De Las Obligaciones
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De Las Obligaciones
DE LAS OBLIGACIONES.
RENÉ RAMOS PAZOS.
Resumen.
Art. 577 inc. 1º CC. “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a
determinada persona.”
Art. 578 CC. “Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse
de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las
obligaciones correlativas;…”
1) En los derechos reales también hay un sujeto pasivo: la colectividad, la cual debe
abstenerse de realizar actos que perturben o impidan el ejercicio del derecho.
2) Las relaciones jurídicas se dan entre personas, no con cosas. Pero las cosas son
fundamentales en los derechos reales, no así en los personales, en que sólo son el
objeto de la obligación de dar.
3) No es esencial que los derechos reales sean perpetuos y los personales transitorios.
La perpetuidad se da sólo en el dominio.
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5. Concepto de obligación.
Desde el punto de vista del acreedor, es un crédito; desde el del deudor, es una
deuda.
Relación jurídica: relación protegida por el derecho objetivo. Si el deudor no
cumple, puede ser compelido a hacerlo.
Acreedor: titular del derecho personal en virtud del cual puede exigir una prestación
del deudor.
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Deudor: quien debe dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor.
9. Características de la prestación.
10. Para que exista obligación ¿debe la prestación tener contenido patrimonial
(pecuniario)?
11. Concepto.
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12. Clasificación.
De acuerdo al Art. 578 CC, las fuentes serían el hecho del deudor y la ley.
El hecho del deudor incluye:
a) El acuerdo de voluntades (contrato).
b) El hecho voluntario lícito no convencional (cuasicontrato).
c) La conducta negligente que causa daño a otro (cuasidelito civil).
d) El hecho doloso que causa daño a otro (delito civil).
Art. 1437 CC. “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de
dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la
persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los
cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona,
como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los
hijos sujetos a patria potestad.”
Según una opinión muy generalizada, sólo la voluntad y la ley pueden generar
obligaciones. En los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos, las obligaciones nacen
porque así lo establece la ley. Pero se podría aplicar la misma lógica a los contratos.
15. En Chile, ¿se acepta la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones?
La jurisprudencia ha dicho que no hay más fuentes que las del Art. 1437 CC, pero
fallos recientes han aceptado la sola voluntad del deudor como fuente de obligaciones, por
Ej. en el pagaré.
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1. Eficacia:
a) Civiles.
b) Naturales.
2. Objeto:
a) Forma: positivas y negativas.
b) Determinación del objeto: de especie o cuerpo cierto y de género.
c) Contenido de la prestación: de dar (entregar), hacer y no hacer.
d) De dinero y de valor.
e) Número de cosas: de objeto singular y de objeto plural (de simple objeto
múltiple, alternativas y facultativas).
3. Sujeto:
a) De unidad de sujeto.
b) De pluralidad de sujeto (simplemente conjuntas o mancomunadas, solidarias
e indivisibles).
4. Forma de existir:
a) Principales.
b) Accesorias.
5. Efectos:
a) Puras y simples.
b) Sujetas a modalidad.
En ellas la persona del deudor queda determinada por su calidad de dueño, poseedor
o titular de un derecho real sobre una cosa, de manera que la obligación se traspasa junto
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con ella o con el derecho real en que incide. Ej. Obligación de pagar los gastos comunes
(Art. 4º inc. 4º Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria).
Art. 1470 incs. 1º a 3º CC. “Las obligaciones son civiles o meramente naturales.
Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento.
Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que
cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.”
La obligación civil también otorga excepción para retener lo pagado.
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Siendo excepcionales, no hay más que las que la ley contempla. ¿Son sólo las del
Art. 1470 CC?
A) El Art. 1470 CC es taxativo.
a) La frase “tales son” importa taxatividad.
b) El pensamiento del autor del CC es claro.
c) El Art. 2296 CC, al referirse a las obligaciones naturales, se remite al Art.
1470 CC, demostrando que no hay otras.
B) No es taxativo.
a) El Art. 1470 CC las define, por lo que cualquier situación que encuadre en la
definición es una obligación natural.
b) La frase “tales son” significa ejemplificación.
Se establecen 2 tipos:
a) Obligaciones civiles nulas y rescindibles.
b) Obligaciones civiles degeneradas o desvirtuadas.
Se refiere a los incapaces relativos, jamás a los absolutos, cuyos actos no producen
ni aun obligaciones naturales (Art. 1447 inc. 2º CC).
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No hay duda de que los menores adultos quedan comprendidos. Pero se discute si
los disipadores también. Algunos piensan que no, pues están interdictos justamente por no
tener suficiente juicio y discernimiento. La opinión contraria sostiene que el disipador no es
un enajenado mental, sino sólo un administrador imprudente, que tiene suficiente juicio y
discernimiento.
Como ya no existen más incapaces relativos, si eliminamos al disipador, la
disposición, que señala a los menores adultos como ejemplo, pasa a ser taxativa.
Si la obligación es nula por otro motivo, es obligación civil nula, no natural.
A) Desde que se declara la nulidad, pues antes la obligación es válida y produce todos
sus efectos. Se funda en los Arts. 1684 y 1687 CC.
B) Desde que el acto se celebró por los incapaces relativos.
1. El Art. 1470 N° 1 CC dice “las contraídas”, es decir, la obligación se contrajo
como natural.
2. El Art. 2375 N° 1 CC niega la acción de reembolso cuando la obligación del
deudor principal es puramente natural y no se ha validado por ratificación o
lapso de tiempo, siendo sólo posible validar obligaciones antes de que se declare
la nulidad.
3. El Art. 1470 N° 1 CC no habla de obligaciones nulas.
La situación es igual al caso anterior, pero en vez de decir “las contraídas”, dice “las
que proceden”. Además, no juega el argumento del Art. 2375 CC, porque tratándose de
nulidad absoluta, no cabe ratificación.
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30. Obligaciones civiles que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas
(art. 1470 N° 4).
a) Pagadas, dan excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas
(Art. 1470 inc. 3º CC).
El pago debe reunir los siguientes requisitos:
a) Exigencias generales de todo pago.
b) Debe ser hecho voluntariamente por el deudor (Art. 1470 inc. final CC).
No hay unanimidad respecto de lo que esto significa:
A) Que el deudor sepa que paga una obligación natural.
B) Que el deudor pague en forma espontánea, sin coacción. Ésta doctrina ha
sido seguida por la jurisprudencia.
c) Quien paga debe tener la libre administración de sus bienes (Art. 1470 inc.
final CC). Esto debe entenderse como “libre disposición de sus bienes”, pues
todo pago supone transferir la propiedad del objeto pagado.
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b) Pueden ser novadas: Art. 1630 CC. “Para que sea válida la novación es necesario
que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos, a lo
menos naturalmente.”
c) Pueden ser caucionadas por terceros (Art. 1472 CC). La razón de que puedan ser
caucionadas sólo por terceros es que al ser natural la obligación principal, el
acreedor no tiene acción tampoco para demandar el cumplimiento de la caución,
pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
d) No producen la excepción de cosa juzgada: Art. 1471 CC. “La sentencia judicial
que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado, no extingue la
obligación natural.”
32. Concepto.
Positiva: aquella en que el deudor se obliga a una determinada acción (dar o hacer).
Negativa: aquella en que el deudor debe abstenerse de realizar algo que, de no
mediar la obligación, podría efectuar (no hacer).
33. Concepto.
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En doctrina, es una obligación de hacer. Pero en Chile se le aplican las reglas de las
obligaciones de dar:
a) Art. 1548 CC recién citado.
b) Los Arts. 1438 y 1460 CC sólo señalan las de dar, hacer y no hacer, englobando
claramente a la de entregar en las primeras, pues no tiene nada en común con las
demás.
c) De acuerdo a los Arts. 580 y 581 CC, las acciones son muebles o inmuebles según
lo sea la cosa que se debe. Si la obligación de entregar es de hacer, la acción sería
mueble, lo que resulta extraño en el caso de que la cosa debida sea inmueble, por Ej.
en el caso de la acción de restitución en el arrendamiento.
d) De acuerdo a la historia fidedigna del CPC consta la voluntad de aplicar esas reglas.
Son aquellas en que el deudor se obliga a realizar un hecho, que no sea la entrega de
la cosa pues en ese caso se aplican las reglas de las obligaciones de dar.
En algunos casos deberá ser cumplida personalmente por el deudor (cuando la
obligación se contrae en consideración a su persona), caso en el que se habla de obligación
de hacer no fungible. Si es indiferente la persona del deudor, puede cumplirla un tercero.
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41. Concepto.
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a) Instrumento de cambio: como tal, el dinero no cuenta por lo que es en sí, sino en
razón de las posibilidades de adquisición que confiere.
b) Medida común de valores: es el metro que se ocupa para apreciar el valor de los
demás bienes.
c) Medio de pago. Esta puede considerarse dentro de la primera.
Dinero: cosa mueble, fungible y divisible –metal o papel- que el comercio utiliza
como medio de cambio e instrumento de pago y que constituye el medio de determinar el
valor de los demás bienes. Incluye los instrumentos representativos de dinero.
En cuanto a su objeto, es un bien genérico, mueble, fungible, consumible y
divisible, características que se traspasan a la obligación de dinero.
Para proceder a su pago será previo transformar esa obligación en una de dinero,
mediante la liquidación de la deuda.
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Pueden las partes acordar cláusulas de reajustabilidad, adoptando al efecto las que
juzguen adecuadas (UF, IPC, etc.)
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La Ley 18.010 ha dejado entregado este aspecto a lo que acuerden las partes
contratantes, pudiendo pactar la fórmula que estimen conveniente. Pero si en estas deudas
interviene un banco, institución financiera o cooperativa de ahorro y crédito, el sistema de
reajuste debe autorizarlo el Banco Central.
Así lo establece el Art. 10 Ley 18.010, lo que es una excepción a la regla establecida
para el mutuo en el Art. 2204 CC: el prepago sólo se permite cuando no se han convenido
intereses.
La facultad de prepagar es irrenunciable.
Pese a que no debería regirse por las reglas de las operaciones de crédito de dinero,
por excepción se le aplican ciertas disposiciones de la Ley 18.010 (Art. 26 Ley 18.010):
a) Art. 2º Ley 18.010, referido a lo que se entiende por interés.
b) Art. 8º Ley 18.010, referido al pacto de intereses que exceden el máximo
convencional.
c) Art. 10 Ley 18.010, referido a la facultad de prepagar.
El crédito se liquida a la fecha del pago, por el valor que tenga el capital reajustado
según el índice pactado o la UF, según corresponda (Art. 25 Ley 18.010).
59. Intereses1.
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Las simples obligaciones de dinero sólo generan intereses cuando las partes lo
convienen o la ley lo establece. Pero si son pagados sin estar estipulados, no pueden
repetirse (Art. 2209 CC).
En las operaciones de crédito de dinero, la regla se invierte: no se presume la
gratuidad, y salvo disposición de ley o pacto en contrario, devengan interés corriente (Art.
12 Ley 18.010).
Se debe aplicar el interés corriente en todos los casos en que las leyes refieran al
interés legal o al máximo bancario (Art. 19 Ley 18.010).
Es el interés que las partes acuerdan. Tanto para las operaciones de crédito de
dinero, como para las obligaciones de dinero, el máximo interés permitido es el corriente
más un 50%, atendiendo al interés corriente al momento de celebración del contrato.
66. Intereses pactados por la mora que exceden al máximo permitido estipular.
Quedan sujetos a los mismos límites, debiendo reducirse al corriente que rija al
momento de la convención, y restituirse debidamente reajustados los excesos percibidos.
Esto implica modificar el Art. 1544 CC, que ordena rebajar la cláusula penal en el mutuo al
máximo de interés permitido estipular.
67. Anatocismo.
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68. Concepto.
Obligaciones de objeto singular: aquellas en que se debe una sola cosa, un hecho o
una abstención. Incluyen aquella en que lo debido es una universalidad jurídica o de hecho.
En ellas, el acreedor puede exigir la única cosa debida (Art. 1569 inc. 1º CC), y el
deudor cumplirá pagándola en su integridad (Art. 1591 CC).
Si la obligación es de dar una especie, y la cosa se pierde fortuitamente, la
obligación se extingue por el modo pérdida de la cosa debida (Arts. 1567 N° 7 y 1670 CC).
Si se pierde con culpa del deudor, debe pagar el precio más indemnización (Art. 1672 CC).
Y si la obligación incide en un contrato bilateral y la cosa se pierde fortuitamente, opera la
teoría de los riesgos (Art. 1550 CC).
Art. 1499 CC. “Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas,
de tal manera que la ejecución de una de ellas, exonera de la ejecución de las otras.”
Se caracterizan por la conjunción disyuntiva “o”.
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a) Hay varias cosas debidas, pero se cumple pagando totalmente una sola, elegida por
quien tiene la alternativa (Art. 1500 inc. 1º CC).
b) La acción para demandar el cumplimiento es mueble o inmueble según lo sea la
cosa con que se pague y la alternativa en que se cobre.
c) El acreedor sólo puede demandar la cosa en la alternativa en que se la deban, salvo
que la elección sea suya (Art. 1501 CC).
d) Si los deudores o acreedores son varios, deben hacer la elección de consuno (Art.
1526 N° 6 CC).
Por regla general es del deudor (Art. 1500 inc. 2º CC). Importancia de saber de
quién es:
a) Si es del deudor:
a) El acreedor no puede exigir determinadamente una de las cosas (Art. 1501 CC).
b) El deudor puede enajenar o destruir cualquiera de las cosas, mientras subsista
una de ellas (Art. 1502 inc. 1º CC).
b) Si es del acreedor:
a) Puede demandar cualquiera de las cosas.
b) Si entre ellas hay especies, el deudor tiene la obligación de cuidarlas, ya que el
acreedor puede exigir cualquiera de ellas (Art. 1548 CC).
b) Pérdida parcial:
a) Pérdida fortuita: subsiste la obligación alternativa en las otras cosas, y si queda
una sola, el deudor debe esa (Art. 1503 CC).
b) Pérdida culpable:
A) Si la elección es del deudor, puede elegir cualquiera de las cosas que resten.
B) Si la elección es del acreedor, puede optar entre elegir una de las que
subsisten, o demandar el precio de la destruida más indemnización de
perjuicios.
Art. 1505 CC. “Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa
determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra
que se designa.”
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a) La cosa debida es una sola. Si el deudor no cumple, sólo se puede demandar ésa
(Art. 1506 CC), y la acción será mueble o inmueble según lo sea la cosa debida.
b) El deudor queda facultado para pagar con lo debido o con una cosa distinta, que
se designa.
c) Esta facultad le debe ser otorgada al deudor al momento de contratar. Si se
acuerda al momento del pago, hay una dación en pago; si se acuerda después de
celebrado el contrato y antes del pago, hay novación por cambio de objeto.
Art. 1507 CC. “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se
tendrá por alternativa.”
a) En las alternativas, las cosas debidas son varias; en las facultativas, una sola.
b) En las alternativas, la elección puede ser de cualquiera de los dos; en la
facultativa, sólo del deudor.
c) En las alternativas, cuando la elección es del acreedor, puede elegir cualquiera;
en las facultativas el acreedor sólo puede demandar la cosa debida.
d) Hay diferencias en cuanto a los efectos de la pérdida de la cosa.
80. Concepto.
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81. Concepto.
a) Cada acreedor puede cobrar su cuota; cada deudor está sólo obligado a la suya.
b) La extinción de la obligación respecto de un deudor no extingue la obligación
respecto de otros.
c) La cuota del deudor insolvente no grava a los demás.
d) La interrupción de la prescripción que opera a favor de un acreedor no favorece a
los demás, y la interrupción que afecta a un deudor no perjudica a los demás (Art.
2519 CC).
e) La nulidad declarada respecto de un deudor o de un acreedor no afecta a los demás,
porque es de efectos relativos (Art. 1690 CC).
f) La mora de un deudor o coloca en mora a los otros.
g) Si uno de los deudores incumple su obligación y se genera responsabilidad
contractual, ésta sólo afecta al incumplidor (Arts. 1526 N° 3 y 1540 CC).
h) Cada deudor demandado puede oponer a la demanda las excepciones reales, y
únicamente las excepciones personales suyas.
i) La prórroga de la competencia que opera a favor de un deudor no afecta a los
demás.
j) Cuando en un contrato bilateral hay varios acreedores, el contratante diligente puede
pedir por sí solo, sin necesidad de ponerse de acuerdo con los demás, la resolución
del contrato bilateral de objeto único. Esto es discutible, pues se sostiene que si hay
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84. Concepto.
b) Según su fuente, puede ser legal o voluntaria. Ej. Solidaridad legal: Art. 2317 CC,
respecto de la responsabilidad extracontractual.
La cosa debida por los deudores es la misma, pero cada uno de ellos puede deberla
de diferente manera; los vínculos pueden ser distintos (Art. 1512 CC). Consecuencias:
a) Algunos de los vínculos pueden estar sujetos a modalidades.
b) La causa de las obligaciones puede ser diversa.
c) Los plazos de prescripción pueden ser diversos, según la naturaleza del vínculo.
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a) Cada acreedor puede demandar el total de la obligación (Art. 1511 inc. 2º CC).
b) El deudor puede hacer el pago al acreedor que elija, a menos que ya estuviere
demandado, pues en tal caso sólo puede pagar al demandante (Art. 1513 inc. 1º
CC). Pagando de esta manera, se extingue la obligación respecto de todos los
acreedores.
c) Los otros modos de extinguir las obligaciones que operen entre el deudor y un
acreedor extinguen la obligación respecto de todos, a menos que el deudor ya
estuviera demandado por uno de ellos (Art. 1513 inc. 2º CC).
d) La interrupción de la prescripción que aprovecha a un acreedor beneficia a los otros
(Art. 2519 CC). Respecto de la suspensión, rige la regla general de que no
aprovecha a los otros, pues la ley no dice nada. Pero da lo mismo, porque basta que
uno de los acreedores tenga el beneficio para que el asunto se resuelva cobrando él
el crédito.
e) La constitución en mora que hace un acreedor constituye en mora al deudor
respecto de todos los acreedores.
f) Las medidas precautorias en favor de un acreedor favorecen a los otros.
El acreedor que cobró el total deberá reembolsar a los demás su respectiva cuota, a
menos que haya algunos no interesados, caso en que nada les corresponde2. Cada uno de los
otros acreedores no podrá reclamar sino la proporción que le corresponde, a prorrata de su
cuota, pues la solidaridad sólo existe entre los acreedores solidarios y el deudor.
Si la obligación se declaró nula respecto de uno de los acreedores, cualquiera de los
otros puede demandar el total, deducida la cuota correspondiente a esa parte de la
obligación. Pero si antes de la declaración de nulidad, el deudor había pagado el total, no
puede después pedir restitución.
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Esta situación está regulada por el legislador sólo respecto de la confusión (Art. 1668 CC), pero se extiende
la regla.
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1. Es una garantía para el acreedor, pues puede dirigir la acción contra el deudor más
solvente. Como garantía, es mejor que la fianza, pues no hay beneficio de excusión
ni de división.
Si una persona se obliga como fiador y codeudor solidario, significa que es un
codeudor solidario sin interés en la obligación, lo que le va a beneficiar al momento
de resolver las relaciones internas. La doctrina y la jurisprudencia sostienen que
frente al acreedor, esta persona es un deudor solidario y deben regirse por las reglas
de la solidaridad.
Esto no es lo mismo que ser fiador solidario, caso en que habiendo varios fiadores,
éstos se han obligado solidariamente entre sí. Cada uno responde por el total, pero
como fiador, es decir, subsidiariamente, con beneficio de división y de excusión.
3. Presenta todos los caracteres que hemos visto para la solidaridad. Sus fuentes
pueden ser la convención, el testamento o la ley.
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A) Si todos los deudores tienen interés en la obligación: el deudor que paga se subroga
en el crédito, con todos sus privilegios y seguridades, y puede dirigirse en contra de
los demás deudores, pero sólo por su cuota, incluida la del deudor insolvente, que
grava a los demás, incluso al que pagó. No se subroga en la solidaridad (Art. 1522
inc. 1º CC).
El deudor que paga tiene, además de la acción subrogatoria, una acción personal de
reembolso, que emana del mandato tácito, y que le puede convenir más porque le
permite cobrar intereses corrientes (Art. 2158 N° 4 CC).
Puede extinguirse:
a) Conjuntamente con la obligación solidaria, o
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Efectos de la renuncia:
1. Si es parcial, el deudor liberado de la solidaridad sólo está obligado a pagar su cuota
o parte en la deuda, continuando los demás obligados solidariamente al pago en la
parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se
renunció la solidaridad (Art. 1516 inc. 3º CC).
2. Si es total: se convierte la obligación en simplemente conjunta. Se renuncia
totalmente cuando se consiente en dividir la deuda (Art. 1516 inc. final CC).
107. Concepto.
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Art. 1524 inc. 1º CC. “La obligación es divisible o indivisible según tenga o no por
objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota.”
En las obligaciones en que hay sujetos únicos, no tiene importancia la
indivisibilidad, porque el deudor debe pagar la totalidad. Importa cuando hay pluralidad de
sujetos, pues revierte la regla general de que cada acreedor tiene derecho a exigir su cuota,
y cada deudor sólo está obligado por la suya.
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1. Cada acreedor puede exigir el total, por la naturaleza de la prestación (Art. 1527
CC). Por eso es que la indivisibilidad se transmite a los herederos del acreedor (Art.
1528 parte final CC).
2. El pago efectuado por el deudor a cualquier acreedor extingue la obligación
respecto de todos.
3. Ninguno de los coacreedores puede, sin el consentimiento de los demás, remitir la
deuda o recibir el precio de la cosa (Art. 1532 CC).
4. La interrupción de la prescripción operada por uno de los acreedores aprovecha a
los demás, principio que se desprende del Art. 886 CC, relativo a las servidumbres.
En cuanto a la suspensión, sólo favorece al acreedor que tiene el beneficio, pero es
discutible.
5. El acreedor que recibe el pago de la obligación indivisible debe dar a los otros la
parte que le corresponde.
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a) Pago de una deuda impuesta a un heredero (Art. 1526 N° 4 inc. 1º CC): Las deudas
del causante se reparten entre los herederos a prorrata de su interés en la herencia.
Lo dispuesto por el causante, o acordado por los herederos, o determinado en la
partición, en el sentido de hacer una división diferente, no obliga a los acreedores,
los que pueden, a su elección, dirigirse por el total en contra del heredero al que se
le impuso la deuda, o bien en contra de cada heredero por su cuota.
b) Indivisibilidad estipulada con el causante (Art. 1526 N° 4 inc. 2º CC): en este caso,
cada heredero puede ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el
total de la deuda, o a pagarla él mismo.
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Semejanzas:
1. Son excepciones al principio de la división de las deudas frente a la pluralidad de
sujetos.
2. Cada acreedor puede pedir el total, y cada deudor está obligado por el total.
3. El pago hecho por un deudor extingue la obligación respecto de todos.
Diferencias5:
1. La indivisibilidad emana de la naturaleza del objeto debido; es requisito de la
solidaridad que la cosa sea divisible.
2. La solidaridad es renunciable; la indivisibilidad no.
3. En la solidaridad, el acreedor puede exigirle pago total a cualquier deudor; en la
indivisibilidad, el deudor puede pedir un plazo para entenderse con sus codeudores.
4. La solidaridad no se transmite; la indivisibilidad es transmisible.
131. Concepto.
5
Meza Barros agrega:
5. La solidaridad tiene como fuente la ley, el testamento o la convención; la indivisibilidad se origina en la
naturaleza de la prestación o en la voluntad de las partes.
6. Si perece la cosa objeto de la obligación indivisible, la obligación se hace divisible; en la obligación
solidaria, sigue siendo solidaria (discutible).
7. En la obligación solidaria, cada acreedor puede condonar la deuda; en la indivisible, el acreedor no puede
condonarla o novarla por sí solo.
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La regla es que las obligaciones sean puras y simples; que produzcan sus efectos
normalmente desde su nacimiento hasta su extinción.
Sin embargo, en virtud del testamento, de la voluntad de las partes o de la ley, se
puede agregar a la obligación una modalidad, con el objeto de alterar sus efectos normales,
sea en cuanto a su nacimiento, a su ejercicio o a su extinción.
134. La condición, el plazo y el modo son las principales modalidades, pero no las
únicas.
a) Son elementos accidentales de los actos jurídicos (Art. 1444 CC). Pero
excepcionalmente son elementos de la naturaleza (Ej. Condición resolutoria tácita)
o incluso de la esencia (Ej. Condición en el contrato de promesa).
b) Son excepcionales; la regla general es que los actos sean puros y simples. Por eso,
quien las alegue debe probarlas, son de interpretación restringida y no se presumen.
Excepcionalmente se presume la condición resolutoria tácita.
c) Requieren de una fuente que las cree, que puede ser el testamento, la convención o
la ley. La sentencia judicial no es fuente, salvo que la ley lo autorice. Ej. Art. 904
CC.
d) Por regla general, cualquier acto jurídico puede ser objeto de modalidades.
Excepcionalmente la ley no lo permite respecto de ciertos actos. La regla general es
contraria en el derecho de familia: no se aceptan las modalidades, no opera el
principio de autonomía de la voluntad, pues sus normas son de orden público.
136. Concepto.
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Art. 1473 CC. “Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es,
de un acontecimiento futuro que puede suceder o no.”
Condición: hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de
un derecho y su correlativa obligación.
b) Hecho incierto: puede acontecer o no (Art. 1081 inc. 3º CC). La incertidumbre debe
ser objetiva, no la determinan las partes.
a) Expresas y tácitas.
b) Suspensivas y resolutorias.
c) Positivas y negativas.
d) Posibles e imposibles, lícitas e ilícitas.
e) Determinadas e indeterminadas.
f) Potestativas, casuales y mixtas.
Art. 1479 CC. “La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple,
suspende la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se
extingue un derecho.”
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Efectos:
a) Condición positiva imposible o ilícita:
1) Suspensiva: la condición se tiene por fallida, y el derecho no llega a nacer (Art.
1480 inc. 1º CC).
2) Resolutoria: la condición se tiene por no escrita, y el derecho nace puro y simple
(Art. 1080 inc. final CC).
b) Condición negativa de un hecho físicamente imposible: la obligación es pura y
simple (Art. 1476 CC).
c) Condición negativa de un hecho ilícito: vicia la disposición, es decir, el acreedor
condicional no puede exigir el pago (Art. 1476 CC).
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La pregunta es cuánto tiempo hay que esperar para que la condición indeterminada
se cumpla. Las opciones son 2:
A) Aplicar el Art. 739 CC relativo al fideicomiso: serían 5 años.
B) Aplicar la norma de la prescripción extraordinaria (Art. 2511 CC): serían 10 años.
No cabe duda de que la segunda es la correcta, pues 10 años es el tiempo máximo
establecido por el CC para dar estabilidad a todas las situaciones jurídicas. La regla del Art.
739 CC es excepcional.
Art. 1477 CC. “Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del
acreedor o del deudor; casual la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso;
mixta la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un
tercero o de un acaso.”
La disposición omite dentro de las mixtas la que en parte depende de la voluntad del
deudor y en parte de la voluntad de un tercero o del acaso.
Art. 1478 CC. “Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa
que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga.
Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá.”
1. Lo que se anula es la obligación, no la condición.
2. Las únicas condiciones que anulan la obligación son las meramente potestativas de
la voluntad del deudor, porque en ellas no hay voluntad seria de obligarse.
3. Las únicas que producirían la nulidad de la obligación serían las meramente
potestativas de la voluntad del deudor suspensivas. Las resolutorias serían válidas.
a) En las resolutorias, la obligación se ha formado y producido todos sus efectos.
b) El CC las acepta, como ocurre en las donaciones revocables (Art. 1136 CC) y en
el pacto de retroventa (Art. 1881 CC).
Pero hay autores que sostienen que no vale ninguna:
a) El Art. 1478 CC no distingue.
b) Además, está ubicado antes del Art. 1479 CC que distingue entre condiciones
suspensivas y resolutorias.
c) El fundamento de la nulidad es el mismo en ambas condiciones.
d) En los casos citados, las condiciones dependen de la sola voluntad del acreedor.
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C) Caducidad.
D) Retroactividad de la condición cumplida.
E) Riesgos de la cosa debida bajo condición.
Art. 1481 inc. 2º CC. “Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale
de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona de
cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopere a él, se tendrá por cumplida.”
Esto es aplicación del principio de que nadie se puede favorecer con su propio dolo.
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1. Los términos en que está consagrado son propios de las asignaciones condicionales,
pese a estar ubicado en la parte de las obligaciones condicionales.
A) Algunos dudan que se aplique a las obligaciones condicionales:
a) Por el texto del Art. 1481 CC.
b) Es una sanción, y además es una excepción pues la regla general es que las
condiciones deben cumplirse de manera efectiva. Por eso debe interpretarse
restrictivamente.
B) La generalidad de la doctrina sostiene que es de aplicación general:
a) Por la historia de la disposición: permite suponer que se incluyó sólo en la
parte de las obligaciones para evitar repeticiones inútiles.
b) La norma se justifica plenamente tanto para las asignaciones como para las
obligaciones condicionales.
4. Para que se aplique el Art. 1481 CC, ¿tiene que existir dolo, o basta la culpa?
Lo que la ley pretende es evitar el fraude, por lo tanto es necesario el dolo.
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7. ¿Qué ocurre cuando el acreedor despliega medios para que la condición se cumpla,
con el objeto de que nazca el derecho y demandarlo? Aplicar la regla implica tenerla
por fallida.
Hay quien opina que aplica la regla, no por el Art. 1481 CC, sino porque se trata de
un vacío legal, que se integra con la misma solución aplicable al deudor.
Una vez cumplida, los efectos del acto o contrato se retrotraen al momento en que
dicho acto se celebró:
a) Si es suspensiva: se considera que el acto ha tenido siempre el carácter de puro y
simple, y se reputa que el acreedor adquirió el derecho desde el momento de la
celebración del acto, entendiéndose que el deudor quedó obligado desde la misma
fecha.
b) Si es resolutoria: las partes quedan como si jamás hubieran estado vinculadas entre
sí, el deudor condicional debe restituir lo que recibió al momento de celebrarse el
acto.
En Chile no hay una norma que la establezca. Esto genera un problema porque hay
casos en que se acepta y casos en que se rechaza.
156. Casos en que se acepta el efecto retroactivo (arts. 1486, 2413, 1487, 1490 y
1491).
a) Art. 1486 inc. 2º CC: el acreedor tiene derecho a los aumentos y mejoras de la cosa
ocurridos cuando estaba pendiente la condición.
b) Art. 2413 inc. 2º CC: vale la hipoteca desde la fecha de su inscripción una vez
cumplida la condición suspensiva bajo la cual se otorgó.
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c) Art. 1487 CC: cuando se cumple la condición resolutoria, el deudor debe restituir
todo lo recibido.
d) Arts. 1490 y 1491 CC: privan de valor a las enajenaciones hechas por el deudor en
el tiempo intermedio, a menos que se cumplan ciertos requisitos.
a) Art. 1488 CC: cumplida la condición resolutoria, no se deben restituir los frutos
producidos por la cosa mientras estuvo pendiente la condición.
b) Art. 1078 inc. 3º CC: misma idea en asignaciones testamentarias.
c) Art. 758 CC: el fiduciario puede mudar la forma del fideicomiso. Además, se acepta
que cumplida la condición y operada la restitución, subsisten los arrendamientos
hechos por el fiduciario.
d) Arts. 1490 y 1491 CC: las enajenaciones hechas por el deudor estando pendiente la
condición generalmente valen.
Art. 1486 inc. 1º primera parte CC. “Si antes del cumplimiento de la condición la
cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación;…”
Es falso que se extinga, porque no ha existido nunca. Lo que ocurre es que deja sin
objeto una obligación que posteriormente puede nacer, dejando sin causa a la obligación
correlativa. En consecuencia, lo que se extingue es el contrato.
El riesgo, entonces, es del deudor condicional, pues no va a poder exigir el
cumplimiento de la obligación correlativa.
En esta materia no se sigue la regla general del Art. 1550 CC, según la cual el riesgo
es del acreedor. Es justo que así sea, porque las cosas se pierden para su dueño, que es el
deudor mientras pende la condición.
Art. 1486 inc. 1º segunda parte CC. “…y por culpa del deudor, el deudor es
obligado al precio, y a la indemnización de perjuicios.”
Art. 1486 inc. final CC. “Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a
que según su naturaleza o según la convención se destina, se entiende destruir la cosa.”
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Consecuencias:
a) El acreedor no puede exigir su cumplimiento (Art. 1485 inc. 1º CC).
b) Si el deudor paga antes del cumplimiento, paga lo no debido y puede pedir
restitución (Art. 1485 inc. 2º CC).
c) El acreedor no puede ejercer la acción pauliana (Art. 2468 CC), pues todavía no es
realmente acreedor.
d) No hay obligación actualmente exigible. Por ello la prescripción no está corriendo
(Art. 2514 inc. 2º CC), no se puede novar (Art. 1633 CC), no puede operar
compensación (Art. 1656 N° 3 CC) y el deudor no está en mora.
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a) El acto o contrato produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple.
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b) El que tiene el dominio bajo la condición, puede ejercer su derecho como si fuera
dueño puro y simple, realizando actos de administración, enajenación y gravamen,
sujeto todo a resolverse.
c) Para el asignatario condicional se produce la inmediata delación de la herencia (Art.
956 CC), e incluso puede pedir la partición.
d) El deudor condicional debe cuidar y conservar la cosa como un buen padre de
familia, para restituirla al acreedor si se cumple la condición (Arts. 1486 y 758 inc.
2º CC).
e) El acreedor condicional puede impetrar medidas conservativas (Arts. 1492 inc. final
y 761 inc. 2º CC)
El derecho del deudor condicional se consolida, y quedan firmes los actos realizados
mientras la condición estaba pendiente. Se extinguen las medidas conservativas.
Opera de pleno derecho, no requiere declaración judicial (lo que concuerda con el
tenor de los Arts. 1487 y 1479 CC). Si las partes van a juicio, el tribunal se limitará a
constatar que la condición operó.
Importancia: produce efectos universales, pudiendo oponerse la resolución a
cualquier persona, y cualquier tercero puede invocarla.
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Esto se deriva del Art. 1552 CC. “En los contratos bilaterales ninguno de los
contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por
su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.”
190. ¿Es cierto que demandada la resolución el deudor puede enervar la acción,
pagando?
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Surge la duda por la ubicación de la disposición, pero hoy está claro que su alcance
es general, pudiendo establecerse en cualquier contrato (incluso unilaterales) y por el
incumplimiento de cualquier obligación. Razones:
a) El pacto comisorio no es otra cosa que la condición resolutoria tácita expresada.
b) Por el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden acordarlo.
c) El pacto comisorio se ha ubicado dentro de los pactos accesorios a la compraventa
sólo por una razón histórica.
199. Efecto del pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por no pago
del precio.
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Sus efectos son los mismos que la condición resolutoria tácita: otorga al contratante
cumplidor la opción para pedir el cumplimiento o la resolución, más indemnización. Se
requiere sentencia judicial.
Art. 1879 CC. “Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se
resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir,
pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación
judicial de la demanda.”
Queda claro que la resolución no opera de pleno derecho, sino que requiere
declaración judicial. Esto se debe a que hay interés social en las transferencias de dominio
que sigue a los títulos traslaticios. La resolución no sólo afecta a las partes, sino que puede
alcanzar a terceros poseedores.
Si el vendedor no quiere aceptar el pago, se puede pagar por consignación.
El plazo para pagar es de horas: se empieza a contar desde el momento mismo de la
notificación de la demanda. Es un plazo fatal.
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Parece claro que opera de pleno derecho, porque eso es lo que las partes
pretendieron al estipularlo. No se trata del pacto comisorio del Art. 1879 CC, por lo que no
hay razón para aplicar sus reglas. Esa disposición es excepcional y su aplicación debe ser
restrictiva. Como no hay reglas especiales, hay que recurrir a las reglas de interpretación de
los contratos, en que resulta relevante el Art. 1560 CC, según el cual hay que atender a la
intención de las partes.
Art. 1880 CC. “El pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las partes, si no
pasare de cuatro años, contados desde la fecha del contrato.
Transcurridos estos cuatro años, prescribe necesariamente, sea que se haya
estipulado un plazo más largo o ninguno.”
a) El plazo rige únicamente para el pacto comisorio reglamentado en el CC. Para los
demás, el plazo es de 5 años, de acuerdo a las reglas generales (Art. 2514 inc. 2º y
2515 CC).
b) Puede prescribir en un plazo menor a 4 años.
c) El plazo no empieza a correr desde que la obligación se hace exigible (como es la
regla general), sino desde la fecha del contrato.
a) Personal.
b) Patrimonial.
c) Mueble o inmueble según el objeto de que se trate.
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d) Indivisible.
Es personal porque deriva del contrato. Sólo se puede entablar en contra de quien
celebró el contrato, no en contra de terceros, sin perjuicio de que existan otras acciones
contra ellos. Si se trata de deudores obligados solidariamente, se puede entablar contra
cualquiera de ellos.
210. La acción resolutoria es mueble o inmueble, según la cosa sobre que recaiga.
6
Para Meza Barros, es divisible. No hay obligación alternativa porque no hay pluralidad de objetos.
7
Meza Barros estima que sí se puede demandar el cumplimiento o la resolución por la cuota correspondiente.
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2) En cuanto a los efectos, la nulidad borra totalmente el acto o contrato, por lo que da
acción reivindicatoria contra terceros; la resolución sólo da acción contra terceros
de mala fe.
3) Hay diferencias en las prestaciones mutuas.
4) Sólo cabe resolución respecto de un contrato válido.
Hay que distinguir efectos entre las partes y efectos respecto de terceros.
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Art. 1490 CC. “Si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición suspensiva
o resolutoria, la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de
buena fe.”
218. Requisitos para que la enajenación o gravamen de una cosa mueble debida
bajo condición resolutoria afecte a terceros8.
Art. 1491 CC. “Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena, o lo grava
con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino
cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura
pública.”
220. Requisitos para que los terceros se vean afectados por la condición.
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A) Se ha entendido que “constar” no significa que deba estar expresada. Por ello,
consta también la condición si del título aparece que existe una obligación
incumplida, pues en ese caso se sabe que se puede resolver. Por eso, cuando se
examinan los títulos, debe estudiarse si existen obligaciones pendientes.
B) Sin embargo, para algunos sólo consta la condición resolutoria expresa.
Es aquel en cuya virtud adquirió la cosa la persona que ahora pretende enajenar o
gravar.
223. ¿Por qué la ley dice que la condición debe constar en el respectivo título
inscrito u otorgado por escritura pública?
El Art. 1491 CC genera la duda de qué pasa con los gravámenes que no señala.
A) Algunos piensan que la disposición no es taxativa, sino ejemplificativa, por lo que
rige para los demás gravámenes.
B) Otros piensan que el precepto es taxativo, pues por ser excepcional, debe
interpretarse en forma restringida. Además, de acuerdo a los Arts. 763, 806, 812,
885 y 2406 CC, los derechos de usufructo, uso y habitación, servidumbre y prenda
se extinguen por la resolución del derecho de su autor, sin distinguir si los terceros
están de buena o mala fe.
9
Para Meza Barros, se genera una presunción de derecho de mala fe.
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Respecto de la donación entre vivos, hay una disposición especial que prevé la
situación de los terceros en caso de resolución: Art. 1432 CC.
Art. 1876 CC. “La resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al
vendedor contra terceros poseedores, sino en conformidad a los artículos 1490 y 1491.
Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá
prueba alguna en contrario sino la de nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud
de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores.”
Problema: ¿el inc. 2º se aplica sólo en relación con los terceros, o afecta también al
vendedor?
A) La jurisprudencia ha entendido que se aplica a ambos.
B) Parece ser que está dado exclusivamente en beneficio de los terceros adquirentes:
a) Debe interpretarse en armonía con el inc. 1º, referido a los terceros.
b) Si en la escritura se dice que se pagó el precio sin que ello sea cierto, existe
simulación, no habiendo razón para impedir que el vendedor la pruebe.
c) De acuerdo al Art. 1700 CC, lo declarado por las partes en escritura pública sólo
es una presunción de verdad, que admite prueba en contrario.
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230. Los artículos 1490 y 1491 se aplican tanto a las enajenaciones voluntarias
como a las forzadas.
El CC trata las asignaciones modales en los Arts. 1089 y ss. CC (Libro III). De
acuerdo al Art. 1493 CC, estas normas se aplican a las convenciones en lo que no pugnen
con los artículos anteriores.
Es lógico el CC al tratar esta modalidad en las asignaciones testamentarias, pues es
allí donde normalmente suele tener aplicación.
El modo no suspende la adquisición del derecho, lo que concuerda con el Art. 1091
CC, que libera al asignatario de prestar caución de restitución para el caso de que no se
cumpla el modo. Pero no siempre es fácil distinguirlos.
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Art. 1090 CC. “En las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la que
impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo.
No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la
expresa.”10
Art. 1096 CC. “Siempre que haya de llevarse a efecto la cláusula resolutoria, se
entregará a la persona en cuyo favor se ha constituido el modo una suma proporcionada al
objeto, y el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a la herencia, si el testador no
hubiere ordenado otra cosa.
El asignatario a quien se ha impuesto el modo no gozará del beneficio que pudiera
resultarle de la disposición precedente.”
Se aplican las reglas generales: 5 años desde que se hace exigible (Arts. 2514 inc. 2º
y 2515 CC).
10
En los contratos, esta cláusula sería un pacto comisorio.
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Art. 1095 CC. “Si el modo consiste en un hecho tal, que para el fin que el testador
se haya propuesto sea indiferente la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos
del asignatario.”
Esa es la regla general en el ámbito patrimonial. Ej. Excepciones: Art. 1192 CC que
prohíbe modalidades respecto de la legítima, pactos del Art. 1723 CC.
Art. 1494 inc. 1º CC. “El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la
obligación,…”. Pero esto comprende sólo el plazo suspensivo.
El plazo es un acontecimiento futuro y cierto que suspende la exigibilidad o la
extinción de un derecho y que produce sus efectos sin retroactividad.
1. Determinado e indeterminado.
2. Fatal y no fatal.
3. Expreso y tácito.
4. Convencional, legal y judicial.
5. Continuo y discontinuo.
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6. Suspensivo y extintivo.
Art. 1494 inc. 1º CC. “El plazo… puede ser expreso o tácito. Es tácito el
indispensable para cumplirlo.” Expreso es el que estipulan las partes.
Esto tiene importancia para efectos de constituir en mora al deudor (Art. 1551 N° 2
CC).
La regla general es que los plazos sean convencionales. Los legales son
excepcionales en materia civil, pero abundan en materia procesal.
Los plazos judiciales son excepcionales: Art. 1494 inc. 2º CC. “No podrá el juez,
sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una
obligación: sólo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya
inteligencia y aplicación discuerden las partes.” Ej. Arts. 904 (para restituir la cosa en la
reivindicatoria), 1094 (para cumplir el modo), 2201 CC (para que el mutuario pague).
Art. 1656 inc. final CC. “Las esperas concedidas al deudor impiden la
compensación; pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un
acreedor a su deudor.”
Este plazo de gracia no se refiere al que otorga el juez para que el deudor pueda
cumplir más allá del plazo convencional, pues este tipo de plazo atentaría contra la ley del
contrato y contra el Art. 1494 inc. 2º CC.
El plazo de gracia a que se refiere el Art. 1656 CC es una espera o prórroga que
otorga el acreedor.
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La regla es que los plazos sean corridos (Art. 50 CC). La excepción más importante
es la del Art. 66 CPC respecto de los plazos de días. En general, los plazos procesales son
de días útiles.
La obligación del deudor pasa a ser actualmente exigible, por lo que empieza a
correr la prescripción, y puede operar la compensación legal. Si el plazo es convencional,
su solo cumplimiento constituye en mora al deudor (Art. 1551 N° 1 CC).
1) Pendiente: el acto produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple.
2) Cumplido: se extingue el derecho por el solo ministerio de la ley, pero sin efecto
retroactivo. En los contratos de tracto sucesivo, se extingue el contrato.
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3 causales:
a) Cumplimiento (vencimiento).
b) Renuncia.
c) Caducidad.
Puede renunciarlo sólo aquel en cuyo beneficio está establecido (Art. 12 CC). Lo
normal es que sea en favor del deudor.
Art. 1497 CC. “El deudor puede renunciar el plazo, a menos que el testador haya
dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarree al
acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar.
En el contrato de mutuo a interés se observará lo dispuesto en el artículo 2204.”
De acuerdo al Art. 2204 CC, si el mutuo es con interés, no se puede pagar antes,
pues el plazo está establecido en beneficio de ambas partes.
Se produce cuando las partes en forma expresa acuerdan que el acreedor pueda
exigir el cumplimiento inmediato y total de la obligación, si el deudor incumple. Es lo que
se llama hoy día “cláusula de aceleración”, que crea problemas en cuanto al momento en
que empieza a correr la prescripción. La jurisprudencia ha fallado en 2 sentidos.
A) Si se ha convenido que la cláusula opere ipso facto, la prescripción comienza a
correr desde que se produjo el incumplimiento. Si es facultativa, la prescripción
empieza a correr, respecto de cada cuota, desde el respectivo incumplimiento.
B) La cláusula está establecida en beneficio del acreedor, así que aunque sea ipso facto,
debe existir una manifestación expresa del acreedor para hacer exigible la
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obligación. Mientras ello no ocurra, cada cuota es exigible desde la respectiva fecha
de vencimiento.
Tradicionalmente se dice que los efectos de las obligaciones son los derechos que la
ley confiere al acreedor, para exigir del deudor el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno
de la obligación, cuando éste no la cumpla en todo o en parte o está en mora de cumplirla.
Esto es inexacto, pues es sólo una parte de los efectos de las obligaciones, pero no
cubre la situación normal que se da cuando el deudor cumple lo convenido.
Por eso se dice que el efecto de la obligación es el deber de prestación que compete
al deudor, al cual corresponde el derecho del acreedor a la prestación. El primer efecto será
el pago voluntario, y si no lo hay, la ley confiere derechos al acreedor para obtener el
cumplimiento.
El CC mezcla ambos. Los Arts. 1545, 1546, 1547, 1552, 1554 y 1558 CC se refieren
a los efectos de los contratos; las demás disposiciones de ese título se refieren a los efectos
de las obligaciones.
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b) Obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto que está en poder del deudor: se
dirige a obtener la entrega de esa especie, o al pago de la indemnización si eso no es
posible.
c) Obligaciones de hacer: tendrá por objeto que se realice el hecho personalmente por
el obligado, o por un tercero si es posible, o, en caso contrario que se convierta en
obligación de dinero (indemnización).
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Es el derecho del acreedor para obtener del deudor el pago de una cantidad de
dinero equivalente al beneficio pecuniario que le habría reportado el cumplimiento exacto,
íntegro y oportuno de la obligación.
Características fundamentales: tiende a reparar el perjuicio sufrido por el acreedor
por el incumplimiento imputable del deudor, y no implica un cumplimiento igual al que
debió prestarse.
Tiene una doble función:
1) Es una sanción para el deudor que incumple con dolo o culpa.
2) Es un medio para que el acreedor pueda obtener el cumplimiento por equivalencia.
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B) Otros dicen que en las obligaciones de dar, se debe pedir el cumplimiento forzado, y
sólo cuando no es posible, la indemnización.
a) Los Arts. 1553, 1555 y 1537 CC son excepcionales.
b) De lo contrario, la obligación se transformaría en alternativa cuya elección
corresponde al acreedor, situación excepcional que debería establecer la ley
expresamente.
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Debe incumplir una obligación contractual. Si no existe un contrato previo entre las
partes, no puede existir responsabilidad contractual. Es necesario que el contrato sea válido.
Este requisito fluye de varias disposiciones: Arts. 1548, 1553 N°3 y 1559 N°2 CC.
Perjuicio o daño: detrimento, menoscabo o lesión que sufre alguien tanto en su
persona como en sus bienes.
Si el incumplimiento del contrato no genera perjuicios al acreedor, no hay lugar a la
indemnización.
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Dolo contractual:
Art. 44 inc. final CC. “El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro.”
A) Si nos atenemos al tenor literal, el dolo sólo existe cuando la acción u omisión del
deudor se realiza con la intención premeditada de causar ese daño (dolo directo).
Así se ha entendido tradicionalmente, descartando la figura del dolo eventual.
B) Pero algunos autores opinan que comprende ambas hipótesis de dolo. El dolo
consiste en la representación del efecto dañoso en nuestro actuar (acción u omisión),
unida a la certeza (dolo directo) o la mera probabilidad (dolo eventual) de que el
efecto se produzca.
En la práctica, el deudor no deja de cumplir para perjudicar al acreedor, sino para
conseguir una ventaja.
Art. 1459 CC. “El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por
la ley. En los demás debe probarse.”
Esta norma es de aplicación general, lo que concuerda con la presunción de buena
fe.
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En cada caso deberá el juez resolver si la conducta del deudor resulta o no dolosa.
Art. 44 incs. 1º a 5º CC. “La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia
suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o
descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se
opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable
de esta especie de culpa.
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A) Implica que la culpa grave debe también probarse, al igual que el dolo.
a) El Art. 44 CC no hace distinciones, equiparando absolutamente ambos
conceptos.
b) La norma viene de Pothier, que le daba alcance amplio.
c) No es lógico presumir la culpa grave contractual si ni el dolo ni la mala fe se
presumen.
Lo normal es que se responda hasta de la culpa leve. Así ocurre con el que
administra bienes ajenos.
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Art. 1547 inc. 3º CC. “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha
debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega.”
Excepción: Art. 2158 CC (mandato).
298. Culpa del deudor por el hecho de personas que dependen de él.
Art. 1679 CC. “En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las
personas por quienes fuere responsable.”
Reitera esta misma idea el Art. 1590 incs. 1º y 3º CC.
En el caso de hechos de terceros por quienes no responde el deudor, el acreedor sólo
puede exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero autor del daño
(Arts. 1590 inc. final y 1677 CC).
Art. 45 CC. “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”
Se dice que a esta definición le falta el requisito de inimputabilidad. Pero esto
aparece en el Art. 1547 inc. 2º CC.
El CC, la doctrina y la jurisprudencia hacen sinónimas las expresiones “caso
fortuito” o “fuerza mayor”. Pero algunos autores hacen la distinción, generalmente diciendo
que la fuerza mayor proviene de un hecho de la naturaleza, y el caso fortuito, del un hecho
del hombre.
1) Inimputable.
2) Imprevisto.
3) Irresistible.
302. Inimputable.
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No debe provenir del hecho o culpa del deudor o de las personas por quien
responde.
303. Imprevisto.
Que dentro de los cálculos ordinarios de un hombre normal, no sea dable esperar su
ocurrencia. Que no haya ninguna razón esencial para creer en su realización.
304. Irresistible.
a) Cuando el caso fortuito sobreviene por culpa del deudor (Arts. 1547 inc. 2º, 1590
inc. 1º y 1672 inc. 2º CC). No es propiamente caso fortuito, porque es imputable.
b) Cuando sobreviene durante la mora del deudor (Arts. 1547 inc. 2º, 1672 inc. 2º y
1590 inc. 1º CC). Esta excepción no rige si el caso fortuito igualmente hubiera
sobrevenido tendiendo el acreedor la cosa debida en su poder.
c) Cuando se ha convenido que el deudor responda del caso fortuito (Arts. 1547 inc.
final y 1558 inc. final CC).
d) Cuando la ley pone el caso fortuito de cargo del deudor (Art. 1547 inc. final CC).
Ej. Art. 1676 CC respecto del que ha robado o hurtado una cosa.
Incumbe la prueba del caso fortuito al que lo alega (Arts. 1547 inc. 3º y 1674 CC),
lo que es aplicación de la regla general del onus probandi del Art. 1698 CC.
Excepción: Art. 539 CCom (el siniestro se presume ocurrido por caso fortuito).
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Art. 1550 CC. “El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo
del acreedor;…”
Esta regla es injusta, porque contradice el principio de que las cosas perecen para su
dueño. La explicación es que la disposición se copió del Código Francés, en el cual el sólo
contrato transfiere el dominio.
312. Casos de excepción en que el riesgo de la especie o cuerpo cierto debido es del
deudor.
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Es el caso en que el deudor, pudiendo cumplir, no lo hace para evitar un mal mayor.
La doctrina no es unánime en cuanto a aceptarlo como causal de exención.
A) Varios autores estiman que es necesario que se configure fuerza mayor para
liberarse de responsabilidad. El CC toca el punto en un caso, desechando el estado
de necesidad (Art. 2178 N° 3 CC).
B) La tendencia moderna es que el estado de necesidad legitima el hecho y libera al
deudor de responsabilidad.
A) La primera posición afirma que como el contrato es una ley para las partes, ninguna
de ellas puede desconocerlo, aunque hayan variado las condiciones bajo las cuales
lo celebraron (pacta sun servanda). Así lo exige la seguridad jurídica.
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condiciones bajo las cuales el contrato fue acordado (rebus sic stantibus). La
voluntad de las partes se manifestó en relación con el medio existente y los riesgos
normales.
Se estima que no tiene cabida, por el Art. 1545 CC. Pero hay casos puntuales en que
la ley la acepta, y otros en que en forma expresa la rechaza.
Ej. La acepta en los Arts. 2003 regla 2ª, 2180 y 2227 CC. La rechaza en los Arts.
2003 regla 1ª y 1983 CC.
a) Art. 1560 CC. Cabe presumir que la intención de las partes al momento de contratar
fue la mantención del contrato en el entendido de que no varíen substancialmente
las condiciones existentes en ese momento.
b) Art. 1546 CC. Sería contrario a la buena fe que una de las partes pretenda que la
otra cumpla en condiciones excesivamente onerosas.
c) Toda persona al contratar contrae un determinado deber de cuidado. Si cambian las
condiciones, pasaría a asumir un riesgo que va más allá del que el deudor aceptó.
d) Por regla general, el deudor responde únicamente de los daños previstos (Art. 1558
CC).
Art. 1557 CC. “Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha
constituido en mora,…”. Esta idea es reiterada por el Art. 1538 CC, en materia de cláusula
penal.
Esta exigencia rige tanto para la indemnización compensatoria como para la
moratoria. Pero hay autores que opinan que rige sólo para la moratoria.
Se afirma que no se requiere en las obligaciones de hacer, pues la indemnización se
debe desde la contravención (Art. 1557 CC). Pero en este caso lo que ocurre es que la mora
se produce por el sólo hecho de la contravención.
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El retraso en el cumplir tiene que deberse a dolo o culpa del deudor (Art. 1558 CC)
Acto por el cual el acreedor hace saber al deudor que su retardo le causa perjuicios.
Hay 3 formas:
Art. 1551 CC. “El deudor está en mora,
1.º Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la
ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora;
(contractual expresa)
2.º Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio
de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; (contractual tácita)
3.º En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el
acreedor.” (judicial, regla general)
Las partes han establecido un plazo en el contrato para que el deudor cumpla su
obligación. Por el solo hecho de cumplirse el plazo, el deudor queda constituido en mora,
salvo que la ley exija que se le requiera para constituirlo en mora. Ej. Art. 1949 CC.
La obligación, por su propia naturaleza y por la forma como fue convenida, tiene un
plazo tácito para cumplirse.
La regla general es que para que el deudor quede constituido en mora, se le debe
demandar. Se ha entendido que cualquier gestión judicial destinada a que el acreedor haga
efectivos sus derechos es suficiente requerimiento.
Queda el deudor constituido en mora cuando se le notifica válidamente la demanda.
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2. El deudor se hace responsable del caso fortuito (Art. 1547 inc. 2º CC).
Excepción: si el caso fortuito hubiese sobrevenido a pesar de haberse cumplido
oportunamente la obligación, hecho que debe probar el deudor (Arts. 1547 inc. 2º,
1672 inc. 2º y 1590 CC).
3. El riesgo de la especie o cuerpo cierto debido pasa al deudor (Art. 1550 CC).
Se refieren a ella los Arts. 1548, 1552, 1599, 1680 y 1827 CC.
A) Según algunos, desde que el deudor haya debido recurrir al pago por consignación.
B) Según otros, desde que es reconvenido judicialmente (analogía Art. 1551 N° 3 CC).
C) Doctrina más aceptada: basta cualquier ofrecimiento del deudor, incluso
extrajudicial (Art. 1680 CC).
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Ej. Casos en que la ley limita la indemnización al daño emergente: Arts. 1930 inc.
final, 1932, 1933 CC y Arts. 209 y 210 CCom.
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Se indemnizan sólo los previstos, salvo en los casos de dolo o culpa grave (Art.
1558 CC).
342. Las partes pueden alterar las reglas sobre los perjuicios a indemnizar.
Art. 1558 inc. final CC. “Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar
estas reglas.”
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350. Concepto.
Art. 1535 CC. “La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el
cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en
caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal.”
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Aquí parece que hay una contradicción, porque en el N° 67 dice que el anatocismo no opera de pleno
derecho, pero puede pactarse, y no que esté prohibido o que no se acepte.
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Tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal (Art. 1535
CC en relación al Art. 46 CC, y Art. 1472 CC).
Pero debe considerarse que por sí sola no asegura el cumplimiento de la obligación;
sólo sirve de estímulo para que el deudor cumpla.
Su condición de caución se robustece cuando se constituye para garantizar una
obligación ajena.
Es una caución personal.
1) Con la fianza:
a) El fiador sólo se obliga a pagar una suma de dinero; la cláusula penal puede
consistir en dar, hacer o no hacer.
b) El fiador no puede obligarse en términos más gravosos que el deudor principal
(Art. 2344 CC), limitación que no existe en la cláusula penal.
359. Características.
1) Consensual.
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2) Condicional.
3) Accesoria.
4) Puede garantizar una obligación civil o natural.
360. Consensual.
361. Condicional.
El derecho del acreedor a cobrarla está sujeto al hecho futuro e incierto de que se
produzca el incumplimiento del deudor, y que éste se encuentre en mora.
362. Accesoria.
Art. 1536 inc. 2º CC. “Con todo, cuando uno promete por otra persona,
imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena,
aunque la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimiento de dicha
persona.”
Esto no es una excepción al inc. 1º, porque lo que garantiza la cláusula penal es la
obligación que asumió el promitente de que el tercero acepte la obligación que se contrajo
para él.
Art. 1536 inc. final CC. “Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor
de un tercero, y la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso de no
cumplir lo prometido.”
Tampoco es una excepción. Como el estipulante no puede exigir al promitente el
cumplimiento, sino sólo el beneficiario, la cláusula es la forma que tiene para compelerlo a
cumplir. No hay nulidad de la obligación principal, sino que el promitente contrae 2
obligaciones: una con el beneficiario y otra con el otro estipulante.
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Para hacer efectiva la cláusula penal, el deudor debe estar constituido en mora:
A) Algunos dicen que existiendo cláusula penal, no operaría respecto de la obligación
principal, la interpelación voluntaria expresa del Art. 1551 N° 1 CC, en base a la
frase inicial del Art. 1538 CC (“háyase o no estipulado un término”). Siempre sería
necesaria la interpelación judicial.
B) La mayoría de la doctrina estima que el deudor puede queda constituido en mora
por cualquiera de las formas del Art. 1551 CC.
Art. 1539 CC. “Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y
el acreedor acepta esa parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena
estipulada por la falta de cumplimiento de la obligación principal.”
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Art. 1540 inc. 1º CC. “Cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa
divisible, la pena, del mismo modo que la obligación principal, se divide entre los
herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias. El heredero que contraviene a la
obligación, incurre pues en aquella parte de la pena que corresponde a su cuota hereditaria;
y el acreedor no tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido a la
obligación.”
Art. 1540 incs. 2º y final CC. “Exceptúase el caso en que habiéndose puesto la
cláusula penal con la intención expresa de que no pudiera ejecutarse parcialmente el pago,
uno de los herederos ha impedido el pago total: podrá entonces exigirse a este heredero
toda la pena, o a cada uno su respectiva cuota, quedándole a salvo su recurso contra el
heredero infractor.
Lo mismo se observará cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa
indivisible.”
Se puede reclamar a cualquiera de los deudores, sin importar quien sea el infractor.
Art. 1541 CC. “Si a la pena estuviere afecto hipotecariamente un inmueble, podrá
perseguirse toda la pena en él, salvo el recurso de indemnización contra quien hubiere
lugar.”
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De acuerdo a las reglas generales, cada acreedor sólo puede demandar su cuota en la
pena, salvo que la pena sea de cosa indivisible o haya solidaridad activa.
380. Concepto.
381. Enumeración.
a) Medidas conservativas.
b) El derecho legal de retención.
c) La acción oblicua, indirecta o subrogatoria.
d) La acción pauliana o revocatoria.
e) El beneficio de separación.
Son aquellas que tienen por objeto mantener intacto el patrimonio del deudor,
evitando que salgan de su poder los bienes que lo forman, a fin de hacer posible el
cumplimiento de la obligación.
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Entre ellas se encuentran las del Art. 290 y ss. CPC, la guarda y aposición de sellos
(Art. 1222 y ss. CC), la confección de inventario solemne.
Faculta a quien está obligado a entregar una cosa, para retenerla, con el fin de
asegurarle un derecho que según la ley le corresponde. Ej. Arts. 1937 (arrendatario), 2162
(mandatario), 2193 (comodatario) y 2234 CC (depositario).
Constituye una verdadera medida precautoria, que debe ser declarada judicialmente
(Art. 545 CPC).
Es el ejercicio de los derechos y acciones del deudor por parte de sus acreedores,
cuando el primero es negligente en hacerlo.
El objeto es que estas acciones o derechos ingresen al patrimonio del deudor,
mejorando el derecho de prenda general.
Estas acciones no son acciones directas que emanen del contrato, sino que las otorga
la ley. Pero en Chile no existe una disposición que en forma general las conceda.
Sólo debe tener interés, lo que ocurrirá cuando la negligencia del deudor en ejercitar
el derecho o acción comprometa su solvencia.
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Son consecuencia de que el acreedor actúa por cuenta y a nombre del deudor:
a) El tercero demandado puede oponer al acreedor las mismas excepciones que podía
oponer a su acreedor (el deudor).
b) La sentencia que se pronuncie en este juicio produce cosa juzgada respecto del
deudor.
c) No se requiere de una resolución previa que autorice la subrogación. Esta
calificación se hace en el mismo juicio en que se hace efectiva la acción.
d) Los bienes ingresan al patrimonio del deudor, beneficiándose con ello no sólo el
subrogante, sino todos los acreedores.
A) Para algunos, solo cabe para los casos en que la ley expresamente lo autoriza.
B) Para otros, opera en forma general, en base a los Arts. 2465 y 2466 CC.
3. Caso del deudor que no puede cumplir la obligación de entregar una especie o
cuerpo cierto por culpa de un tercero.
Art. 1677 CC. “Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del
deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el
deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa.”
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Es la que la ley otorga a los acreedores para dejar sin efecto los actos del deudor
ejecutados fraudulentamente y en perjuicio de sus derechos y siempre que concurran los
demás requisitos legales.
Puede intentarse para dejar sin efecto cualquier acto o contrato voluntario del
deudor. Los términos del Art. 2468 CC son bastante amplios.
No obstante proceder respecto de actos gratuitos y onerosos, los requisitos que se
exigen en uno y otro caso son distintos:
1) Oneroso: es necesario probar la mala fe del deudor y la mala fe del adquirente, esto
es, que ambos conocían el mal estado de los negocios del deudor.
2) Gratuito: basta probar la mala fe del deudor.
No es necesario que el deudor esté en quiebra. Lo que exige el Art. 2468 CC es que
esté de mala fe. Esta “mala fe pauliana” consiste en que realice el acto conociendo el mal
estado de sus negocios.
Debe tener interés, que ocurrirá cuando se reúnan los siguientes requisitos:
a) Que el deudor sea insolvente o que con el acto haga aumentar su insolvencia.
b) Que su crédito sea anterior al acto que produce la insolvencia.
A) Algunos estiman que debe aplicarse las mismas reglas que a los adquirentes.
B) Otros estiman que es una acción de nulidad relativa, por lo que produce efectos
respecto de terceros in importar su buena o mala fe.
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1. Es una acción directa del acreedor, que ejerce a su propio nombre y no por cuenta
del deudor.
2. Es una acción personal.
3. Es una acción patrimonial: renunciable, transferible, transmisible y prescriptible. El
plazo de prescripción es de 1 año, contado desde la fecha del acto (Art. 2468 N° 3
CC).
El efecto propio es dejar sin efecto el acto o contrato impugnado, hasta el monto del
crédito del acreedor que intenta la acción. El deudor puede enervar la acción pagando al
acreedor.
La revocación sólo afecta a las partes (efecto relativo de la sentencia).
Tiene por objeto evitar que se confundan los bienes del causante con los del
heredero, para que, de esa forma, puedan pagarse en los primeros, los acreedores
hereditarios y testamentarios, con preferencia a los acreedores propios del heredero.
404. Concepto.
Modos de extinguir las obligaciones: todo hecho o acto al que la ley atribuye el
valor de hacer cesar los efectos de la obligación.
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Art. 1567 inc. 1º CC. “Toda obligación puede extinguirse por una convención en
que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en
darla por nula.”
Resciliación: acuerdo de voluntades (convención) en que las partes, dotadas de
capacidad de disposición, dejan sin efecto un acto anterior, extinguiendo de esa manera las
obligaciones pendientes provenientes de ese acto.
Aunque dice “toda obligación”, sólo es aplicable a las obligaciones contractuales. Si
la fuente es otra, la voluntad juega de otra manera. Ej. Remisión de la deuda, novación, etc.
Son los propios de todo acto jurídico: consentimiento, capacidad, objeto y causa.
Las partes son las mismas que celebraron el acto que se deja sin efecto.
La jurisprudencia ha dicho que debe hacerse y perfeccionarse con las mismas
solemnidades que las partes adoptaron al celebrar el contrato, refiriéndose al caso de un
contrato consensual que las partes hicieron solemne (en derecho las cosas se deshacen de la
misma manera como se hacen). Pero Ramos Pazos no está de acuerdo: las solemnidades
son de derecho estricto, y la ley no ha establecido ninguna para la resciliación.
411. Para que haya resciliación tiene que existir una obligación pendiente.
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A) En este caso no debe hablarse de resciliación. Las partes, para dejar sin efecto el
contrato, tendrían que celebrar un nuevo contrato igual al primero, pero en sentido
contrario.
B) Hay un autor que plantea que lo que se rescilia no son las obligaciones que ya están
extinguidas, sino el contrato (su causa eficiente). Al invalidarse el contrato por el
consentimiento mutuo, se invalidarían las obligaciones. Por la resciliación, las
partes no se obligan a realizar las prestaciones del contrato en sentido contrario, sino
a realizar las prestaciones mutuas según las reglas de la nulidad.
El Art. 1567 CC incurre en un error al decir que las partes consienten en dar por
nula la obligación, pues el acto no nació viciado: no cabe hablar de nulidad. La disposición
se refiere a que las partes acuerdan dejar sin efecto el acto.
Se dice que la resciliación no opera retroactivamente, sino hacia el futuro, para
proteger a los terceros que pudieran haber celebrado algún contrato sobre la cosa objeto del
contrato resciliado. Esto no es tan cierto: entre las partes, la resciliación puede tener los
efectos que ellas quieran.
Produce los efectos que las partes quieran atribuirle (autonomía de la voluntad). Si
quieren, pueden darle efecto retroactivo.
1) Terceros que adquieren sus derechos sobre la cosa objeto del contrato antes de la
resciliación: la resciliación les es inoponible.
2) Terceros que adquieren sus derechos sobre la cosa después de la resciliación: deben
respetar la resciliación.
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No hay pago si por acuerdo de las partes la obligación se satisface con una cosa
distinta de lo debido (dación en pago).
Es una convención extintiva. Debe cumplir los requisitos generales de todo acto
jurídico.
Cuando la obligación es de dar, se paga haciendo la tradición. Por eso se dice que la
tradición es un pago.
Si por error se hace a una persona distinta del acreedor, no extingue la obligación.
Quien paga mal, paga dos veces, sin perjuicio del derecho a repetir (Art. 2295 CC).
a) Específico.
b) Completo.
c) Indivisible.
Art. 1569 CC. “El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la
obligación; sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes.
El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba ni aun a
pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida.”
Por regla general, los gastos del pago son del deudor (Art. 1571 CC).
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Art. 1591 inc. 1º CC. “El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por
partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que
dispongan las leyes en casos especiales.”
Pueden hacerlo:
a) El deudor.
b) Un tercero interesado en extinguir la obligación.
c) Un tercero extraño a la obligación.
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Art. 1572 CC. “Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor,
aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor.
Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en
consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona
contra la voluntad del acreedor.”
El tercero puede:
a) Pagar con el consentimiento expreso o tácito del deudor.
b) Pagar sin el conocimiento del deudor.
c) Pagar contra la voluntad del deudor.
El que paga se subroga en los derechos del acreedor a quien paga. En el fondo es un
mandatario del deudor, por lo que tiene dos acciones:
1) Acción subrogatoria del Art. 1610 N° 5 CC.
2) Acción propia del mandato.
Art. 1573 CC. “El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino
para que éste le reembolse lo pagado; y no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y
derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le subrogue.”
No hay subrogación legal, sino sólo convencional si el acreedor le subroga
voluntariamente en sus derechos (Art. 1611 CC). Si no es así, el tercero sólo tendrá acción
de reembolso.
Art. 1574 CC. “El que paga contra la voluntad del deudor, no tiene derecho para que
el deudor le reembolse lo pagado; a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su
acción.”
Este tercero es un agente oficioso, lo que es importante porque el Art. 2291 CC
establece una regla que se contradice con el Art. 1574 CC: si el pago fue útil al deudor
(extinguió la obligación), hay acción de repetición.
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a) El Art. 1574 CC debe aplicarse cuando el pago no ha sido útil al deudor, y el Art.
2291 CC cuando le fue útil.
b) El Art. 1574 CC rige para pagos aislados, que no corresponden a la administración
de un negocio, y el Art. 2291 CC se debe aplicar a la agencia oficiosa, en que hay
administración de un negocio.
c) El Art. 2291 CC se aplica cuando concurren copulativamente 2 requisitos:
1) Que el pago quede comprendido dentro de la administración de un negocio.
2) Que reporte utilidad al deudor.
Si falta uno, se aplica el Art. 1574 CC.
Art. 1575 inc. 1º CC. “El pago en que se debe transferir la propiedad no es válido,
sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada, o la paga con el consentimiento del
dueño.”
La expresión “no es válido” significa que el pago es ineficaz para extinguir la
obligación (no que es nulo).
Art. 1575 inc. final CC. “Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible y el
acreedor la ha consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por el que
no era dueño, o no tuvo facultad de enajenar.”
Art. 1575 inc. 2º CC. “Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la
propiedad, sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar.”
En este caso, la sanción es la nulidad relativa. Pero si quien pagó era incapaz
absoluto, la sanción es la nulidad absoluta.
Art. 679 CC. “Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se
transfiere el dominio sin ellas.”
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Art. 1576 inc. 1º primera parte CC. “Para que el pago sea válido, debe hacerse o al
acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el
crédito, aun a título singular),…”
Art. 1578 CC. “El pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes:
1.º Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes; salvo en cuanto se
probare que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor, y en cuanto este
provecho se justifique con arreglo al artículo 1688;
2.º Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener su pago;
3.º Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha
abierto concurso.”
441. Pago hecho al acreedor que no tiene la libre administración de sus bienes.
El pago es una convención que requiere capacidad de ambas partes. La sanción será
la nulidad relativa o absoluta, dependiendo del incapaz de que se trate.
Pero el pago va a ser válido si quien lo hizo prueba que fue útil al acreedor,
justificándolo de acuerdo al Art. 1688 CC (probando que el acreedor se hizo más rico).
442. Pago hecho al acreedor cuyo crédito se ha embargado u ordenado retener por
decreto judicial.
Si el deudor paga, el pago adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito (Art. 1464
N° 3 CC).
Art. 1576 inc. 1º segunda parte CC. “…o a la persona que la ley o el juez autoricen
a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro.”
Los representantes pueden ser:
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1) Legales.
2) Judiciales.
3) Convencionales.
Es la persona designada por el juez para recibirlo. Puede ser el caso de que exista
una medida precautoria de secuestro.
Art. 1582 CC. “El poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en
juicio al deudor, no le faculta por sí solo para recibir el pago de la deuda.”
Para que el pago hecho a un diputado sea eficaz es necesario que el mandatario
actúe dentro de la esfera del mandato (Art. 2160 inc. 1º CC) y que aparezca recibiendo en
su carácter de tal para el mandante o ello aparezca del tenor o espíritu del acto.
Art. 1586 CC. “La persona diputada para recibir se hace inhábil por la demencia o la
interdicción, por haber hecho cesión de bienes o haberse trabado ejecución en todos ellos; y
en general por todas las causas que hacen expirar un mandato.”
Art. 1576 inc. 2º CC. “El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces
en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía.”
Casos más corrientes: pago hecho al heredero a quien se concedió la posesión
efectiva, o al legatario cuyo legado había sido revocado por un testamento posterior.
Requisitos:
1) El que recibe debe encontrarse en posesión del crédito.
2) El que paga debe hacerlo de buena fe, entendiendo que está pagando al dueño del
crédito.
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Pero el pago hecho a una persona inhábil se puede validar en los casos establecidos
en el Art. 1577 CC:
a) Si el acreedor lo ratifica.
b) Si el que recibe el pago sucede en el crédito.
1) Art. 1587 CC. “El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención.”
2) Art. 1588 CC. “Si no se ha estipulado lugar para el pago y se trata de un cuerpo
cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de
constituirse la obligación.
Pero si se trata de otra cosa se hará el pago en el domicilio del deudor.”
Domicilio del deudor: el que tenía al momento de celebrar el contrato (Art. 1589
CC).
La idea central está en los Arts. 1569 y 1591 CC ya vistos. Hay que atender a la
naturaleza de la obligación para ver cómo se hace el pago:
454. Caso en que concurran varias obligaciones entre las mismas partes.
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Art. 1594 CC. “Cuando concurran entre unos mismos acreedor y deudor diferentes
deudas, cada una de ellas podrá ser satisfecha separadamente; y por consiguiente el deudor
de muchos años de una pensión, renta o canon podrá obligar al acreedor a recibir el pago de
un año, aunque no le pague al mismo tiempo los otros.”
Reglas:
1) Si se debe capital e intereses, el pago se imputa primero a los intereses (Art. 1595
CC).
2) Si hay diferentes deudas, el deudor puede imputarlo a la que elija. Limitaciones:
a) No puede preferir la deuda no devengada a la que lo está (Art. 1596 CC).
b) Debe imputar el pago a la deuda que se alcanza a pagar en su integridad (Art.
1591 CC).
3) Si el deudor no hace la imputación, puede hacerla el acreedor, en la carta de pago o
recibo. Si el deudor la acepta, no puede reclamar después (Art. 1596 CC).
4) Si ninguna de las partes hace la imputación, la hace la ley: se prefiere la deuda que
al tiempo del pago está devengada a la que no lo está, y si no hay diferencia, a la
que el deudor elija (Art. 1597 CC).
Corresponde al deudor (Art. 1698 CC). Puede valerse de todos los medios de
prueba, con las limitaciones de los Arts. 1708 y 1709 CC para la prueba de testigos.
a) Art. 1595 inc. 2º CC. “Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar
los intereses, se presumen éstos pagados.”
b) Art. 1570 CC. “En los pagos periódicos la carta de pago de tres períodos
determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores períodos,
siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor.”
Art. 1571 CC. “Los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor; sin
perjuicio de lo estipulado y de lo que el juez ordenare acerca de las costas judiciales.”
Excepciones: pago por consignación (Art. 1604 CC), gastos de transporte para la
restitución del depósito (Art. 2232 CC).
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460. Concepto.
Es una modalidad del pago regulada en los Arts. 1598 a 1607 CC.
El pago es una convención, que requiere acuerdo de voluntades. Pero esto se altera
en el pago por consignación, lo que se explica en que el deudor tiene derecho a pagar:
Art. 1598 CC. “Para que el pago sea válido, no es menester que se haga con el
consentimiento del acreedor; el pago es válido aun contra la voluntad del acreedor,
mediante la consignación.”
Art. 1599 CC. “La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a
virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, o de la incertidumbre
acerca de la persona de éste, y con las formalidades necesarias, en manos de una tercera
persona.”
a) Oferta.
b) Consignación propiamente tal.
c) Declaración de suficiencia de pago.
463. La oferta.
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1. Debe hacerse a través de un notario o receptor competente, sin previa orden del
tribunal (Art. 1600 N° 5 CC). En las comunas en que no hay notario, puede hacerlo
el oficial del Registro Civil.
2. El deudor debe entregarle al funcionario una minuta de lo que debe. No es necesario
presentar la cosa debida (Art. 1600 N° 5 CC).
3. El funcionario debe extender un acta en que se copia la minuta (Art. 1600 N° 6 CC).
En esta acta debe expresarse la respuesta del acreedor o su representante, y si la han
firmado, se han rehusado firmar o han declarado no saber o no poder firmar (Art.
1600 N° 7 CC).
1. Si existe una demanda judicial: Art. 1600 inc. final CC. “Sin embargo, si el acreedor
demanda judicialmente el cumplimiento de la obligación o deduce cualquiera otra
acción que pueda enervarse mediante el pago de la deuda, bastará que la cosa
debida con los intereses vencidos, si los hay, y demás cargos líquidos, se consigne a
la orden del tribunal que conoce del proceso en alguna de las formas que señala el
artículo 1601, sin necesidad de oferta previa. En este caso la suficiencia del pago
será calificada por dicho tribunal en el mismo juicio.”
2. Art. 1601 inc. 5º CC. “Cuando se trate del pago periódico de sumas de dinero
provenientes de una misma obligación, las cuotas siguientes a la que se haya
consignado se depositarán en la cuenta bancaria del tribunal sin necesidad de nuevas
ofertas.”
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2) Art. 70 Ley 18.092 sobre letras de cambio: los notarios, antes de estampar el
protesto por falta de pago, deben verificar en la tesorería si se ha efectuado algún
depósito destinado al pago. En consecuencia, si el día del vencimiento de una letra
nadie aparece a cobrarla, se puede consignar sin más trámites su valor en la
tesorería, para evitar su protesto.
471. La consignación.
Hecha la consignación, el deudor debe pedir al juez competente que ordene ponerla
en conocimiento del acreedor, con intimación de recibir la cosa consignada (Art. 1603 inc.
1º CC). Aquí se inicia una gestión judicial de naturaleza contenciosa.
Art. 1603 inc. 2º CC. “La suficiencia del pago por consignación será calificada en el
juicio que corresponda promovido por el deudor o por el acreedor ante el tribunal que sea
competente según las reglas generales.”
En consecuencia, tanto el deudor como el acreedor pueden demandar la declaración
de suficiencia de pago. Este juicio puede ser cualquiera en que se discuta el
incumplimiento. Lo corriente va a ser que demande el acreedor, por lo dispuesto en el Art.
1603 inc. 3º CC.
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Art. 1604 CC. “Las expensas de toda oferta y consignación válidas serán a cargo del
acreedor.”
Art. 1606 CC. “Mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor, o el
pago declarado suficiente por sentencia que tenga la fuerza de cosa juzgada, puede el
deudor retirar la consignación; y retirada, se mirará como de ningún valor y efecto respecto
del consignante y de sus codeudores y fiadores.”
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En el pago por subrogación, el tercero que paga una deuda ajena pasa a ocupar el
lugar del acreedor a quien paga. Por ello es que la obligación, pese a estar pagada, no se
extingue, pues pasa al tercero que paga con sus derechos, acciones y privilegios.
En ambos casos se produce un cambio del titular del crédito. Pero la mayor
diferencia es que la cesión de derechos constituye una especulación, y la subrogación, un
pago. El cesionario pretende hacer un negocio, comprando el crédito barato y cobrándolo
en su integridad; en la subrogación, el tercero que paga sólo cobrará lo que pagó (es una
garantía para el que paga).
Art. 1608 CC. “La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un
tercero, que le paga.”
Críticas:
1) “Transmisión” es propia de la sucesión por causa de muerte. Lo que se ha querido
significar es que el tercero que paga queda respecto del acreedor en una situación
análoga a la del heredero respecto del causante: pasa a ocupar su lugar.
2) No da una idea clara de la institución. Es mejor definirla como una ficción jurídica,
en virtud de la cual, cuando un tercero paga voluntariamente con dineros propios
una obligación ajena, ésta se extingue entre el acreedor y deudor, pero subsiste
teniendo por nuevo acreedor al que efectuó el pago (Abeliuk).
Art. 1609 CC. “Se subroga un tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la
ley, o en virtud de una convención del acreedor.”
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Art. 1610 CC. “Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aun contra la
voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a
beneficio,…”
La disposición contempla 6 casos, y no es taxativa. Otros casos:
1) Tercer poseedor de la finca hipotecada que paga la hipoteca (Art. 2429 CC).
2) Legatario que paga la hipoteca con que la cosa legada estaba gravada (Art. 1366
CC).
3) El que paga por error una deuda ajena, que para recuperar lo pagado puede intentar
contra el deudor las acciones del acreedor (Art. 2295 CC).
4) Acreedores del arrendador (Art. 1965 CC).
Art. 1610 N° 1 CC. “Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en
razón de un privilegio o hipoteca;”
La utilidad que tiene esta subrogación para el tercero que paga es que evita que el
acreedor de mejor derecho haga efectivo su crédito, lo que podría perjudicarlo si rematado
el bien, no alcanza para satisfacer ambos créditos.
Requisitos:
a) Que el pago lo haga otro acreedor.
b) Que se haga a un acreedor de mejor derecho, en virtud de un privilegio o hipoteca.
Se ha estimado que no es necesario hacer una nueva inscripción de la hipoteca a
nombre del acreedor que paga.
Art. 1610 N° 2 CC. “Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar
a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado;”
La utilidad se produce respecto del que compra un inmueble gravado con varias
hipotecas. Ej. El comprador paga a los 2 primeros acreedores hipotecarios, pero no al
tercero. El tercero saca a remate el inmueble, y el resultado alcanza para las 2 primeras. El
tercero no se va a pagar, porque reviven las dos primeras hipotecas, ocupando el comprador
el lugar de los dos acreedores, y se le paga a él.
En el caso en que se subasta una finca gravada con varias hipotecas, y respecto de
un acreedor hipotecario no se produce la purga de la hipoteca por no haber sido emplazado,
se aplica el Art. 1610 N° 2 CC: si éste acreedor saca a remate el inmueble, las hipotecas
anteriores reviven en el comprador que adquirió el bien en la primera subasta, pasando a
ocupar el lugar de los acreedores pagados en ella. Si lo obtenido en el nuevo remate no
alcanza sino para pagar las hipotecas anteriores, el acreedor que sacó a remate el bien no se
va a pagar, y ahora sí se produce respecto de él la purga de la hipoteca.
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Art. 1610 N° 3 CC. “Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o
subsidiariamente;”
En el caso del codeudor solidario, sólo puede cobrar a cada uno su cuota. En el caso
del fiador, tiene la misma acción que tenía el acreedor, o puede usar la acción de reembolso
que le corresponde como fiador.
Art. 1610 N° 4 CC. “Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las
deudas de la herencia;”
Heredero beneficiario es el que goza del beneficio de inventario. Este heredero paga
más allá de lo que le corresponde, y se subroga por este exceso en los derechos del
acreedor, a quien paga, para cobrarlo a los demás herederos.
Art. 1610 N° 5 CC. “Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o
tácitamente el deudor;”
Ya vimos este caso al estudiar quién puede hacer el pago. Este tercero tiene además
la acción propia del mandato.
Art. 1610 N° 6 CC. “Del que ha prestado dinero al deudor para el pago; constando
así en escritura pública del préstamo, y constando además en escritura pública del pago
haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero.”
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Art. 1611 CC. “Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor;
cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en
todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor: la subrogación en
este caso está sujeta a la regla de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago.”
Art. 1612 CC. “La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo
acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así
contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria o
subsidiariamente a la deuda.
Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos,
relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte
del crédito.”
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Art. 1614 CC. “La cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de
todos los suyos a su acreedor o acreedores, cuando, a consecuencia de accidentes
inevitables, no se halla en estado de pagar sus deudas.”
499. Características.
500. Requisitos.
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Ley de Quiebras.
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501. Procedimiento.
1. La cesión de bienes no importa que el deudor enajene sus bienes a sus acreedores,
sino sólo la facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse de sus
créditos (Art. 1619 inc. final CC). Es por ello que el deudor puede arrepentirse de la
cesión antes de la venta (Art. 1620 CC).
2. Respecto de la administración de los bienes: si el deudor tiene un solo acreedor, éste
puede dejarle la administración a aquel (Art. 244 LQ). Si son varios acreedores, los
bienes son administrados por un síndico (Art. 246 N° 1 LQ).
3. Si el deudor, después de la cesión, enajena los bienes, dichas enajenaciones
adolecen de nulidad absoluta (Art. 2467 CC y Art. 253 LQ).
4. Los actos anteriores a la cesión son atacables por la acción pauliana (Art. 2468 CC y
Art. 253 LQ).
5. Los pagos hechos al deudor que ha hecho cesión son nulos (Art. 1578 N° 3 CC).
6. Se produce la caducidad de los plazos (Art. 1496 N° 1 CC).
7. Cesan los apremios personales (Art. 1619 N° 1 CC). Hoy no tiene aplicación.
8. Las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfechas con los bienes
cedidos (Art. 1619 N° 2 CC).
9. Si los bienes cedidos no bastan para pagar completamente las deudas, y el deudor
adquiere después otros bienes, es obligado a completar el pago (Art. 1619 N° 3 CC).
Esta obligación prescribe en 5 años desde que se acepta la cesión (Art. 254 LQ).
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506. Características.
509. Definición.
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513. La dación en pago sería una novación objetiva, pues se sustituiría a una
obligación por otra con un objeto distinto.
Art. 1628 CC. “La novación es la substitución de una nueva obligación a otra
anterior, la cual queda por tanto extinguida.”
Crítica: en la dación en pago no nace una nueva obligación, simplemente se
extingue la única obligación existente. La novación requiere animus novandi, que no existe
en la dación en pago.
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Produce los mismos efectos del pago: extingue la obligación con sus accesorios. Si
es parcial, subsiste en la parte no pagada.
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Produce el doble efecto de generar una obligación nueva (contrato) y extinguir una
obligación anterior (convención extintiva).
Puede ser una obligación civil o natural, pero debe cumplir 2 requisitos:
a) Debe ser válida (Art. 1630 CC).
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b) No puede ser condicional suspensiva (Art. 1633 CC). Pero las partes pueden
convenir que el contrato quede desde luego abolido sin esperar el cumplimiento de
la condición.
También puede ser civil o natural, y no puede estar sujeta a condición suspensiva
(mismos requisitos que la obligación anterior).
Este requisito está en el Art. 1631 CC, que señala los modos de efectuar la
novación. El CC señala una serie de casos en que no hay novación por no haber diferencia
esencial:
Art. 1647 primera parte CC. “Si la nueva obligación se limita a imponer una pena
para en caso de no cumplirse la primera, y son exigibles juntamente la primera obligación y
la pena, los privilegios, fianzas, prendas e hipotecas subsistirán hasta concurrencia de la
deuda principal sin la pena.”
Tampoco hay novación si la primera obligación no está caucionada y la nueva sí, o
viceversa.
Art. 1648 CC. “La simple mutación de lugar para el pago dejará subsistentes los
privilegios, prendas e hipotecas de la obligación, y la responsabilidad de los codeudores
solidarios y subsidiarios, pero sin nuevo gravamen.”
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Art. 1649 CC. “La mera ampliación del plazo de una deuda no constituye novación;
pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas
constituidas sobre otros bienes que los del deudor; salvo que los fiadores o los dueños de
las cosas empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación.”
Art. 1650 CC. “Tampoco la mera reducción del plazo constituye novación; pero no
podrá reconvenirse a los codeudores solidarios o subsidiarios sino cuando expire el plazo
primitivamente estipulado.”
Fuera de estos casos, hay otros establecidos en otros cuerpos legales o por la
doctrina:
Así se ha fallado.
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Puede novar el mandatario que tiene poder especial para ello, el que administra el
negocio en que incide la novación, y el mandatario con poder general de administración
(Art. 1929 CC).
Art. 1634 CC. “Para que haya novación, es necesario que lo declaren las partes, o
que aparezca indudablemente, que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación
envuelve la extinción de la antigua.
Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como
coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se
opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera.”
2 casos (Art. 1631 N° 1: “Substituyéndose una nueva obligación a otra, sin que
intervenga nuevo acreedor o deudor):
1) Cambio de la cosa debida.
2) Cambio de causa de la obligación.
Utilidad del segundo caso: Ej. Si debe $1 millón como saldo de precio en
compraventa, y se reemplaza por la obligación de pagarlo a título de mutuo. Como se
extingue la primera obligación, ya no se puede demandar la resolución del contrato de
compraventa.
2 tipos:
1) Por cambio de acreedor (Art. 1631 N° 2 CC).
2) Por cambio de deudor (Art. 1632 N° 3 CC).
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a) No puede afectar a las garantías constituidas por terceros, a menos que accedan
expresamente a la segunda obligación (Art. 1642 inc. 2º CC).
b) No vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga de más que la primera (Art.
1642 inc. final CC).
c) Si la novación es por cambio de deudor, la reserva no puede afectar los bienes del
nuevo deudor, aunque éste consienta en ello (Art. 1643 inc. 1º CC).
d) Si la novación opera entre el acreedor y uno de los deudores solidario, la reserva
sólo afecta a éste (Art. 1643 inc. 2º CC).
Art. 1644 CC. “En los casos y cuantía en que no puede tener efecto la reserva,
podrán renovarse las prendas e hipotecas; pero con las mismas formalidades que si se
constituyesen por primera vez, y su fecha será la que corresponda a la renovación.”
553. Definición.
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Consecuencias:
1) Si el deudor solidario extingue la deuda por compensación, se subroga en la acción
del acreedor con sus privilegios y garantías, limitada respecto de cada codeudor a su
cuota.
2) Si hay pluralidad de deudas, se aplican las reglas de la imputación al pago (Art.
1663 CC).
559. Las dos partes deben ser personal y recíprocamente deudoras y acreedoras
(art. 1655 y 1657).
Excepciones:
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1) Art. 1658 CC. “El mandatario puede oponer al acreedor del mandante no sólo los
créditos de éste, sino sus propios créditos contra el mismo acreedor, prestando
caución de que el mandante dará por firme la compensación. Pero no puede
compensar con lo que el mismo mandatario debe a un tercero lo que éste debe al
mandante, sino con voluntad del mandante.”
2) Art. 1659 CC. “El deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acreedor
haya hecho de sus derechos a un tercero, no podrá oponer en compensación al
cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente.
Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los
créditos que antes de notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente, aun
cuando no hubieren llegado a ser exigibles sino después de la notificación.”
561. Que ambas deudas sean actualmente exigibles (art. 1656 N° 3).
Art. 1664 CC. “Cuando ambas deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna
de las partes puede oponer la compensación, a menos que una y otra deuda sean de dinero,
y que el que opone la compensación tome en cuenta los costos de la remesa.”
Art. 1661 CC. “La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos
de tercero.
Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo, en perjuicio del
embargante, por ningún crédito suyo adquirido después del embargo.”
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Art. 1663 CC. “Cuando hay muchas deudas compensables, deben seguirse para la
compensación las mismas reglas que para la imputación del pago.”
570. Definición.
El CC no la define.
Remisión: modo de extinguir las obligaciones, que consiste en el perdón que de la
deuda le hace el acreedor al deudor.
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c) Total y parcial.
1) Por acto entre vivos: está sujeta a las reglas de las donaciones entre vivos, incluida
la insinuación.
2) Por testamento: es un legado de condonación al deudor, el cual debe aceptarlo una
vez deferida la asignación.
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Cuando hay varios codeudores solidarios, la remisión que el acreedor hace a uno de
ellos no favorece a los demás (Art. 1518 CC).
Art. 1654 inc. 2º CC. “La remisión de la prenda o de la hipoteca no basta para que
se presuma remisión de la deuda.”
PÁRRAFO X. DE LA CONFUSIÓN.
580. Concepto.
El Art. 1665 CC no la define, pero señala sus elementos: “Cuando concurren en una
misma persona las calidades de acreedor y deudor se verifica de derecho una confusión que
extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago.”
Confusión: modo de extinguir las obligaciones que tiene lugar cuando las calidades
de acreedor y deudor se reúnen en una sola persona.
Art. 1667 CC. “Si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una
parte de la deuda, no hay lugar a la confusión, ni se extingue la deuda, sino en esa parte.”
Cualquier tipo de obligación, de dar, hacer o no hacer, sin que importe su fuente ni
las partes. La ley no contempla limitación.
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Art. 1668 CC. “Si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el
acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores por la parte o cuota
que respectivamente les corresponda en la deuda.
Si por el contrario, hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios y el
deudor, será obligado el primero a cada uno de sus coacreedores por la parte o cuota que
respectivamente les corresponda en el crédito.”
Extingue la deuda y produce los mismos efectos que el pago (Art. 1665 CC). Si la
obligación estaba garantizada con fianza, ésta se extingue (Art. 1666 CC).
589. Definición.
Art. 1670 CC. “Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o
porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue
la obligación; salvas empero las excepciones de los artículos subsiguientes.”
Situación análoga en obligaciones de hacer: que el deudor se encuentre en la
imposibilidad absoluta y perpetua de ejecutar el hecho debido.
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En las obligaciones de dar o entregar, ello sólo ocurre cuando lo debido es una
especie, porque el género no perece (Art. 1510 CC).
Si la cosa perece por culpa del deudor, la obligación subsiste pero varía de objeto,
quedando el deudor obligado al pago del precio de la cosa más indemnización (Art. 1672
CC).
El Art. 1671 CC presume que la pérdida de la cosa es culpable, lo que concuerda
con el Art. 1674 CC que carga al deudor con la prueba del caso fortuito.
No se aplican estas reglas si el deudor se ha constituido responsable de todo caso
fortuito, o de alguno en particular (Art. 1673 CC).
Quien ha hurtado o robado la cosa no puede alegar pérdida por caso fortuito (Art.
1676 CC).
Art. 1677 CC. “Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del
deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el
deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa.”
595. En el hecho o culpa del deudor se comprende el de las personas por quienes
fuere responsable.
Art. 1680 CC. “La destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido
ofrecida al acreedor, y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor
sino por culpa grave o dolo.”
No lo trata el CC.
Art. 534 CPC. “A más de las excepciones expresadas en el artículo 464, que sean
aplicables al procedimiento de que trata este Título, podrá oponer el deudor la de
imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida.”
La excepción del Art. 534 CPC pasa a ser la imposibilidad absoluta de deshacer lo
hecho.
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601. Definición.
Esto es así porque de acuerdo al Art. 1470 N° 2, las obligaciones civiles extinguidas
por prescripción pasan a ser naturales.
Elementos comunes:
a) Inactividad de una parte.
b) Cumplen la función de dar estabilidad a los derechos y relaciones jurídicas.
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Art. 2493 CC. “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez
no puede declararla de oficio.”
Se discute si la extintiva puede alegarse como acción, porque no hay ningún derecho
del cual pudiera derivar, y porque no tendría utilidad, puesto que el acreedor no está
cobrando el crédito. Sin embargo, hoy se estima que basta un interés para que haya acción,
y en este caso lo hay: el interés del deudor en ser liberado de la obligación.
610. Toda prescripción puede ser renunciada, pero sólo una vez cumplida.
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Art. 2495 CC. “No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar.”
Así lo establece el Art. 2497 CC, que tiene fundamento constitucional en la igualdad
ante la ley.
Art. 2518 inc. 2º CC. “Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el
deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.”
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Art. 2518 inc. final CC. “Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos
los casos enumerados en el artículo 2503.”
a) Demanda judicial.
b) Notificación de la demanda.
c) Que no se haya producido alguna de las instituciones del Art. 2503 CC.
El Art. 2518 inc. final CC es claro. Pero ha habido dudas sobre el alcance de la
expresión “demanda judicial”. La doctrina y jurisprudencia están divididas:
A) Cualquier gestión judicial es suficiente. Ej. Gestiones preparatorias de la vía
ejecutiva, medidas prejudiciales.
B) Debe tratarse de la demanda a que se refiere el Art. 254 CPC.
Para que la demanda interrumpa la prescripción, debe haber conexión directa entre
la acción ejercida y la acción de cuya prescripción se trata.
Se pierde todo el tiempo anterior. La regla es que los efectos sean relativos (Art.
2519 CC). Excepciones:
1) Solidaridad (Art. 2519 parte final CC).
2) Obligaciones indivisibles (Art. 1529 CC).
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b) Acciones ejecutivas: 3 años desde que la obligación se hizo exigible (Art. 2515 inc.
1º CC). Esta regla tiene algunas excepciones en que la ley ha fijado plazos
especiales. Hay que tener presente:
1) Transcurridos 3 años, la acción ejecutiva se transforma en ordinaria por 2 años
más (Art. 2515 inc. 2º CC).
2) Puede ser declarada de oficio.
3) El solo reconocimiento por el deudor de la vigencia de la deuda no importa
renuncia de la prescripción de la acción ejecutiva. Así se ha fallado.
Art. 2516 CC. “La acción hipotecaria, y las demás que proceden de una obligación
accesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden.”
En consecuencia, las acciones provenientes de las cauciones no tienen plazo de
prescripción.
Art. 2517 CC. “Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la
prescripción adquisitiva del mismo derecho.”
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Ello explica que la acción reivindicatoria no tenga plazo propio. Por lo mismo, la
acción de petición de herencia prescribe en 5 o 10 años, que son los plazos de prescripción
adquisitiva del derecho de herencia.
1) Usufructo:
a) La acción para reclamar el derecho poseído por un tercero se puede intentar en
cualquier tiempo mientras el tercero no lo haya adquirido por prescripción
adquisitiva.
b) Si el usufructuario reclama el derecho al nudo propietario, la cuestión es más
compleja, porque el Art. 806 CC señala que el usufructo se extingue por
prescripción.
A) El derecho se extingue por prescripción extintiva si el usufructuario no
reclama su derecho.
B) No basta el simple no uso. El usufructuario tiene el dominio sobre su
derecho, dominio que no pierde mientras otra persona no lo haya ganado por
prescripción adquisitiva.
Art. 2520. “La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de
las personas enumeradas en los números 1.º y 2.º del artículo 2509.
Transcurridos diez años no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en
el inciso precedente.”
Son casos especiales que constituyen excepciones a la regla del Art. 2515 CC:
1) Prescripciones de 3 años (Art. 2521 inc. 1º CC).
2) Prescripciones de 2 años (Art. 2521 inc. 2º CC).
3) Prescripciones de 1 año (Art. 2522 CC).
Art. 2521 inc. 1º CC. “Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del
Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos.”
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Art. 2521 inc. 2º CC. “Prescriben en dos años los honorarios de jueces, abogados,
procuradores; los de médicos y cirujanos; los de directores o profesores de colegios y
escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general, de los que ejercen cualquiera
profesión liberal.”
2 requisitos:
a) Que se trate de profesionales liberales.
b) Que correspondan a honorarios profesionales (no si tienen contrato de trabajo).
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Art. 2524 CC. “Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones
especiales que nacen de ciertos actos o contratos, se mencionan en los títulos respectivos, y
corren también contra toda persona; salvo que expresamente se establezca otra regla.”
La ley es la que fija el plazo para prescribir. La pregunta es si las partes pueden
modificarlos.
A) Las partes no pueden ampliar los plazos, porque es contrario al orden público
(interés social en la estabilización de las relaciones jurídicas), pero sí acortarlos. Así
se contempla expresamente en el pacto comisorio y el pacto de retroventa.
B) Este último argumento es débil, porque el CC permite ampliar o restringir los plazos
en un caso: el de la acción redhibitoria.
Los plazos de prescripción son un equilibrio entre dos intereses de orden público:
incertidumbre sobre el ejercicio de los derechos y no coartar ese ejercicio más de lo
razonable. Todo acortamiento o prolongación afecta este equilibrio.
La tendencia de la legislación comparada es no permitir las cláusulas modificatorias
de los plazos.
No está especialmente regulada y no está en la enumeración del Art. 1567 CC. Pero
hay casos de acciones que caducan. Ej. Plazos para impugnar la paternidad.
a) La prescripción debe ser alegada; la caducidad opera por el solo vencimiento del
plazo.
b) Los plazos de caducidad son fijos e invariables, y no se le aplica la interrupción ni
la suspensión, como ocurres con la prescripción.
c) La prescripción no extingue el derecho, sino la acción; la caducidad extingue el
derecho.
d) La prescripción es renunciable; la caducidad no.
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644. Generalidades.
Cuando los bienes del deudor no son suficientes, en teoría hay 3 formas de pagar:
a) Principio de la prioridad: según fechas.
b) Principio de igualdad: pagar a todos en proporción.
c) Dando preferencia a ciertos créditos.
Art. 2470 inc. 1º CC. “Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la
hipoteca.”
Privilegio: favor concedido por la ley, en atención a la calidad del crédito, que
permite a su titular pagarse antes que los demás acreedores.
No parece justificada la distinción entre privilegio e hipoteca, pues si la razón es que
la hipoteca da un derecho real y el privilegio uno personal, no se justifica que la prenda
constituya un privilegio.
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No hay una razón única, cada caso tiene su explicación. Pueden ser el fomento del
crédito, razones de humanidad, razones económicas o razones sociales.
a) Privilegios e hipoteca.
c) Clases:
1ª clase: créditos privilegiados (Art. 2472 CC).
2ª clase: créditos privilegiados (Art. 2474 CC).
3ª clase: créditos hipotecarios (Art. 2477 CC).
4ª clase: créditos privilegiados (Art. 2481 CC).
5ª clase: créditos valistas, que no tiene preferencia (Art. 2489 CC).
a) Son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han establecido y pasan con
ellos a las personas que los adquieren por cesión, subrogación u otra forma (Art.
2470 inc. 2º CC).
b) Constituyen un beneficio especial para determinados acreedores.
c) Son excepcionales. La regla general es la igualdad de los acreedores. No hay más
causales de preferencia que el privilegio y la hipoteca. Son de interpretación estricta
y no admiten analogías.
d) Siempre son legales. Las partes no pueden crear preferencias.
e) Son renunciables, pues miran al interés del acreedor y no está prohibida su renuncia.
f) Tienen un carácter indivisible: la totalidad y cada una de las partes del(los) objeto(s)
afectado(s) responde a la satisfacción total de la preferencia, y el crédito preferente
o fracción del mismo se beneficia con la garantía.
Ampara no sólo el capital, sino también los respectivos intereses (Art. 2491 CC).
Art. 2472 CC. “La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas
que en seguida se enumeran:
1. Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores;
2. Las expensas funerales necesarias del deudor difunto;
3. Los gastos de enfermedad del deudor.
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Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las
circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;
4. Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del
fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos
contratados por el síndico para los efectos mencionados;
5. Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;
6. Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden
por su intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del fisco en
contra de las entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquél
hubiere efectuado de acuerdo con el inciso tercero del artículo 42 del decreto ley N.º 3.500,
de 1980;
7. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia
durante los últimos tres meses;
8. Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les
correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y
hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción
superior a seis meses por cada trabajador con un límite de diez años. Por el exceso, si lo
hubiere, se considerarán valistas;
9. Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo.”
El banco tiene preferencia sobre el Fisco respecto del producto del bien hipotecado,
salvo que se trate de contribuciones de bienes raíces.
655. Pago de los créditos de primera clase en el caso del deudor declarado en
quiebra.
657. Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores (art.
2472 N° 1).
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658. Expensas funerales necesarias del deudor difunto (art. 2472 N° 2).
660. Gastos generados por la quiebra del deudor (art. 2472 N° 4).
Objetivo: asegurar el pago de las cotizaciones para que el trabajador pueda gozar de
todos los beneficios del sistema de seguridad social.
665. Los créditos del fisco por los impuestos de retención y recargo (art. 2472 N°
9).
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Ciertas leyes especiales han creado “superpreferencias”: créditos que deben ser
pagados antes que cualquier otra obligación del deudor. Pero la Ley 19.250 agregó al Art.
148 LQ un inciso final, que establece que los créditos de la primera clase prefieren a todo
otro crédito privilegiado establecido por leyes especiales.
Art. 2474 CC. “A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que en
seguida se enumeran:
1.º El posadero sobre los efectos del deudor introducidos por éste en la posada,
mientras permanezcan en ella y hasta concurrencia de lo que se deba por alojamiento,
expensas y daños.
2.º El acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados, que tenga
en su poder o en el de sus agentes o dependientes, hasta concurrencia de lo que se deba por
acarreo, expensas y daños, con tal que dichos efectos sean de la propiedad del deudor.
Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la
posada, o acarreados de su cuenta.
3.º El acreedor prendario sobre la prenda.”
Debe agregarse otros créditos que gozan de esta preferencia en virtud de leyes
especiales. Ej. Derecho legal de retención sobre bienes muebles declarado judicialmente
(Art. 546 CPC).
669. Crédito del posadero sobre los efectos del deudor introducidos en la posada
(art. 2474 N° 1).
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672. Nueva realidad creada con las prendas especiales sin desplazamiento.
Art. 2477 inc. 1º CC. “La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios.”
Art. 2480 inc. 1º CC. “Para los efectos de la prelación los censos debidamente
inscritos serán considerados como hipotecas.”
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Por ser una preferencia especial, se hace efectiva sobre el precio que resulte de la
subasta de la finca. Incluye inmuebles por destinación o adherencia, frutos, aumentos y
mejoras de la cosa hipotecada.
Por comprender bienes que por naturaleza son muebles, puede generarse conflicto si
sobre ellos se constituyó prenda sin desplazamiento. En la prenda agraria, prefiere el
acreedor prendario. En la industrial, la ley no resuelve, y se plantean diversas soluciones.
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a) Los de ciertas personas en contra de quienes administran sus bienes (N° 1, 2 y 3).
b) Los de los incapaces en contra de sus representantes legales (N° 4 y 5).
683. Privilegio de la mujer casada, por los bienes de su propiedad que administra
el marido (art. 2481 N° 3)13.
Algunos autores sostienen que comprende tanto bienes propios como los aportados
con cargo de recompensa.
No hay problema porque la disposición señala que sobre los bienes del marido.
689. Alegación y prueba en el caso del privilegio invocado por la mujer casada.
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En esta parte, el libro que tengo parece que no está actualizado.
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690. Crédito privilegiado del hijo bajo patria potestad por los bienes
administrados por su padre o madre (art. 2481 N° 4).
Se hace efectivo sobre los bienes del padre o madre. El hijo debe alegar el privilegio
y probar cuáles son los bienes que ha administrado el padre o madre.
691. Privilegio de los pupilos sobre los bienes de sus guardadores (art. 2481 N° 5).
693. Privilegio por expensas comunes de una unidad que forme parte de un
condominio.
Es un crédito de cuarta clase que prefiere a todos los demás de su misma clase (no
por la fecha de cu causa), y sólo se hace efectivo sobre la unidad del propietario moroso.
Art. 2489 CC. “La quinta y última clase comprende los créditos que no gozan de
preferencia.
Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa
concursada, sin consideración a su fecha.”
MPG 2006
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