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Contrato de Seguros PDF

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EL CONTRATO DE SEGUROS

apunteslegalesblog.wordpress.com /2017/04/22/el-contrato-de-seguros/

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Sabemos que los contratos es un acuerdo legal manifestado en


común entre dos o más personas con capacidad, que se obligan
en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una
determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden
compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o
compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral.

Por otra la definición de seguro nos indica que se trata de aquello que es cierto e indubitable, o que
aparece exento de riesgo y peligro. La palabra seguro se utiliza como sinónimo de seguridad o certeza.

Ahora bien teniendo estas definiciones se puede decir que el contrato de seguro es aquel contrato donde
una persona (el asegurador) se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca
el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño
producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenida.

La historia del Seguro se remonta a las antiguas civilizaciones de donde se utilizaban prácticas que
constituyeron los inicios de nuestro actual sistema de Seguros. Probablemente las formas más antiguas de
Seguros fueron iniciadas por los Babilonios y los Hindúes. Estos primeros contratos eran conocidos bajo el

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nombre de Contratos a la Gruesa y se efectuaban, esencialmente, entre los banqueros y los propietarios
de los barcos. Con frecuencia, el dueño de un barco tomaría prestados los fondos necesarios para comprar
carga y financiar un viaje.

El contrato de Préstamos a la Gruesa especificaba que si el barco o carga se perdía durante el viaje, el
préstamo se entendería como cancelado. Naturalmente, el costo de este contrato era muy elevado; sin
embargo, si el banquero financiaba a propietarios cuyas pérdidas resultaban mayores que las esperadas,
este podía perder dinero.

Los vestigios del Seguro de Vida se encuentran en antiguas civilizaciones, tal como Roma, donde era
acostumbrado por las asociaciones religiosas, colectar y distribuir fondos entre sus miembros en caso
de muerte de uno de ellos.

Con el crecimiento del comercio durante la Edad Media tanto en Europa como en el Cercano Oriente, se
hizo necesario garantizar la solvencia financiera en caso que ocurriese un desastre de navegación.
Eventualmente, Inglaterra resultó ser el centro marítimo del mundo, y Londres vino a ser
la capital aseguradora para casco y carga. El Seguro de Incendio surgió más tarde en el siglo XVII,
después que un incendio destruyó la mayor parte de Londres.

Después de ese suceso se formularon muchos planes, pero la mayoría fracasaron nuevamente debido a
que no constituían reservas adecuadas para enfrentar las pérdidas subsecuentes de las importantes
conflagraciones que ocurrieron.
Las sociedades con objeto asegurador aparecieron alrededor de 1.720, y en las etapas iniciales los
especuladores y promotores ocasionaron el fracaso financiero de la mayoría de estas nuevas sociedades.

Eventualmente las repercusiones fueron tan serias, que el Parlamento restringió las licencias de tal manera
que sólo hubo dos compañías autorizadas. Estas aún son importantes compañías de Seguros en Inglaterra
como la Lloyd’s de Londres.

Es importante mencionar que ni el Código de Comercio, ni la Ley General del Sistema Financiero y de
Seguros (Ley 26702) definen el contrato de seguro, es por ello que es necesario recurrir a la doctrina para
encontrar una definición uniforme y precisa de lo que es verdaderamente el contrato de seguro.

El concepto que tiene el Profesor MONTOYA MANDREDI es el siguiente: “…. un contrato por el cual una
persona (asegurador) se obliga, a cambio de una suma de dinero (prima), a indemnizar a otra (asegurado),
satisfacer una necesidad de esta o entregar a un tercero (beneficiario) dentro de las condiciones
convenidas, las cantidades pactadas para compensar las consecuencias de un evento incierto, cuando
menos en cuanto al tiempo(riesgo)”.

En opinión de BRUCK citado por ISAAC HALPERIN, es: “… Un contrato oneroso por el que
una parte (asegurador) espontáneamente (selbstanding) asume un riesgo y por ello cubre
una necesidad eventual de la otra parte (tomador del seguro) por el acontecimiento de un
hecho determinado, o que se obliga para un momento determinado a una prestación
apreciable en dinero, por un monto determinado o determinable, y en el que la obligación,
por lo menos de una de las partes, depende de circunstancias desconocidas en su
gravedad o acaecimiento”.

Para DONATI, es: “.Puede definirse como ese negocio en que el asegurador, contra el pago
u obligación a pagar una prima, se obliga a resarcir al asegurado de las consecuencias del
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hecho dañoso incierto, dentro de los limites convenidos”.

VIVANTE, afirma que es: “.El contrato por el cual una empresa, constituida para el ejercicio
de estos negocios, asume los riesgos ajenos mediante una prima fijada anticipadamente.
Para él, el requisito de la empresa es esencial; la prima fijada anticipadamente lo distingue
del seguro mutuo; elimina el previsión”.

FERNANDEZ, al respecto señala que es: “.Un contrato por el cual una de las partes se
compromete, mediante el pago por la otra de una prima o cotización, a abonar a esta última
o a un tercero, cierta suma de ocurrir un riesgo determinado”.

En opinión de GARRIGUES el contrato de seguro “… Es un contrato sustantivo y oneroso


por el cual una persona – el asegurador – asume el riesgo de que ocurra un acontecimiento
incierto, al menos en cuanto al tiempo, obligándose a realizar una prestación pecuniaria
cuando el riesgo se haya convertido en siniestro”.

Un concepto comercial lo da la Empresa de Seguros SANTANDER CENTRAL HISPANO, que lo define de


la siguiente manera: “Por el contrato de Seguro, el Asegurador (Compañía de Seguros), al recibir una prima
en concepto de pago, se obliga frente al Asegurado a indemnizarle según lo pactado, si deviene el evento
esperado. Todo esto debe quedar claramente establecido entre el Asegurado y la Compañía de Seguros en
una póliza o contrato.“

Teniendo en cuenta la definición de los diversos autores creemos necesario dar una definición personal
sobre el contrato de comercio, del cual podemos decir que es aquel contrato en el cual una persona a la
que se define como asegurador se obliga, a cambio de una suma de dinero, a indemnizar a otra persona
que recibe el nombre de asegurado teniendo este la potestad de asignar a un tercero para que se
beneficie del mismo que será llamado Beneficiario, de un daño o perjuicio que pueda ocurrir de manera
incierta. Por lo tanto que la indemnización que fue pacta, será cancelada cuando ocurra el suceso cubierto
por el seguro.

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CARACTERÍSTICAS:

El contrato de seguro presenta las siguientes características:

1. Es un acto de comercio.-Efectivamente el contrato de


seguro constituye un contrato mercantil, regulado en el
Código de Comercio y en otros aspectos supletoriamente
por la legislación civil.
2. Es un contrato solemne.-El contrato de seguro es
solemne, ya que su perfeccionamiento se produce a partir
del momento en que el asegurador suscribe la póliza, la
firma del asegurador sirve para solemnizar el acuerdo
previo de voluntades entre las partes contratantes,
respecto a los elementos del seguro.
3. Es un contrato bilateral.-En razón de que genera
derechos y obligaciones para cada uno de los sujetos
contratantes, GARRIGUES al respecto señala : “..el
tomador de seguros se obliga a pagar la prima y el
asegurador se obliga a una prestación pecuniaria: si bien
esta prestación esta subordinada a un evento incierto,
cual es la realización del siniestro“.
4. Es un contrato oneroso.-Es oneroso, porque significa
para las partes un enriquecimiento y empobrecimiento correlativos. “Por cuanto al tomador del
seguro se le impone la obligación de pagar la prima y al asegurador la asunción del riesgo de la que
deriva la prestación del pago de la indemnización de la que queda liberado si no se ha pagado la
prima antes del siniestro“.
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5. Es un contrato aleatorio.-Es aleatorio porque tanto el asegurado como el asegurador están
sometidos a una contingencia que puede representar para uno una utilidad y para el otro una
pérdida. Tal contingencia consiste en la posibilidad de que se produzca el siniestro. Al respecto el
profesor MONTOYA dice : ” El carácter aleatorio del contrato no desaparece por el hecho de que las
compañías aseguradoras dispongan de tablas estadísticas que les permite determinar el costo de
los riesgos, en función de lo cual fijan el importe de las primas…. Es decir que si bien la actividad
aseguradora en si es cada vez menos riesgosa en la medida del perfeccionamiento de
los medios para determinar la frecuencia de los riesgos, el contrato sigue siendo aleatorio tratándose
de cada contrato aislado y respecto del asegurado“.
6. Es un contrato de ejecución continuada.-Por cuanto los derechos de las partes o los deberes
asignados a ellas se van desarrollando en forma continua, a partir de la celebración del contrato
hasta su finalización por cualquier causa.

Es un contrato de adhesión.- El seguro no es un contrato de libre discusión sino de adhesión. Las


cláusulas son establecidas por el asegurador, no pudiendo el asegurado discutir su contenido, tan sólo
puede aceptar o rechazar el contrato impuesto por el asegurador. Sólo podrá escoger las cláusulas
adicionales ofrecidas por el asegurador, pero de ninguna manera podrá variar el contenido del contrato.
Pero todo esto dependerá de la voluntad y de la flexibilidad que tenga cada empresa aseguradora.

El contrato de seguro cuenta con unos elementos indispensables que lo hace distinguirse de otros
contratos los cuales son El interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima, la obligación del asegurador
de indemnizar

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El interés asegurable: El interés asegurable es un requisito de las aseguradoras por el cual los
asegurados guardan una relación lícita (económica) con el objeto asegurado. El interés económico que una
persona posea sobre un bien que se encuentra expuesto a cualquier tipo de riesgo, es lo que resulta
asegurable.

Así, su preservación significará un beneficio y su pérdida o deterioro implicará un daño patrimonial.


Un interés asegurable protegerá el valor de lo asegurado hasta una suma máxima de pérdida, siempre por
debajo del valor total del bien. Sin interés asegurable, el contrato de seguro se anularía.

Para el profesor MONTOYA el interés es: ” la relación por cuya virtud alguien sufre un daño patrimonial por
efecto del evento previsto, que no recae en lo que es objeto del seguro, sino en el interés que en el tenga
el asegurado…”

El interés asegurable es un requisito que debe concurrir en quien desee la cobertura de algún riesgo,
reflejado en su deseo verdadero de que el siniestro no se produzca, ya que a consecuencia de él se
originaría un perjuicio para su patrimonio.

El principio del interés asegurable se entenderá fácilmente si se tiene en cuenta lo que se está asegurando,
esto quiere decir, el objeto del contrato no es la cosa amenazada por un peligro incierto, sino el interés del
asegurado en que el daño no se produzca. El interés asegurable no es solo un simple requisito que
imponen los aseguradores, sino una necesidad para velar por la naturaleza de la institución aseguradora.
En efecto si tomamos en cuenta estas premisas, tendríamos que la existencia de contratos sin interés
asegurable, produciría necesariamente un aumento en la siniestralidad y esto motivaría una elevación de
las primas y el verdadero asegurado tendría que pagar un precio superior al que realmente correspondería
a su riesgo, perjudicándose así no sólo él, sino también la economía del país, que tendría que soportar una
carga económica superior a la debida.

El Riesgo asegurable

Es un evento posible, incierto y futuro, capaz de ocasionar un daño del cual surja una necesidad
patrimonial. El acontecimiento debe ser posible, porque de otro modo no existiría inseguridad. Lo imposible
no origina riesgo. Debe ser cierto, porque si necesariamente va a ocurrir, nadie asumiría la obligación de
repararlo.

“Sin riesgo no puede haber seguro, porque al faltar la posibilidad de que se produzca el
evento dañoso, ni podrá existir daño ni cabrá pensar en indemnización alguna”.

El carácter eventual del riesgo implica la exclusión de la certeza así como de la imposibilidad, abarcando el
caso fortuito, sin descartar la voluntad de las partes, siempre y cuando el suceso no se encuentre sometido
inevitable y exclusivamente a ella. La incertidumbre no debe tener carácter absoluto sino que debe ser
visto desde una perspectiva económica, para lo cual resulta suficiente la incertidumbre del tiempo en que
acontecerá, es decir, ya sea en lo que toca a la realización del evento o al momento en que este se
producirá.

El riesgo presenta ciertas características que son las siguientes:

Es incierto y aleatorio

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Posible
Concreto
Licito
Fortuito
De contenido económico

En el contrato de seguro, el asegurador no puede asumir el riesgo de una manera abstracta, sino que este
deber ser debidamente individualizado, ya que no todos los riesgos son asegurables, es por ello que se
deben limitarse e individualizarse, dentro de la relación contractual.

La Prima: Jurídicamente, la Primas es el equivalente técnico del riesgo. Su contrapartida.


Económicamente; la prima es el valor que cobra la compañía por la seguridad prometida. Es el precio por
el cual el asegurador asume responsabilidad del riesgo. Por tanto la prima constituye uno de los elementos
esenciales del contrato sin el mismo se transformaría en un contrato de donación.

La prima debe estar establecida en la póliza junto con el tiempo, lugar y forma en que ha de ser pagada.
También puede ser denominada cuota.

El pago de la prima debe hacerse en numerario salvo que en la póliza se haya convenido su pago en
especies.

Al respecto RODRIGUEZ PASTOR señala: “ es la cantidad que paga el asegurado como contrapartida de
las obligaciones, resarcitiva e indemnizatoria del asegurador. Es el precio del seguro y un elemento
esencial de la institución. Representa el presupuesto “juris” de la relación contractual, por lo que debe
cancelarse por adelantado, al emitirse la póliza…..”

Para el profesor MONTOYA, la prima es: ” la prestación que debe satisfacer el asegurado o el contratante,
o el tomador del seguro, a cambio de la cual el asegurador asume la obligación de satisfacer las
consecuencias dañosas del riesgo… “.

Así tenemos que la prima es el precio del seguro que paga el asegurado al asegurador como
contraprestación del riesgo que asume éste y del compromiso que es su consecuencia.

Existen distintos tipos de primas:

Prima natural:En los seguros de vida es la


prima que depende del cómputo matemático
del riesgo. Por esta razón, a mayor riesgo,
mayor será la prima natural, y viceversa.
Prima pura:Es la prima de riesgo de los
otros ramos de seguros.
Prima comercial:esta es la prima que paga
efectivamente el asegurado y se compone
de dos partes: la prima natural o pura por un
lado y los gastos de explotación y la
ganancia del asegurador por el otro. De esos
gastos los más importantes son:

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Comisión a favor de los productores que
colocan los seguros.
Comisión de cobranza que se paga a
los colaboradores por la percepción de
las primas.
Gastos de administración y propaganda.
Recargo por fraccionamiento de la
prima. La prima puede fraccionarse
mediante cuotas periódicas, y ello da
origen a un recargo, como suele ocurrir
con las ventas a plazo.
Margen de seguridad. Se trata de un recargo para prever cualquier aumento de gastos y en
particular la posibilidad de un riesgo mayor.

Obligaciones del Asegurador: 1º. El asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de
las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el
importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar, dentro
de los 40 días, a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo que
el asegurador pueda deber, según las circunstancias por él conocidas.

Cuando la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado lo consienta, el asegurador podrá sustituir el
pago de la indemnización por la reparación o la reposición del objeto siniestrado.

2º. El asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya
sido causado por mala fe del asegurado.

Sujetos: Dentro de esta relación contractual encontramos a los siguientes sujetos :

El asegurador,es la persona jurídica que esta autorizada expresamente por ley a


prestar servicios como tal y es además quien asume el riesgo y en virtud de ello se obliga a
indemnizar al tomador o al beneficiario del seguro por la producción de un evento previamente
determinado e incierto, a cambio de percibir una retribución que es conocida como prima.
El tomador,es la persona natural o jurídica que busca trasladar un determinado riesgo a un tercero
(empresa aseguradora) a efecto de que le sean resarcidos a él o a un tercero los daños o perdidas
que puedan derivar del acaecimiento de un suceso incierto a la fecha del contrato de seguro. Con tal
objeto deberá abonar una retribución (prima) al asegurador.

El beneficiario, ” es la persona que, sin ser asegurado, recibe el importe de la suma asegurada. En
consecuencia, no está obligado a satisfacer las primas.Hay que tener en cuenta que si el tomador
obra por cuenta propia, se le llama por lo general asegurado o contratante, ya que es el titular del
interés asegurable que se encuentra amenazado por el riesgo que traslada a través del contrato de
seguro. En el caso de que no sea así, y por el contrario el tomador obra por cuenta ajena (en
beneficio de persona distinta) al tercero que tiene derecho a recibir la indemnización en virtud del
seguro y que propiamente no forma parte de la relación contractual, se le conoce como beneficiario,
y este no esta obligado a abonar prima alguna, ni tampoco a cumplir con las obligaciones emanadas

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del seguro, las cuales corresponderán siempre al tomador.

Al respecto HALPERIN señala: ” el tercero en cuyo favor se contrata se califica de


beneficiario. No es parte en el contrato, aun cuando se lo designe en la póliza, al
momento mismo de contratar: sólo son partes el tomador y el asegurador”.

Un agente de seguros: Es un profesional, persona física o jurídica vinculado a una entidad


aseguradora por un contrato de agencia de seguros. La tarea principal del agente de seguros es el
asesoramiento (en caso de siniestro, sobre las condiciones de una pólizas, sobre cómo asegurar
nuevos riesgos del asegurado cliente, etc.), la conservación de la cartera de clientes (labor
comercial y administrativa para conseguir renovaciones de contratos de seguro) y la producción de
seguros (nuevas contrataciones).El agente puede servirse de la imagen de la aseguradora (rótulos,
cartelería, papelería, etc.) en su tarea comercial, y obtiene como retribución a su labor, una comisión
por cada nuevo cliente captado así como por la cartera de clientes que continúan siendo fieles a la
compañía y cuyas renovaciones de seguros se encarga de fomentar.
Corredor de seguros: Es una persona que actúa como intermediario de varias compañías
aseguradoras, sin estar vinculado en exclusiva a ninguna de ellas, comercializando contratos de
seguro a sus clientes con el fin de obtener una comisión por esta venta. En el mundo anglosajón se
lo conoce como broker.
El Asegurado : Es la persona física o jurídica titular del interés asegurado en un contrato de seguro.
Es quien sufre sobre sus bienes o derechos el perjuicio económico en caso de siniestro o la persona
cuya vida o integridad física se asegura. Por lo tanto es quien recibirá la indemnización en caso de
que el siniestro afectase a un objeto asegurado, salvo en el caso de los seguros personales, en los
que la indemnización la recibirá aquél que haya sido designado beneficiario.

La Póliza de Seguro: Del italiano Polizza, que significa libranza, cédula o libreta, es el documento
probatorio en donde están consignados los derechos y obligaciones de los contratantes y constituye un
requisito esencial en el Derecho Positivo para la formación y prueba del contrato de seguro.

La póliza de seguro desempeña dos atribuciones muy claras:

Perfecciona el contrato, es decir, lo deja sin el más leve defecto, lo deja acabado y origina en lógica
consecuencia la existencia del vínculo jurídico entre el asegurador y el asegurado.
Limita la prueba única y exclusivamente a ese documento.

Es inadmisible cualquier otro documento probatorio que no sea la póliza porque se requiere como
necesidad de forma del contrato, de lo contrario se tendría como no celebrado.

CLASIFICACIÓN:

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Las pólizas se pueden clasificar en:

Con relación al ámbito de aplicación:


– Son aquellas en las que el objeto se determina con precisión, sin que pueda ser reemplazado.
– Son aquellas que cubren una pluralidad de objetos, sustituibles, mientras dure el contrato.
En relación con el sujeto a favor del cual se extienden
Nominativas (persona determinada)
A la orden (persona determinable) (Muchos tratadistas sostienen que estos documentos no se
convierten en títulos crediticios).
Al portador (persona indeterminada).
Individuales y colectivas (Según el número singular o plural de los asegurados).
Automáticas (sin fecha de la asunción del riesgo) y De Revalorización (reajustables para prevenir la
inflación).
En cuanto a la manera de redactarlas :
Con cláusulas impresas, contienen el condicionado general utilizado para toda clase de riesgos.
Deben ser aprobadas por la autoridad
Con cláusulas manuscrita: contienen el condicionado particular conforme a la naturaleza específica
de cada riesgo. En caso de que surjan discrepancias entre ambas formas

El Reaseguro: El reaseguro es el método por el cual una aseguradora cede parte de los riesgos que
asume con el fin de reducir el monto de su pérdida posible.

Al respecto URIA, señala: “El reaseguro es una modalidad del seguro que cubre el riesgo que asumen los
aseguradores al estipular los contratos de seguro directo con sus clientes. Su finalidad es resarcir el daño
patrimonial que experimenta el asegurador directo al producirse el evento que obliga a indemnizar a su
asegurado……”

“Es el contrato que un segurador celebra con otro para protegerse de las consecuencias de los seguros
que ha otorgado, en cuanto excedan de su capacidad y conveniencia, transfiriendo al reasegurador una
parte o la totalidad de los riesgos en las condiciones que se convengan entre ambos. Es una manera de
repartir los riesgos, conservando la responsabilidad ante el asegurado. El reaseguro puede contratarse en
condiciones iguales o más o menos favorables que las del seguro. Y como características especiales tiene
las que no extingue las obligaciones del coasegurador, ni confiere al asegurado acción directa contra el

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reasegurador. Es, pues, el reaseguro un contrato independiente del seguro, con modalidades propias y su
celebración o extinción no influyen sobre el de seguro.”

El profesor MONTOYA, nos dice : “Se trata de una figura en virtud de la cual es asegurador descarta los
riesgos que asume frente a sus asegurados, asegurándose, a su vez, para satisfacer las indemnizaciones
que debe pagar, llegado el caso. De este modo es asegurador frente a los asegurados y es asegurado
respecto al reasegurador“.

La institución del reaseguro tiene por misión distribuir los riesgos asumidos en el contrato de seguro a
efecto de que el asegurador pueda cumplir con su obligación de indemnizar en caso de acontecer un
siniestro o conjunto de siniestros que implicarían, por lo general, el desembolso de una suma dineraria
altísima, la misma que podría exceder las posibilidades económico-financieras de la compañía
aseguradora.

Si bien el contrato de seguro opera como presupuesto del reaseguro, este es un contrato autónomo porque
tiene una fuente propia, cual es el acuerdo contractual respectivo entre el reasegurador y el reasegurado
(asegurador), las partes que lo celebran son diferentes en relación al contrato de seguro y porque tiene
modalidades intrínsecas que guardan independencia respecto de las del seguro, además de no causar su
formación o extinción repercusión alguna en cuanto al seguro.

El reaseguro es un contrato que presenta las siguientes características :

-Este atributo se presenta con mayor frecuencia que en el contrato de seguro.


-Es oneroso pues la cobertura tiene, como prestación obligada, una prima en efectivo a cargo del
asegurador cedente.
De tracto sucesivo.-en razón de que dicha cobertura, se extiende en el tiempo, en relación al
seguro directo.
-Por cuanto el reasegurador corre la misma suerte que del asegurador.
-Es un carácter indispensable, ya que se crean derechos y obligaciones reciprocas, que deben ser
consignados en el contrato.

El Coaseguro: Es un contrato de seguros suscrito de una parte por el asegurado y de otra parte, por
varios aseguradores que asumen con entera independencia, los unos de otros, la obligación de responder
separadamente de la parte del riesgo que les corresponda. En definitiva se trata de un reparto del riesgo y
primas de seguros entre compañías de seguros y estas a su vez lo pueden ceder a través de sus contratos
automáticos o programas especiales de reaseguro. No hay que confundir coaseguro
con reaseguro o deducible, aunque de alguna manera a nivel interno si se inte-relacionan ya que parte de
la cobertura que da una aseguradora en coaseguro puede estar reasegurada a su vez.

Es factible que un asegurador no pueda responder financieramente de la totalidad de un riesgo por no


traspasar sus plenos y es cuando aparece la figura del coaseguro, en virtud del cual son varios los
aseguradores que intervienen independientemente en el seguro.

1. Existen varios aseguradores.


2. La distribución de las empresas aseguradoras las hace el asegurado, el broker de seguros o las
propias compañías en función de la capacidad que tienen de asumir un riesgo en concreto.
3. La pérdida es a cargo de varios aseguradores (individualmente).

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4. Existe una relación directa entre el asegurado (cliente) y los aseguradores.

DIFERENCIA ENTRE EL SEGURO MULTIPLE Y EL COASEGURO

En primer lugar, cabe mencionar que el seguro múltiple ” tiene lugar cuando un mismo interés se
asegura contra los mismos riesgos y aun mismo tiempo por diferentes aseguradores, sin que la
suma asegurada por cada uno de ellos haya sido determinada de acuerdo con los demás..”
Esta situación se da cuando existen varios seguros del mismo tipo sobre el mismo objeto, de tal
manera que si ocurriera la perdida, deterioro o destrucción del objeto a consecuencia de un
siniestro, cada asegurador pagaría una indemnización, con lo cual se sobrepasaría el valor real del
objeto y sería causa de lucro para el asegurado.
Es por ello que a diferencia del coaseguro, el seguro múltiple contempla la posibilidad de que se
pueda asegurar el objeto por un valor superior al real, ya que se celebran varios contratos y si ocurre
el siniestro cada asegurador indemniza al asegurado; a diferencia del coaseguro en el cual la
responsabilidad de indemnizar se divide en forma proporcional entre cada una de las empresas
Además también tenemos que, en el seguro múltiple existen varios aseguradores que aseguran en
forma separada, pero simultanea el mismo objeto, el mismo interés y el mismo riesgo; a diferencia
del coaseguro en donde también existe pluralidad de aseguradores, pero todos ellos aseguran en
forma conjunta el mismo objeto, el mismo interés y el mismo riesgo.
Finalmente tenemos que en el seguro múltiple existe una falta de consentimiento de los
aseguradores respecto de dicha situación, en cambio en el coaseguro si existe un acuerdo previo
entre todos los aseguradores en el sentido de asegurar entre ellos un mismo objeto, un mismo
interés y un mismo riesgo que generalmente consta en una sola póliza de seguros.

El Infraseguro: Podemos hablar de infraseguro, si tenemos que la suma asegurada es inferior al valor del
interés asegurado, en este supuesto se estima que el asegurado solo esta protegido en cuanto a los daños
que sufra el objeto al acontecer el siniestro, en un porcentaje igual al que represente la suma asegurada
con relación al valor del interés asegurado.

Al respecto HALPERIN, señala: ” Existe infraseguro Cuando la suma asegurada es menor que el valor total
del interés asegurable. Es perfectamente posible y licito, sea que se trate de una parte alícuota o no.”

Su efecto es hacer aplicable la regla proporcional; es decir que por la parte no cubierta el asegurado
soporta el daño en la medida del infraseguro; y cuando el siniestro es parcial, el asegurador sólo debe
indemnizar en proporción.

Su fundamento radica en la proporcionalidad e la indemnización a las primas pagadas; el asegurador se


perjudicaría en beneficio injusto para el asegurado, ya que este aparecería percibiendo una indemnización
desproporcionada a las primas que efectivamente pago”.

El Sobreseguro: Existe sobreseguro cuando la suma asegurada es superior al valor del seguro, al
respecto el profesor MONTOYA nos dice: ” En el sobre seguro la suma asegurada es superior al valor del
interés, lo que origina una situación de peligro para el asegurador, ya que el asegurado no tendrá interés en
la conservación de la cosa y puede verse tentado a provocar el siniestro, a fin de obtener como
indemnización una suma mayor al valor real de lo asegurado.”

El sobre seguro puede tener lugar de buena fe, sin que haya voluntad por parte del asegurado de cobrar al
asegurador una suma superior al daño que pueda sufrir si se produce el siniestro. Pero también se puede
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actuar con mala fe, eso se da cuando el asegurado, señala como suma asegurada una que él sabe que
excede el valor del interés asegurado, con el objeto de obtener un beneficio económico,
esta actitud desnaturaliza el contrato de seguro.

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO-TOMADOR: El asegurado también tiene que cumplir diversas


obligaciones, en efecto además de hacer efectivo el pago de la prima, tiene que cumplir con otras que
resultan del contrato de seguro como las obligaciones de información y de conducta.

Las primeras, se refieren a prestar informes acerca de circunstancias que resultan trascendentales para
que el asegurador se forme un visión del estado del riesgo, el tiempo de la formación del contrato y durante
la vigencia saber sobre todas las circunstancias que puedan agravar el riesgo, también debe brindar toda la
información del siniestro (si ocurriera), la transmisión del objeto asegurado, la pluralidad de seguros, entre
otros.

En lo concerniente a las obligaciones de conducta, consisten en los comportamientos activos u omitivos del
asegurado, como por ejemplo la obligación de salvar los objetos asegurados, la de no agravar el riesgo,
etc.

Entre las principales obligaciones que debe asumir el asegurado-tomador tenemos:

Obligación de pagar la prima


Obligación de declarar el estado de riesgo
Obligación de garantía
Obligación de preservar el estado de riesgo
Obligación de declarar los seguros coexistentes

El contrato de trabajo también se hace presente en la legislación laboral y la podemos encontrar en


diversos artículos de la LOTTT entre los cuales destacamos el siguiente.

SEGURO EN LA LEGISLACION LABORAL

L.O.T.T.T Artículo 156. El trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras, que
permitan a los trabajadores y trabajadoras el desarrollo de sus potencialidades, capacidad
creativa y pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando: El desarrollo físico,
intelectual y moral, la formación e intercambio de saberes en el proceso social de trabajo, el
tiempo para el descanso y la recreación, el ambiente saludable de trabajo, la protección a la
vida, la salud y la seguridad laboral, la prevención y las condiciones necesarias para evitar
toda forma de hostigamiento o acoso sexual y laboral.
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Así como también en la LOPCYMAT en su artículo:

Artículo 56. Son deberes de los empleadores y empleadoras, adoptar las medidas
necesarias para garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene,
seguridad y bienestar en el trabajo, así como programas de recreación, utilización del
tiempo libre, descanso y turismo social e infraestructura para su desarrollo en los términos
previstos en la presente Ley y en los tratados internacionales suscritos por la República, en
las disposiciones legales y reglamentarias que se establecieren, así como en los contratos
individuales de trabajo y en las convenciones colectivas…

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