el deber de abstenerse u omitir actos y
negocios con terceros del tipo de aquel al que se adhiere la exclusiva o sobre el
objeto al que éste se refiere. La exclusiva debe someterse a límites temporales y
espaciales. Su inclusión se lleva a cabo en los más variados contratos y en
consecuencia se define como una obligación de carácter accesorio que procederá no
sólo en negocios de carácter duradero sino también de ejecución instantánea. 361
361
Egusquiza, María de los Ángeles “La configuración jurídica de las obligaciones negativas” Bosch
Barcelona 1990. pp. 207-212.
362
ibíd. p. 208
363
Fuente Muñoz, Teresa “El pacto de exclusiva en la compraventa y suministro” publicado en Revista
de Derecho Mercantil N° 103 Volumen XLIII 1967 Madrid. p. 90.
106
compromiso. También es la situación de aquella persona que sabiendo de la
existencia del pacto, celebra un contrato prohibido por éste con el deudor obligado
por la cláusula de exclusiva.364
364
Rodríguez Guitián, Alma “Eficacia de los pactos de exclusiva” publicado en Anuario de Derecho
Civil tomo LI fascículo iv octubre diciembre 1998. pp. 1865-1926.
365
Ortúzar Decombe, Santiago “Competencia desleal y propiedad industrial” publicado en AA.VV.
“Competencia Desleal, Análisis Crítico y elementos para la aplicación de la Ley 20.169” colección de
cuadernos de extensión jurídica N° 14, Universidad de los Andes Santiago 2007. p. 41
366
Artículo 48 ley 17.336 de propiedad intelectual.
107
tiene derecho a la totalidad del precio respecto del mayor número de ejemplares que
se hubieran editado o reproducido con infracción al contrato. Por ende, el legislador
estima que si se da este supuesto, se presupone la responsabilidad del editor
configurándose una responsabilidad legal. Además, la forma de determinar el monto
de la indemnización deja entrever que sobrepasa el carácter meramente reparatorio
llegando a constituir una pena civil o daño punitivo.367 Esta forma de utilizar los
daños punitivos es de bastante frecuencia en Estados Unidos.368
367
Molina Gómez, Javier. op. cit. p. 74.
368
Seguí, Adela. op. cit; Supra N° 13.
369
Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 20 de mayo de 1999. Número identificador
legalpublishing: 20706.
370
Yeo, Hwee Ying “post-contractual good faith – changue in judicial attitude?” publicado en “The
modern law review” Vol. 66 N° 3 Oxford 2003. pp. 425-440.
371
Naidoo, André “postcontractual good faith – change in judicial attitude” publicado en “The modern
law review” Vol. 68 N° 3 Oxford 2005. pp. 464-474. Constituye una falta uberrima fides en el contrato
108
ha originado en materia de seguros respecto a la falta de deberes pre contractuales
de información ha impedido profundizar en la responsabilidad post contractual del
asegurado. Sin embargo, en las últimas décadas esto ha ido cambiando, así lo
asevera los distintos casos presentado por los profesores Yeo y Naidoo.372 El
remedio usado para indemnizar al asegurador dañado por su pérdida es la nulidad
del acto material fraudulento.373
93. Internet:
Los problemas y desafíos que han surgido con el desarrollo del comercio
electrónico son variados. La mayoría de estos se relacionan con la seguridad y la
protección de los datos de los consumidores y la debilidad probatoria con la que
cuentan. Al igual que en el derecho común, la ejecución del contrato no agota la
relación contractual. Los fabricantes y proveedores tienen deberes acerca de los
riesgos de los productos puestos en el mercado y de brindar un adecuado servicio
técnico. La diferenciación respecto al comercio común está en que esta etapa tiene
también un desarrollo virtual.374
de seguro el mentir u ocultar información por parte del asegurado. Al ser el seguro un contrato de
especulación, lo hechos especiales sobre una posibilidad contingente deben ser calculados.
Kontautas, Tomas “duty of disclosure in insurance law” Tesis, facultad de derecho Universidad Erasmo
de Rotterdam 2002. p. 23.
372
The Star Sea [2001], Agapitos v/s Agnew [2002], The Mercandian Continent [2002].
373
Kozubovskaya-Pellé Anastasiya “Non-disclosure and breach of warranty issues in the light of
English Reform of the Marine Insurance Law” publicado en revue électronique Neptunus del Centre de
Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes Vol. 14, 2008/2. http://www.cdmo.univ-
nantes.fr/centre-droit-maritime-oceanique/cdmo.
374
Cavanillas Múgica, Santiago “Propuestas para mejorar la protección de los consumidores en el
comercio electrónico” publicado en Revista de Internet, derecho y Política N°202 Universitat Oberta de
Catalunya. pp.23-31.
375
Vattier Fuenzalida, Carlos. Responsabilidad contractual y extracontractual en el comercio
electrónico” publicado en Anuario de Derecho Civil Vol. 55 N° 1 2002.pp. 67-90.
109
94. Otros fenómenos postcontractuales
Por su parte, en España, el artículo 12 del Real Decreto 1331-2006 que regula
la relación laboral de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados
individuales o colectivos señala normas expresas de obligaciones postcontractuales.
Indica que se pueden establecer expresamente restricciones o limitaciones respecto
a futuras actuaciones teniendo como limite el ejercicio general de la profesión así
como prohibir actuar en las especialidades a las que se dedique el despacho. El
plazo máximo de ultractividad de la cláusula no podrá exceder de dos años y sólo
será válido si se pacta indemnización. 378
376
El art. 62 dispone que “Los abogados que se retiren del Servicio no podrán patrocinar en juicio
intereses contrapuestos al interés del Fisco o del Estado en ningún asunto en que por razón de sus
funciones hubieren tenido intervención. Asimismo, ningún abogado que se retire de algún otro servicio
de la administración centralizada o descentralizada del Estado o de alguna institución privada en que
el Estado o sus instituciones tengan aporte mayoritario o igualitario, donde haya prestado sus
servicios, podrá actuar en juicios como abogado en contra del Fisco o del Servicio o institución a la
que pertenecía, en asuntos en que, en razón de sus funciones, hubiere tenido intervención. Tampoco
podrá actuar como contradictor en juicios en que las instituciones mencionadas tengan interés,
durante un año con posterioridad a su retiro.”
377
Ogalde Muñoz, Jorge. op. cit. p. 21.
378
Artículo 12. El pacto de no competencia postcontractual.
1. Las partes de la relación laboral que se regula en este real decreto podrán acordar el pacto de no
competencia postcontractual a que se refiere el apartado 2 el artículo 21 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. En dicho pacto se podrán establecer restricciones o limitaciones respecto a futuras
actuaciones de los abogados en relación con los clientes del despacho, o con asuntos en que
hubieran intervenido durante su relación contractual; se exceptuarán de dichas limitaciones los
clientes que el abogado hubiese aportado al despacho al inicio de la relación laboral, salvo pacto
expreso en contrario. En ningún caso, la no competencia postcontractual que se establezca puede
actuar como limitación general del ejercicio de la profesión de abogado ni como limitación para actuar
en los campos o especialidades del derecho a que se dedique el despacho.
110
96. Fiscalizadores de servicios públicos:
111
el cumplimiento del contrato ya que subsisten deberes secundarios vinculados con la
obligación principal. Es por ello que la vía por la que puede dirigirse el comprador
disconforme una vez extinguida la del art. 2174 es la aquiliana.381
381
Sentencia Roitero y otra con Tomassi, pronunciada por la Cámara de Apelación Civil y Comercial,
sala II del Tribunal de la ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires. Causa n°47143. Disponible en
www.scba.gov.ar/falloscompl/Infojuba/47143.doc
112
Capítulo VI
De la obligación postcontractual y su régimen de
responsabilidad
Dentro del fenómeno obligatorio se han incluido figuras que si bien se les
calificó como obligaciones, en sentido estricto no lo son. Este término se emplea así
con cierta frecuencia como un sinónimo del concepto del deber jurídico,
designándose con él comportamientos debidos, de orígenes diversos, que no son
fenómenos obligatorios. Por ejemplo, el deber de los cónyuges del art. 131., o el
deber de obediencia del hijo con sus padres mientras permanezca bajo su potestad
del art. 222.
113
que no puede limitar la total actividad del deudor. El cumplimiento de los deberes de
prestación extingue, bien gradual o definitivamente, la obligación. En el ámbito de
otros deberes jurídicos, el cumplimiento de los mismos no conlleva la extinción de la
relación, no se agotan con su ejecución sino que su ejercicio los reafirma, como en el
caso de los deberes familiares. Por último, el deber jurídico obligación debe ser
susceptible de una valoración económica o significado patrimonial propio. 382
Las obligaciones post contractuales son más que meros deberes jurídicos.
Estas poseen todos los elementos que configuran una prestación. Su falta de
estipulación se suple por el deber de buena fe impuesto a toda obligación por el
artículo 1546. Si la doctrina nacional no desconoce la existencia de deberes de
conductas anexos a la obligación, ¿por qué habría de hacerlo la jurisprudencia? “Los
deberes secundarios de conducta son actividades, actitudes y comportamientos que
tienen por finalidad completar la satisfacción del interés del acreedor; obtener de la
prestación su mayor utilidad, atendida su naturaleza y las circunstancias en que
desenvuelve. Surgen fundamentalmente de la voluntad de las partes y de la ley;
suele agregarse que surgen también de la función socioeconómica del negocio de
que se trata… en el tiempo pueden configurarse antes, durante o después de la
prestación principal” 384
382
Egusquiza, María de los Ángeles, op. cit. pp. 12-14.
383
Larenz, Karl “Derecho de Obligaciones” op. cit. p. 20.
384
Peñailillo Arévalo, Daniel “las obligaciones” Jurídica de Chile Santiago 2006. pp. 185-186.
114
acompañan al comportamiento debido una serie de deberes de conducta que tiene
por finalidad ampliar el contenido de la obligación principal. Aunque Vattier indica que
no deben ser confundidas con las cargas inherentes a la titularidad del crédito,
nuestra opinión es que si estos deberes se ven culposa o dolosamente vulnerados,
pasan a ser también parte del crédito exigible, aunque ya se hayan cumplido los
deberes primarios de la obligación principal.385 No estamos hablando de la voluntad
presunta de los contratantes, sino que de un criterio de voluntad integrada según la
buena fe cuya fuente es la bona fides, considerada como fuente de norma objetiva
así como también por el efecto que surge de integrar la obligación con aquellos
deberes que la ley, la costumbre, la equidad natural y la buena fe han de incorporar
al contrato. Estos deberes, a pesar de activarse por esas causas remotas, no dejan
de ser derechos y deberes contractuales que surgen como consecuencia del citado
enriquecimiento contractual.386
385
Vattier, Carlos “Contribución al Estudio de las obligaciones accesorias” publicado en Revista de
Derecho Privado N°64. Enero 1980. p. 38
386
Solarte Rodríguez, Arturo “buena fe y deberes secundarios de conducta” op. cit. pp.282-315.
387
Establecer el deber post contractual como una obligación acarrea nuevas dudas acerca de los
alcances de esta afirmación. Por ejemplo si se podrá extinguir una obligación post contractual por
resciliación. Nosotros estamos por aceptar tal tesis. Otro aspecto a destacar se relaciona con la
prescripción de la obligación post contractual. En este caso, la obligación post contractual no puede
considerarse como una obligación accesoria y por ende, no le es aplicable el art. 2516.
115
de “no hacer” o “no dar”, aunque la doctrina no es categórica en aceptar esta última
distinción. 388
116
carácter autónomo o independiente; o bien como prestaciones accesorias
incorporadas en un ámbito obligacional más amplio. En la doctrina alemana, éste
último supuesto, en el que la obligación negativa se inserta en un marco obligacional
más amplio, generalmente positivo se ha clasificado de “deber omisivo combinado”,
ya que la prestación negativa desempeña aquí un papel accesorio respecto a la
principal. 393
Sin embargo, el criterio que más utilidad nos reporta a nuestra tesis es el de la
temporalidad de la obligación negativa. La obligación negativa instantánea o
transitoria es aquella en que la prestación se lleva a cabo en un solo acto o momento
jurídico, mediante la ejecución de un único comportamiento abstencionista. El
comportamiento omisivo carece de un desarrollo temporal prolongado, lo cual deja
en entredicho su carácter de obligación negativa ya que para algunos la
perdurabilidad es el signo común a esta clase de prestación.395
393
Ibíd. p. 50.
394
Ibíd. p. 51.
395
Ibíd. p. 51.
117
única, aunque fraccionada en prestaciones que pueden ser realizadas en lapsos de
tiempo bien ya sea homogéneos o heterogéneos.396
396
Ibíd. pp. 51-52.
397
Lacruz Berdejo, José Luis y otros. op. cit. pp. 54-55. En el mismo sentido, Grosso, Giuseppe “las
Obligaciones, contenidos y requisitos de la prestación” Universidad externado de Colombia Bogotá
1981. p. 201–traducción de Fernando Hinostroza-
398
Así lo índica don Daniel Peñailillo en su obra remitiéndose a la opinión de Claro Solar, Tomasello,
María Montenegro, Sergio Gatica y Avelino León. En contra, Stitchkin. V. Peñailillo Arévalo, Daniel “las
obligaciones” Jurídica de Chile Santiago 2006. p. 93.
399
Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo “las obligaciones divisibles e indivisibles” publicado en Anuario
de Derecho Civil tomo XXVI fascículo II abril junio 1973. pp. 507-584.
118
Nuestro ordenamiento jurídico autoriza expresamente en su art. 1524 la
divisibilidad de la prestación La indivisibilidad puede derivar de la naturaleza de la
prestación, del acuerdo entre las partes y la ley. Debe tenerse presente además que
todas las obligaciones pueden dividirse intelectualmente, pero no materialmente.
400
Se inclinan en el sentido de no aceptar su división entre otros Capitant, Hernández-Gil, Puig Brutau
y Von Tuhr. Citados todos por Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, ibíd. p. 532.
401
Ibíd pp. 536-537.
402
Egusquiza, María de los Ángeles. op. cit. pp. 93-95.
403
Bercovitz se inclina por acoger el elemento temporalidad como factor de divisibilidad. op. cit. p.
537. En cambio Cicala niega tal conclusión. Cicala, Rafael “concetto di divisibilitá e indivisibilitá
dell´obligazione” Napoles 1953. Citado por Egusquiza, María de los Ángeles “La configuración jurídica
de las obligaciones negativas” Bosch Barcelona 1990. p. 94. Nota 207.
119
por violación de deberes de conducta post contractuales, los cuales, al ser varios en
su número, podrán ser transgredidos algunos y no todos; también habrá divisibilidad
en el caso de que exista pluralidad de obligados.
Por ende, se debe distinguir, si lo debido se puede configurar por las partes
atendiendo al comportamiento del deudor se trataría de una obligación de medios.
Por el contrario, si el fin pretendido con el establecimiento de esa obligación es el
mantenimiento de una situación concreta, en la obtención de un determinado estado
de las cosas las partes habrán configurado una obligación de resultado. Si la
obligación negativa post contractual nada establece, y de la interpretación del
contrato no se desprende otra cosa, se valorará como objeto de la obligación el
comportamiento omisivo, por resultar menos gravoso para el deudor. Pero si lo que
se intenta mediante el establecimiento de la obligación es la efectiva constitución del
fin, la obligación negativa postcontractual será de resultado.406
404
Ramos Pazos, René “De las obligaciones” Lexis Nexis Santiago 2° edición 2007 .pp. 111-112.
405
Egusquiza, María de los Ángeles “La configuración jurídica de las obligaciones negativas” Bosch
Barcelona 1990. pp. 103-104.
406
Ibíd. pp. 101-104.
120
resultado, su fungibilidad se torna más compleja ya que se ve limitada por el carácter
personalísimo que pueda poseer. Estas son las situaciones más recurrentes en las
obligaciones post contractuales. Nadie puede suplir la falta de inactividad exigida en
la obligación, ni abstenerse por otro. Un comportamiento omisivo post contractual
407
tampoco podrá ser cambiado por otro aunque este fuera del mismo género.
Nosotros estimamos que la mayoría de las obligaciones post contractuales tienen el
carácter de infungibles y personalísimas.
407
Ibíd. pp. 104-108.
408
No es de Perogrullo mencionar que el régimen por el cual se decida accionar no da lo mismo. Las
diferencias entre la responsabilidad contractual y extracontractual ya fueron abordadas supra N° 4
409
Además, nuestra opinión se encuadra dentro de aquella que los jueces deben preocuparse más
que de establecer cuál es el régimen de responsabilidad aplicable, si existe daño o no. Una vez
establecido este supuesto, se deberá analizar cuál es su fuente. Esto se asocia íntimamente con el
problema del cúmulo u opción de responsabilidades que se presenta toda vez que la infracción de una
obligación preexistente entre las partes constituye al mismo tiempo un delito o cuasidelito civil. Zelaya
Etchegaray, Pedro “El cúmulo de responsabilidad en la nueva ley de protección al consumidor”
publicado en “cuadernos de extensión de la Universidad de los Andes” 1999 .p. 232.
410
Por otro lado, el límite entre responsabilidad delictual y contractual no es estático. Nuestro código
no resuelve todos los supuestos de responsabilidad. “Aunque dos personas se encuentren ligada por
un contratos si el daño que una causa a la otra no proviene de una obligación contractual, estaremos
en presencia de una responsabilidad extracontractual” Ducci Claro, Carlos “responsabilidad Civil”
Jurídica de Chile Santiago 1971 .p. 17. Citado por Ramos Pazos, René “De la responsabilidad
extracontractual” Legal Publishing Santiago de Chile 4° edición 2008. p. 5.
121
una falta total de cumplimiento en las obligaciones post contractuales en todos los
casos en que se violen los deberes accesorios de conducta que acompañan a todo
contrato; en los supuestos que se incumplan los pactos de no competencia en
materia laboral y contractual. También en los casos en que se violen los pactos de
exclusiva y en todas las situaciones analizadas en el capitulo anterior ya sea que se
vinculen mediata o inmediatamente con un contrato o que provengan de la infracción
al principio de no dañar a otro.
411
Ramos Pazos, René “De la responsabilidad extracontractual” Legal Publishing Santiago de Chile 4°
edición 2008. p. 11.
122
lo tanto, de incumplimiento. El simple retraso no constituye mora si no concurren
otros requisitos, estos son:
La positividad de la obligación
412
Peñailillo afirma que en el caso chileno, la respuesta no es tan clara: El art. 1557 dispone que en
las obligaciones de no hacer la indemnización de perjuicios se debe desde el momento de la
contravención. Con este texto la doctrina afirma que en este tipo de obligaciones no existe mora. Sin
embargo, si uno examina cuidadosamente el precepto puede advertir que lo que regula es la época
desde la cual se debe la indemnización. No se dispone que en las obligaciones negativas no haya
mora. Por tanto, para pedir indemnización habrá que constituir en mora al deudor al igual que en las
otras obligaciones, con la salvedad desde que ésta se deberá desde la contravención. V. Peñailillo
Arévalo, Daniel “las obligaciones” Jurídica de Chile Santiago 2006. p. 194. Nota 278. Por su parte,
Ramos Pazos indica que en las obligaciones negativas también se requiere de mora, con la diferencia
que ésta se produce con el solo hecho de la contravención. V. Ramos Pazos, René “De las
obligaciones” Lexis Nexis Santiago 2° edición 2007. pp. 279-280.
413
Egusquiza, María de los Ángeles op. cit. p.147.
414
La imposibilidad de la mora en la obligación negativa se desprende del carácter de “fix-leistung”
que la singulariza, es decir, su carácter de término esencial. Esto implica la insusceptibilidad, fuera de
tiempo establecido, de desarrollar satisfactoriamente el cumplimiento de la obligación negativa. Por
tanto, toda actuación omisiva anticipada constituye un comportamiento distinto al debido en la
prestación; y todo retraso en el cumplimiento obligatorio supone no ya mora sino el incumplimiento
absoluto de la obligación negativa. V. ibíd. p. 144.
123
de la obligación ha causado en los intereses del acreedor y los daños que
efectivamente le han ocasionado.415
415
Egusquiza, María de los Ángeles .op. cit.136. En chile José Miguel Lecaros se hace cargo de esta
discusión afirmando que si bien lo que caracteriza a la responsabilidad civil es el daño, más
importante es el incumplimiento culpable de una obligación. Esto aparece confirmado por los artículos
1542 y 1559 n° 2, caso en que existe responsabilidad sin daño efectivo. Citado por don René Ramos
Pazos, quien opina que, más que establecer excepciones a la regla de que no hay responsabilidad
civil sin daño, lo que hacen dichos artículos es construir presunciones de derecho sobre la existencia
de perjuicios. V. Ramos Pazos, René “De la responsabilidad extracontractual” Legal Publishing
Santiago de Chile 4° edición 2008. pp. 4-5.
124
valor de los daños que efectivamente se han producido (con el límite impuesto en el
art. 1544 con su enrevesada redacción). En las obligaciones de tracto continuado y
tracto sucesivo su configuración será más compleja que en las obligaciones post
contractuales de tracto único, cuestión que deberá ser apreciada por los tribunales
de la instancia.
416
Ramos Pazos, René “De la responsabilidad extracontractual” Legal Publishing Santiago de Chile 4°
edición 2008. pp. 53-55.
417
Aunque Rodríguez Grez opina lo contrario. V. Rodríguez Grez, Pablo “La obligación como deber de
conducta típica. La teoría de la imprevisión en Chile” Facultad de Derecho Universidad de Chile 1992.
pp. 45-50.
418
Domínguez Águila, Ramón “Teoría General del Negocio Jurídico” Jurídica de Chile Santiago
1977.pp. 90-91. En el mismo sentido, Rodríguez Grez, Pablo “La obligación como deber de conducta
típica. La teoría de la imprevisión en Chile” Facultad de Derecho Universidad de Chile 1992. pp. 32-34.
125
El dolo deberá siempre probarse, salvo en los casos previstos por la ley según
lo dispone el art. 1459. El efecto del dolo en materia de obligaciones es agravar la
responsabilidad del deudor y se debe ser apreciado en concreto.419
Teniendo claro que una conducta puede ser culposa o dolosa, está se
configurará a través de una acción o por una omisión. En el primer caso se le llama
culpa positiva, y se le define como aquella que consiste en la ejecución de un hecho.
La culpa por omisión es la que consiste en una abstención, en la no ejecución de un
hecho.420
Los requisitos del daño para que sea reparable son los siguientes:
419
Ramos Pazos, René “De las obligaciones” Lexis Nexis Santiago 2° edición 2007. pp. 252-254.
420
López, Juan Pablo “La culpa y el dolo como elementos de la responsabilidad civil extracontractual,
análisis de las sentencias pronunciadas por la Excelentísima Corte Suprema entre 1999 y 2003”
Memoria de prueba Universidad de Concepción. 2005. p. 22.
421
Diez Schwerter, José Luis “El daño extracontractual, jurisprudencia y doctrina” Jurídica de Chile
Santiago 2002. pp. 23-24.
126
creado en la teoría de la culpa in contrahendo para, por analogía poder avaluar el
daño postcontractual (supra N°58).
El daño postcontractual podrá ser obra no sólo de una persona natural sino
también de una persona jurídica de derecho privado. Así lo expresa el artículo 58 del
Código Procesal Penal. Habrá que sub distinguir si se trata de una Corporación o de
una Sociedad Anónima. En el primer caso la norma a aplicar es el artículo 522 del
Código Civil.422 Respecto a las S.A., la situación es distinta ya que aquí nuestra
legislación acepta la teoría del órgano como lo expresa el art. 133 de la ley 18.046.
Respecto a las demás personas jurídicas no está resuelto el problema. Por otro lado,
en el caso de las personas jurídicas no siempre es posible conocer al dependiente
del acto que produjo el daño post contractual. En este caso es la empresa quien
debe responder si se acredita que la causa de ese daño se encuentra en la
organización humana que titulariza, se trata de una responsabilidad directa. 423
Una vez establecido judicialmente que se debe indemnización por daño post
contractual debemos precisar que es lo que debe abarcar tal indemnización. Una
primera aproximación es indicar que sólo se deberá indemnización compensatoria,
más no moratoria. Esto se debe ya que, aunque se estime que en la obligación
negativa también se requiere de mora, ésta se producirá por la sola contravención y
por lo tanto, no se podrá apreciar pecuniariamente el interés del acreedor por el
retardo en el cumplimiento de la obligación ya que el lapso es inmediato. Por
excepción se puede acumular en la cláusula penal el pago de la pena y el
cumplimiento de la obligación.424
422
Ello es así porque Bello siguió, en materia de personalidad jurídica, la teoría de la ficción, según la
cual por las personas jurídicas actúan sus representantes y como no hay representación para
ejecutar hechos ilícitos, no se divisa razón para que responda la Corporación por hechos de ese
carácter cometidos por sus representantes. Ramos Pazos, René “De las obligaciones” Lexis Nexis
Santiago 2° edición 2007. pp. 45-46.
423
Ibíd. pp. 46-47.
424
Ramos Pazos, René “De las obligaciones” Lexis Nexis Santiago 2° edición 2007. pp. 241-242.
127
perjuicios previstos, a menos que exista dolo o culpa grave, caso en el que se
indemnizarán además los perjuicios imprevistos. 425
Gullón Ballesteros los precisa respecto a los casos que él denomina “contratos
que colocan a los terceros en una posición desfavorable” y a aquellos otros casos
que pueden denominarse de “abuso de derecho de contratación”. El criterio para tal
distingo basase en que el daño debe ser consecuencia directa del contrato. 428 Otro
límite para saber si estamos dentro de la categoría en comento es la distinción entre
derechos y simples intereses no protegidos especialmente por el ordenamiento
jurídico. Para que se produzca este tipo de contrato es menester que exista un
425
Pérez, Eduardo “la responsabilidad post contractual” publicado en www.calp.org.ar. Visita,
septiembre de 2008.
426
Diez-Picazo. Luis “Fundamentos de derecho Civil patrimonial” Civitas Madrid Volumen I sexta
edición. pp. 445-446.
427
Rodríguez Guitián, Alma. op. cit.
428
Gullón Ballesteros, Antonio “En torno a los llamados contratos en daño de tercero” publicado en
Revista de derecho notarial N° XX abril-junio de 1958 pp.111-160. Citado por Picazo-Diez, Luis
“Fundamentos de derecho Civil patrimonial” Civitas Madrid Volumen I Quinta edición. pp. 445-446.
128
“daño”, entendiendo por tal a una lesión o violación de un concreto derecho subjetivo.
No hay por ello daños a terceros si simplemente son colocados en situación
desfavorable intereses que no son especialmente protegidos.429
429
Picazo-Diez, Luis “Fundamentos de derecho Civil patrimonial” Civitas Madrid Volumen I Quinta
edición. p. 446.
430
Autores más temerarios tales como Canaris, citados por Donnini, se atreven a hablar de una
tercera vía, compuesta por un régimen mixto, destinada a proteger ciertos bienes jurídicos. Estaría
fundada en vínculos específicos, consistentes en deberes de las partes impuestos por el tráfico
jurídico. Estos deberes son superiores a los genéricos impuestos por todo contrato y están impuestos
por la buena fe y la diligencia contractual. Se sigue el mismo fundamento de la culpa in contrahendo
como una responsabilidad autónoma. Donnini. op. cit. pp.159-143.
431
Alex Schmitt, y Elizabeth Omes indican que en materia bancaria, las partes se deben el deber
postcontractual de discreción y de no divulgación de datos. Su incumplimiento, dará origen a
responsabilidad delictual. Schmitt, Alex - Omes, Elizabeth “La responsabilité du banquier en droit
bancaire privé luxembourgeois” publicado en “collection des dossier du jounal des tribunaux” n° 55,
larcier parís 2005. p. 26.
129
los postulados del art. 1546 una doctrina sobre la responsabilidad post contractual.
Sólo a través del derecho judicial se puede superar el positivismo jurídico heredado
en nuestro cuerpo de leyes.
130
contrato cuya obligación principal se encuentra aparentemente extinguida, infringe el
deber de lealtad, probidad y buena fe, pues contraviene a la ley y la costumbre
integrada a las obligaciones contenida en el contrato hipotecario”.432
Esta dificultad recién expresada también nos ocurre respecto a que la fuente
de responsabilidad se debe elegir para el supuesto en que se presente un caso de
responsabilidad postcontractual. Si se opta por la ley, a través del artículo 1546 -es el
espíritu del contrato a través de sus cláusulas no impresas- habrá que dirigirse por
vía contractual. En cambio, si es el principio de no dañar a otro el que se entiende
vulnerado se tendrá que optar por la vía extracontractual. Esto no es una cuestión
que se debe tomar a la ligera. La primera opción es la que presenta mayor
controversia debido a que probar cual es la verdadera intención de los obligados y si
esta excede lo prescrito en el contrato es bastante complejo.
432
Considerando decimo tercero de sentencia 3.846 de 2004 del segundo Juzgado Civil de
Concepción, dictada por Paulina Astete Luna y confirmada por los tribunales de alzada en causa rol
4078-2007 de la E. Corte Suprema, publicada en www.legalpublishing.cl, n° identificador 39885.
433
Considerando noveno de sentencia 1.428 de 2005 de la E. Corte Suprema, redactada por el
Ministro Oyarzún y publicada en www.legalpublishing.cl, n° identificador 35304.
131
y de reinterpretar la letra de un negocio, si éste deja en total indefensión a las partes
una vez agotado el vínculo jurídico.
132
Colofón
434
Supra N°78
435
Barassi, Ludovico “Tratado de Derecho del Trabajo” Alfa Buenos Aires 1993 tomo II –traducción de
Miguel Sussini- pp. 360-361. Citado por Ogalde, Jorge. op. cit. p. 23.
436
Palomeque, Manuel y Álvarez de la Rosa, Manuel “Derecho del Trabajo” Centro de estudios
Ramón Areces S.A. Madrid 1999 7° edición p. 794. Citado por Ogalde, Jorge. op. cit. p. 23.
133
está por la contraria es abrumadora, la responsabilidad post contractual existe y,
aunque se dé en muy pocos fenómenos en el tráfico jurídico, no debe ser
desestimada.
Este trabajo no fue realizado con la intención sino de abrir el debate sobre una
materia bastante inexplorada por nuestro derecho pero que ya ha sido tratada en
nuestro país por Javier Molina, Jorge Ogalde y en el extranjero por Donnini y
Menezes Cordeiro (y la nutrida doctrina germana que él cita). Esperamos que no sea
el punto de partida y a la vez el cierre del mismo.
Es tarea de los tribunales de justicia crear a través del Derecho Judicial
doctrinas que tengan por objeto llenar el vacío legal de adolecen algunos
instituciones jurídicas, como es nuestro caso y como tantos otros que ocurren y que
seguirán ocurriendo. “El legislador no es dueño del futuro de su sociedad y la historia
se ha burlado siempre del intento de dirigir sus enormes poderes por cauces
previamente establecidos.”437
437
Wieacker, Franz. op. cit. p. 98.
134
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