Apuntessucesionesorellana 161111221033
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TEMA 1
EL DERECHO SUCESORIO
1. ANTECEDENTES
El Derecho Sucesorio (DS) apareció cuando se eliminaron las hordas y surgió el MATRIMONIO
MONOGÁMICO, base de la familia.
Cuando se asienta la familia empieza a plantearse el problema de a quién dejar el patrimonio
en caso de la muerte de un miembro de la familia.
DERECHO ROMANO
o DERECHO QUIRITARIO: Viene de quirites = personas originarias de Roma que gozaban
de privilegios. Es una de las primeras etapas del Derecho Romano en materia de
sucesiones. Para la sucesión se toma en cuenta el DERECHO CONSUETUDINARIO
(costumbre). Cuando muere el padre se transmite la sucesión en favor de los AGNADOS
(hijos). Se considera la situación de género, en favor del hijo varón. Los agnados (del
padre al hijo varón) tienen privilegios con relación a los cognados.
o DERECHO PRETORIANO: Segunda etapa del Derecho Romano. El pretor trata de
cambiar el Derecho Quiritario, permite que la sucesión se dé entre COGNADOS (de la
madre a la hija mujer). Se da preferencia al matriarcado. Aparece la LEGÍTIMA que es
aquella porción del patrimonio que no puede ser dispuesto por la persona porque
pertenece a los herederos.
Evoluciona el DS, se toma en cuenta la sucesión en igualdad de condiciones, cada miembro de
la familia puede recibir la herencia. Se puede transmitir por decisión propia o por la ley.
IMPERIO INCAICO
No se conocía el DS. Cuando moría alguien se le enterraba con sus objetos más
preciados.
KOLLASUYO
Sucesión en base a creencias y costumbres.
LA LEY: La persona muchas veces no piensa en morir, no deja en vida sus bienes en favor de
herederos. Si no hay una determinación propia, impera la ley cuando la persona fallece, la ley
señala quiénes son los llamados a recibir la herencia. Primero los hijos, herederos forzosos; si
los hijos mueren, serán los nietos y así sucesivamente. Si no hay descendientes pero tiene
ascendientes (los padres), éstos serán los herederos forzosos. Si no tiene ascendientes ni
descendientes, los parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos) heredan. Finalmente, en
última instancia, se transmite el patrimonio al Estado.
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
3. APERTURA DE LA SUCESIÓN
4. ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN
PERSONALES
o DS se da entre personas: el fallecido llamado CAUSANTE (sujeto pasivo), con cuya
muerte se da inicio a la sucesión de su patrimonio a sus herederos, y los HEREDEROS
(sujeto activo) o causahabientes.
o Hay herederos forzosos, legales y otros legatarios, éstos reciben parte de la herencia y
no necesariamente son parientes.
REALES
o Es el objeto o el patrimonio que se va a transmitir del fallecido a los herederos. Se
conoce también como HERENCIA o PATRIMONIO SUCESORIO O ASERVO SUCESORIO.
FORMALES
o Son los pasos legales que se dan desde el fallecimiento de la persona hasta que los
herederos adquieren la herencia.
Si el causante no dejó un testamento, entonces se impone la voluntad de la ley
y se transmite el patrimonio a sus herederos, siguiendo ciertos pasos formales.
Declaratoria de herederos
Pago de impuesto sucesorio
Reconocimiento por ley como propietarios de los bienes, en calidad de
herederos del causante.
Si el causante dejó un testamento, se sigue otro procedimiento.
Protocolización del testamento
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
6. CLASES DE SUCESIÓN
TEMA 2
SUJETOS DE LA SUCESIÓN
Causante: Sujeto pasivo que tiene un patrimonio que ha quedado sin titular por su muerte.
Heredero: Sujeto activo.
La transmisión del patrimonio sucesorio puede ser:
o De persona natural a persona natural
o De persona natural a persona jurídica
El heredero se diferencia del legatario: El legatario recibe una parte o algo específico del
patrimonio y no es pariente del fallecido.
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
1. VOCACIÓN HEREDITARIA: Viene del latín vocatio = llamado. Es el LLAMAMIENTO que hace la
ley a las personas que tienen la cualidad de herederos para poder recibir la herencia.
o Los herederos pueden aceptar o rechazar la herencia. Ej. El causante tiene 3 hijos, el
patrimonio no tiene deudas, solo bienes, entonces esos bienes suman $us 60.000, a
cada hijo le toca $us 20.000 (en la misma proporción) Pero si uno de los hijos rechaza la
herencia, se redistribuye entre los otros dos a $us 30.000 si no hay nietos. Si hay dos
nietos mayores de edad, a cada uno le toca a $us 10.000. Se llama la SUCESIÓN EN
REPRESENTACIÓN. Si son menores de edad un tutor puede hacer que acepten la
herencia.
o El hijo adoptivo es heredero forzoso.
2. CLASES DE VOCACIÓN
a. VOCACIÓN DIRECTA
Llamamiento a herederos forzosos para que reciban la herencia. Todos los que
vienen del tronco común hacia abajo, hasta el infinito. Si no hay hijos, en línea
ascendente, los padres y abuelos.
b. VOCACIÓN INDIRECTA
Llamamiento a herederos legales o subsidiarios a falta de herederos forzosos.
Ej. Tíos, sobrinos, hermanos.
3. CLASES DE HEREDEROS
a. HEREDEROS FORZOSOS
Son aquellos que reciben la herencia aunque el causante no hubiese hecho su
testamento.
Son llamados por ley para recibir la herencia.
Son los hijos, nietos, bisnietos, en línea descendiente; en línea ascendente, los
padres y abuelos. También el o la cónyuge.
b. HEREDEROS SIMPLEMENTE LEGALES O COLATERALES
Reciben la herencia a falta de herederos forzosos y a falta de testamento.
Se llaman también COLATERALES: hermanos, sobrinos, tíos.
c. HEREDEROS TESTAMENTARIOS
Son aquellos que reciben la herencia mediante testamento, la última voluntad
dada a conocer por el causante, quien deja su herencia en favor de
determinadas personas.
d. HEREDERO CONDICIONAL
Una sucesión puede estar sujeta a una condición. Se llama HERENCIA MODAL,
sujeta a condición. Ej. Le dejo herencia a mi nuera si logra que mi nieto salga
profesional.
e. HEREDERO APARENTE
Es aquel que recibe una herencia de buena fe pero cuyo título es nulo.
Se llama también HEREDERO PUTATIVO.
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
Ej. Fallece el causante, tiene dos hijos que son herederos forzosos. Resulta que
uno de ellos no es hijo en realidad, en una demanda de paternidad se
demuestra que no es hijo del fallecido, pero de buena fe recibió la herencia,
entonces es heredero aparente.
4. ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA
a. POR MINISTERIO DE LA LEY: Herederos que no fueron favorecidos por un testamento,
pero la adquisición de la herencia se logra por ley (herederos forzosos).
b. POR VOLUNTAD: Por voluntad del causante, en vida hace el testamento en diferentes
formas (abierto o cerrado) establecidas en el Código Civil. El causante ha decidido como
acto de última voluntad dejar un testamento.
TEMA 3
CAPACIDAD PARA SUCEDER
1. CAPACIDAD
1. Aptitud legal de una persona para contraer obligaciones y adquirir derechos.
2. La capacidad jurídica se adquiere desde el nacimiento, adquiere determinados derechos
subjetivos aunque no los pueda ejercitar. Incluso desde la concepción, desde la fecundación.
3. Capacidad de obrar tienen aquellas personas mayores de edad (18 años) . Pueden ejercitar por
si solos esos derechos subjetivos.
TEMA 4
EL PATRIMONIO SUCESORIO
1. PATRIMONIO
No es el conjunto de bienes, sino de derechos y obligaciones que pertenecían a una
persona determinada avaluables en dinero y que a su fallecimiento ha quedado ese
patrimonio sin titular. Conformado por activos (bienes materiales, acreencias, derechos
intelectuales, derechos de invención) y pasivos (deudas y obligaciones).
Bienes intransmisibles
i. No se transfieren a herederos ni legatarios.
ii. Derechos extra patrimoniales como el nombre, la nacionalidad, estado civil,
títulos profesionales.
iii. Contrato de obra, comitente contrata a contratista para que pueda realizar un
determinado trabajo, cuando el contratista fallece, la pericia era de él y no de
su heredero. Si los hijos se ofrecen a hacerlo y el comitente acepta se da la
transmisión.
EJERCICIO 1
EJERCICIO 2
Si hubiese dos hijos y uno de ellos hubiese fallecido, el hijo o hija de éste (nieto) ingresa en
representación de su padre. Si renuncia a la herencia, el primer hijo del causante se queda como
único heredero y recibe la totalidad de la herencia.
TEMA 5
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA
La aceptación de la herencia es un acto de voluntad.
A la muerte del causante se hace el llamamiento o vocación a herederos.
El llamamiento puede ser legal o testamentario.
Los herederos no están obligados a aceptar la herencia, tienen la facultad de aceptar o renunciar
a ella.
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
2. ACEPTACIÓN TÁCITA: Es tácita, cuando se presume su aceptación por algún acto como
heredero. El heredero hace actos de disposición. Ej. Vender o regalar el bien que es parte de la
herencia sin haber aceptado la herencia de manera expresa. Entonces, esta aceptación tácita se
da cuando el heredero empieza a realizar actos de disposición de un bien que forma parte de la
herencia sin declaratoria de herederos. Sin embargo, hay otros actos urgentes que no se
cuentan como aceptación como el pago de cuentas urgentes de conservación o mera
administración de bienes.
3. PLAZOS DE ACEPTACIÓN
10 años a partir del fallecimiento del causante.
De manera excepcional puede abreviarse el plazo mediante solicitud al juez para que lo
haga en 30 días. Ej. Los acreedores no pueden esperar la voluntad de los herederos y
piden al juez que se cumpla con las obligaciones. Art. 1023 CC. obliga a los herederos a
que se pronuncien, acepten o renuncien a la herencia en 30 días.
Si en los 30 días, el heredero no se pronuncia, se tendrá por aceptada la herencia de
forma pura y simple.
La aceptación de la herencia se hace ante notario de fe pública, llevando los
documentos legales correspondientes como certificado de descendencia. En el anterior
código procedimental se hacía trámite ante juzgado civil.
4. CLASES DE ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN PURA Y SIMPLE
i. El heredero acepta los activos y pasivos.
ii. Hay fusión de patrimonios del causante y del heredero.
iii. Si hay deudas y el patrimonio heredado no es suficiente para cumplir esas
obligaciones, se recurre al patrimonio del heredero para hacerlo, por la fusión
de patrimonios.
ACEPTACIÓN CON BENEFICIO DE INVENTARIO
i. No se fusionan los patrimonios.
ii. Es siempre expresa (escrita).
iii. Se levanta inventario. El heredero tiene 20 días después de finalizado el
inventario para aceptar o renunciar a la herencia. Art. 1035. Si no se pronuncia
se lo tendrá por renunciante.
iv. No responde a las obligaciones del causante con su patrimonio.
v. Plazo, 6 meses para esta aceptación desde que se abre la sucesión. Art. 1032
CC. Es improrrogable y no puede cambiar su decisión.
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
TEMA 6
EL PARENTESCO Y LA SUCESIÓN HEREDITARIA
El parentesco está muy ligado a la sucesión hereditaria.
1. CONCEPTO DE PARENTESCO
Es el vínculo o relación familiar que une a una persona con otras por razones de consanguineidad,
por afinidad, por cuestiones civiles o adopción.
2. CLASES DE PARENTESCO
Consanguíneo o natural: en razón de la sangre determinadas personas están ligadas en
parentesco.
Civil: cuando una persona se casa con otra.
Espiritual: compadres, ahijados, pero nada tiene que ver con la sucesión.
Afinidad: Vínculo familiar de uno de los cónyuges con los familiares del otro cónyuge. Ej.
Suegros, cuñados.
3. ADOPCIÓN
Hijos que por adopción han pasado a formar parte de una familia tienen igual derecho sucesorio
que los hijos consanguíneos.
4. ÓRDEN SUCESORIO
El parentesco hay que verlo desde 2 puntos de vista para fines de sucesión:
Línea de parentesco
o DESCENDIENTES. Distintas generaciones que descienden de un tronco común.
o Son herederos forzosos
Hijos
Nietos
Bisnietos
o ASCENDIENTES.
Padre
Madre
Abuela
Abuelo
o COLATERALES o transversal (No desciendes unos de otros, pero tienen un tronco
común)
Hermanos
Tíos
Sobrinos
Grado de parentesco
TEMA 7
REINTEGRO DE LA LEGÍTIMA
1. ANTECEDENTES
Art. 1059 CC. Es la porción que el de cujus no puede disponer a liberalidades si tiene herederos
forzosos.
o Parte indisponible
o El titular no dispone para actos de liberalidad por imperio de la ley. Si no lo hace se
declara nulo.
o Parte disponible
o El titular puede disponer en favor de cualquiera de sus parientes o personas
extrañas.
En Roma no había legítima, podía disponer de todo su patrimonio. Luego aparece la cuarta falcidia,
la cuarta parte reservada a sus herederos.
2. CONCEPTO DE LEGÍTIMA
La legítima es la parte del patrimonio del de cujus que la ley reserva y protege para los
herederos forzosos o legitimarios, de la cual no pueden ser privados.
Es la reserva sobre la mayor parte de los bienes patrimoniales y sólo tienen derecho a ella los
herederos forzosos (descendientes, cónyuge o conviviente y ascendientes).
Las reglas de la legítima son de orden público porque están dispuestas en la ley, no dependen
de la voluntad del testador y tienen por finalidad garantizar que el causante no prive de la
herencia a sus herederos legítimos, disponiendo solo una porción menor a actos de liberalidad
(porción disponible) y asegurando que la mayor parte del patrimonio (4/5 partes o 2/3 partes)
quede en manos de los herederos forzosos.
4. LESIÓN DE LA LEGÍTIMA
Cuando se afecta la porción de la legítima, que es inviolable y protegida por ley.
8. REDUCCIÓN VS COLACIÓN
Ambas defienden las porciones hereditarias de los herederos forzosos. La Reducción, protege
la legítima; la Colación, protege la igualdad de las porciones, aunque no se afecte la legítima.
9. DERECHO DE ACRECIMIENTO
Facultad de los coherederos de apropiarse de la cuota de otro coheredero que está vacante por
no querer o poder, solo si no tiene descendientes.
Si es por testamento, se da cuando no designó sustitutos. Si no corresponde el derecho de
acrecer, la parte vacante pasa a los herederos legítimos.
TEMA 8
SUCESIÓN LEGAL
La sucesión legal implica que la herencia se transfiere por imperio de la ley, no por testamento.
A la muerte del causante, se llama a los herederos forzosos o legítimos (parientes en línea
descendente y cónyuge, hijos adoptivos, conviviente).
Si una persona se hubiese casado y muere en los 30 días, el cónyuge no tiene derecho a la
herencia.
Causales de exclusión del cónyuge de la sucesión. Art. 1107. Es importante que para fines de
sucesión, la mujer maltratada que deja la casa explique ante la autoridad competente la causal
de maltrato porque si durante un año se va de la casa sería excluida de la sucesión.
Herederos forzosos
o Hijos, padres y cónyuges, convivientes, los hijos de los hijos, padres de los padres, e l hijo
adoptivo, los hijos del hijo del adoptado
o Adquieren la herencia a título universal
Herederos simplemente legales
o A falta de herederos forzosos (ascendentes, descendientes o cónyuges) intervienen en
la línea colateral. No son todos.
1. ORDEN SUCESORIO
1ero descendientes
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
2do ascendientes
3ro por representación
Los herederos forzosos intervienen:
Hijos (por derecho propio) y descendientes (por representación). Excluyen a los ascendientes y
colaterales.
Herederos simplemente legales, no forzosos. Según orden y grado. Son de tronco común pero no
descienden unos de otros (hermanos, primos, sobrinos). Hermanos, 2do. Grado; sobrinos, 3r grado;
sobrino nieto, 4to grado.
Si no hay hermanos ni sobrinos hasta el 4to grado, entran: hermanos del padre, tíos. Piden a un juez
la herencia.
De pleno derecho, ante la falta de los sucesores anteriores. Responde a las deudas solo por el valor
del patrimonio legado. Es heredero simplemente legal porque concurre por ley. Pide la posesión
judicial de los bienes. No puede renunciar a la herencia.
TEMA 9
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
Es un acto de última voluntad por el cual el titular del patrimonio decide dejar herencia para que
después de su muerte surta efecto.
1. CONCEPTO DE TESTAMENTO
Acto de última voluntad de carácter revocable por el que el titular de un patrimoni o decide
transferir sus bienes en favor de sus herederos en un documento que surtirá efectos legales
después de su muerte.
UNILATERAL
o Solo una parte es la que trata de realizar un determinado acto que luego surtirá efectos
jurídicos. La otra parte no está presente.
PERSONALÍSIMO
o Es la expresión de última voluntad de una persona. Cada persona tiene la facultad de
hacer su testamento, no pueden considerarse más de uno. Ni siquiera se puede hacer
testamento mediante poder, la voluntad de la persona tiene que ser dada a conocer
exclusivamente por la persona titular del patrimonio. Si no sabe escribir puede dictar su
voluntad a otra persona conocida o al notario de fe pública.
REVOCABLE
o El testamento puede ser revocado por la acción de otro testamento. El último
testamento es el que surte efectos jurídicos.
SOLEMNE
o Es acto solemne porque el testamento debe estar rodeado de diferentes garantías que
refleje y garantice el acto de última voluntad de la persona. La solemnidad asegura que
el testamento es legítimo, que no sea fácil alterarlo. Intervienen varios testigos. Hay
solemnidad o formalidades en el caso del testamento ordinario, por ejemplo, con
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
testigos que den fe de que ese documento ha sido faccionado por decisión de la
voluntad fallecida.
o En el Código Santa Cruz se hablaba de testamentos especiales que no cumplían
solemnidades, como los campesinos que viven en zonas dispersas y que no tengan
posibilidad de contar con testigos ni notario. También en el caso de los militares que se
encuentran movilizados en estados de guerra o en campaña.
o El Código actual cuando se refiere a testamentos especiales se refiere a militares,
científicos, exploradores, campesinos de áreas dispersas. Si salvan su vida e
improvisaron un testamento en casos de emergencia, éste queda sin efecto.
o Solo en casos especiales dejan de ser solemnes algunos testamentos.
DE DISPOSICIÓN
o El titular realiza la transferencia de sus bienes en favor de sus herederos mediante un
testamento.
Art. 1112. II. También pueden contener disposiciones de carácter no patrimonial. Se refiere al
MODO O ENCARGO, el causante determina la herencia a una persona pero no de manera directa,
sino a través de un tercero intermediario. Ej. Si dice que Y recibirá la herencia si logra que z termine
una carrera universitaria. El testador puede acondicionar la herencia a una determinada modalidad
o encargo.
3. TESTIGOS
En el caso de que uno de los testigos muere, los otros testigos pueden hacer el reconocimiento de
firmas. Si mueren todos los testigos, se puede llamar a los familiares de los testigos fallecidos.
Art.1113. Legados. Siempre por testamento. El testador transfiere un determinado bien para un
pariente o cualquier otra persona. Si se trata de herencia, se transmite en favor de los herederos
forzosos, a menos que renuncien o adquieran la herencia por aceptación pura y simple o con
beneficio de inventario.
Art. 1117. Disposiciones testamentarias contrarias al derecho. Ej. Afectación de legítima. No invalida
todo el testamento sino que se anula la disposición que va en contra del derecho.
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
Desheredadas, indignas, abogados ni notarios que han asistido a la facción u orientación del
testamento ni sus descendientes, médico, sacerdotes que estaban en el lecho del enfermo,
personas colectivas que no tienen personería jurídica ni albaceas.
Inciso 1) La excepción del Art. 1008. Si quiere dejar a su nieto que no existe puede recibir herencia
por testamento. Si no tiene hijos al final, la herencia deja de existir. Excepcionalmente puede dejar
la herencia al concebido o por concebir.
La capacidad del testador era diferente a la materia de contrato: a los 16 años puede hacer su
testamento, porque las personas a esa edad ya tienen capacidad de discernimie nto.
En el caso de los sucesores testamentarios puede ser cualquier persona que haya estado concebida
o va a ser concebida.
TEMA 10
TESTAMENTO CERRADO
El testador debe cumplir con una serie de requisitos para que después de su muerte ese acto pueda
surtir todos los efectos jurídico.
El testamento es un documento escrito por el testador o por otra persona que debe ser entregado
debidamente cerrado y sellado y entregado al notario de fe pública para que pueda surtir efectos
después del fallecimiento del testador.
Es un testimonio en el que se refleja la última voluntad del testador o la persona para la disposición
de sus bienes.
Una vez que el testador o un tercero por él elaboró el testamento debe cerrarse, en una cubierta o
sobre y luego el testador tendrá que llevar al notario de fe pública a entregar ese documento
cerrado. Le dirá al notario, en presencia de 3 testigos, que está haciendo entrega de su acto de
última voluntad.
El notario debe verificar que el testador esté lúcido o consciente y mínimamente 3 testigos. El
notario debe lacrar el sobre para asegurarlo. Le preguntará al testador si fue él el que escribió u otra
persona porque él se encontraba imposibilitado. El notario debe identificar al testador pidiendo su
cédula de identidad.
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
Art. 1129. Los sordomudos que saben escribir pueden hacer este testamento. Las personas no
videntes solo a través de la escritura especial.
El testador puede hacer testamento cerrado si sabe leer aunque no sepa escribir.
El notario debe preguntar con quién quiere que se quede el testamento, con el testador o con el
notario o con una tercera persona. Si decide que se quede en la notaría, el documento se queda
hasta que muere el testador.
APERTURA. Los interesados deben dirigirse al juez, en cualquier juzgado público civil y
comercial, a través de una demanda. El juez cita a los herederos, al notario de fe pública y señala
audiencia. El día de la audiencia pregunta bajo juramento a los testigos si el de cujus faccionó el
testamento: Digan ustedes si han firmado en la cubierta del testamento. Art. 1148.
COMPROBACIÓN. Después de la comprobación del juez dispone la protocolización del
testamento.
PROTOCOLIZACIÓN. Se convierte en documento público y surte los efectos jurídicos.
Si muere el notario cita al nuevo notario titular de la notaría, éste dirá que el documento se
encuentra en la notaría. Si mueren los testigos, el juez dirá que se levante un sumario informativo,
para que en un tiempo breve se pueda probar que las firmas que figuran en la cubierta del
testamento son verdaderas.
¿Una persona que no sabe leer podrá hacer su testamento cerrado? Dice el Código que debe saber
leer porque se corre el riesgo de que el documento escrito no refleje su última voluntad pues
depende de un tercero.
Los testigos deben saber leer y escribir, al menos dos de tres. Art. 1146
Art. 1152 si los testigos mueren el juez manda a levantar una información sumaria sobre las firmas
de los fallecidos o ausentes.
TEMA 11
TESTAMENTO ABIERTO
Al igual que el testamento cerrado es un testamento solemne porque tiene que cumplir con
determinados requisitos para que tenga validez legal.
Es el acto de última voluntad del testador que hace conocer su voluntad de forma escrita u oral ante
notario y testigos o solo con éstos. Art. 1131, 1132
Los testigos no siempre van a recordar con exactitud la voluntad del testador.
Puede dejar en una grabadora o video su última voluntad, aunque no está
previsto en el Código Civil. Pero siempre deben intervenir testigos.
Una vez que el notario ha protocolizado el testamento debe leer el documento completo en
presencia del testador para que de su conformidad y en presencia de los testigos.
El peligro es que los testigos puedan ser infidentes y los familiares no beneficiados pueden
arremeter contra el testador.
La ventaja del testamento abierto es que si se afecta la legítima el notario no puede protocolizar el
testamento.
La fecha y lugar deben estar siempre en los testamentos abiertos porque en función del lugar se
determina la competencia del juez. Si se trata de un testamento abierto oral otorgado solo ante
testigos de igual manera. Si no se establece el lugar y fecha puede ser causal de nulidad.
El juez es competente para conocer según el lugar donde fue otorgado el testamento.
TEMA 12
TESTAMENTOS ESPECIALES
Son aquellos testamentos que son una excepción a los solemnes, no deben cumplir formalidades o
requisitos en el momento de la otorgación. Pero para otorgar un testamento especial debe existir
una situación especial que le impide al testador hacer un testamento ordinario.
El testamento especial es aquel acto de última voluntad por el que una persona sin cumplir con las
formalidades previstas por ley otorga un testamento en circunstancias de riesgo, ya que alguna
situación insuperable hace temer por su vida.
Surge en Roma cuando se da la posibilidad a los militares para que hagan su testamento cuando se
encontraran en guerra o campaña.
Luego se hace una revisión y se establece que se favorezca no solo a los militares sino a aquellas
personas que se encuentran en RIESGO GRAVE. Ej. Accidente alejado de un centro poblado; una
epidemia.
Este testamento lo hace el testador en un papel común, en presencia de por lo menos 3 TESTIGOS.
Si el testador no puede escribir puede dictar su última voluntad a uno de los testigos o hacer un
testamento de manera oral ante los testigos.
Puede escribir en un papel común, con fecha, lugar y firma. Y entregar al comandante de la nave,
para que éste haga conocer esa voluntad cuando aterricen o lleguen a puerto. Si en un accidente
aéreo todos pierden la vida se hace imposible recuperar el testamento.
El testamento especial tiene una duración especial, hasta 3 MESES, luego queda sin efecto
automáticamente si el testador ha sobrevivido.
c) TESTAMENTO MILITAR
Se da en 3 situaciones:
Aplican a este tipo de testamento también los ASIMILADOS, ayudantes que acompañan a los
militares.
Para las personas que viven en poblados alejados donde no haya autoridades competentes.
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
TEMA 13
SUSTITUCIÓN DE HEREDERO
1. CONCEPTO
Es una disposición de testamento por la cual un tercero es llamado a recibir la herencia o legado en
defecto o a continuación de otra.
La sustitución solo se ejercita sobre la porción disponible y no sobre la legítima, ya que ésta
corresponde a los herederos forzosos.
2. CLASES DE SUSTITUCIÓN
a. SUSTITUCIÓN VULGAR
Así llamada por ser comúnmente usada. Tenía lugar cuando el testador, en el testamento, después
de haber instituido un heredero, instituía subordinadamente otro u otros si el primero instituido no
aceptara la herencia.
Tanto en el Derecho Romano como en Derecho moderno la sustitución vulgar parece implicar una
institución de heredero bajo condición, que se verificará cuando el heredero instituido en primer
lugar no llegue a serlo, bien porque no pueda por muerte o incapacidad, por ejemplo, o porque no
quiera y renuncie a la herencia.
Si el primer llamado se convierte en heredero, no se produce la condición y no tiene lugar la llamada
a favor del sustituto y viceversa, si el primer llamado no llega a ser heredero, se considera acaecida
la condición y se transfiere la herencia al sustituto.
Entonces, la sustitución vulgar, directa o de primer grado es la disposición testamentaria en la que
el testador nombra a un segundo o ulterior heredero (sustituto) en previsión de que el
primeramente llamado (sustituido) no llegue a suceder por no poder o no querer heredar.
El testador puede sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso en
que mueran antes que él o no quieran o no puedan aceptar la herencia.
Los casos en que puede darse esta sustitución son tres:
La premoriencia: que el primer heredero instituido haya muerto antes que quien hizo el
testamento.
La repudiación: el que fue heredero instituido en primer lugar repudia la herencia.
La incapacidad o indignidad para heredar por parte del instituido en primer lugar.
b. SUSTITUCIÓN PUPILAR
Cuando el padre instituye sucesor para su descendiente menor de edad sometido a la patria
potestad en previsión de que éste muriese antes de alcanzar la edad necesaria que le dé capacidad
para testar.
La sustitución pupilar existe respecto de los instituidos para el caso de que un menor nombrado
heredero muera antes de tener determinada edad
c. SUSTITUCIÓN EJEMPLAR
El testador designa un sustituto para el instituido con problemas mentales (descendiente incapaz)
para el caso en que muera en tal incapacidad sin herederos forzosos ni legales.
d. SUSTITUCIÓN COMPENDIOSA
Era aquella que comprendía una sustitución alternativa cualquiera entre los diferentes herederos
instituidos, pues valía como sustitución vulgar o como pupilar si el caso se presentaba según la
eventualidad. Esta forma de sustitución no es admitida en la legislación boliviana.
e. SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA
Era la forma en virtud de la cual se encargaba al heredero que conserve y transmita a un tercero
que lo sustituirá en la sucesión, en todo o parte de la herencia, por eso de denominaba sustitución
indirecta. En esta modalidad, por el fideicomiso se subroga un segundo heredero instituido con el
encargo de conservar los bienes para que a su muerte pasen al sustituto.
El sucesor instituido con dicha condición es fiduciario, y el que ha recibido de él los bienes del
testador es denominado fideicomisario. La legislación boliviana prohíbe esta modalidad
fideicomisaria (Art. 1170 del Código Civil).
f. SUSTITUCIÓN RECÍPROCA
4. CAUSALES DE SUSTITUCIÓN
Hay tres causales de sustitución según la legislación boliviana (CC. Art. 1168):
o Por invalidez del instituido y premoriencia del instituido antes que el testador.
o Por renuncia del instituido.
o Por incumplimiento del instituido ante una condición señalada por el testador.
TEMA 14
LA DESHEREDACIÓN
1. ANTECEDENTES
Derecho Romano. Se cometen abusos por parte del de cujus como la afectación de la legítima; el
causante no toma en cuenta la igualdad entre herederos forzosos.
Cuarta factcidia y querella inoficiosi testamenti, son acciones de defensa en el derecho Romano a
favor de los herederos forzosos que se ven afectados.
La querella inoficiosi testamenti, dota al heredero forzoso de una acción legal para defender sus
derechos, es una demanda.
Código Civil boliviano copió esos principios del derecho romano y del Código Alemán. Se consolida
el respeto a la legítima.
2. CONCEPTO
La desheredación es una institución del derecho sucesorio por el cual el testador tiene la facultad
de privar de la herencia al heredero forzoso por actos irregulares cometidos por éste.
Es un acto revocable. Procede debido a causas normadas en el Código Civil. Ninguna persona puede
alegar una causa no tipificada en el Código.
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
Semejanzas: ambas involucran procesos judiciales. Son dos formas de privar al heredero forzoso
de la herencia.
En todos los demás casos se inicia proceso civil para probar la desheredación.
4. REVOCACIÓN
Es un acto unilateral por el cual el causante puede dejar sin efecto una determinación adoptada por
su persona, cuantas veces sea necesario.
Ej. Si x hizo su testamento a favor de sus herederos, puede ser que antes de morir el causante haya
hecho varios testamentos, solo vale el último, y en ese documento puede revocar.
5. CAUSALES DE LA DESHEREDACIÓN
TEMA 15
EL ALBACEA TESTAMENTARIO
1. DEFINICIÓN
El albacea es la persona nombrada por el testador para cumplir y ejecutar las disposiciones de su
testamento.
Si se designa 2 o más albaceas deben trabajar en forma solidaria y mancomunada. Lo que hace uno
de ellos repercute en el trabajo del otro.
Cuando el causante designa de manera ORDINAL (primero uno, luego el segundo) por renuncia del
predecesor, es una suplencia tras otra.
2. CLASES DE ALBACEAS
a) POR LA AMPLITUD DE SUS FUNCIONES
i) Universales (para cumplir todas las cláusulas del testamento)
ii) Particulares (para cumplir algunas cláusulas del testamento)
b) POR EL NÚMERO
i) Únicos
ii) Múltiples
c) POR LA FORMA DE EJERCER EL CARGO
i) Mancomunados (mismas funciones, coordinan)
ii) Solidarios (funciones exclusivas)
iii) Ordinales o sucesivos (uno sucede a otro)
d) POR EL NOMBRAMIENTO
i) Legales (por ley)
ii) Testamentarios (nombrados en testamento)
iii) Voluntarios o electivos (nombrados por los herederos)
iv) Judiciales (nombra el juez de oficio)
o Rendición de cuentas. Solo cuando hace rendición de cuentas pide que se le pague el 4% de
la masa hereditaria.
Su trabajo se inicia desde el momento que muere el testador. Tiene 1 año con posibilidad de
AMPLIAR POR 6 MESES.
6. DIFERENCIAS
MANDATO: el mandato es un contrato por el cual una persona designa un mandatario para hacer
determinada actividad por cuenta del mandante. Se da entre dos personas vivas. El trabajo del
albaceazgo no es contrato, el testador designa a una persona de confianza; se da cuando muere el
testador.
Puede ser designado albacea alguien que en el momento de su designación sea menor de edad pero
que el momento de ejercer el cargo sea mayor de edad.
TEMA 16
NULIDAD Y REVOCACIÓN DE LOS TESTAMENTOS
1. CONCEPTO DE NULIDAD
La nulidad es una sanción impuesta por ley y declarada por autoridad jurídica.
La nulidad del testamento se da cuando fue otorgado sin cumplir las condiciones de forma ni de
fondo. Por falta de requisitos esenciales en su formación o por vicios de consentimiento.
2. CAUSAS DE NULIDAD
a) Incumplimiento de requisitos de ley (ej. testamento cerrado sin notario)
b) Incapacidad del testador (a partir de los 16 años tiene capacidad)
c) El instituido no puede ser beneficiaria por razón de cargo (notario, albacea, abogado, etc.)
Apuntes de Marisol Murillo Velásquez
3. PRESCRIPCIÓN
La acción de nulidad de testamento prescribe a los 5 años. Se computa desde el momento en que
los herederos conocieron el testamento.
5. REVOCACIÓN
Acto de exclusiva voluntad del testador, por el cual puede dejar sin efecto su testamento cuantas
veces considere necesario.
6. CLASES DE REVOCACIÓN
a) TOTAL: el testador deja sin efecto la totalidad de su testamento.
b) PARCIAL: deja sin efecto solo algunas cláusulas del testamento.
c) EXPRESA: cuando mediante otro testamento se deja sin efecto el actual.
d) TÁCITA: por enajenación de bienes. El testador vende el bien instituido.
7. CADUCIDAD
Invalida el testamento por hechos posteriores a su otorgamiento y ajenos a la voluntad del testador.
8. CLASES DE CADUCIDAD
a) IPSO JURE: caducidad por ley, automática. Ej. caducidad de los testamentos especiales en
30 o 90 días.
b) IPSO FACTO: requiere declaración judicial expresa. Ej. cuando el instituido muere antes que
el testador.