Todas Las Exposiciones
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EJEMPLO: fallece el abuelo y después fallece el hijo sin haber ejercido el derecho de opción,
sin haber aceptado o rechazado la herencia, por ello este derecho queda dentro de su
patrimonio, así que su hijo si acepta le herencia de su padre va a tener a su vez el derecho de
opción para aceptar o rechazar la herencia de su abuelo, si la acepta se estaría presentando
LA TRASMISIÓN.
Si la acepta tendría ya 2 sucesiones la del padre y la del abuelo, es una forma especial de
adquirir la calidad de heredero.
1 Sentencia Juzgado civil de circuito, marzo 10 de 2020, Santa Rosa de Cabal- Risaralda.
2 Compendio de sucesiones. Mario Echeverría Esquivel.
Cuando una persona fallece se pueden presentar tres situaciones:
1. SI ACEPTA la herencia y muere posteriormente surge la Sucesión procesal (ver art.1378
del C.C y art. 621 del C.P.C.).
2. SI REPUDIA y muere Nada Transmite. Ver art. 1296 del C.C.).
3. SI FALLECE sin haber expresado su VOLUNTAD DE ACEPTAR o REPUDIAR, nace la
Transmisión.
Es de aclarar:
● Son dos sucesiones, la del causante transmitente y la del transmisor.
● Son dos sujetos diferentes.
Se produce tanto en sucesiones testadas como intestadas.
NO OPERA LA TRANSMISIÓN
Ejemplo1: Legado de bien inmueble del abuelo a su nieto cuando este se gradúe de la
universidad.
Además de las asignaciones sometidas a condición. También puede darse por hecho de que
no opera la transmisión cuando el testamento exija un plazo para que el legatario adquiera el
derecho.
Ejemplo2: Legado de bien inmueble por parte del abuelo a su nieto cuando este cumpla 25
años. Al momento de fallecer el abuelo, el nieto tiene 17 años, por lo tanto, deberá esperar
hasta cumplir la edad. Sin embargo, desde que falleció el abuelo, ya se tiene el legado. Esto
debido. a que el momento de transmisión de la herencia es el de la muerte de pleno derecho.
“La porción conyugal está definida como aquella parte del patrimonio de una persona difunta
que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua
subsistencia, asignación que no es a título de heredero, pues su condición jurídica es diversa
de la de éste, y que más que una prestación de carácter alimenticio basada en un criterio de
necesidad, es una figura de naturaleza compensatoria, para afectar el patrimonio del causante
a través de una asignación forzosa que le permite al supérstite contar con un patrimonio
adecuado teniendo como referente el patrimonio del cónyuge fallecido”
Porción Conyugal: Para que la porción conyugal nazca a la vida jurídica necesita de
circunstancias personales y patrimoniales:
● Personales: que debe existir un vínculo conyugal vigente al momento de fallecer el
causante.
● Debe haber un cónyuge fallecido y uno sobreviviente.
● Se consagra a favor del cónyuge sobreviviente.
● Debe ser digno y no ser culpable de la separación de cuerpo ni de bienes.
Ejemplo1: El señor Sory muere y le sobreviven su cónyuge Yuli y sus tres hijos: Carlos,
Roberto, Javier. En este caso los herederos son sus tres hijos.
Ejemplo2: Muere Juan Camilo y lo sobrevive su esposa Ana quien fallece sin haber expresado
su opción por porción conyugal. Les sobreviven sus hijos extramatrimoniales, no tienen hijos
comunes. Los hijos de Ana heredan por transmisión a Juan Camilo en relación con la porción
conyugal.
DIFERENCIAS ENTRE LA TRASMISIÓN Y LA REPRESENTACIÓN
La Representación es otra figura jurídica muy importante en materia sucesoral, ya que es otra
forma de reclamar herencia, cuando no quisiese o pudiese aceptarla un heredero, tiene como
características que se ocupa directamente el puesto del representado por ley, solo hay una
sucesión.
Transmisión Representación
La Transmisión opera únicamente en caso de En la representación también se da por causa
muerte. de incapacidad, indignidad, repudiación y
desheredamiento.
Hay Trasmisión en caso de pos-muerte En la representación, la cual se presenta en
(después de la del causante) sin haber caso de pre-muerte (antes de la del causante).
aceptado o repudiado.
La Transmisión puede predicarse de cualquier La representación se encuentra limitada a la
clase de sucesión, (intestada y testada). sucesión intestada, con la advertencia hecha
para las legítimas y las mejoras.
La Transmisión es una forma particular de La representación es una mera forma de
sucesión dentro de otra que es general. suceder.
Por el derecho de la Transmisión puede Por la Representación solo pueden adquirir las
adquirir una herencia, cualquier persona que personas que enumera el artículo 1043 del C.
invoque la calidad de heredero del transmisor. C. El derecho de Representación exige un
La Transmisión no exige parentesco y parentesco.
aprovecha a cualquier heredero.
ORIGEN Y EVOLUCIÓN:
La Representación Hereditaria, tuvo su origen inicialmente en el imperio romano, operando
indefinidamente en la línea recta y limitadamente en la línea colateral, es decir, solo hasta los
hijos de los hermanos, varias legislaciones entre ellas la española desde (el fuero real, el fuero
juzgo, las 7 partidas) hasta la actualidad congenia totalmente a este respecto, otras como la
francesa después de muchos años de duda, por cuanto algunas costumbres de aquel país la
consagraban de manera distinta, opto por darle a la representación en la línea colateral el
carácter de indefinida. Siendo así se puede ver como históricamente no ha habido unanimidad
en este caso.
En el Derecho Romano, más específicamente en la ley de las XII tablas se dio origen, a lo que
hoy en el derecho actual, llamamos la representación hereditaria, aunque solo se establecía a
favor de los descendientes por la línea recta de manera indefinida, ya que cuando la herencia
se repartía en el segundo orden hereditario, heredarían únicamente los colaterales más
próximos, excluyendo a los demás. No haber introducido esta institución en el derecho romano
o en cualquier otro, que lo precediera, habría sido, sin duda alguna, como mencionan muchos
doctrinantes, una desigualdad injustificada y aberrante, pues, al morir el padre, el nieto ya no
tendría derecho a la sucesión de su abuelo, entonces, además de sufrir la muerte temprana del
padre, tampoco recibiría la herencia que le hubiere correspondido a esté, si hubiese vivido al
momento de morir el causante.
En la práctica suele suceder que los hijos son los que representen a sus padres en la sucesión
del abuelo, o bien que, habiendo fallecido una persona sin dejar legitimarios al momento de la
delación hereditaria, la ley llame a los hermanos del de cujus, los que por faltar son
representados por sus descendientes en caso de que los grados de parentesco intermedio se
hallen vacantes. Así pues, la esencia de la representación radica en la consideración
romanística de que quien fallece continúa viviendo en la humanidad de sus hijos y demás
descendientes. Fue la necesidad de no dejar sin derechos herenciales a la estirpe de los hijos
premuertos frente a la presencia de otros hijos vivos del causante, lo que impulsó a los pretores
romanos a crear esta ficción.
En Colombia inicialmente el art. 1043 establecía que sólo a los descendientes legítimos del
difunto o de sus hermanos podían heredar. La Ley 45 del 36, Ley 75 del 68 y el Decreto 2820
del 74 mantuvieron la discriminación. La Ley 29 de 1982. Art. 3 acabó con la distinción .
Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, toman entre todos y por
iguales partes la porción a que a ley los llama, a menos que la misma ley establezca otra
división diferente.
Sentencia C 1111 de 2001 dice que cualquiera que sea el número de los representados se
contaran como uno solo por cuanto proviene de la misma estirpe, esto es el autor común del
que descienden los que realmente están llamados a recibir la herencia. Esta sentencia
declaro inexequible este artículo)
Suarez Franco expresa: El representante siempre debe ser descendencia del representado.
La representación funciona en primer lugar en línea directa descendiente: hijo, nieto, bisnieto.
2. Solo opera en los órdenes 1° y 3° sucesoral (art 3 ley 29 de 1982, 1043 C.C.).
Quiere ello decir que cuando se trata de una sucesión intestada, se puede suceder de alguna
de estas dos formas:
● Haciendo uso de la regla general predicada en las sucesiones intestadas, que consiste
en que los órdenes hereditarios establecidos por la ley atendiendo a los afectos presumibles
del difunto, contienen por consiguiente unos herederos, y que estos respecto a su grado de
parentesco con el difunto, heredan o no, de la manera siguiente.
Ejemplo1: cuando a la muerte del padre queden sus dos hijos, por ser estos los llamados a la
herencia y hallarse en el grado más próximo de parentesco con el difunto, ambos en primer
grado, suceden por derecho personal, puesto que son los titulares del primer orden hereditario,
es decir, si la herencia dejada por su padre son 600 pesos, le corresponderá a cada uno 300.
Pues heredan por cabezas, es decir, toman entre todos y por partes iguales la porción a que la
ley los llama. (Colombia, 1990, Art. 1042)
● Haciendo uso de la excepción a la regla general, consiste en que, aun habiendo
parientes más próximos en grado, no excluyen estos a los más alejados, pues se les da la
posibilidad a aquellos de ocupar el lugar y los derechos que su padre o madre habrían tenido
de haber podido y querido suceder al difunto, de tal manera que se igualan en grado.
Ejemplo: Pedro es hijo de Adela, quien es hija de Heriberto. Adela es heredera de Heriberto
pero Adela fallece primero que Eriberto, así que cuando Eriberto fallezca, Pedro, que es su
nieto, puede heredar por representación sucesoral.
Cuando el heredero se encuentra inmerso en una de las causales del artículo 1044
CC.
1. El causante: es decir la persona que murió y dejo una herencia, su existencia es clave,
porque sin la muerte de este sujeto, no ha lugar ninguna sucesión y por ende mucho menos la
representación hereditaria.
Aquí nos encontramos con dos clases de representados, primero el heredero del
causante que ha muerto, segundo el heredero del causante que es indigno, ha repudiado la
herencia, ha sido desheredado, es incapaz
1. Que se haya deferido la herencia: es decir cuando se ofrece en abstracto a todos los
herederos con derechos a ella.
Es decir que el representante cumpla con los requisitos para heredar. Debe ser el
representante capaz y digno de suceder al causante. Mírese bien que el requisito se exige es
del causante y no del representado, porque si se analiza bien la situación, el representado,
nunca ha tenido derecho a la herencia a la cual lo representan, ya que no quiso o no pudo
suceder, de tal manera que así el representante ocupe el lugar del representado, no es porque
este derive sus derechos de aquel, sino de la ley porque es esta la que establece la ficción de
poner al representante en el lugar y los derechos que le hubieran correspondido al
representado, si no hubiera muerto, repudiado la herencia, haber sido desheredado o
declarado indigno.
En conclusión, podría ser representante Jaime de Julio, siempre y cuando los grados de
parentesco estén vacantes, es decir, por ejemplo, cuando Raúl y Julio no puedan o no quieran
suceder.
8. La indignidad no pasa a los herederos, porque se puede representar al indigno, art. 1044
inciso 2º.
¿A QUIÉN SE PUEDE REPRESENTAR?
• A los hijos del causante que no puedan o no quieran heredar.
• A los hermanos del causante que no puedan o no quieran heredar.
• A los descendientes de los hijos y hermanos del causante que no puedan o no quieran
heredar. (Art 1041 CC, 1043 CC).
Y entonces cualquiera sea el número de los representados se contarán como uno sólo, por
cuanto provienen de la misma estirpe, esto es, el autor común del que descienden los que
realmente están llamados a recibir la herencia.
NO: Por la ubicación del tema en el título II, libro III, y por el texto del art. 1041 “Porque se
sucede por derecho personal o por representación”. El artículo 1041 del código civil que define
la institución de la representación hereditaria, no está ubicado en ninguno de los capítulos del
título 3 concernientes a la sucesión testada, sino que por el contrario se ubica en el titulo 2 libro
3 del código civil, que hace referencia a las reglas de la sucesión intestada. En segundo lugar,
es que el mismo artículo consagra su operancia en la sucesión intestada, pues dice
expresamente, que, “se sucede ab intestato, ya por derecho personal, ya por derecho de
representación…”. (Colombia, 1990, Art. 1041)
SI: Por lo dispuesto en los arts. 1241 y 1122 del C.C. 42 de la C. Nal. (Excepción a la
representación)
• Articulo 1122 C.C.: “Lo que se deje indeterminadamente a los parientes se entenderá
dejado a los consanguíneos del grado más próximo según el orden de la sucesión abintestato,
teniendo lugar el derecho de representación, en conformidad con las reglas legales; salvo que
a la fecha del testamento haya habido uno solo en este grado, pues entonces se entenderán
llamados al mismo tiempo los del grado inmediato”
• Artículo 1241 del C.C.: “Los legitimarios concurren y son excluidos y representados
según el orden y reglas de la sucesión intestada”
• Artículo 42 constitucional: por razones de equidad.
CASO: Causante que otorgó testamento dejando un legado a un hijo, o mejorándolo con la
cuarta de libre disposición, o se la deja a un hermano. Este hijo o en el otro evento, ese
hermano, no puede o no quiere recibir la herencia o el legado. ¿Lo pueden representar sus
hijos? Este no podría representar a su padre, pues los legados son una figura propia de la
sucesión testada, en donde no opera el derecho de representación.
Ejemplo 1: Fallece Juan padre de tres hijos, uno premuerto o indigno, sus hijos, nietos del
causante, nada recibirían, se entregaría la herencia a los dos hijos que lo sobreviven.
Ejemplo 2: Muere un hijo antes que el causante, dejándole dos nietos, de tal manera que los
herederos serian el hijo y los nietos, pues aunque el primero este un grado de consanguinidad
más próximo al difunto y los segundos un grado de consanguinidad más alejado en virtud de la
representación hereditaria, los nietos pasan a ocupar el lugar de su padre premuerto y sus
derechos, quedando ambos en el mismo grado de su tío, y heredando ambos nietos lo que le
hubiere correspondido a su padre en la sucesión de su abuelo, ósea por estirpes.
¨ Señala el profe que es un asunto discutido porque hay quienes dicen que la representación
solo se aplica en la sucesión intestada y que por lo tanto en la testada donde están los
legados no se aplica, pero hay otras tesis que sostienen que conforme a algunas
disposiciones del Código Civil que si es posible que se dé la representación en la sucesión
testada conforme lo dispuesto en el art 1241 y 1122 del CC pero es a través de una postura
que da a entender que se puede aplicar la representación así la sucesión sea testada, en
especial si el legado se le dejo a alguien de la línea sucesoral. Por eso es una pregunta que
NO se puede hacer para preparatorio porque cualquiera de las dos respuestas bien
sustentada podría ser válida, no es un tema muy definido, pero si se aplica tendrían que
darse todos los requisitos que se dan en la representación dentro de la sucesión intestada
por ejemplo el que va a ser representado tiene que ser un hijo o un hermano del causante
porque solo aplica al 1 y 3 orden sucesoral, el que representa tiene que ser un
descendiente…
¨ Los autores confunden que para heredar se requiere ser capaz, ser digno y existir, entonces
cuando una persona no existe dicen que es incapaz de heredar (obviamente) eso ya es
más bien la premuerte, por eso se confundieron en la exposición al decir a quienes se les
podía aplicar la representación, porque eso está así en algunos libros pero es de esta
manera que se debe entender la incapacidad de que no existe no es el menor de edad.
¨ Recuerde que cada uno tiene sus precisiones que a simple vista parece que fuera lo mismo,
en últimas terminan recibiendo el patrimonio de una persona que ha fallecido a través de las
figuras.
CARACTERÍSTICAS:
La indignidad hereditaria supone una conducta inmersa en las causales que establece la ley
por parte del asignatario en contra de la persona o la última voluntad del causante, por lo tanto,
debe haberse realizado antes de su muerte o con ocasión de ella.
Las causales de indignidad están previstas en el código civil, y recae sobre alguno de los
herederos o legatarios cuando incurren en alguna de ellas.
4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le
impidió testar.
6. El que abandona sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando
obligado por ley a suministrarle alimentos, a menos que el causante haya perdonado dicho
comportamiento.
Entiéndase por abandono: la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de
cuidado personal en su crianza, o que, conforme a la ley, demandan la obligación de
proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica.
8. Quien abandonó sin justa causa y no prestó las atenciones necesarias al causante,
teniendo las condiciones para hacerlo, si este en vida se hubiese encontrado en situación de
discapacidad.
CAUSALES DE INDIGNIDAD ARTS. 1025 A 1029 DEL C.C.
Ojo: Las causales de indignidad deben estar consagradas o tipificadas como tal. Pero las
consagradas en los artículos del 1025 a 1029 del CC no son las únicas. Hay otras dispersas.
6. Siendo mayor de edad no denunciar el homicidio del causante dentro del mes siguiente
a su conocimiento. Deber de denunciar art. 27 del Código Penal, excepción art. 33 de la
Constitución Nacional. Contra sí mismo, su cónyuge compañero, parientes, secreto profesional.
7. Es indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, el ascendiente o descendente
que, siendo llamado a sucederle abintestato, no pidió que se le nombrara un tutor o curador, y
permaneció en esta omisión un año entero; a menos que aparezca haberle sido imposible
hacerlo por sí o por procurador. (Modificado por la Ley 1306 de 2009).
Si fueren muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechará a los
demás.
Transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados, en segundo grado, a la
sucesión intestada.
INC. 4º. La obligación no se extiende a los menores, ni en general a los que viven bajo tutela o
curaduría.
Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega a la pubertad, o el demente o
sordomudo toman la administración de sus bienes.
8. Tutores o curadores, partidores y los albaceas que se excusan sin causa legítima.
10. Ley 1093 /2018 Modi, donde también es indigno por violencia intrafamiliar
Ya no es indigno el que se casa sin pedir permiso, ya que la corte desecho esta causante.
ARTÍCULO 1025. INDIGNIDAD SUCESORAL. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley
1893 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Son indignos de suceder al difunto como
heredero o legatarios:
1. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este
crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla.
2. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya
sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes,
con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada.
3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de demencia o
destitución de la persona de cuya sucesión se trata no la socorrió pudiendo.
4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió
testar.
5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo
por el mero hecho de la detención u ocultación.
6. El que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado
por ley a suministrarle alimentos. Para los efectos de este artículo, entiéndase por
abandono: la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de cuidado personal en
su crianza, o que, conforme a la ley, demandan la obligación de proporcionar a su favor
habitación, sustento o asistencia médica.
Se exceptúa al heredero o legatario que, habiendo abandonado al causante, este haya
manifestado su voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual se demostrará por cualquiera
de los mecanismos probatorios previstos en la ley, pero previo a la sentencia judicial en la
que se declare la indignidad sucesoral y el causante se encuentre en pleno ejercicio de su
capacidad legal y libre de vicio.
7. El que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno de los
delitos contemplados en el Título VI Capítulo Primero del Código Penal, siendo el sujeto
pasivo de la conducta la persona de cuya sucesión se trata.
8. Quien abandonó sin justa causa y no prestó la8s atenciones necesarias al causante,
teniendo las condiciones para hacerlo, si este en vida se hubiese encontrado en situación
de discapacidad.
ART. 1029- INDIGNIDAD DEL ASIGNATARIO POR PROMESA DE HACER PASAR BIENES
A UN INCAPAZ. Es indigno de suceder el que, a sabiendas de la incapacidad, haya prometido
al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos, bajo cualquier forma, a una persona incapaz.
Regulado en el artículo 1031 del Código Civil, establece que: “La indignidad no produce
efecto alguno, si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la
exclusión del heredero o legatario indigno (...)”.
Es decir que, para que la indignidad sucesoral tenga validez tanto de herederos como
legatarios, debe ser declarada judicialmente, a solicitud de cualquier interesado.
Con relación al indigno, con posterioridad a la declaratoria de indignidad judicial, éste deberá
restituir la asignación a la que fue acreedor con los respectivos frutos y accesorios, si es el
caso. Como consecuencia de lo anterior, se reputa no haber sido heredero o legatario nunca.
Al realizar una lectura del artículo 1034 del Código Civil, encontramos que a los herederos
del indigno se le transmite la herencia o legado pero, con el mismo vicio de indignidad al que
su autor se hizo merecedor.
Ojo: Por Ejemplo, Juan fallece porque su hijo Hugo lo mató. El hijo de Hugo, Paco, nieto del
causante no se considera indigno (Solo es indigno Hugo porque incurrió en la causa primera);
esto porque legalmente las sanciones son personales, no por estirpe, el delito lo cometió Hugo,
no otro miembro de su familia.
Hay que tener en cuenta que una de las causales para heredar es la representación del
indigno, y quien representa al causante es el descendiente.
Si después de muerto puede suceder que un interesado diga que el causante estaba inmerso
en una causal de indignidad y al adelantarse el proceso y declarársele indigno ya no trasmite
nada al morir por no tener el derecho de optar. Por eso se dice que al hacer eso se trasmite
con la misma causal de indignidad, no porque los herederos sean indignos sino ante la
eventual posibilidad de que alguien adelante un proceso para que se declarar indigno al que
murió sin ejercer la opción. Y si dentro de los 10 años lo declaran indigno, se establece que
ningún derecho tiene y ninguna opción trasmite. Esto quiere decir que la opción está viciada y a
la espera que dentro del término de 10 años alguien demande la indignidad de quien murió sin
ejercer la opción.
Ahora bien, se concluye que para heredar se requiere ser digno. Y todos son dignos excepto
aquellos que la ley determina que son indignos para heredar porque han incurrido en alguna de
las causales y han sido condenados o probados dentro de un proceso como tales.
¿En la trasmisión se debe ser digno frente al que le trasmite la opción o frente al que
finalmente va a recibir la herencia del primer causante o frente a los dos? Y lo mismo en
la representación, ¿se debe ser digno frente al que se va a ocupar el lugar o frente al
causante al cual se va a heredar o frente a los dos? Queda de tarea
En la transmisión se debe ser digno frente al transmitente (que es el primer causante, de cuya
sucesión se trata) y también debe ser digno frente al trasmisor (que es quién transmitió a sus
herederos la opción de aceptar o repudiar). Por ejemplo: El nieto debe tener dignidad frente al
papá, Y el papá debe tener dignidad frente al abuelo
Con respecto a los efectos relativos a terceros tal como lo establece el artículo 1033 del
Código Civil: “Artículo 1033. Acción de indignidad y terceros de buena fe: La acción de
indignidad no pasa contra terceros de buena fe”.
Es así como en la ley colombiana para excluir al heredero indigno debe ser declarado
judicialmente, y mientras no lo sea seguirá fungiendo como heredero hasta que el órgano
jurisdiccional lo declare, es fundamental saber que se da por petición de parte y que cualquier
interesado puede solicitar al juez que lo haga. A pesar de ser sanción subjetiva por ser a
petición de parte, está sujeta a un término para el ejercicio de la acción que si no se prueba
dentro de un determinado lapso ocurre un fenómeno muy particular que es aplicable
únicamente en materia de acción de indignidad, que se conoce como purga de la indignidad,
muy semejante a la caducidad.
Si el presuntamente indigno (esto es, quien cometió una falta constitutiva de indignidad, no
declarada) muere, Las indignidades se transmiten a los herederos, sus herederos reciben los
bienes con el mismo vicio de indignidad, mientras tanto esta se purga. (Diez años de
prescripción extintiva de la acción).
Ojo: Tener en cuenta que el término de la purga se empieza a contar desde el momento en que
se abre la sucesión. Se abre la sucesión desde que la persona de cuya sucesión se trata ha
muerto. Y desde ese momento se presume que los herederos están en posesión de ese
patrimonio, así ellos lo ignoren. Esto se llama posesión legal de la herencia, sin que esto
implique que realmente esto sea cierto, solo es una presunción.
PERDÓN O SANEAMIENTO:
Esta posibilidad la contempla el artículo 1030 del código civil en los siguientes términos: «Las
causas de indignidad mencionadas en los artículos precedentes no podrán alegarse contra
disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, aun cuando se
ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos del tiempo de testar ni
después».
Ojo: Saneamiento no es lo mismo que purga (purgar se entiende como corregir, deshacerse de
lo que causa gravamen o sanción). Y necesariamente para sanearse debe haber un
testamento después que la persona haya estado inmersa en la causal. Ese saneamiento puede
ser expreso, si en el testamento se especifica que se perdona al heredero por haber incurrido
en una de las causales y se dice cuál de ellas o tácito cuando no se dice nada pero igual lo
instituye o le deja bienes como heredero.
Ejemplo1: Juan sufre un atentado contra su vida y luego de eso otorga testamento colocando
como herederos a sus hijos Hugo, Paco y Luis, después de esto se profiere sentencia
condenatoria en contra de Luis por la tentativa de homicidio de Juan ¿Como juez declara
indigno a Luis? No porque se entiende que hay un saneamiento, que lo han perdonado. Si la
contraparte alega que al momento de otorgar testamento Juan no sabía quién le había
ocasionado el atentado, lo cual se puede probar y de haberlo sabido muy seguramente no lo
instituye como heredero ¿Se mantiene en la decisión o la revoca? Se mantiene porque la
misma ley lo dice muy claramente: “aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo
conocimiento de esos hechos del tiempo de testar ni después”
Ejemplo 2: Juan llama a su hijo Hugo para que lo recoja. Hugo va en estado de alicoramiento,
va a exceso de velocidad, se estrellan y Juan muere. A Hugo se le condena por el homicidio de
su padre y luego los demás herederos piden que a Hugo se le declare indigno por la muerte de
su padre. ¿El juez de familia lo debe declarar indigno? Frente al artículo 1025 CC se debe
precisar que el homicidio debe ser doloso y no culposo (caso en el cual no hay intención y no
se puede hacer un juicio de reproche frente al delito), por lo tanto el juez de familia no puede
declarar la indignidad.
En general frente a causales de indignidad que impliquen delitos, debe existir sentencia de juez
penal declarando a la persona culpable del delito y esa culpabilidad debe ser a título de dolo y
la prueba en esos casos es esa sentencia.
INDIGNIDAD DESHEREDAMIENTO
La indignidad ocurre por las causales que El desheredamiento ocurre por las causales
señala el artículo 1025 del código civil. que señala el artículo 1266 del código civil.
Ejemplo: 1. Por haber cometido injuria grave
contra el testador en su persona, honor o
bienes, o en la persona, honor o bienes de
su cónyuge, o de cualquiera de sus
ascendientes o descendientes.
EJEMPLO PARA LA CLASE: MAURICIO LEAL murió dejando como herederos a los 3 hijos
que tuvo en su matrimonio. En los últimos años de su vida estuvo muy enfermo. Su hijo
JHONIER LEAL nunca se interesó por el estado de salud y mucho menos por las necesidades
de su padre, pues teniendo suficiente capacidad económica, se negó a suministrarle alimentos
para su sustento, y lo abandonó completamente.
Ojo: Apertura de la sucesión es un hecho jurídico, y ese hecho jurídico es que una persona
natural muera. A darse la apertura de la sucesión, al abrirse, la ley ya entiende que se da una
trasmisión de un patrimonio y convoca a quienes son los llamados a recibir ese patrimonio.
Esta convocatoria se llama delación y al darse la delación, que simultáneamente por regla
general se da con la apertura, a esa persona a quien se le llama tienen un derecho que se
llama el derecho de opción. La apertura, delación y opción son figuras jurídicas diferentes pero
están íntimamente relacionadas. Se abre la sucesión y concomitantemente se da la delación y
la opción de quien ha sido llamado.
Por regla general la delación o convocatoria se da al momento de abrirse la sucesión, pero hay
unas excepciones, una de ellas es la asignación cuando hay testamento y ésta se somete a
una condición. En este caso la sucesión está abierta pero a ese a quien va dirigida esa
asignación sometida a una condición, la ley todavía no lo llama, no tiene opción porque para
que pueda ejercerla se debe primero cumplir la condición.
Otra cosa es apertura del proceso de sucesión que es una actuación judicial que se da
después o no se da.
En el antiguo derecho español se estableció el desheredamiento como una pena o sanción que
el padre o la madre podían imponer al hijo que los injuriaba o ultrajaba.
Para poder entender el desheredamiento, es necesario tener claros algunos conceptos y por
eso vamos a recordarlos:
Primero, la herencia corresponde a los bienes, derechos y obligaciones que una persona deja
al momento de morir.
Segundo, este concepto tiene dos connotaciones: Desde el punto de vista objetivo: La
palabra herencia significa masa herencial o patrimonio de una persona que ha fallecido. Y
desde el punto de vista subjetivo: La palabra herencia se refiere a un derecho. Por eso se
habla del Derecho Real de Herencia.
Tercero, de acuerdo con el Art. 665 del Código Civil, este derecho de herencia tiene unas
características: Es un derecho real (porque es el que se tiene sobre una cosa sin respecto a
determinada persona), incorporal (porque recae sobre una universalidad jurídica), es perpetuo
(porque se mantiene en cabeza del heredero así pase el tiempo, salvo que prescriba), y es
patrimonial (porque implica un precio o un valor).
Cuarto, dentro los 5 órdenes hereditarios todos son herederos; sin embargo, la ley indica que
obligatoriamente a algunos de estos herederos se les debe dejar una parte de los bienes.
Dicha parte se denomina legítima y a estos herederos se les denomina como legitimarios. Así
lo dispone el art. 1239 del C.C.
Este artículo1239 Contiene la definición de legitima rigurosa. Legítima es aquella cuota de
los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Los
legitimarios son, por consiguiente, herederos.
Las legítimas se conciben entonces como asignaciones hereditarias forzosas que limitan la
libertad del testador para disponer de sus bienes.
De igual manera, la Sentencia C-552 de 2014, define el desheredamiento como una figura en
la que el legislador autoriza al testador para privar a su heredero de todo o parte de su legítima,
cuando este incurra en una de las causales taxativamente señaladas en el artículo 1266 del
Código Civil.
El artículo 1266 del CC establece que un descendiente no puede ser desheredado sino por
alguna de las siguientes causales:
1a.) Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la
persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o
descendientes legítimos.
2a.) Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo.
3a.) Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar.
4a.) Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, o sin el de la justicia en
subsidio, estando obligado a obtenerlo.
5a.) Esta causal fue declarada INEXEQUIBLE en la sentencia C- 430 de 2003.
1. Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o
en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o
descendientes.
En esta causal se deshereda al legitimario por haber imputado cosas deshonrosas tanto al
testador como a sus descendientes o ascendientes incluso al cónyuge.
Ahora vamos a establecer la diferencia entre injuria grave y atroz. Por lo tanto tenemos que la
Injuria grave: corresponde a las ofensas contra el honor, la dignidad, o la calidad de ser
humano, ya sea por palabras, o vías de hecho. Estas deben ser notorias.
Y la Injuria atroz: es aquel daño moral devastador, que le afecta gravemente al testador, ya
que se basa en hechos falsos y no probados.
Como ejemplo de esta causal, tenemos el caso de la señora María quien tiene 2 hijos,
Mauricio y Patricia. María vive con su hijo Mauricio y la esposa de éste. Patricia vivía en otra
ciudad, pero por cuestiones laborales regresó a casa de María, su madre. Mauricio disgustado
por esta situación y con la intención de causarle daño a su madre, creó una mala imagen de su
hermana entre familiares y amigos, haciéndoles creer que su hermana era una enferma mental
muy problemática que trataba mal a su mamá y cuñada. Por este daño moral causado a María
y a su hija Patricia, ella, es decir su madre, decide desheredar a Mauricio.
En esta causal se castiga por la omisión de socorrer al testador, teniendo los medios para
hacerlo.
Ocurre cuando se le impide al testador que realice su testamento o se le coacciona para que
en el testamento se plasmen disposiciones contrarias a su voluntad, mediante la fuerza, ya sea
interna o externa o mediante el dolo, el engaño o la manipulación.
Ejemplo: Juan es un anciano de 85 años, su hijo Pedro lo amenaza con hacerle daño a su
hermana si éste no lo favorece en su testamento. Lo que desea Pedro es que su padre le deje
un bien que está avaluado en 350 millones de pesos, el cual iba a ser repartido entre los 2
hermanos.
Todo menor de edad que se vaya a casar y no haya pedido autorización a sus ascendientes o
al tutor que legalmente lo represente, podrá ser desheredado dentro de la herencia del
ascendiente. Esto por la orden dada en los artículos 117 y 124 del código civil que señalan
que para que un menor se case se le debe otorgar una autorización.
Es decir que si un menor entre 14 y 17 contrae matrimonio sin pedir autorización a sus padres
o a su tutor legal, la consecuencia de ello es el desheredamiento. Aclarando que no se genera
invalidez o vicio de nulidad del matrimonio si se respetan los requisitos del art 113 C.C. que
habla sobre el matrimonio como una unión en la cual las personas desean vivir juntas y
auxiliarse mutuamente.
Y por su parte el artículo 117, establece el permiso para matrimonio de menores. Y dice: Los
menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por
escrito, de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere muerto, o se hallare
impedido para conceder este permiso, bastará el consentimiento del otro.
Posteriormente se vuelve a demandar la inconstitucionalidad del artículo 124 del C.C. y con
ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, la Corte establece en la Sentencia C -
542 de 2014, que el hecho de casarse sin la debida autorización de los ascendientes no
constituye un acto de tal reproche para ser declarado indigno de suceder, pero sí para ser
desheredado.
En cambio, respecto de la indignidad no opera como causal porque el permiso para casarse
solo corresponde otorgarlo al ascendiente y no pueden venir otros herederos a solicitar esta
sanción si no es a ellos a quienes el menor de edad debe pedir dicho permiso.
La quinta causal decía: Por haber cometido un delito al que se le haya aplicado alguna
de las penas designadas en el numeral 4 del artículo 315 del C. C., o por haberse
abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames; a menos que se pruebe que el
testador no cuidó de la educación del desheredado.
Para probar la ocurrencia de la causal al juez se tiene libertad probatoria. Sin embargo, cuando
se trate de un delito, se probará con la sentencia del juez penal, debidamente ejecutoriada; en
la que se declare la culpabilidad de la persona.
TÉRMINO LEGAL PARA RECLAMAR LA PRUEBA: El Artículo 1267 del C.C. indica que si
transcurren 4 años desde la apertura de la sucesión y el desheredado no reclama su legítima,
no es necesario probar la causal de desheredamiento.
De igual manera ocurre si no reclama y han transcurrido 4 años desde el día en que haya
cesado la incapacidad de administrar, si al momento de abrirse la sucesión la persona era
incapaz.
EFECTOS DEL DESHEREDAMIENTO: De acuerdo al Artículo 1268 del C.C. los efectos del
desheredamiento pueden ser totales o parciales. Pero si el testador no lo establece, estos
efectos se pueden extender no sólo a las legítimas sino a todas las asignaciones por causa de
muerte y donaciones que haya hecho el testador.
Los efectos no se extienden a los alimentos necesarios, excepto en los casos de injuria atroz,
consagrada en el artículo 414 del C.C. En este caso cesará enteramente la obligación de
prestar alimentos.
Para los efectos de este artículo, constituyen injuria atroz los delitos graves y aquellos delitos
leves que configuren un ataque hacia la persona que debía los alimentos.
El Artículo 1269 C.C. indica que para revocar un desheredamiento es necesario que el
testador revoque la disposición testamentaria que contiene la decisión de desheredar al
legitimario; dicha revocación puede ser total o parcial, pero debe ser expresa, es decir, así
como se estableció de manera expresa el desheredamiento en el testamento, de la misma
manera se debe establecer la revocación de este.
Un aspecto interesante de este artículo es que, la revocación del testamento no puede ser
tácita, es indispensable que se haga de manera expresa, porque de lo contrario no hay
revocación.
PRETERICIÓN: El Art. 1276 C.C nos indica el derecho del legitimario al establecer que: “El
haber sido pasado en silencio un legitimario, deberá entenderse como una institución de
heredero en su legítima. Conservará, además, las donaciones revocables que el testador no
hubiere revocado”.
Lo cual quiere decir que el silencio, la omisión, el olvido del testador o el haber sido pasado en
silencio un legitimario no equivale a desheredamiento, ya que se entiende instituido en su
legítima. Por lo tanto, ese heredero, se puede presentar a la sucesión y probando su condición
de heredero, puede solicitar su legítima para que le sea asignada.
Esto se conoce como la preterición. El cual es un término jurídico que se refiere a la ausencia
de mención de un heredero forzoso en un testamento.
Desheredamiento Indignidad
1. Es propia de las sucesiones 1. Es más amplia y funciona tanto en las
testamentarias. sucesiones testadas como intestadas.
2. Opera sólo frente a los herederos 2. Opera frente a cualquier heredero o
forzosos o legitimarios, sólo tiene sentido legatario.
respecto de estos. 3. La indignidad requiere de un proceso
3. Es una manifestación de la judicial y solo puede ser accionada por el
voluntad del causante por lo tanto solo coheredero o el representante hereditario.
implica su potestad. 4. Se funda en ilícitos penales y/o civiles
4. Se funda en contravenciones cuando este involucrada la persona de cuya
familiares. sucesión se trata o su familia.
5. Para poderlo dejar sin efectos, es 5. Mientras viva el causante éste puede
necesario que se revoque a través del sanearla otorgando testamento e incluyendo a la
otorgamiento de otro testamento. persona inmersa en la causal.
6. Se puede probar para que se 6. Solo se puede probar o se declara
declare tanto en vida directamente por el después de la muerte de la persona de cuya
causante, o después de su muerte por sucesión se trata por parte de los interesados.
los interesados. Porque como ya se dijo, mientras viva la persona
7. El desheredamiento es el puede sanearla, otorgando testamento e
resultado de una declaración de voluntad incluyendo a la persona inmersa en la causal.
emanada del autor de la sucesión. 7. La indignidad constituye una institución
8. Por la calidad de heredero: el jurídica, sustentada en una sentencia que ha
desheredamiento implica la privación de adquirido el carácter de cosa juzgada.
la vocación hereditaria desde la apertura 8. Por la calidad de heredero: conserva la
de la sucesión. calidad de sucesor hasta que la sentencia en
firme lo declare como tal.
5. CLASES DE TESTAMENTO
CLASES DE TESTAMENTO
Desde el punto de vista formal, conforme al artículo 1064 del Código Civil los
testamentos son solemnes y menos solemnes o privilegiados.
A. Solemne u ordinario, Son lo que vamos a conocer por regla general, los más
comunes. Tienen más aplicación, introducen las solemnidades, tales como, elevar el
testamento a una escritura pública, cumplir con un número determinado de testigos, se
otorgue ante notario, entre otros.
B. Menos solemne, privilegiados o extraordinarios : Como su nombre lo indica
son extraordinarios, se aplican en casos extremos. Tienen muy poca aplicación real en la
práctica.
Se refiere a cuando no se requiere cumplir con menos formalidades, en circunstancias
especiales.
ARTÍCULO 1075. <FINALIZACIÓN DEL ACTO>. Termina el acto por las firmas del testador y
testigos, y por la del notario, si lo hubiere.
Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se mencionará en el testamento esta
circunstancia, expresando la causa.
Si se hallare alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él, y
a ruego suyo, expresándolo así.
REGISTRO DE TESTAMENTOS
La norma decreto 960 de 1970 hablaba de que se iba a crear un registro central de
testamentos, y nunca se hizo y posiblemente no se haga
DECRETO 208 DE 1975
ARTÍCULO 1º
“Mientras se organiza el Registro Central de Testamentos, de que trata el artículo 41
del Decreto-ley 2163 de 1970 , el registro de los testamentos cerrados se efectuará en
las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del respectivo círculo, con base en la
copia que expida el Notario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto-
ley 960 de 1970, en libro especial que se destinará para tal efecto, que se denominará
Registro de Testamentos.”
Ejemplo: una persona otorga un testamento y vive en Bogotá, en Bogotá hay más de 80
notarías.
Juan otorga en la notaría 19 de Bogotá, posteriormente él fallece. ¿Cómo sabemos que el
señor juan hizo el testamento en vida? Porque uno muy bien podría nunca decírselo a sus
familiares sino solo a los testigos.
Es así que el decreto 960 de 1970 es el actual estatuto notarial y la una norma que
dice que es factible registrar NO EN UN CERTIFICADO DE TRADICIÓN
DETERMINADO SINO EN UN ARCHIVO QUE MANEJAN LAS OFICINAS DE
REGISTRO PARA TESTAMENTOS ABIERTOS Y CERRADOS
Es inhábil cónyuge y compañero permanente por la sentencia de la corte del 2020 que donde
se menciona el cónyuge se debe entender incluido el compañero
El invidente debe otorgar testamento abierto ante notario y tres testigos él deben leerse dos
veces, una por el Notario y otra por un testigo designado por el testador, dejando expresa
constancia de ello.
● Las únicas personas presentes, además del otorgante, serán los 5 testigos.
Esta figura no cuenta con una persona designada y especializada en funciones de dar
fe de las actuaciones que se presenten, así que las únicas personas presentes,
además del otorgante, serán los 5 testigos.
La Corte Suprema de Justicia ha dicho en Sentencia SC 4751-2018 , radicación
N° 11001 31 10 008 2009 00034 01 , Magistrada Ponente: Margarita Cabello Blanco,
que:
Los testamentos abiertos se otorgan mediante un acto único y continuo, que se ve
reflejado con la presencia del notario y los cinco testigos, además de la lectura
continúa y entendible realizada por el notario del contenido del testamento, lo que para
la Corte “refleja el rigor con que el legislador quiso rodear la expresión de la última
voluntad del testador, para garantizar de ese modo, la pureza del acto y evitar
deformaciones de esa voluntad ”.
Por lo anterior, es necesario que para que no se desdibuje esa actuación única y
continua en el testamento abierto extraordinario, al estar ausente la figura del notario,
los testigos deben reconocer sus firmas ante un juez de familia que realizará todos los
actos conducentes a la publicación válida del testamento, respetando la dignidad y el
principio de la autonomía de la voluntad privada del causante.
● Los testigos deben reconocer sus firmas ante un juez de familia que realizará todos
los actos conducentes a la publicación válida del testamento
Ejemplo: El día 20 de diciembre de 2021, el grupo armado residual Carlos Patiño ordenó a
todos los funcionarios públicos del municipio de Argelia, abandonar la cabecera municipal en
un lapso máximo de 36 horas. Por tal motivo, hasta la fecha no hay presencia del notario del
mencionado municipio. Producto de la ausencia de los organismos estatales, el señor Andrés
Burbano decide otorgar testamento abierto extraordinario, el día 31 de enero de 2022 llama a
5 de sus amigos cercanos Paco, Hugo, Luis, Marco y Juan, y les encomienda la labor de
testigos.
EL artículo 4 de la Ley 1579 de 2012 indica los actos, títulos y documentos sujetos al registro.
En el cual están los testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o reforma. Esta
ley es el estatuto de registro de instrumentos públicos.
Además el Decreto Único Reglamentario 1069 de 26 de mayo de 2015 ((Artículo 2.2.6.1.2.3.6.
Transición), dice que mientras se organiza el Registro Central de Testamentos, de que trata el
artículo 41 del Decreto ley 2163 de 1970, el registro de los testamentos cerrados se efectuará
en las oficinas de registro de instrumentos públicos del respectivo círculo, con base en la copia
que expida el notario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto ley 960 de
1970, en libro especial que se destinará para el efecto, que se denominará Registro de
Testamentos.
➢ El notario guarda el testamento en otro sobre especial que tiene la notaría, lo sella
como en la edad media con esos sellos de cera, de modo que si se abre, se ve que
se ha roto el sello.
Artículo 1080: “Si el testador no pudiere firmar al tiempo del otorgamiento, firmará por
él otra persona diferente de los testigos instrumentales, y si alguno o algunos de los
testigos no supiere o no pudieren firmar, lo harán otros por los que no supieran o no
pudieren hacerlo, de manera que en la cubierta aparezcan siempre siete firmas; la del
testador, las de los cinco testigos y la del notario”
Firma a ruego: Las personas que no pueden firmar tienen como solución la firma o
RUEGO. DECRETO 960 DE 1970 artículo 69
Modificado. D. 2163/70, art. 39. Presentada la solicitud y el sobre, el notario hará constar
el estado de éste, con expresión de las marcas, sellos y demás circunstancias
distintivas, señalará el día y la hora en que deban comparecer ante él los testigos que
intervinieron en la autorización del testamento y dispondrá que se les cite.
Otra diferencia es que en el caso del testamento abierto. El notario puede hacerle control de
legalidad al testamento y le puede decir – venga, no usted no puede hacer esa
disposición, está mal, no podés hacer esto porque entonces te van a anular el
testamento por esta razón. En cambio en el testamento cerrado no, ¿Qué sería lo
ideal? Que esa persona se haya asesorado por un Abogado o que siendo Abogado lo
haya hecho. Mete el testamento en un sobre porque él ya sabe que las disposiciones
están correctas y entonces lo presenta, ya que en muchos casos como la gente no se
asesora terminan anulados por vulnerar disposiciones jurídicas frente al testamento.
Es así como María decide redactar su testamento respetando las asignaciones que por ley le
corresponde a cada uno de sus hijos, pero sin dar a conocer a nadie sus disposiciones.
María acude a una notaría con su testamento en un sobre cerrado, la acompañan cinco
amigos quienes accedieron a ser sus testigos. María expresa que desea tramitar un testamento
cerrado, da sus datos personales y proceden a hacer la debida identificación de cada una de
las personas presentes, el notario emite la correspondiente escritura pública del testamento y
colocan las firmas de María, el notario y los cinco testigos en la carátula del sobre,
posteriormente el notario coloca unos sellos y guarda el sobre que contienen el testamento
cerrado.
Un año después maría muere, y sus hijos quieren saber que dejo para cada uno su madre, por
lo cual acuden ante el juez de familia de la ciudad de Cali, con el registro civil de defunción de
su madre y la respectiva escritura pública del testamento, solicitan al juez se haga el
correspondiente requerimiento de la entrega del testamento a la notaría cuarta de la ciudad y
posterior a ello, se realice la apertura del testamento.
REQUISITOS
ARTÍCULO 1089. <FORMALIDADES>. En los testamentos privilegiados el testador
declarará expresamente que su intención es testar: las personas cuya presencia es
necesaria serán unas mismas desde el principio hasta el fin; y el acto será continuo, o
sólo interrumpido en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere.
No serán necesarias otras solemnidades que éstas, y las que en los artículos
siguientes se expresan.
Conforme a los términos del artículo 1089 del C.C, todo testamento privilegiado exige
tres requisitos:
l) La manifestación de viva voz del testador de su ánimo de testar.
2) Que las personas cuya presencia resulta necesaria en su otorgamiento, se
encuentren ante el testador desde el principio hasta el fin del testamento, y 3) Que el acto
sea continuo.
DEFINICIÓN:
● Según el autor Roberto Suárez Franco el testamento verbal es el otorgado de
viva voz por el causante, ante tres testigos, cuando su vida se halle en inminente
peligro, de tal manera que parezca no haber modo o tiempo de otorgar testamento
solemne (C.C., arts.1091 y 1092).
REQUISITOS:
● Existencia de un "peligro tan inminente de la vida del testador que parezca no
haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne " (Art. 1092 C.C).
● Manifestación expresa e inequívoca del testador, sobre su intención de testar (Art.
1089 C.C.).
● Efectuar de viva voz sus declaraciones y disposiciones, de manera que todos la
vean, oigan y entiendan (Art. 1091 C.C.).
● Tiene que hacerlo en la presencia de mínimo 3 testigos.
● Luego se debe hacer una constatación por el juez de familia.
● Después el juez de familia decreta su validez como testamento y ordena a
pasarlo a escritura pública.
ALCANCE PROBATORIO
Cabe agregar que respecto de este testamento no puede negarse el valor de
documento auténtico, con fuerza de plena prueba, al decreto judicial que define como
testamento verbal las declaraciones hechas por el testador ante los testigos y con las
formalidades que exige la ley; pero eso no quiere decir que tal documento sea inatacable.
De modo que si se demuestra que la vida del testador no estuvo en peligro tan
inminente que hiciera parecer que no hubo tiempo o modo de otorgar testamento solemne.
CONTEXTO HISTÓRICO
ROMA:
● En el siglo II: Testamento “In Procinto”: Testamento que dejaban los soldados
antes de entrar en la batalla, podía ser o no escrito, se requería que fuera ante tres o
cuatro testigos y su validez se veía limitada al tiempo que el soldado prestará el
servicio.
● Cuando llegó el imperio de Nerva se le dio la calidad de régimen especial, en el
cual los soldados podían realizar sus testamentos de forma escrita en cualquier tiempo y
sujeto al derecho militar.
● Luego aparecería Justiniano quien eliminó el régimen especial y lo convirtió en un
proceso extraordinario, que era de carácter circunstancial, sólo era posible cuando existía una
batalla, guerra o en otros casos excepciones, como una epidemia
(Este último aparte no aplica por ser Colombia una República unitaria descentralizada y
según el actual esquema organizacional de la Fuerza Pública, art 216- art 223 C.N,
D.3123/2007, D. 49 /2003, D. 1512/2000 , que definen la estructura organizacional del
Ministerio de Defensa Nacional)
Según la doctrina, el artículo 1102 habla del referido requisito como condición: “para
que valga el testamento militar”. Esta expresión resulta inexacta, por referirse en
realidad a un requisito ad probationem (es decir que la validez del acto no está
vinculada a la observancia de esta formalidad) y no ad substantiam actus ( Donde por
el contrario, está solemnidad es requisito para la validez del acto).
REGLAS:
● Las formalidades son las de los testamentos solemnes cerrados o secretos ( Art.
1064 (clases de testamentos) ,1067 (el testamento solemne siempre es escrito) – 1083
( Nulidad testamentaria)
● En particular las del artículo 1080 (solemnidades del testamento cerrado) previstas
para asegurar la autenticidad del acto respectivo.
Las solemnidades añadidas al testamento solemne cerrado (art 1080 CC) por los
artículos 1 y 4 de la Ley 36 de 1991 (sobre reformas civiles y judiciales) no son
exigibles para el testamento militar cerrado, estas son:
➔ Artículo 1: Inmediatamente después del acto en que el testador presenta al
Notario y a los testigos la escritura en que declara que se contiene su testamento,
según el artículo 1080 del Código Civil, se deberá extender una escritura pública..
➔ Artículo 4: Copia de esta escritura debe acompañarse a la solicitud de apertura y
publicación del testamento .
● Haber sido recibido con la situación particular del otorgamiento, por una persona
que ostente una de las calidades definidas en el inc. 1 del art 1098 C.C (quien
reemplaza al Notario, en el caso del testamento cerrado).
● La carátula de este testamento se visa, como en el cerrado solemne, según lo
previsto en el Art 1102 CC, que regula también lo relativo a su remisión.
CONCEPTO
El testamento marítimo se podrá otorgar a bordo de un buque colombiano de guerra
en alta mar y será recibido por el comandante o por su segundo, a presencia de tres
testigos, si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta circunstancia en el
testamento.
● Este testamento se guardará entre los papeles más importantes de la nave, y se
dará noticia de su otorgamiento en el diario de la nave. 1106
● Si el buque antes de volver a territorio nacional colombiano arribare a un puerto
extranjero en que haya un agente diplomático o consular colombiano, el comandante
entregará a este agente un ejemplar del testamento, exigiendo recibo, y poniendo nota
de ello en el diario.1107
Si el buque llegare antes a Colombia, se enviará dicho ejemplar, con las debidas
seguridades, al poder ejecutivo nacional para que puedan surtirse los mismos efectos
expresados en el párrafo anterior.
¿Quiénes son las personas legitimadas para otorgar testamento marítimo?
Las personas que pueden otorgarlo no son sólo los individuos de la oficialidad y
tripulación, sino cualquiera de las otras personas que se hallaren a bordo del buque
colombiano de guerra, en alta mar. (Artículo 1108).
Hay testamentos que se pueden otorgar en el extranjero conforme a la ley extranjera y hay
testamentos que puede otorgar un colombiano en el extranjero conforme a la ley colombiana.
Para la próxima clase explicar eso de que el testamento se registra y donde.
Y sigue la exposición de nulidad.
Ahí es donde entienden cuando les decía que la persona que no hable o escriba es incapaz de
otorgar testamento, les decía que en realidad no se trataba de declarar la nulidad de un
testamento otorgado por una persona que no habla o no escribe porque pues no lo va a
encontrar, en lo que expuso el grupo entendemos que habla o escribe, no hay otra forma de
otorgar testamento, porque si se comunica por señas es una persona plenamente capaz, eso
está previsto que el lenguaje de señas al notario y que este pueda tomarlo como una forma
válida para otorgar testamento sabemos que NO.
No es que sea incapaz sino que por señas no se puede otorgar testamento, se supone que
meta la mano al sobre saque un escrito, que tal saque una memoria, un cd, o aparezca en
bailen, podría ser válido mientras las formas sean respetadas para otorgar testamento, no es
que en el cd simplemente aparezca el señor diciendo el testamento, siempre hay que seguir la
forma
2. NULIDAD: Lo primero que debemos de tener en cuenta es que el código civil determina
que el testamento puede estar viciado de nulidad o de invalidez.
2o.) <Numeral derogado por el artículo 61 de la Ley 1996 de 2019> Antes los interdictos por
demencia
3o.) El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa.
4o.) Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente. Por
ejemplo: sordo mudo que no sabe escribir
Invalidez específica:
Por ejemplo, en cuanto al testamento militar que es una clase de testamento con unas
características especiales, para que este sea válido es necesario que lleve el visto bueno del
jefe superior o del comandante, según lo establecido en el artículo 1102 inciso primero del
código civil el cual establece lo siguiente:
«Para que valga el testamento militar es necesario que lleve al pie el visto bueno del jefe
superior de la expedición o del comandante de la plaza, si no hubiere sido otorgado ante el
mismo jefe o comandante, que vaya rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o
comandante, y que la firma de éste sea abonada por el secretario de guerra y marina de la
república, si el cuerpo de tropas estuviere al servicio de la nación, o por el secretario del
prefecto del territorio, si dicho cuerpo obrare solamente en dicho territorio.»
Esta es una causa de invalidez específica para esta clase de testamento, al igual que las que
se establecen para los testamentos solemnes cerrados o abiertos según sus características
específicas y las formalidades que deben ser atendidas; cuando se refiere a causas de nulidad
del testamento son para cualquier tipo de testamento.
JURISPRUDENCIA DE LA NULIDAD
«Es consecuencia de lo anterior que, a pesar de que no exista duda sobre la identidad del
testador y del contenido de la declaración de su última voluntad, el testamento abierto otorgado
ante notario será nulo, por ejemplo, si se otorga ante solo dos testigos; o si no es leído en alta
voz por el notario o si lo es por otra persona; si pudiendo, no lo firma el testador; o si no lo firma
por no saber o no poder y se omite expresar allí esa circunstancia; o si tratándose del
testamento del ciego, no se hace constar en él que fue leído dos veces, una por el notario y
otra por el testigo designado por aquél; o si esta doble lectura se hace solo por el testigo o solo
por el notario. En una palabra, el testamento es nulo si se omite cualquiera de las formalidades
prescritas para él»
Por ello el testador debe asegurarse que su testamento es otorgado con el cumplimiento de
todos los requisitos del artículo 1073 y los que exijan su testamento en particular
SANEAMIENTO: Una vez fallece la persona que otorga el testamento no se puede sanear
ninguna nulidad, ya que los requisitos deben acreditarse al momento de otorgarse el
testamento
Las primeras hacen referencia a los requisitos de fondo, atienden a la valoración, tanto del
sujeto en su aptitud para expresar su voluntad, como también, en el contenido de las
disposiciones y su conformidad con el orden jurídico, de modo que, la contravención a estos
mandatos conduce a
Su invalidación, de acuerdo a lo señalado en los artículos 1062 y 1063 del Código
Civil, es decir:
La declaración de nulidad del testamento supone privar de eficacia al mismo, que por tanto
deja de tener validez.
Necesariamente la nulidad del testamento debe ser declarada por el juez, de manera que la
persona interesada en la nulidad del testamento debe entablar una demanda para tal propósito.
DECLARACIÓN JUDICIAL DE OFICIO: La nulidad también puede ser declarada de oficio por
el juez que conozca de un proceso relacionado con la partición de la herencia que se base en
un testamento atendiendo al artículo 1742 del código civil
«De otro lado, si bien la nulidad absoluta puede ser declarada, aun de oficio, por el juzgador,
para tal propósito resulta indispensable que, conforme lo impone el artículo 1742 del Código
Civil dicha nulidad «aparezca de manifiesto en el acto o contrato», puesto que de no ser así
deberá no solo alegarse por el interesado, sino también acreditarse debidamente».
Es evidente que cuando una causal de nulidad no aparece clara y contundente, el juez no
puede declarar la nulidad del testamento oficiosamente, y el interesado debe alegarla y
desplegar todo un acervo probatorio para llevar al juez al convencimiento de la existencia de la
causal de nulidad.
3. CADUCIDAD
CARACTERÍSTICAS
a) La Caducidad puede presentarse con relación al propio testamento o a sus
asignaciones.
c) Están sometidos a caducidad si una vez superadas las circunstancias que permitieron
testar privilegiadamente, el testador no falleciera o no se hubiere puesto por escrito.
¿QUÉ ES? La acción de reforma del testamento es una herramienta que le brinda la ley a los
legitimarios, a los cuales el testador no les haya dejado en el testamento lo que por ley les
corresponde, los legitimarios son herederos forzosos, ya que es una asignación forzosa darles
las legítimas. Aunque el testador pueda disponer de sus bienes a su arbitrio es obligado por la
ley a respetar las asignaciones forzosas.
La reforma del testamento se pide cuando aun siendo nombrados en el testamento ha habido
un menoscabo en lo que realmente le corresponde al heredero, pero cuando se da el caso en
que el legitimario ni siquiera fue nombrado en el testamento, en este caso no se debe iniciar
una acción de reforma del testamento, sino probar la calidad de heredero dentro de la sucesión
en trámite o iniciar una acción de petición de herencia cuando el proceso haya terminado.
En caso en que no se tenga administración de los bienes en ese momento, se podrá instaurar
la acción dentro de los 4 años siguientes a la toma de la administración.
Art 1274 CC: ACCIÓN DE REFORMA. Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo
que por ley les corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento, y
podrán intentar la acción de reforma (ellos o las personas a quienes se hubieren transmitido
sus derechos), dentro de los cuatro años contados desde el día en que tuvieron conocimiento
del testamento y de su calidad de legitimarios.
¿QUIÉN PUEDE EJERCER ESTA ACCIÓN? Esta acción puede ser ejercida por los
legitimarios y las personas a quienes se les hubiere trasmitido su derecho; también puede ser
ejercida por el cónyuge sobreviviente para que se le integre su porción conyugal o por el
compañero permanente. Art 1274 y 1278.
¿QUÉ EFECTOS TIENE LA REFORMA DEL TESTAMENTO? Se devolverán los bienes que
por derecho le corresponden al legitimario, las personas que tienen que restituirlo son los
legitimarios que se encuentren en el mismo orden.
Resulta que Juan dispuso dejar sus bienes a su compañera y otorgo testamento abierto,
poniendo que la totalidad de su patrimonio se lo dejaba a su compañera (teniendo
hermanos y teniendo sobrinos y teniendo cónyuge) dijo que era su voluntad dejar sus
bienes a su compañera, posteriormente juan se entera que su compañera le fue infiel y a
este le da un ataque y se enferma y en su lecho de muerte revoca el testamento de
manera verbal ante tres testigos y manifiesta que este se reparta entre sus hermanos y
cónyuge; ese testamento verbal lo otorgo el 5 de enero de 2021 y Juan murió el 8 de
enero de 2022
Juan otorga testamento dejando sus bienes a sus hermanos y luego otorga otro
testamento revocando su testamento y manifestando que sus bienes solo se dejan a su
esposa, resulta que ese segundo testamento es declarado nulo ¿la sucesión es testada
o intestada? ¿Cuál testamento se tiene en cuenta?
El segundo que revocó es nulo pues no produce ningún efecto, queda vigente el
primero.
Juan otorga un testamento dejando sus bienes a sus hermanos, luego revoca el
testamento diciendo que lo revoca totalmente que su voluntad es que sus bienes se le
entreguen a su esposa y luego otorga un tercer testamento revocando el anterior en
todas sus partes y no dice absolutamente nada más ¿la sucesión es testada o intestada?
¿Cuál testamento se tiene en cuenta?
La nulidad puede darse por vicios internos de fondo y nulidades internas que tienen que
ver con la declaración de voluntad que contiene un testamento el cual debe provenir de
una persona capaz, que se exprese el consentimiento libre de vicios, objeto y causa
ilícita.
Desde el punto de vista externo o de forma, pues el testamento es un acto solemne y
como tal debe cumplir con unos requisitos, si esas solemnidades no se cumplen, el
testamento es nulo.
El testamento se revoca, puede hacerlo las veces que quiera y se tendrá en cuenta el
último, o todos siempre y cuando no sean contrarios. Y se revoca otorgando otro.
El testamento caduca y esta se predica de los testamentos privilegiados, el testamento
verbal caduca si quien otorga no muere dentro de los 30 días o si muere dentro de los 30
días no se pasó a escrito, opera de pleno derecho.
ORDENES SUCESORALES
El 2 de agosto de 2018, el Congreso de la República emitió la Ley 1934 mediante la cual se
reformó y adicionó el Código Civil en el libro de sucesiones. La reforma se realizó en temas
como:
1. Orden sucesoral.
2. Definiciones y clases de asignaciones forzosas.
3. Legitimarios. 4. Cuarta de mejoras y libre disposición.
5. Valor de las donaciones.
6. Restitución por donaciones excesivas.
7. Legitima efectiva Entre otros.
Se parte de la idea de que aumentando la libertad de testar de las personas estas podrán
asignar con decisión propia y a mejor saber los recursos y bienes que se tengan dentro del
patrimonio, pero principalmente considerando que la decisión de disponer de la herencia y los
beneficiarios es una decisión particular y autónoma.
“Es por ello que ha sido llamativo para el derecho de sucesiones el reciente cambio legislativo
en materia de asignaciones forzosas adoptado mediante la promulgación de la Ley 1934 de
2018”,Por medio de la cual se reforma y adiciona el Código Civil", cuya vigencia inició el 1. ° De
enero de 2019.
Se genera una amplia libertad para que las personas dispongan de su patrimonio mediante
testamento. ▪ Implico la modificación a un régimen vigente por más de dos siglos, respecto de
las formalidades y libertades de las personas para otorgar testamentos en Colombia.
▪ Se amplió la libertad de testar mediante la reducción de las legítimas a una cuarta parte de la
masa sucesoral y la eliminación de la cuarta de mejoras, destinada a acrecentar la cuota
herencial de los descendientes, dejando en dos partes la masa sucesoral -previas deducciones
y agregaciones en razón de las donaciones que hubiere hecho el de cujus-, distribuyéndose la
mitad de los bienes para los legitimarios (mitad legitimaria) y la otra para libre disposición.
Con ello, se permite la libre disposición del 50% cuando el testador tenga descendientes o
ascendientes. Se mantiene la libre disposición sobre del 100% al no haber legitimarios
(descendientes y ascendientes). Es decir para el tercer y cuarto orden.
▪ Así las personas que decidan otorgar un testamento, lo harán con independencia de su
estado civil, edad y condición económica, pues la ley le autoriza designar libremente una mayor
parte de sus bienes a quien desee.
A diferencia de lo que muchos piensan, la Ley 1934 de 2018 no cambió todos los órdenes
sucesorales que traía el Código Civil (que son cinco órdenes hereditarios), sino que sólo
cambió el primero. No obstante, el cambio realizado es de tal magnitud que, sencillamente,
amplía las libertades del causante para otorgar su herencia, como veremos a continuación en
la siguiente tabla:
La primera casilla se añadió para ver el texto original y observar como era quitarles derechos a
los hijos concebidos por fuera del matrimonio. Por suerte, eso cambió con la Ley 29 de 1982,
108 años; 9 meses; 1 semana; 4 días después de sancionado el Código Civil. Sin embargo,
aún con todas sus modificaciones esa ley enviaba el mensaje de que todos los hijos del
causante eran diferentes, si bien les daba los mismos derechos. Ahora, con la Ley 1934 de
2018 ya no se habla de «hijos», sino de «descendientes del grado más próximo», a los cuales
les da iguales cuotas sobre la legítima obligatoria de la herencia.
Es decir que Ahora los NIETOS hacen parte del orden sucesoral. Esto es sumamente
importante, porque los nietos jamás estuvieron incluidos explícitamente dentro de los órdenes
hereditarios. De hecho, los nietos simplemente heredaban cuando sus padres (o sea, los hijos
del causante) estaban muertos, de tal suerte que la herencia sólo les tocaba únicamente por
rebote (o en términos más elocuentes, «sucesión por representación») Así las cosas, gracias a
esta Ley será legal que en Colombia un abuelo le pueda dar parte de la herencia a su querido
nieto.
Aplica para las sucesiones intestadas, y de paso acaba con el derecho de los nietos del
causante a heredar sólo por representación.
CAMBIO CON LA LEY 1934 DE 2018: Es decir, que ahora los nietos hacen parte del orden
sucesoral
DEFINICIONES Y CLASES DE ASIGNACIONES FORZOSAS
La palabra legítimos fue declarada inconstitucional por vía jurisprudencial porque estaba
pensada en los hijos matrimoniales y se dejó descendientes
Debemos analizar que bajo el código civil antes de las modificaciones la ley era estricta frente a
las asignaciones forzosas evitando que el testador tuviera más libertad de su patrimonio de ahí
que debemos resaltar dos conceptos importantes frente a las asignaciones forzosas.
Las asignaciones forzosas: Son aquellas que el legislador contemplo que el testador no
puede omitir dentro del testamento. Por lo anterior tiene una protección en el marco de los
derechos.
Es decir, antes había una cuarta de mejoras y una cuarta de libre disposición, y hoy solo existe
la cuarta de mejoras y de libre disposición, de manera que quedó un solo grupo que el testador
dispondrá a su arbitrio, pudiendo dejar todo como cuarta de mejoras, o todo como cuarta de
libre disposición, o distribuirlas en el porcentaje que disponga.
LEGITIMARIOS
Antes de hablar de las modificaciones hechas por la ley 1934 del 2018 al artículo 1240 del
código civil que habla de los legitimarios es necesario recordar que con la ley 29 de 1982 se
diferenciaban los legitimarios en 4 numerales:
1o.) Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales personalmente, o representados por su
descendencia legítima o extramatrimonial.
2o.) Los ascendientes.
3o.) Los padres adoptantes.
4o.) Los padres de sangre del hijo adoptivo de forma simple.
El artículo 3 de la ley 1934 del 2018 modifica el artículo 1240 del Código Civil el cual quedó de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 1240: Legitimarios. Son legitimarios:
1 - Los descendientes personalmente o representados.
2 - Los ascendientes.
De igual manera es importante recordar que los descendientes representados parten del
concepto de LA REPRESENTACIÓN SUCESORAL. ART. 1041 Y 1042 C.C. el cual es una
ficción legal en la que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de
parentesco y los derechos hereditarios de su padre o madre, si está o aquel no pudiesen o no
quisiesen suceder.
EJEMPLO: Fallece Pedro quien es padre de dos hijos, Ricardo y Carlos, este último, quien es
padre de 3 hijos, murió antes que Pedro. En principio quienes heredarían serian Ricardo y
Carlos al ser los descendientes más próximos, sin embargo, Carlos murió antes que el
causante, por lo cual quienes heredarían serian Ricardo y en representación de Carlos sus 3
hijos que le sobreviven, los nietos del causante.
EJEMPLO: Fallece Pedro quien no dejo descendencia, sin embargo sus padres le sobreviven,
ellos serían sus ascendientes más próximos.
La cuarta de mejoras Y de libre disposición permite a la persona que hace un testamento,
designar libremente parte de sus bienes a quien desee, ya sea un heredero legitimado (al hijo
preferido, por ejemplo) o un particular cualquiera como a su amante, etc.
Por ley los bienes de una persona que fallece se deben distribuir entre los herederos que
tengan derecho (legitimarios), pero la persona en vida puede disponer de parte de sus bienes
para repartirlos en la forma en que voluntaria y libremente disponga, y es lo que se conoce
como cuarta de mejoras y de libre disposición.
Tanto la cuarta de mejoras como las de libre disposición hoy en día son una sola, ya que la
cuarta de mejoras como tal fue eliminada por la ley 1934 de 2018, así que hoy en día el
testador dispone de ellas con absoluta libertad de la mitad de sus bienes.
El artículo 1242 del código civil, modificado por la ley 1934 de 2018, modificación vigente desde
el 01 de enero de 2019, dispone al respecto:
Esa cuarta de mejores se convierte en una cuarta de libre disposición, puesto que con la
modificación realizada por la ley 1934 desaparece la obligación de la cuarta de mejoras, y en
razón a que el testador puede disponer libremente de la totalidad de los bienes a que hace
referencia el inciso segundo del artículo 1242 del código civil.
Es decir, antes había una cuarta de mejoras y una cuarta de libre disposición, y hoy solo existe
la cuarta de mejoras y de libre disposición, de manera que quedó un solo grupo que el testador
dispondrá a su arbitrio, pudiendo dejar todo como cuarta de mejoras, o todo como cuarta de
libre disposición, o distribuirlas en el porcentaje que disponga.
La norma no señala qué bienes puede distribuir libremente la persona en su testamento, sino
que señala el porcentaje de su patrimonio o del total de bienes que puede repartir en el
testamento.
Ese porcentaje corresponde al 50% de la masa de bienes previas deducciones de ley, que son
las siguientes:
Del total de la masa de bienes propiedad de la persona se restan las anteriores deducciones, y
lo que quede se divide en dos partes iguales (50% cada una), y la cuarta de mejoras y de libre
disposición corresponde a ese 50%.
El otro 50% deber ser distribuido entre los herederos (legitimarios) según las reglas de la
secesión intestada.
La cuarta de mejoras y de libre disposición es la parte de la herencia que puede ser distribuida
por el causante o testante según su voluntad, y que corresponde al 50% de la masa sucesoral
luego de haber descontado las asignaciones forzosas.
Si el testador asigna más de esa suma el testamento no se invalida, sino que sólo se observa
la voluntad del testador hasta la concurrencia de lo máximo que permite la ley, es decir que se
cubren las legítimas rigurosas en menoscabo de los dispuesto en el testamento hasta el monto
considerado por la ley (50% del saldo previa deducción de las asignaciones forzosas).
La ley 1934 de 2018 que modificó la cuarta de mejoras entró en vigencia el 01 de enero de
2019, luego surge la duda de qué pasa con los testamentos otorgados antes de la entrada en
vigencia de dicha ley.
Recordemos que esta ley incrementó la llamada cuarta de mejoras permitiendo mayor libertad
al testador para distribuir parte de sus bienes libremente, de modo que, si ya había otorgado un
testamento en vigencia de la ley anterior, puede revocarlo y otorgar un nuevo testamento para
ajustarse a la nueva ley.
El artículo 1244 dice lo siguiente: Artículo 1244. Valor de las donaciones. Si el que tenía, a la
sazón, legitimarios, hubiere hecho donaciones entre vivos a extraños, y el valor de todas ellas
juntas excediere a la mitad de la suma formada por este valor y al del acervo imaginario,
tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también imaginariamente al
acervo, para la computación de las legítimas”.
El modificado articulo 1244 cc comprende aquellos eventos en los cuales el causante, teniendo
legitimarios, hubiere realizado donaciones a extraños, y el valor de todas estas excediere a la
mitad de la suma formada por este valor, ya no a la cuarta parte como se planteaba
inicialmente, y al del acervo imaginario. Lo anterior nos invita a entender que el legislador parte
de la existencia del primer acervo imaginario, toda vez que pone de presente que la
comparación de la donación realizada con la porción de la que podía disponer libremente el
causante se hará incluso respecto del acervo imaginario ya formado.
Para esto debemos entender que el acervo imaginario es el valor que el causante de una
herencia ha donado en vida a uno de sus herederos y que se computa para efectos de
distribuir la masa sucesoral.
Para esto se elimina la cuarta de mejoras y se amplía la mitad de libre disposición, dando lugar
a que el testador tenga un campo de acción más amplio. Esto evidencia que ahora puede
disponer de la mitad de sus bienes como bien lo desee, es decir deben ser destinados a
cumplir con las legítimas rigurosas, y una vez se cumple ese requisito, podrá disponer de la
otra mitad de sus bienes libremente.
Artículo 1245. Restituciones por donación excesiva. Si fuere tal el exceso, que no sólo absorba
la parte de los bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio, sino que menoscabe
las legítimas rigurosas, tendrán derecho los legitimarios para la restitución de lo excesivamente
donado, procediendo contra los donatarios, en un orden inverso al de las fechas de las
donaciones, esto es, comenzando por las más recientes.
La insolvencia de un donatario no gravará a los otros”.
Esta ley modifica este artículo eliminando la cuarta de mejoras.
LEGITIMA EFECTIVA
Otro de los temas al que nos introduce esta ley en su artículo noveno, es lo relativo a la
legitima efectiva, la cual consiste en el acrecimiento que reciben las legítimas rigurosas a causa
de la no disposición de bienes del testador, o a causa de haber dispuesto de ellos y dicha
disposición no haya tenido efectos por diversos motivos, como pueden ser:
PREGUNTAS Y COMENTARIOS
¿En cuanto a los órdenes hereditarios que fue lo que modifico la ley 1934 de 2018?
Antes de la reforma el artículo 1045 decía:
1. En el primer orden heredan los hijos del causante directamente o representados, a raíz
de la reforma 1934 el articulo queda en ese orden ``los descendientes de grado más próximo``
Ese fue el cambio, que antes decía heredan los hijos directamente o representados y ahora
queda HEREDAN LOS DESCENDIENTES DE GRADO MAS PRÓXIMO.
Esto influye por ejemplo:
Resulta que juan fallece y deja 2 hijos, Hugo y paco y Hugo tiene un hijo que se llama Luis y
paco tiene 4 hijos más, al morir juan los hijos están muertos le sobreviven los muertos, el hijo
de Hugo se presenta a la sucesión y dice que va a heredar en representación de su padre,
entonces la mitad de la herencia seria para él, la otra mitad dice que le corresponde a sus
primos, los hijos de paco, porque van a heredar por representación.
Los hijos de paco objetan y dicen que van a heredar directamente al ser nietos de juan y así los
5 reciben partes iguales.
Antes se planteaba esa discusión porque las dos opciones eran viables ya que en el primer
caso se da la representación y en el segundo caso ellos también podían heredar directamente,
ahora a partir de la vigencia de la ley 1934 de 2018 ya no es posible plantear que los nietos si
todos los hijos están muertos hereden por representación, ya tienen que heredar directamente,
personalmente.
Esa es la diferencia, antes decía que en el primer orden heredan los hijos y ahora son los
descendientes de grado más próximo.
2. Esta norma también suprimió la cuarta de mejoras antes las asignaciones forzosas eran
4, porción conyugal, alimentos, legitima y cuarta de mejoras, la ley 1934 de 2018 suprimió la
carta de mejoras, ya no hay necesidad de mejorar a un descendiente solo se aplicaba en el
primer orden, se busca con esto darle mayor libertad al testador; porque antes la ley le decía
que la mitad de la herencia tenía que destinarse obligatoriamente para pagar legitimas que son
sus herederos forzosos, una cuarta parte para mejorar a un o unos descendientes, así solo le
quedaba una cuarta parte por eso la gente no le prestaba mayor interés, bien dispendioso que
es otorgar un testamento para solo disponer de una cuarta parte, pues la gente mejor no
otorgaba testamento, la ley prácticamente les distribuye todo.
En el segundo orden no hay ninguna modificación porque siempre han sido la mitad legitimaria
y el resto de libre disposición, a partir de los 3 y 4 órdenes ya dispone en teoría de la totalidad
de la herencia. Por eso es que los hermanos, sobrinos, cónyuge, la compañera si no se le deja
nada por herencia no tiene por qué reclamar porque no son legitimarios. Y si se otorga
testamento y no se respeta un legitimario no es que el testamento sea nulo, sino que
simplemente hay que hacer cumplir la asignación forzosa y eso se hace reformando el
testamento, para eso es la acción de reforma del testamento, en lo demás se respeta la
voluntad del causante.
Al suprimir la cuarta de mejoras todas las disposiciones del código civil que se refería a ello
deben ser ajustadas, pero hay normas que hablan de cuarta de mejoras y otras cosas la
derogaron toda en vez de hacerlo solo de esa parte.
Entonces dice que cuando u predio sea inferior a 3 unidades agrícolas familiares se puede
testar sin consideración a las legítimas, esto quiere decir que si juan tiene un predio y este
mide menos de 3 UAF y es lo único que tiene no lo puede dividir, entonces tendrá que
dejárselo a uno solo. Los padres de la patria hicieron un lio.
Los descendientes y ascendientes son legitimarios, herederos forzosos y se paga con la mitad
de la herencia, si no tiene ninguno de los dos ahí si tiene libertad de dejar su patrimonio a quien
quiera, porque el tercero y cuarto orden no son forzosos si quiere al dejar testamento no les
deja nada a ellos, porque no está obligado a dejarles nada a título de herencia.