Memorizador Civil
Memorizador Civil
Memorizador Civil
Apunte realizado para memorizar los contenidos básicos de Derecho Civil para la preparación del Examen de Grado de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se recomienda profundizar las materias de los Manuales.
1
conjunto de normas y
principios sistematizados que constituyen un sistema unitario, que posee vigencia
determinada respecto a un determinado grupo de personas y que tiene como fin
regular las normas sociales que se dan bajo su amparo.
Doctrina clásica
1. Las leyes,
2. La moral;
3. Buenas costumbres; y
4. Orden público.
o desistimiento unilateral es la facultad que tiene una de las partes de
un acto jurídico de poner término al contrato por su propia voluntad. desahucio
contrato de trabajo y en el contrato de arriendo. Artículo 12: podrán renunciarse los
derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren el interés individual del
renunciante, y que no esté prohibida su renuncia.
2
todo enriquecimiento debe fundarse en una causa o en
una razón de ser que el ordenamiento jurídico considera justa. Ej:
• Pago de lo no debido
• Recompensas en la sociedad conyugal
• Prestaciones o restituciones mutuas que derivan de un juicio reivindicatorio entre
reivindicante y poseedor vencido
• La inoponibilidad;
• Lesión enorme en la compraventa de bienes raíces.
Doctrina moderna suma:
todas las personas son miradas como iguales ante el derecho. El derecho
civil no pretende igualar materialmente a los desiguales, sino simplemente tratarlos a
todos en forma semejante. Art 55: son personas todos los individuos de la especie
humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Art 57: la ley no
reconoce diferencias entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce
de los derechos civiles que regla este código.
: conjunto de
particulares, su patrimonio normas y principios
y organización que regulan las relaciones entre los
familiar.
En el interior del Derecho Privado encontramos el Derecho Civil.
aquella parte general del derecho privado que regula las relaciones de
los particulares entre sí, principalmente en lo que se refiere a las personas, patrimonio
y familia.
:
1. Privado
3
2. Común
3. General
4. Transversal
Similar al CCF , se divide en libros, y estos a su vez en títulos, los cuales tratan
materias específicas.
Titulo preliminar (articulos 1 al 53) la teoría de la ley y definición de palabras de uso
frecuente.
Libro primero (articulos 54 al 564) sobre las personas y su individualización en la
sociedad
Libro segundo (artículos 565 al 950) sobre las cosas o bienes y derechos reales que
emanan de estas.
Libro tercero (artículos 951 al 1436) sobre la sucesión por causa de muerte y donación
entre los vivos.
Libro cuarto (1437 al 2524) obligaciones en general, contratos y derechos personales.
Titulo final (articulo 2525) sobre la observancia del código.
Carece de ciertas instituciones jurídicas: teoría de la imprevisión, teoría del abuso del
derecho y contempla parcialmente la teoría de la lesión (sólo para los bienes raíces)
Se critica su sentido individualista, privilegia el patrimonio por sobre la familia y la
persona.
La promulgación tiene por objeto dar existencia a la ley y fijar su texto, mediante la
dictación del decreto promulgatorio por el Presidente (Art 6: la ley no obliga sino una
vez promulgada en conformidad a la Constitución Política y publicada de acuerdo a
los preceptos que siguen.)
La publicación da a conocer la ley y se realiza mediante la inserción de la ley en el
Diario Oficial (Art 7: la publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario
Oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida por todos y será obligatoria
Efectos de la ley una vez que entra en vigencia:
1. La ley pasa a ser obligatoria
2. La ley se entiende conocida por todos (artículo 8: nadie podrá alegar ignorancia de
la ley después de que ésta haya entrando en vigencia.)
La ley puede señalar expresamente que entrará en vigencia en una fecha distinta a la
de su publicación. Si la fecha es posterior, el período intermedio se llama vacancia
legal. Si la fecha es anterior, estamos ante la retroactividad de la ley.
La vigencia de la ley dura hasta su derogación: supresión de la fuerza obligatoria de
una disposición legal, ya sea por su reemplazo o su eliminación.
La derogación corresponde al legislador. La única facultad de los particulares es
renunciar los derechos que la ley le confiere.
no tendr
Pero á jamás
esto es un efecto retroactivo
precepto legal, no (Artículo 9° inciso
constitucional, lo).que no obliga al legislador,
por1°
sino sólo al juez.
Como la retroactividad afecta la seguridad jurídica, debe ser expresa y su
interpretación y aplicación deben ser restrictivas. Son normas de derecho estricto.
las leyes que se limiten a declarar le sentido de otras leyes se
entienden incorporadas en éstas, pero no afectan en manera alguna los efectos de las
sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiemp o intermedio. (Artículo 9° inciso 2°)
La ley interpretativa es siempre y necesariamente retroactiva, con 2 limitaciones:
6
1) Limitaciones Constitucionales
2) Sentencias Judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio.
-
A) Aplicación de la ley extranjera en Chile: principio de la “ley del contrato”, son
válidas en Chile las estipulaciones de los contratos otorgados válidamente en el
extranjero (Art 16 inciso 2°). Pero los efectos para cumplirse en Chile, se sujetan a
la ley chilena.
B) Aplicación de la ley chilena en el extranjero: Art 15: “A las leyes patrias que reglas
las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante
su residencia o domicilio en país extranjero:
- acto celebrado en el extranjero y que produce efectos
en Chile. Hay que distinguir:
-
De acuerdo con el principio locus regit actum , se rigen por la ley del país en que el
acto se realiza. (Art 17), instrumentos públicos y privados, Art 16. La autenticidad de
estos instrumentos se probará según las normas del código de procedimiento civil.
- la ley del país en que se otorgó el acto, la capacidad y voluntad
o consentimiento de los que lo otorgan, el objeto y la causa.
- los derechos y obligaciones que emanan del acto, quedan sujetos a la ley
chilena.
la que
conocimiento, y tiene fuerza realiza relativa
obligatoria el juezal en lasencausas
litigio sometidas
cuestión. a su
Debe sujetarse
a las normas de interpretación CC.
no existe una norma precisa del ordenamiento positivo que
resuelva la materia. Arts 76 CPR y 10 del COT principio de inexcusabilidad: reclamada
su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse
de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda.
8
1. Histórico o subjetivo: trata de reconstruir el pensamiento o voluntad del legislador.
2. Normativo u objetivo: sostiene que la ley ti ene una significación propia
independiente del pensamiento de sus autores.
1.- Elemento gramatical (Arts 19 inciso 1°, 20 y 21): análisis de la semántica y sintaxis
del precepto. “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal,
a pretexto de consultar su espíritu.”
Esto no significa la primacía de la aplicación de la ley de acuerdo al tenor literal. La
disposición se refiere a la claridad del sentido de la ley. El tenor literal se aplica en
cuanto refleje ese sentido.
Artículo 20: las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio (): el
que se le atribuye en el medio que la emplea (no necesariamente diccionario de la
RAE), según su uso general.
Las palabras que el legislador ha definido expresamente para ciertas materias se les
dará su significado legal.
Artículo 21; Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que
les den los que profesan esa ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se
han tomado en un sentido diverso.
2.- Elemento histórico (Art 19 inciso 2º parte final): pero bien se puede, para
interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu,
claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su
establecimiento. Se refiere a sus objetivos.
3.- Elemento lógico (Arts 19 inciso 2º y 22 inciso 1º): Idem Art 22: el contexto de la
ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Concordancia entre las
diversas partes de la ley, unidad conceptual y de criterio.
4.- Elemento sistemático (Art 22 inciso 2º): los pasajes oscuros de la ley pueden ser
ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.
Analizar otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Interconexión
que enlaza a todas las instituciones jurídicas y normas en una gran unidad.
- Espíritu general de la legislación y equidad natural (Artículo 24): en los casos a que
no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los
pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu
general de la legislación y a la equidad natural.
La doctrina tradicional (Alessander, Somarriva y Solar) es una regla supletoria en
defecto de las reglas de interpretación. La doctrina mayoritaria (Ducci) es una regla
conjunta o copulativa. El espíritu general de la legislación se encuentra implícito en
10
e) La legislación penal configura como delito los atentados contra la vida de la criatura
que aún no ha nacido; la legislación laboral contempla la existencia del prenatal
(protección del nasciturus).
la primera supone la existencia
legal si la criatura nace con vida, sin embargo la doctrina de la viabilidad no solo exige
que la criatura nazca con vida, sino que exige además, que la criatura sea viable, es
decir, aptitud de seguir viviendo.
concede
p asados 5deaños
inmediato la posesión
desde las definitiva.
últimas noticias, Ocurre que
se pruebe lo mismo en el caso70
han transcurrido dedesde
que,
el nacimiento del desaparecido.
Efectos del decreto de posesión provisoria:
a) Término de la sociedad conyugal o participación en los gananciales.
b) Emancipación de los hijos (Artículo 266 Número 1, 6 y 7).
c) Apertura de la sucesión (Artículo 84).
11
3. Período de posesión definitiva: el juez concederá posesión definitiva transcurridos
10 años desde la fecha de las últimas noticias. Efectos del decreto de posesión
definitiva:
a) Disolución del matrimonio.
b) Apertura de la sucesión en caso de no haber posesión provisoria (Artículo 90 inciso
3º).
c) Puede procederse a la partición de los bienes.
Este decreto puede rescindirse si el desaparecido reaparece, a favor del
desaparecido. Pronunciada la res cisión, los herederos presuntivos deben restituir los
bienes en el estado en que se encuentren, y son considerados poseedores de buena
fe. Respecto a los terceros, el rea parecido no tiene acciones (Artículo 94 reglas 4ª y
5ª). Ocultar la verdadera muerte o existencia del desaparecido constituye mala fe
(Artículo 94 regla 6ª).
2. Apellido(s)
grupo familiar odeterminado.
nombre patronímico o de familia: señala a los que pertenecen a un
desde el nacimiento, el ser humano puede ser titular de derechos.
Distinguir:
Capacidad de goce: aptitud de ser titular de derechos.
Capacidad de ejercicio habilitado para ejercerlos personalmente.
La regla general es la capacidad. Las incapacidades (Art 1446), se establecen en
consideración a la ausencia o déficit de discernimiento para actuar en la vida jurídica.
2 tipos de incapaces (Art 1447):
1. Incapaces absolutos: no pueden actuar nunca personalmente, sólo representados.
Son:
a) Los dementes (seres privados de razón).
b) Los impúberes (hombres menores de 12 o mujeres menores de 14, Artículo 26 ).
c) Los sordos y sordomudos que no pueden darse a entender claramente.
2. Incapaces relativos: pueden actuar representados o debidamente autorizados por
sus representantes legales (padre o madre, adoptante, tutor o curador, Artículo 43).
Son:
a) Los menores adultos (hombres entre 12 y 18, mujeres entre 14 y 18).
b) Los disipadores interdictos (disipador: el que manifiesta una total falta de prudencia
por actos repetidos de dilapidación, Artículo 445).
Las incapacidades particulares a que se refiere el Artículo 1447 inciso final no son
verdaderas incapacidades, sino prohibiciones impuestas a determinadas personas
para realizar ciertos actos.
12
Las convenciones sobre capacidad son nulas porque vulneran el orden público.
: vínculo jurídico que une a una persona con un Estado
determinado. Impone derechos y deberes tanto al sujeto como al Estado.
: residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de
permanecer en ella. Se divide en (Artículo 59):
1. Domicilio político: relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene es
miembro de la sociedad chilena, aunque sea extranjero. (Artículo 60)
2. Domicilio civil: se refiere a una parte determinada del territorio; es una
determinación del domicilio político. Al domicilio civil corresponde mejor la definición
legal de domicilio. Función: ubicación de la persona de manera regular para efectos
jurídicos.
Art 304 “El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto
le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.”
conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles
de estimación pecuniaria.
Importancia del patrimonio:
1. El concepto de patrimonio es el que hace posible la responsabilidad del deudor por
sus obligaciones civiles, derecho de prenda general de los acreedores (Artículo 2465).
2. Hace concordante y orgánica la regulación de la sucesión por causa de muerte.
-
1. Es una universalidad jurídica.
2. Por lo mismo, es intransferible. Arts 1407 (prohíbe las donaciones a título
universal), 1811 (es nula la venta de todos los bienes de una persona) y 2056 (prohíbe
la sociedad a título universal).
3. Por estar fuera del comercio humano, el patrimonio es inembargable.
4. Por lo mismo, es imprescriptible
5. Es unitario: cada persona es y debe ser titular de un patrimonio, único e indivisible
(patrimonio personal u srcinario).
socios de poner algo en común con la mira de repartirse los beneficios que de ello
provengan.
13
ADMINISTRACIÓN corresponde a todos y cada uno de los soci os, los cuales pueden
ejercerla por sí mismo o por medio de mandatarios designados para tal efecto.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL se constituirá por los nombres de todos los socios o
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL integrada por el nombre de uno o más de los socios o
“y compañía”
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS distinguir:
15
: reglas y principios aplicables
a todos los actos jurídicos.
16
A) Elementos esenciales: los necesarios y suficientes para la constitución de un Acto
Jurídico. Clasificación:
1. Comunes o generales: no pueden faltar en ningún Acto Jurídico. constituyen el
contenido mínimo de todos los actos jurídicos.
a) la voluntad,
b) el objeto
c) la causa
d) solemnidades de existencia
2. Especiales o específicos: requeridos para cada Acto Jurídico en especial, pero de
igual manera son esenciales, por lo tanto su omisión conduce al incumplimiento del
contenido mínimo y no habrá acto jurídico. Ex.: contrato de compraventa el precio se
pacte en dinero; de manera que si el precio no se pacta en dinero no hay compraventa.
Art. 1444 CC. “(…) Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o
no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente;…”
B) Elementos de la naturaleza o naturales: son ciertos efectos que la ley subentiende
en un acto jurídico; interpretando la voluntad de las partes. Por lo tanto no requieren
manifestación de voluntad expresa ni tácita, ni del autor ni de las partes Ex.:
saneamiento de la evicción y vicios rebidhitorios, condición resolutoria tácita (art
1489 Código Civil)
Art. 1444 CC. “(…) son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales
en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial;…”
C) Elementos accidentales: son aquellos que las partes o el autor incorporan mediante
una manifestación de voluntad expresa.
Art. 1444 CC. “(…) y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni
naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.”
Las partes, en virtud de la autonomía privada, pueden agregarlas al AJ sin alterar su
naturaleza. Ex: las modalidades: . Doctrina moderna
representación y la solidaridad.
generales).
B) Requisitos de validez: son aquellas condiciones cuya concurrencia se exige en el
acto jurídico para que este produzca efectos estables en el tiempo.
Los podemos enumerar: voluntad exenta de vicios, objeto lícito, causa lícita, la
capacidad legal o de ejercicio y algunas solemnidades como las que la ley exige para
la validez de un acto jurídico.
Su omisión no impide que el acto nazca, pero nace enfermo, con un vicio que lo expone
a ser invalidado.
17
Las enunciadas entres los artículos 1439 y 1443 del Código Civil para los contratos.
Según criterio:
A) Atendiendo al número de partes cuya voluntad es necesaria para que el Acto
Jurídico se forme:
1. Unilaterales: requieren la manifestación de voluntad de una sola parte. (Ex.:
Testamento, Apoderamiento o Concesión de un poder a un representante, Oferta
(cuyo efectos jurídico es crear una convención), la aceptación del destinatario de la
oferta, etc
- Contrato Sinalagmático Imperfecto: son aquellos que nacen como contratos
unilaterales, pero a propósito de los cuales ulteriormente emerge obligación para la
parte que srcinalmente estaba dispensada. Ej. Depósito y comodato.
2. Bilaterales: requieren la manifestación de voluntad de dos partes. Doctrinariamente
se llama “convención”. Existen dos partes con intereses diversos.
Autor: parte cuya voluntad es necesaria para dar nacimiento al AJ unilateral.
Partes: personas que teniendo intereses contrapuestos.
Ex.: 1. Convención que extinga derechos y obligaciones: divorcio, el pago
Ex.: 2 Convención que crea derechos y obligaciones: tradición, compraventa,
matrimonio, contrato de Trabajo, etc
3. Plurilaterales: requieren la manifestación de voluntad de más de dos partes Ej.
Novación por cambio de acreedor.
1.
2. Entre vivosde
Por causa : regla general
muerte: de los Acto
requieren Jurídico.
la muerte del autor o de una de sus partes. Ej.
Testamento
El primer requisito de existencia del Acto Jurídico es la voluntad. Para que la voluntad
produzca efectos jurídicos debe cumplir dos requisitos copulativos:
a) Manifestarse.
b) Ser seria.
20
3. Cuando las partes así lo hubieren estipulado.
se discute si puede o no atribuirse al silencio el significado de una
manifestación de voluntad. La regla general es la negativa, pero excepcionalmente
puede tener el valor de una manifestación de voluntad.
A) La ley puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad: Ej.
Asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia la herencia, se
entiende que repudia (Art. 1233 CC), personas que por su profesión u oficio se
encargan de negocios ajenos, transcurrido un término razonable desde que se les hace
el encargo, su silencio se mira como aceptación (Art. 2125 CC).
B) Las partes pueden atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad: Ej. En
la sociedad o el arrendamiento, vencimiento del plazo nada se dice, se entenderá
renovado el contrato.
C) El juez puede atribuir al silencio el valor de manifestac ión de voluntad: Silencio
circunstanciado: aquel que necesariamente debe ir acompañado de antecedentes o
circunstancias externas que permitan atribuir al silencio, inequívocamente, el valor
de una manifestación de voluntad.
reglamentada por
el CCom (Arts. 97-108), materia de aplicación general. Para la formación del
consentimiento se requiere la ejecución de dos actos jurídicos unilaterales sucesivos:
: Acto Jurídico unilateral por el cual una persona propone a otra celebrar
unaoferta
La determinada convención.
debe ser completa: debe formularse en términos tales que baste con la
simple aquiescencia de la persona a quien la oferta se dirige para que la convención
se perfeccione.
La respuesta del destinatario formulando, a su vez, otra oferta, se llama contraoferta.
21
A) Oferta expresa: está contenida en una declaración, en la cual el proponente, en
términos explícitos y directos, revela su intención de celebrar una determinada
convención. Puede ser:
1. Verbal: se manifiesta con palabras o gestos que hagan inequívoca la proposición de
celebrar una convención.
2. Escrita: se hace a través de la escritura.
B) Oferta tácita: s e desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la
proposición de celebrar una convención.
C) Oferta hecha a persona determinada: va dirigida a un destinatario debidamente
individualizado.
D) Oferta hecha a persona indeterminada: al público en general
términos
B) Aceptaen que
ción en se le formuló
término (Art. 101
oportuno: d ebeCCom).
manifestarse la aceptación dentro del plazo
legal o dentro del plazo señalado por el oferente. Hay que distinguir:
1. Si la oferta es verbal: la aceptación debe darse en el acto de ser conocida por el
destinatario (Art. 97 CCom).
2. Si la oferta es escrita: hay que distinguir nuevamente (Art. 98 CCom):
- Si el destinatario reside en el mismo lugar que el oferente: plazo de 24 horas.
- Si el destinatario reside en un lugar distinto: debe aceptar a vuelta de correo.
22
La aceptación extemporánea, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de
daños y perjuicios, a dar pronto aviso de su retractación. Pudiendo la aceptación
extemporánea, dar lugar a:
1. Contraoferta, continuación de las tratativas preliminares. Si lo hace la situación se
producirá ahora a la inversa, porque el oferente inicial pasa a ser destinatario de la
contraoferta y el deberá manifestar conformidad de acuerdo a los plazos señalados.
Aceptación extemporánea: aquella que se da fuera de las oportunidades indicadas.
Vencidas estas oportunidades, la oferta se tiene por no hecha. El oferente está
obligado a comunicar al aceptante que su aceptación ha sido extemporánea. (Art. 98
CCom).
La aceptación no se presume, pero una vez probada, se presume que se ha dado
dentro de plazo, a menos que se pruebe lo contrario.
C) Aceptación mientras la oferta se encuentre vigente.
mani
entrefestada queaceptación
que esa sea la aceptación por el destinatario
sea conocida transcurre
por el oferente, un lapsoserá
el contrato de tiempo
entre
ausentes.
Momento de formación del consentimiento de un contrato entre presentes: si la
aceptación es inmediatamente conocida por el oferente, una vez que ha sido emitida
por el destinatario; el momento en que jurídicamente se formará el consentimiento
será ese y no otro.
Si estamos en presencia de un contrato entre ausentes. Existen diferentes
posibilidades de formación del consentimiento:
23
(1) Manifestación de la aceptación, aunque oferente lo ignore.
(2) Conocimiento del pr oponente de la aceptación de la oferta, aunque el oferente lo
ignore.
(3) B envía una comunicación que contenga su voluntad de aceptar, recibiéndola A,
aunque lo ignore.
(4) En instancias que A reciba la comunicación anteriormente señalada.
Existen 3 interpretaciones:
a) LUIS CLARO SOLAR: la convención sería jurídicamente inexistente (falta la
voluntad).
b) ARTURO ALESSANDRI: el código civil chileno no contempla la inexistencia jurídica
como sanción. Lo que debe hacerse es aplicar la mayor sanción civil: La nulidad
absoluta.
c) AVELINO LEON Y DAVID STITCHKIN: Art. 1453 CC dice que este error vicia el
consentimiento, y de acuerdo al Art. 1682 inc. Final CC, cualquier vicio que no esté
configurado como causal de nulidad absoluta produce la nulidad relativa. Además, este
error sólo perjudica al interés particular de los contratantes y no al interés general
de la sociedad. El fundamento de esta opinión es básicamente un argumento de texto
literal. El Art. 1454 I señala: el error de hecho vicia así mismo el consentimiento.
Así mismo significa de la misma manera que el anterior (1453).
Art. 1454 inc. 1° CC regula la hipótesis en que la víctima del
error atribuye a la cosa objeto del acto o contrato una sustancia o calidad esencial
que en realidad no tiene.
Sustancia: materia concreta que constituye una cosa, lo que supone un concepto
estrictamente objetivo y materialista.
Calidad esencial: dice relación con la intención de las partes y sus motivos para
contratar, por lo tanto, es un concepto subjetivo. Condición o característica que una
cosa sea de una manera u otra, de faltar la cosa deja de ser lo que es
- Dominio
- Materia
- Lugar
El error en la sustancia vicia el consentimiento sólo cuando la sustancia o materia que
se la atribuye a la cosa constituye, a lo menos para una de las partes del contrato,
una calidad esencial.
vicia el consentimiento; su sanción es la nulidad
relativa.
Art. 1454 inc. 2° CC. El error en las calidades
accidentales no es relevante. Para que vicie el consentimiento es necesario que esa
calidad constituya el motivo determinante que tuvo una de las partes para contratar,
y esto haya sido conocido por la otra parte. No vicia, por regla general, el
consentimiento, a menos que la calidad accidental sea el motivo principal que
determinó a una de las partes a contratar y que la otra conozca dicho motivo. Cuando
vicia el consentimiento, la sanción es la nulidad relativa.
quien sufre este error yerra en identidad de una persona o
en alguna de sus cualidades personales.
25
Este error es, por regla general, irrelevante (Art. 1455 CC). Excepcionalmente,
cuando el acto se celebra en consideración a una persona determinada, es relevante
y reviste carácter esencial: actos intuitu personae.
Cualidades personales: notas o caracteres objetivos de índole estable o permanente
que configuran la personalidad.
Por regla general es irrelevante. Pero en los
contratos en que la consideración de la persona es la causa principal para contratar,
el error vicia el consentimiento. Se sanciona con la nulidad relativa.
Por regla general, el error puede invocarse como
causal de anulación en todos los AJ, incluso unilaterales, siempre que revista carácter
de relevante.
Ej. La aceptación de una herencia puede rescindirse por lesión, que supone siempre
un error
ERROR EN LA DOCTRINA MODERNA DEL DERECHO CIVIL
La doctrina moderna ha agregado una clasificación adicional y es aquella que distingue
entre error excusable y error inexcus able. Señalando que la importancia de la
distinción es que es un requisito esencial e indispensable para poder acoger la acción
de nulidad, que ese error sea excusable. Carece de la acción de nulidad aquella parte
que haya incurrido en un error inexcusable.
El Art. 1456 inc. 1° CC señala los requisitos que debe reunir la fuerza para viciar el
consentimiento.
es aquella capaz de producir una impresión fuerte
en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición.
el apremio debe ser contrario a la ley o
al derecho.
el consentimiento obtenido con la amenaza
debe ser consecuencia inmediata y directa de ella
26
es indiferente que provenga de una de las
partes o de un tercero (Art. 1457 CC).
el acto existe, pero con un vicio que lo expone a ser
invalidado. La sanción es la nulidad relativa.
27
el dolo no puede perdonarse anticipadamente. La
condonación del dolo futuro adolece de objeto ilícito y se sanciona con la nulidad
absoluta (Art. 1465 CC).
engaño la apariencia
realmente de auncabo
se ha llevado negocio
(actojurídico que no existe o es distinto de aquel que
disimulado).
Requisitos que supone toda simulación:
a) Existencia de una declaración que deliberadamente no se conforma con la intención
de las partes;
b) Dicha declaración ha sido concertada de común acuerdo entre las partes; y
c) El propósito perseguido por las partes es engañar a terceros.
A) Efectos de la simulación entre las partes: en las relaciones recíprocas de las partes
el acto simulado no existe, rigiéndose éstas por su voluntad real. Es frecuente que las
partes, junto con el documento que contiene el contrato simulado, extiendan otro, que
deja constancia escrita de su voluntad. Esto es una contraescritura y constituye un
medio de prueba para acreditar la voluntad real.
B) Efectos de la simulación respecto de terceros: para los terceros existe y afecta el
acto simulado. La voluntad real de las partes no afecta por regla general a terceros.
Pero es posible que los terceros tengan interés en prevalerse de la voluntad real,
para lo que será necesario que acrediten cuál es. En consecuencia, hay 2 tipos de
terceros.
Si hay conflicto entre los intereses de estos dos tipos de terceros, ¿cuáles merecen
tutela jurídica?
La doctrina es unánime: las consecuencias de la simulación demandada por terceros
no afecta a otros terceros que estaban de buena fe y, por ende, tales consecuencias
sólo son oponibles a los terceros que sabían o debían saber, sin negligencia de su
parte, que sus derechos derivaban de un título simulado.
A) Hecho determinado: la persona que se obliga tiene que saber qué hecho debe
ejecutar o de qué debe abstenerse. Igualmente, el acreedor debe saber qué es lo que
puede exigir al deudor.
B) Hecho física y moralmente posible:
Físicamente imposible: contrario a la naturaleza.
Moralmente imposible: prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o
al orden público. (Art. 1461 inc. final CC).
es inexistente, para los autores que no admiten la
teoría de la inexistencia, la sanción sería la nulidad absoluta.
es aquel que no se conforma con la ley, o bien, el que infringe
la ley, el orden público o las buenas costumbres. Si el AJ tiene objeto, pero éste es
ilícito, el acto existe, pero con un vicio que lo hace susceptible de ser invalidado.
30
A) Condonación del dolo futuro
B) Deudas contraídas en juegos de azar
C) Venta de libros prohibidos o de objetos considerados inmorales
D) Actos prohibidos por la ley
Regla general: hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes (Art. 1466
CC).
Art. 1445 CC. “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de
voluntad es necesario: (…) 4° que tenga una causa lícita.”
Art. 1467 CC. “No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es
necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.
Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la
prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.
Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y
la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una
causa ilícita.”
A) Solemnidades requeridas para la existencia del AJ: requisitos externos que exige
la ley para la celebración de ciertos AJ, pasando a ser la solemnidad el único medio a
través del cual el autor o las partes pueden manifestar su voluntad. Constituyen un
requisito esencial para la existencia del AJ.
31
B) Solemnidades requeridas para la validez de los AJ: ciertos casos la ley exige la
solemnidad como requisito de validez de los AJ; sin que constituya la solemnidad el
único medio a través del cual se debe manifestar la voluntad. Ej. Presencia de testigos
para el testamento.
requisitos exigidos por la ley para completar la voluntad
de un incapaz, o para protegerlo. Consiste, por lo general, en la autorización de una
persona determinada. Ej. Art. 253 CC (autorización del padre, madre o curador para
actos del hijo)
son aquellas en que la ley, para los fines de prueba
de un acto no solemne, requiere un documento, de modo que sin él, aun cuando el
acto es plenamente válido, no puede probarse por testigos. Ej. Art. 1709 CC.
tienen por objeto proteger a los terceros que
pueden verse alcanzados por los efectos del AJ. Por eso, la ley exige la inscripción
del acto en un registro público, su publicación en un periódico, etc. Pueden ser:
1. De simple noticia: tienen por objeto poner en conocimiento de terceros las
relaciones jurídicas de otras personas en que pueden tener interés. Ej. Publicación en
el periódico de los decretos de interdicción (Arts. 447 y 461 CC).
2. Sustanciales: tienen por objeto precaver a los terceros interesados (aquellos que
están o estarán en relaciones jurídicas con las partes) de los actos que éstas celebren.
Ej. Notificación al deudor de la cesión de un crédito (Art. 1902 CC).
32
: sanción a aquellos actos jurídicos en que se ha omitido un requisito que
se denomina por la doctrina de existencia.
: es la sanción que la ley establece para aquellos actos jurídicos en que se ha
omitido un requisito de prescrito para el valor del acto o contrato.
: Aquellas que producen la falta o privación de efectos de un
acto jurídico existente y válidamente formado, pero que por circunstancias
posteriores a su ejecución o celebración y ajenas al mismo acto, han determinado su
ineficacia. Existen variadas causas de ineficacia externa:
- Condición Resolutoria
- Plazo extintivo.
- Caducidad
- Revocación
- causa de ineficacia externa de un acto jurídico respecto de terceros
que puede deberse a distintas razones. Por ejemplo: la falta de consentimiento como
ocurre en la venta de cosa ajena. Por ejemplo frente al incumplimiento de una
formalidad de publicidad sustancial.
inexistencia e impide que el acto nazca a la vida del derecho y produzca efectos.
nulidad.
El acto produce todos los efectos que le son propios hasta que se declare
judicialmente la nulidad.
controversia sobre si el CC
sanciona o no con la inexistencias los actos o contratos en que se ha omitido un
requisito de existencia.
a) El acto inexistente no srcina ningún efecto que sea necesario destruir. El acto que
adolece de un vicio de nulidad produce sus efectos propios, pero esa producción es
efímera o caduca pues puede desaparecer con la declaración de nulidad.
b) Para que el acto sea inexistente no se requiere una sentencia judicial, opera ipso
iure, lo que no obsta a que el juez pueda reconocerlo. La anulación no puede hacerse
sino en virtud de una sentencia judicial.
c) El acto inexistente no puede sanearse (adquirir existencia). El acto que tiene un
vicio de nulidad puede sanearse o validarse.
Nulidad : sanción para todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la
ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad y
estado de las partes. (Art. 1681 inc. 1° CC).
absoluta o relativa (Art. 1681 inc. 2° CC). Se diferencian por sus
causales, las personas que pueden impetrarla y su saneamiento. Los efectos son los
mismos.
33
es la sanción a todo acto o contrato a
que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto, según su
especie. (Art. 1681)
(Art. 1682)
a) Objeto ilícito;
b) Causa ilícita;
c) Omisión de requisito que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a
su naturaleza;
d) Incapacidad absoluta.
Para quienes no aceptan la inexistencia, se agrega:
e) Falta de voluntad;
f) Falta de objeto;
g) Falta de causa;
h) Error esencial (algunos lo sancionan con nulidad relativa);
i) Falta de solemnidad requerida para la existencia del acto.
j) Fuerza física
Para que un acto sea nulo es menester que una sentencia judicial lo declare:
a) Una persona que tiene interés solicita al juez la declaración.
b) El ministerio público, en interés de la moral o la ley, solicita al juez la declaración.
c) El propio juez la declara de oficio porque aparece de manifiesto en el acto.
a)
b) Incapacidad relativa;
Error sustancial;
c) Error en la calidad accidental cuando haya sido el principal motivo para contratar
y era conocido por la otra parte;
d) Error en la persona, cuando es relevante;
e) Fuerza moral grave, injusta y determinante;
f) Dolo determinante;
g) Omisión de requisito que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a
la calidad o estado de las partes;
34
h) Lesión, en ciertos casos.
aquellos en cuyo beneficio
la ha establecido la ley, o sus herederos o cesionarios. (Art. 1684 CC) No puede ser
declarada de oficio por el juez ni puede solicitarse por el ministerio público o cualquier
persona que tenga interés.
Art. 1691 CC plazo para pedir la rescisión: 4
años.
Este plazo se
cuenta:
a) En caso de fuerza: desde que cesa;
b) En caso de error o dolo: desde la celebración del acto;
c) En caso de incapacidad: desde que cesa.
Si no se pide en ese plazo, el vicio desaparece, entendiéndose que jamás existió, es
decir,
A) En relación con las personas que pueden pedir la declaración judicial de nulidad:
1. Absoluta: todo el que tenga interés (salvo el que lo ejecutó sabiendo o debiendo
saber el vicio), ministerio público, de oficio por el juez.
2. Relativa: persona en cuyo beneficio la ha establecido la ley, sus herederos o
cesionarios.
B) En relación con la declaración de nulidad de oficio por el juez:
1. Absoluta: debe ser declarada de oficio cuando aparece de manifiesto.
2. Relativa: no puede ser declarada de oficio.
C) En relación con el saneamiento por el transcurso del tiempo:
1. Absoluta: 10 años desde la fecha de celebración del acto.
2. Relativa: 4 años desde los momentos que ya vimos.
D) En relación con el saneamiento por confirmación o ratificación:
1. Absoluta: no puede sanearse por voluntad del autor o las partes.
2. Relativa: puede sanearse por confirmación (la ratificación es distinta, se aplica en
el mandato).
Nulidad total: el vicio afecta a todas las partes y cláusulas del AJ.
Nulidad parcial: el vicio afecta sólo a una parte o una cláusula del AJ, o a una parte o
elemento de una cláusula.
Principio general (Art. 1687 inc. 1° CC): “… da a las partes derecho para ser
restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto…”. Si el
acto engendró obligaciones que no se han cumplido, éstas simplemente se extinguen,
el requisito de que con ello se pueda volver al estado anterior. Si no es así, deberán
las partes efectuar las prestaciones tendientes a restituir lo recibido.
35
Regla
general: la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros
poseedores (Art. 1689 CC).
Quien reivindica debe ser dueño de la cosa. No distingue si los terceros están de
buena o mala fe.
A) Representación legal
B) Representación voluntaria
La doctrina tradicional no concibe la existencia de representación voluntaria sin
mandato. La representación no es de la esencia del mandato, en cambio el apoderado
tiene siempre la calidad de representante.
a) La representación voluntaria no supone necesariamente un mandato.
b) Si bien el apoderamiento puede existir antes del mandato y constituir un acto
separado, no se puede concebir el ejercicio del poder de representación desligado del
cumplimiento del mandato.
c) La potestad de representar no es de la esencia del mandato; es posible que el
mandatario no represente al mandante, lo que ocurre cuando el mandatario contrata
a su propio nombre, aunque sea en interés del mandante.
El CC da reglas para el caso del mandatario que act úa excediendo los límites del poder
o faltando el mismo:
a) El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario
dentro de los límites del mandato (Art. 2160 inc. 1° CC). En consecuencia, lo realizado
en exceso o defecto del poder no obliga al representado, el AJ le es inoponible.
b) Cuando el mandato expira por una causa ignorada por el mandatario, lo que éste
haya hecho en ejecución del mandato es válido y da derecho a terceros de buena fe
contra el mandante. Si el mandatario sabía la causa, el mandante también queda
obligado ante terceros de buena fe, pero tiene derecho a que el mandatario le
36
indemnice (Art. 2173 CC). En consecuencia, el acto le será oponible siempre que la
otra parte esté de buena fe.
c) El mandatario que excede los límites del mandato es sólo responsable al mandante,
y no a terceros sino 1° cuando no les da suficiente conocimiento de sus poderes y 2°
cuando se obliga personalmente (Art. 2154 CC). Esta es la regla general en lo relativo
a la representación con exceso o defecto de poder.
d) El mandante es obligado por lo ejecutado fuera de los límites del mandato si ratifica
expresa o tácitamente cualquier obligación contraída a su nombre (Art. 2160 inc. 2°
CC).
A)
B) Futureidad: el hecho
Incertidumbre: no se presente o pasado
debe saber, no constituye
a ciencia jurídicamente
cierta, si el condición.
hecho en que consiste la
condición se va a realizar o no.
y
1. plazo
Plazoextintivo:
suspensivo: mientras no se cumple, suspende el ejercicio de un derecho.
2. Plazo extintivo: por su cumplimiento se extingue un derecho.
39
PRIMERA PARTE. NOCIÓN DEL CONTRATO.
1) El
2) Asimila
objetocontrato y convención,
del contrato la convención
son las obligaciones escrea
que el género
2 y el contrato,
; el objeto la especie.
de las obligaciones
es la prestación: una cosa que se trata de dar, hacer o no hacer.
2
El objeto del Acto Jurídico son las o bligaciones y derechos que crea (adquiere), modifica y extingue.
40
vinculadas. El contrato crea derechos y obligaciones exclusivamente para los que
consintieron en él.
2. Contrato colectivo: aquel que crea obligaciones para personas que no concurrieron
a su celebración, que no consintieron, o que incluso disintieron, oponiéndose a la
celebración del contrato. Es una excepción al principio del efecto relativo de los
contratos. Ej. Contrato colectivo de trabajo
1. Contrato libremente discutido: aquel en que las partes han deliberado en cuanto a
su contenido, examinando y ventilando atentamente las cláusulas del contrato. Es
resultado de las negociaciones preliminares. Las partes discuten en un relativo plano
de igualdad y libertad, encontrándose su autonomía limitada exclusivamente por el
necesario respecto al orden público y a las buenas costumbres.
2. Contrato de adhesión o por adhesión: aquel cuyas cláusulas son dictadas o
redactadas por una sola de las partes. La otra se limita a aceptarlas en bloque,
adhiriendo a ellas.
1. Contrato preparatorio o preliminar: aquel mediante el cual las partes estipulan que
en el futuro celebrarán otro contrato que por ahora ellas no pueden concluir o que
está sujeto a incertidumbre, siendo dudosa su factibilidad.
2. Contrato definitivo: es el que se celebra cumpliendo con la obligación (de hacer)
generada por el contrato preparatorio. El más característico, importante y frecuente
es el contrato de promesa de celebrar un contrato (Art. 1554 CC). También es
preparatorio el contrato de opción.
Contrato tipo: acuerdo de voluntades en cuya virtud las partes predisponen las
cláusulas de futuros
las relaciones contratos, que se celebrarán masivamente. Estandarización de
jurídicas.
: aquel por el cual el Estado garantiza que en el futuro no
modificará ni derogará las franquicias contractualmente establecidas. La ley puede
dictarse antes o después del contrato.
: nuevo contrato derivado y dependiente de otro contrato previo
de la misma naturaleza. subarrendamiento, delegación del mandato y subfianza.
: acto jurídico que una persona celebra consigo misma, sin
que sea menester la concurrencia de otra, y en el cual ella actúa, a la vez, ya sea
41
como parte directa y como representante de la otra parte; ya sea como representante
de ambas partes; ya sea como titular de dos patrimonios sometidos a regímenes
jurídicos diferentes. Naturaleza jurídica del autocontrato.
A) Es un acto jurídico unilateral: el contrato, supone necesariamente un concurso de
voluntades.
B) Es un contrato: si un acto jurídico produce obligaciones contractuales, importa en
realidad un contrato, aunque sea de naturaleza especial.
42
históricamente falso: casi siempre los contratos han sido formales. El consensualismo
sólo surge en los tiempos modernos.
en sus efectos
reflejos puede alcanzar a terceros absolutos: no para crear directamente un derecho
o una obligación en el patrimonio de ellos, sino en cuanto es factible invocar, o
formular una pretensión basada en el contrato ajeno. Esto es lo que se llama efecto
absoluto, expansivo, indirecto o reflejo de los contratos.
anticipadamente.
los terceros, y es La
de inoponibilidad
orden privado:está establecida
puede exclusivamente en beneficio de
renunciarse.
4) La nulidad absoluta puede declararse de oficio. La inoponibilidad jamás.
a) Incumplimiento de las formalidades de publicidad. Ej. Art. 2513 CC, Art. 297 CPC.
b) Falta de fecha cierta
c) Falta de consentimiento: Ej. Venta de cosa ajena (Art. 1815 CC)
d) Nulidades u otras causales de ineficacia de lo s actos jurídicos.
44
d.1) La nulidad de un acto confiere acción reivindicatoria contra terceros, aunque
estén de buena fe.
d.2) El matrimonio nulo putativo o simplemente nulo es inoponible a los hijos
relativamente a su filiación determinada (Art. 51 LMC).
d.3) La resolución judicialmente declarada es inoponible a terceros de buena fe.
e) Quiebras: son inoponibles a los acreedores una serie de contratos celebrador por
el fallido (LQ).
f) Simulación: las partes no pueden oponer el acto oculto a terceros. Los tercer os
pueden optar por prevalerse del acto ostensible o del oculto.
Art. 1546 CC
45
Todo contrato es un acto jurídico bilateral.
Todo acto jurídico bilateral es una convención.
La convención es un acto jurídico bilateral cuyo efecto propio es crear, modificar
o extinguir derechos y obligaciones; el contrato, en cambio es una convención que
crea derechos y obligaciones.
Promesa
Opción
Civil
Mercantil
Civil
Mercantil
De cosas3
Comodato
Depósito4
5
Mutuo
Prenda (*)
Contrato de hipoteca
Prenda
Fianza6
3
Regulado en el código civil y en la ley 18.101 (ley sobre arrendamientos de predios urbanos)
4
Con referencia especial al contrato de depósito de mercaderías o warrans.
5
Ley 18.010 de depósito de dinero.
6
Integrando también las normas de la fianza mercantil.
46
2) Su efecto único es dar srcen a una obligación de hacer: la de celebrar el contrato
prometido.
3) Es siempre solemne, porque debe contar por escrito.
4) No obstante ser un contrato preparatorio, es un contrato principal.
5) Por su propia naturaleza, está sujeto a modalidad (plazo o condición).
6) Es siempre de naturaleza mueble, pues genera una obligación de hacer, aunque el
contrato prometido recaiga sobre un inmueble.
7) Como todo contrato, sólo crea derechos personales.
8) Requiere de consentimiento expreso (pues debe constar por escrito).
CC.
Si el hecho consiste en la suscripción de un documento o en la constitución de una
obligación, puede el juez proceder a nombre del deudor (Art. 532 CPC).
es un contrato por medio del cual una
parte se obliga para con otra a ejecutar una determinada prestación, a otra que se
encuentra facultada para aceptar o rechazar. Algunos autores señalan que un contrato
de opción no es distinto de una promesa unilateral y que esa es su naturaleza
jurídica.Al menos en doctrina si es posible diferenciar un contrato de opción de una
promesa unilateral de contrato. Si en realidad el contrato de opción no tiene por objeto
47
celebrar un contrato futuro. Si no que podría tratarse de un contrato definitivo en el
cual la opción del optante sea de ejecutar directamente las prestaciones a que tiene
derecho de aceptar o rechazar el destinatario de la opción.
Art. 1793 CC. “La compraventa es un contrato en que una de las partes
se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta
comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida, se llama precio.”
a) Bilateral
b) Oneroso
c) Generalmente conmutativo
d) Principal
e) Normalmente consensual
no transfiere el dominio. Esto
ocurre con la tradición subsiguiente.
3 elementos esenciales: consentimiento,
cosa y precio.
Art. 1801 inc. 1º CC. “ La venta se
reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio; salvas
las excepciones siguientes.”
El consentimiento debe recaer:
a) Sobre la cosa objeto del contrato.
b)
c) Sobre
Sobre el precio.misma
la venta
Art. 1801 CC.
Además de los propios del objeto de todo acto jurídico, la cosa vendida debe:
1) Ser comerciable.
2) Ser determinada y singular. Requisitos del Objeto (cosa) Acto Jdco.
3) Existir o esperarse que exista (Real).
4) No pertenecer al comprador.
Art. 1815 CC. “La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de
los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de
tiempo.”
:
1) En relación al dueño de la cosa: el contrato no le afecta, tiene acción reivindicatoria
contra el comprador, si es él quien la posee.
2) Entre las partes:
a) La compraventa y correspondiente tradición no dan al comprador el dominio de la
cosa. Sólo le otorga los derechos transferibles que el vendedor tenía sobre la cosa
(Art. 682 CC). Pero el comprador adquiere la posesión de la cosa, y podrá ganarla por
prescripción (Art. 683 CC).
b) El vendedor podrá verse en la imposibilidad de entregarla. El comprador tendrá
derecho al cumplimiento o resolución del contrato, con indemnización.
c) Si entregada la cosa, el dueño la reivindica, el vendedor debe sanear la evicción
: Art. 1818 CC. “La venta de cosa ajena, ratificada después por
el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta.”
b) Por un tercero:
como para
todo contrato, la capacidad es la regla general (Arts. 1445 y 1446 CC). Art. 1795 CC.
“Son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara
inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato.”
:
1) Personas afectas a una incapacidad general para contratar (Art. 1447 CC).
49
2) Personas afectas a ciertas incapacidades particulares del contrato de compraventa
(prohibiciones, Art. 1447 inc. final CC). Estas son las que interesan.
Forma de la entrega: Art. 1824 inc. 2º CC. “La tradición se sujetará a las reglas
dadas en el Título VI del Libro II.”
i) Muebles: significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y
figurando la transferencia por alguna de las formas del Art. 684 CC, o por separación
en el caso de los muebles por anticipación.
ii) Inmuebles: inscripción del contrato de compraventa en el CBR.
: Art. 1826
obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente despinc.
ués 1º
delCC. “ El vendedor
contrato es
o a la época
prefijada en él.”
: en el lugar convenido. Si no hay estipulación, y la cosa es una
especie, en el lugar donde existía al tiempo del contrato. Si es otra cosa, en el
domicilio del deudor al tiempo del contrato.
: del deudor (Art. 1571 CC.
: el pago debe hacerse al tenor de la obligación, y el
acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa distinta (Art. 1569 CC). El vendedor
50
debe entregar lo que reza el contrato (Art. 1828 CC). La cosa debe ser entregada con
accesorios y frutos:
(Art. 1816 CC):
Pertenecen al comprador los frutos naturales pendientes al tiempo del contrato.
Pertenecen al comprador los frutos naturales y civiles que la cosa produzca
después del contrato.
: aplica también a la venta de cosas muebles.
no es pacífica la opinión
de la doctrina en torno a este punto; artículo 1828: “El vendedor es obligado a
entregar lo que reza el contrato ”. Pero ¿qué es lo que reza el contrato? Al respecto
se han formulado dos tesis, a saber:
: Sostiene que al ser la compraventa solamente un título
translaticio de dominio el vendedor no tiene la obligación de hacer dueño de la cosa
al comprador.
: Piensa que es de la esencia del contrato de compraventa que
el vendedor haga dueño de la cosa vendida a su comprador.
: Art. 1820 . “La pérdida, deterioro o mejora de la especie
o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el momento de
perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa ;…”
: Art. 1826 inc. 2º CC. “Si el vendedor
por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio
perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser
indemnizado de los perjuicios según las reglas generales.”
Requisitos:
i) Mora del vendedor.
ii) Que el comprador haya pagado o es esté pronto a pagar el precio, o haya plazo.
ii) Que el vendedor sea citado de evicción (Art. 1843 inc. 1º CC).
: Art. 1838 y 1839 CC: es la privación que experimenta el
comprador de todo o parte de la cosa comprada, en virtud de una sentencia judicial,
por causa anterior a la venta.
Citación de evicción:
El vendedor, para quedar obligado al saneamiento, debe tener noticia del juicio.
: se rige por las reglas de los Arts. 584, 585 y
586 CPC (Art. 1843 inc. 2º CC):
51
i) Debe solicitarse por el comprador, y para que el juez la ordene, deben acompañarse
antecedentes que hagan aceptable la solicitud.
ii) Debe hacerse antes de la contestación de la demanda.
iii) Una vez decretada, se paraliza el juicio por 10 días, aumentado por el
emplazamiento si el citado vive en otro departamento.
iv) Si el demandado no hace practicar la citación en ese plazo, el demandante puede
pedir que se declare caducado el derecho de exigirla, o que se le autorice para llevarla
a efecto, a costa del demandado.
v) Practicada la citación, los citados disponen del término de emplazamiento para
comparecer en juicio. Mientras, se suspende el procedimiento.
La citación de evicción procede en toda clase de juicios, no sólo en el juicio
ordinario.
A quién puede citarse: no sólo al vendedor, sino también a los antecesores de éste
(Art. 1841 CC).
Desarrollo de la obligación de saneamiento del vendedor citado: una vez citado,
pueden presentarse 2 situaciones:
i) El vendedor no comparece: el procedimiento continúa, y el vendedor queda
responsable por la evicción que se produzca (Art. 1843 inc. final CC).
ii) El vendedor comparece: se sigue el juicio con él. El vende dor asume el papel de
demandado (Art. 1844 CC). El comprador puede seguir actuando como coadyuvante,
y debe intervenir si dispone de excepciones que el vendedor no puede oponer. Si no
lo hace, el vendedor no queda responsable de la evicción.
Actitudes que puede adoptar el vendedor que comparece al juicio:
i) Allanarse a la evicción
ii) Asumir la defensa del comprador.
Obligación de indemnizar al comprador evicto:
i) Si la sentencia es favorable al comprador: queda eximido de indemnizarlo (Art.
1855 CC).
ii) Si la sentencia es adversa al comprador: se produce la evicción, obligación de
indemnizarlo.
Indemnizaciones:
i) Evicción total (Art. 1847 CC):
Restitución del precio
Costas legales del contrato que hayan sido satisfechas por el comprador.
Valor de los frutos que el compr ador haya sido obligado a restituir al dueño.
Costas del juicio sufridas por el comprador, con la misma excepción.
ii) Evicción parcial:
1. Si la parte
comprado la evicta escomprador
cosa: el de tal magnitud
tiene que permita
d erecho presumir
opcional de que sinlaella
pedir no se habría
rescisión de la
venta o el saneamiento de la evicción (Art. 1852 inc. 4º CC). Si opta por la rescisión
(Art. 1853 CC):
Debe restituir al vendedor la parte no evicta (se lo considera de buena fe).
El vendedor le debe restituir el precio, abonar los frutos que el comprador haya
debido restituir, y todo otro perjuicio por la evicción.
2. Si la parte evicta no es de tanta magnitud (Art. 1854 CC): el comprador sólo tiene
derecho para pedir el saneamiento de la evicción parcial.
52
Extinción de la acción de saneamiento por evicción, causales:
i) Renuncia:
ii) Prescripción:
1. Obligación de defender al comprador: es imprescriptible.
2. Obligación de indemnizar al comprador: 4 años, restitución del precio prescribe
según las reglas generales, es decir, en 5 años (Art. 1856 CC). Se cuenta desde la
sentencia de evicción, o desde la restitución de la cosa, si no hay sentencia (vendedor
que se allana).
iii) Por disposición de la ley.
la
Esde pagar el de
obligación precio convenido.”
la esencia del contrato.
1) Obligación de recibir la cosa comprada.
2) Obligación de pagar el precio.
(Art. 1872 CC):
i) Si las partes han expresado su voluntad, el pago debe hacerse en la época y lugar
convenidos
ii) Si nada han dicho, en el momento y lugar de la entrega.
53
(Art. 1872 inc. 2º CC):
tiene este derecho cuando se ve expuesto a perder la cosa. Son dos las causas que
lo justifican:
i) Que sea turbado en la posesión de la cosa.
ii) Que pruebe que existe contra la cosa una acción real de que el vendedor no le dio
noticia antes de celebrarse el contrato.
(Arts. 1489 y 1873 CC): la mora del
comprador da derecho al vendedor para exigir el cumplimiento forzado o la resolución
del contrato. El comprador no está en mora cuando el vendedor no ha entregado la
cosa o no está llano a entregarla.
:
: tienen derecho a que se las restituya al estado anterior a la
celebración del contrato:
3 pactos:
: condición resolutoria de no cumplirse lo pactado, expresamente
estipulado. Puede ser:
1) Simple: mismos efectos de la condición resolutoria tácita.
2) Calificado: no se resuelve de pleno derecho, pero el deudor puede enervar la acción
en un plazo de 24 horas a contar de la notificación de la demanda.
Art. 1881 CC. “Por el pacto de retroventa el vendedor se
reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la
cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación lo que le
Lesión: perjuicio pecuniario que las partes sufren como consecuencia de la falta de
equivalencia de las prestaciones recíprocas de un contrato conmutativo.
Sus efectos son los propios de la nulidad: queda sin efecto el contrato, el vendedor
recobra la cosa, y el comprador recobra el precio. Pero tiene una modalidad: como la
rescisión se funda en la desproporción de las prestaciones, si se restablece el justo
precio, ya no hay perjuicio para las partes.
1) Efectos si el demandado opta por evitar la rescisión:
a) La facultad del demandado puede ejercerla a su arbitrio. El demandante sólo puede
pedir la rescisión.
b) La opción del demandado nace una vez fallado el pleito y declarada la nulidad.
c) La ley fija la cantidad que debe pagar el demandado para evitar la rescisión. No
debe llegarse al exacto justo precio, sino al justo precio reducido o aumentado en una
décima parte, según el caso.
2) Efectos si el demandado consiente en la rescisión:
a) El vendedor debe restituir la cosa y el comprador el precio, con intereses y frutos,
pero sólo desde la demanda.
b) Las partes no están obligadas a pagar las expensas del contrato.
c) El vendedor podrá pedir los deterioros si el comprador se hubiere aprovechado de
ellos.
d) La rescisión no afecta a terceros.
Bilateral
Oneroso
Conmutativo
Principal
Consensual
1. En la práctica es conveniente otorgar escritura, sea pública o privada poara la
prueba del contrato, ya que si la renta de arrendamiento excede las 2 UTM, esta
obligación no se puede acreditar por testigos, pues la prueba testimonial no procede
cuando una obligación debe constar por escrito, cuando el contrato contiene la entrega
de una cosa que valga más de 2 UTM. Artículos 1708 y 1709 del Código Civil.
Art. 2116 inc. 1º CC. “El mandato es un contrato en que una persona
confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta
y riesgo de la primera .
1)
2) Mandante o comitente:
Mandatario, apoderado persona natural
o procurador: o jurídica
persona queque confiere
acepta el encargo.
el encargo.
la representación es
autónoma e independiente del contrato de mandato; de manera que puede existir
independientemente de otra relación jurídica o unida a una relación contractual
determinada.
Mandato y representación son cosas absolutamente distintas:
1) El mandato es un acto jurídico; un contrato. La representación es una modalidad
2) Tienen srcen distinto: el mandato tiene su srcen en una convención; la
representación puede tener su srcen en la convención, en la ley o en una sentencia
judicial.
3) Puede existir mandato y no existir representación (Art. 2151 CC). La
representación es un elemento de la naturaleza del mandato y no de la esencia del
mismo.
los derechos y obligaciones se radican en el patrimonio
del mandatario. ¿Qué pasa con los derechos y obligaciones que nacen del contrato
celebrado por el mandatario? Nace la obligación para el mandatario de traspasar los
derechos y obligaciones al mandante.
Traspaso de créditos y demás derechos: el mandatario tiene la obligación de rendir
cuenta de su gestión al mandante. La rendición de cuenta será el título necesario para
el traspaso de los derechos.
56
se producen los efectos propios de esta modalidad:
los derechos y obligaciones nacidos en el contrato celebrado por el mandatario se
radican en el patrimonio del mandante.
se
ha ha llevadocon
recibido a cabo la gestión,
ocasión sus resultados,
de la ejecución, y la
sea del restitución
propio de looque
mandante de el mandatario
terceros, aún
cuando lo pagado por éstos no se deba al mandante (Art. 2157 CC). Además, el
mandatario es responsable de lo que ha dejado de recibir por su culpa.
Si el mandatario ha actuado a su propio nombre, la rendición de cuenta importa
también la cesión de los derechos y el traspaso de las deudas.
El mandante tiene acción reivindicatoria contra el mandatario para obtener la
restitución de las cosas que le pertenecen y que el mandatario ha recibido del
mandante o de terceros a nombre del mandante.
57
La aprobación de las cuentas dada por el mandante determina irrevocablemente los
saldos a favor o en contra de éste.
Art. 2158 CC. Dos grupos de obligaciones:
1) Las que se generan al tiempo de perfeccionarse el contrato:
El mandante debe proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato
(Art. 2158 N° 1 CC).
2) Las que se generan con posterioridad al perfeccionamiento del contrato:
a) Reembolso de los gastos razonables causados en la ejecución del mandato (Art.
2158 N° 2 CC).
b) Pago de la remuneración estipulada o la usual (Art. 2158 N° 3 CC).
c) Pagar las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes (Art. 2158 N° 4 CC).
d) Indemnizar las pérdidas que hubiere sufrido el mandatario sin culpa y por causa del
mandato.
58
son aquellas en que se afectan determinados bienes al
cumplimiento de la obligación principal. V. gr. El contrato de prenda, la hipoteca, la
anticresis.
Art. 2407 CC: derecho real que grava un inmueble, que no deja de
permanecer en poder del constituyente, para asegurar el cumplimiento de una
obligación principal, otorgando al acreedor el derecho de perseguir la finca en manos
de quienquiera que la posea y de pagarse preferentemente con el producto de la
realización.
59
1) Resolución del derecho del constituyente (Art. 2434 inc. 2º CC)
2) Evento de la condición resolutoria (Art. 2434 inc. 2º CC)
3) Prórroga del plazo (Art. 1649 CC)
4) Confusión
5) Expropiación por causa de utilidad pública (Art. 924 CPC)
6) Cancelación del acreedor (Art. 2434 inc. 3º CC)
7) Purga de la hipoteca (Art. 2428 CC)
art. 2384 del Código Civil: “es un contrato en que se entrega una cosa
mueble a un acreedor para seguridad de su crédito, otorgándole la facultad de
perseguir la cosa empeñada, retenerla en ciertos casos y pagarse preferentemente
con el producto de su realización, si el deudor no cumple la obligación garantizada”.
artículo 1445.
a) Derecho de retención;
b) Derecho de persecución;
c) Derecho de venta;
d) Derecho de preferencia;
e) Eventualmente derecho a ser indemnizado de todos los gastos.
2 vías:
obligación principal por algunos de los modos del
artículo 1567, y consecuencialmente se extingue lo accesorio, que en este caso es la
prenda.
por un modo de extinguir del artículo 1567, o bien
porque ocurre alguno de los casos del artículo 2406, que son:
Art. 2335 inc. 1º CC. “La fianza es una obligación accesoria, en virtud
de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose
para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple.”
Objeto de la fianza:
Si la obligación la obligación
principal del fiador
es de hacer será siempre
o no hacer, de dar
se garantiza una suma el
únicamente depago
dinero.
de
la indemnización de los perjuicios que produce el incumplimiento (Art. 2343 inc. 3º
CC).
61
c. Si los bienes señalados no son suficientes, el acreedor debe resignarse a recibir un
pago parcial. Sólo puede perseguir al fiador por el saldo insoluto (Art. 2364 CC).
Art. 2367 inc. 1º CC. “Si hubiere dos o más fiadores de una
misma deuda, que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida
la deuda entre ellos por partes iguales, y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino
la cuota que le quepa .” Es una excepción perentoria.
Art. 1610 N° 3 CC, el fiador se subroga en los derechos
del acreedor. Para ello, es necesario que el acreedor conserve sus acciones. Si las
ha perdido por hecho o culpa suya, se extingue la fianza (Art. 2381 N° 2 CC).
:
i) En cuanto a la fuerza o dolo: en verdad son personales, pero el fiador puede oponer
la excepción de nulidad fundada en ellas.
ii) La cosa juzgada compete a quien la ha obtenido en juicio y a todos quienes, según
la ley, aprovecha el fallo.
.
1) Derechos del fiador (Art. 2369 inc. 1º CC):
i) Derecho a que el deudor obtenga que se le releve de la fianza.
ii) Derecho a que el deudor le caucione las resultas de la fianza (contrafianza).
iii) Derecho a que el deudor consigne medios suficientes para efectuar el pago.
: es la acción que pertenece al fiador, por derecho propio,
emanada del contrato de fianza. La tiene aunque el deudor haya ignorado la fianza
(Art. 2370 CC).
: Art. 1610 N° 3 CC, se opera la subrogación legal en favor del
que paga una deuda ajena a la que está obligado subsidiariamente. Tiene la ventaja
de gozar de las garantías que tenía el acreedor, pero tiene alcance más restringido
que la de reembolso (no incluye intereses, gastos ni perjuicios).
: el que se obliga por encargo de un tercero,
dispone de una tercera acción, contra el tercero por cuyo encargo se constituyó fiador
(Art. 2371 CC).
la deuda se divide entre ellos, de pleno
derecho, en partes iguales.
62
a) Créditos nominativos: aquellos en que se indica con toda precisión la persona del
acreedor y no son pagaderos sino a la persona precisamente designada. La cesión de
estos créditos es la única regida por el CC.
b) Créditos a la orden: aquellos en que al nombre de la persona del titular se antepone
la expresión “a la orden” u otra equivalente, y son pagaderos a la persona designada
o a quien ésta ordene o designe. Su cesión se verifica mediante el endoso (Art. 164
CCom).
c) Créditos al portador: aquellos en que no se designa a la persona del acre edor, o
llevan la expresión “al portador”. Se ceden por la mera tradición manual (Art. 164
CCom).
es la tradición de los derechos personales.
a) Extensión de la cesión: Art. 1906 CC. “La cesión de un crédito comprende sus
fianzas, privilegios e hipotecas; pero no traspasa las excepciones personales del
cedente.”
b) Responsabilidad del cedente: Art. 1907 CC. “El que cede un crédito a título oneroso,
se hace responsable de su ex istencia al tiempo de la cesión...”
Si la cesión es a título gratuito, no hay responsabilidad del cedente.
2) No debe el cedente al cesionario ninguna garantía por la suerte del juicio (Art. 1911
CC).
b) Respecto del demandado. Derecho de rescate o retracto litigioso: facultad del
demandado de liberarse de la prestación a que ha sido condenado en el juicio,
reembolsando al cesionario lo que éste hubiera pagado al cedente como precio de la
cesión.
63
Art. 2446 inc. 1º CC. “ La transacción es un contrato en que las
partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual
(realizándose mutuas concesiones o sacrificios).”
a) Es un contrato consensual.
b) Es un contrato bilateral, como consecuencia de las recíprocas concesiones.
c) Es un contrato oneroso.
d) Es conmutativo o aleatorio, dependiendo de las prestaciones a que se obliguen las
partes.
a) Relatividad de los efectos en cuanto a las partes Art. 2461 CC. “La transacción no
surte efecto sino entre los contratantes.
b) Relatividad de los efectos en cuanto al objeto: Art. 2462 CC. “Si la transacción
recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho,
acción o pretensión deberá sólo entenderse relativa al objeto sobre que se transige.”
c) Efecto de cosa juzgada:
d) Estipulación de una cláusula penal
a) Real: Art. 2174 inc. 2º CC. “Este contrato no se perfecciona sino por la tradición
de la cosa.”
b) Gratuito: es de la esencia del comodato.
c) Unilateral: sólo el comodatario se obliga: a restituir la cosa. La entrega de la cosa
no es obligación sino requisito del contrato.
d) Título de mera tenencia: el comodante conserva el dominio y la posesión de la cosa.
no fungibles, porque debe restituirse la
misma. Puede ser mueble o raíz.
64
1) Pagar las expensas de la conservaci ón.
2) Indemnizar perjuicios al comodatario por la mala calidad o condici ón de la cosa.
el comodante puede en cualquier tiempo recobrar la cosa (Art.
2194 CC). También cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija
un tiempo para la restitución (Art. 2195 inc. 1º CC). También constituye precario el
goce gratuito de cosa ajena sin ningún título que lo legitime, tolerado por el dueño o
que se verifica por ignorancia del dueño (Art. 2195 inc. 2º CC).
a) Real: Art. 2197 CC. “No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición,
y la tradición transfiere el dominio.”
b) Unilateral: sólo se obliga el mutuario, a restituir.
c) Naturalmente oneroso: así es en la Ley 18.010; en el CC es naturalmente gratuito.
d) Título traslaticio de dominio.
cosas fungible.
a) Real: Art. 2212 CC. “El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante
hace de la cosa al depositario.”
b) Unilateral: sólo se obliga el depositario, a restituir la cosa.
65
: Art. 2249 CC. “El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan
dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una
decisión a su favor. El depositario se llama secuestre.”
66
y Los podemos clasificar en
(Teoría de La Ley).
Los ,
dependiendo si estos tienen o no un valor srcinal susceptible de apreciación
pecuniaria y por lo mismo, si forman o no parte del patrimonio.
Derechos subjetivos extrapatrimoniales son aquellos referidos a las relaciones de
familia y a los atributos de la personalidad.
Derechos subjetivos patrimoniales son aquellos susceptibles de apreciación
pecuniaria y que se encuentran en el patrimonio de la persona. Dentro de estos últimos
podemos distinguir entre derechos reales y derechos personales.
son aquellos que se ejercen sobre una
cosa y sin respecto de persona determinada o bien respecto de toda la colectividad.
son aquellos que solo pueden
reclamarse de determinadas personas, aquellas que por un hecho suyo o la disposición
de la ley han contraído la obligación correlativa, es una relación indirecta para el
titular, porque el beneficio que le pueda reportar el derecho personal depende del
comportamiento del deudor.
(Acto Jurídico)
Art. 577 inc. 1º CC. “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a
determinada persona.”
Art. 578 CC. “Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de
ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído
las obligaciones correlativas;…”
se habla
de derecho personal o de obligación según si se mire desde el punto de vista del
acreedor o del deudor.
67
g) Reales: sólo pueden ser creados por ley (numero clausus). Personales: las partes
pueden crear cualquier tipo (numero apertus).
): la expresión derecho
personal mira a la relación jurídica de obligación desde el punto de vista del titular
del derecho es decir desde el punto de vista del acreedor, es sinónimo de la expresión
crédito, por eso uno dice q el acreedor es titular de un derecho personal o crédito. El
otro punto de vista es el que se encuentra compelido a ejecutar o no algo es decir el
deudor en cuyo caso hablamos de deuda (obligaci ón).
: vínculo jurídico entre dos personas determinadas –deudor
y acreedor- , en virtud del cual la primera se encuentra en la necesidad jurídica de
dar, hacer o no hacer algo en favor de la segunda.
Desde el punto de vista del acreedor, es un crédito; desde el del deudor, es una deuda.
se discute sobre lo que en esencia
constituye la obligación:
A) Para algunos, consiste en el deber del deudor de observar un determinado
comportamiento. En este sentido, toda obligación importa una restricción de libertad
del deudor. Si no cumple, el crédito se hace efectivo sobre su patrimonio, pero esto
ya no es parte de la obligación.
B) Otros ponen énfasis en la responsabilidad del deudor. Lo que en esencia constituye
la obligación es el hecho que el patrimonio del deudor quede afecto a su cumplimiento.
La primera posición se funda en una base ética; la segunda, en una económica.
: titular del derecho personal en virtud del cual puede exigir una prestación
del deudor.
: quien debe dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor.
En los contratos bilaterales, ambas partes tendrán el carácter de acreedoras y
deudoras.
: prestación a que se obliga el deudor. Es un determinado
comportamiento, positivo o negativo. Art. 1438 CC, es lo que el deudor debe dar,
hacer o no hacer.
68
Art. 1437 CC. “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos
o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de
la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos
los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a
otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como
entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad .”
En resumen, las fuentes de las obligaciones para el CC son el contrato, el
cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley.
según una opinión muy generalizada, sólo la
voluntad y la ley pueden generar obligaciones. En los cuasicontratos, los delitos y los
cuasidelitos, las obligaciones nacen porque así lo establece la ley. Pero se podría
aplicar la misma lógica a los contratos.
: la que contrae un sujeto
mediante su mera manifestación de querer obligarse. Esta obligación es distinta a la
oferta, porque vincula desde el primer momento al declarante sin necesidad de
aceptación. Ej. Art. 99 CCom (oferente que se obliga a no disponer de la cosa sino
pasado cierto tiempo o desechada la oferta).
Se discute en doctrina la fuerza obligatoria de la voluntad unilateral, pero tiene cada
día más aceptación.
1. Eficacia:
a) Civiles.
b) Naturales.
2. Objeto:
a) Forma: positivas y negativas.
b) Determinación del objeto: de especie o cuerpo cierto y de género.
c) Contenido de la prestación: de dar (entregar), hacer y no hacer.
d) De dinero y de valor.
e) Número de cosas: de objeto singular y de objeto plural (de simple objeto múltiple,
alternativas y facultativas).
3. Sujeto:
a) De unidad de sujeto.
69
b) De pluralidad de sujeto (simplemente conjuntas o mancomunadas, solidarias e
indivisibles).
4. Forma de existir:
a) Principales.
b) Accesorias.
5. Efectos:
a) Puras y simples.
b) Sujetas a modalidad.
6. Atendiendo a la expectativa del acreedor en relación con el cumplimiento
a) obligaciones de medio o actividad
b) obligaciones de resultado.
obligaciones de hacer.
1) De medio: aquellas en que el deudor se compromete únicamente a hacer todo lo
posible y necesario, poniendo para ello la suficiente diligencia, para alcanzar un
resultado determinado. Ej. Obligación de un abogado o un médico.
2) De resultado: aquellas en que el deudor para cumplir debe alcanzar el resultado
propuesto. Ej. Obligación del contratista de construir una casa.
Importancia de la distinción: determinar cuándo la obligación se entiende cumplida.
que produzcan
testamento efectos
que no civiles; como
se ha otorgado la de debida;
en la forma pagar un legado, impuesto por un
4.º Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.”
1) Pagadas, dan excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas
(Art. 1470 inc. 3º CC).
2) Pueden ser novadas: Art. 1630 CC.
3) Pueden ser caucionadas por terceros (Art. 1472 CC).
4)
5) No
No producen de cosa juzgada:
la excepciónlegalmente,
pueden compensarse pues noArt.
son1471 CC.
actualmente exigibles (Art. 1656
N° 3 CC).
Positiva: aquella en que el deudor se obliga a una determinada acción (dar o hacer).
Negativa: aquella en que el deudor debe abstenerse de realizar algo que, de no mediar
la obligación, podría efectuar (no hacer).
71
Se aplica a las obligaciones de dar o entregar.
De especie o cuerpo cierto: aquellas en que la cosa debida está perfectamente
especificada e individualizada. Se debe un individuo determinado de un género
determinado.
De género: aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o
género determinado (Art. 1508 CC).
Primer argumento: art 1548, señala que la obligación de dar contiene a la obligación
de entregar la cosa.
Segundo argumento: El CPC dispone que las reglas del juicio ejecutivo, que este
cuerpo legal contiene para las obligaciones de dar, se apliquen de la misma manera
para las obligaciones de entregar.
son aquellas en que el deudor se obliga a realizar un hecho,
que no sea la entrega de la cosa pues en ese caso se aplican las reglas de las
obligaciones de dar.
son aquellas en que el deudor debe abstenerse de
efectuar un hecho que, de no exist ir la obligación, podría realizar. Ej. Prohibición
Obligaciones de objeto singular: aquellas en que se debe una sola cosa, un hecho o
una abstención. Incluyen aquella en que lo debido es una universalidad jurídica o de
hecho.
son aquellas en que se deben varias
cosas.
se caracterizan por la conjunción copulativa
“y”. El deudor debe la totalidad de las cosas y cumple pagándolas todas.
73
Art. 1499 CC. “…es aquella por la cual se
deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas, exonera de la
ejecución de las otras.”
Se caracterizan por la conjunción disyuntiva “o”.
Art. 1505 CC. “Obligación facultativa es la que tiene por
objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con
esta cosa o con otra que se designa.”
Obligación con unidad de sujeto, sujeto único o singular: aquella en que existe un
acreedor y un deudor.
Obligación con pluralidad de sujetos. Sujeto múltiple o plural: aquella en que hay un
acreedor y varios deudores (pluralidad pasiva), varios acreedores y un deudor
(pluralidad activa), o varios acreedores y varios deudores (pluralidad mixta). El Art.
1438 CC
La pluralidad puede ser:
1) Originaria: la obligación nace con pluralidad de sujeto.
2) Derivativa: la obligación nace con unidad de sujeto y se transforma en plural.
Las obligaciones con pluralidad de sujetos pueden tener 3 modalidades:
a) Simplemente conjuntas o mancomunadas.
b) Solidarias.
c) Indivisibles.
son aquellas
en que, existiendo pluralidad de acreedores o de deudores, y recayendo sobre una
cosa divisible, cada acreedor sólo puede exigir su cuota a cada deudor, que sólo está
obligado a la suya.
los demás,
2519 CC). y la interrupción que afecta a un deudor no perjudica a los demás (Art.
4) La nulidad declarada respecto de un deudor o de un acreedor no afecta a los demás,
porque es de efectos relativos (Art. 1690 CC).
Respecto de los deudores:
1) La extinción de la obligación respecto de un deudor no extingue la obligación
respecto de otros.
2) La cuota del deudor insolvente no grava a los demás.
3) La mora de un deudor no coloca en mora a los otros.
74
4) Si uno de los deudores incumple su obligación y se genera responsabilidad
contractual, ésta sólo afecta al incumplidor (Arts. 1526 N° 3 y 1540 CC).
5) Cada deudor demandado puede oponer a la demanda las excepciones reales, y
únicamente las excepciones personales suyas.
6) La prórroga de la competencia que opera a favor de un deudor no afecta a los
demás.
El acreedor
menos que algunos
que haya cobró elno
total deberá reembolsar
interesados, a los
caso en que demás
nada su respectivaCada
les corresponde. cuota,
unoa
de los otros acreedores podrá reclamar la proporción que le corresponde, a prorrata
de su cuota, pues la solidaridad sólo existe entre los acreedores solidarios y el
deudor.
existen varios deudores, y el acreedor puede demandar la
totalidad del crédito a cualquiera de ellos, extinguiéndose la obligación respecto de
todos.
75
Hay que distinguir entre las relaciones externas y las internas.
2)
porSilopagó
queun
secodeudor no interesado:
subroga en la acción delelacreedor,
Art. 1522 incluso
inc. 2º CC
en lo
la considera como
solidaridad (Art.fiador,
2372
CC).
Puede extinguirse:
1) Conjuntamente con la obligación solidaria, o
2) Extinguirse sólo la solidaridad: muerte del deudor solidario y renuncia de la
solidaridad.
76
Obligación indivisible: es aquella en que el objeto de la prestación debe
cumplirse por el todo y no por partes, sea por la naturaleza misma del objeto, sea por
el modo que han tenido las partes para considerarlo.
4.
losLa interrupción de la prescripción operada por uno de los acreedores aprovecha a
demás.
5. El acreedor que recibe el pago de la obligación indivisible debe dar a los otros la
parte que le corresponde.
Hay que distinguir las relaciones externas de
las internas.
Semejanzas:
1. Son excepciones al principio de la división de las deudas frente a la pluralidad de
sujetos.
2. Cada acreedor puede pedir el total, y cada deudor está obligado por el total.
3. El pago hecho por un deu dor extingue la obligación respecto de todos.
Diferencias:
1. La indivisibilidad emana de la naturaleza del objeto debido; es requisito de la
solidaridad que la cosa sea divisible.
2. La solidaridad es renunciable; la indivisibilidad no.
3. En la solidaridad, el acreedor puede exigirle pago total a cualquier deudor; en la
indivisibilidad, el deudor puede pedir un plazo para entenderse con sus codeudores.
4. La solidaridad no se transmite; la indivisibilidad es transmisible.
Art. 1525 CC.
: son cláusulas accidentales que tienen por objeto alterar los efectos que
el acto normalmente. La teoría clásica señala que estas son la condición, el plazo y el
modo. Además, la doctrina moderna agrega la solidaridad y la representación.
La regla es que las obligaciones sean puras y simples; que produzcan sus efectos
normalmente desde su nacimiento hasta su extinción.
78
Fuentes: el testamento, de la voluntad de las partes o de la ley, se puede agregar a
la obligación una modalidad, con el objeto de alterar sus efectos normales, sea en
cuanto a su nacimiento, a su ejercicio o a su extinción.
1) Son elementos accidentales de los actos jurídicos (Art. 1444 CC). Pero
excepcionalmente son elementos de la naturaleza (Ej. Condición resolutoria tácita) o
incluso de la esencia (Ej. Condición en el contrato de promesa).
2) Son excepcionales; la regla general es que los actos sean puros y simples.
1) Expresas y tácitas.
2) Suspensivas y resolutorias.
3) Positivas y negativas.
4) Posibles e imposibles, lícitas e ilícitas.
5) Determinadas e indeterminadas.
6) Potestativas, casuales y mixtas.
Art. 1474 CC. “La condición es positiva o negativa. La
positiva consiste en acontecer una cosa; la negativa, en que una cosa no acontezca.”
Efectos:
a) Condición positiva imposible o ilícita:
1) Suspensiva: la condición se tiene por fallida, y el derecho no llega a nacer.
2) Resolutoria: la condición se tiene por no escrita, y el derecho nace puro y simple.
b) Condición negativa de un hecho físicamente imposible: la obligación es pura y
simple.
c) Condición negativa de un hecho ilícito: vicia la disposición, es decir, el acreedor
condicional no puede exigir el pago (Art. 1476 CC).
79
Determinada: el hecho que la constituye debe ocurrir en una época prefijada.
Indeterminada: no se fija una época para la ocurrencia del hecho.
Art. 1479 CC. “La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende
la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue
un derecho.” En consecuencia, si es suspensiva, el derecho no nace ; si es resolutoria,
el derecho nace, pero está expuesto a extinguirse.
El efecto
a) Si de la caducidad
es suspensiva y falla:es
el el siguiente:
acreedor condicional no va a llegar a adquirir el derecho.
b) Si es resolutoria y falla: se consolida el derecho en poder del deudor condicional.
una vez cumplida, los efectos del acto o
contrato se retrotraen al momento en que dicho acto se celebró:
1) Si es suspensiva: se considera que el acto ha tenido siempre el carácter de puro y
simple, y se reputa que el acreedor adquirió el derecho desde el momento de la
celebración del acto, entendiéndose que el deudor quedó obligado desde la misma
fecha.
80
2) Si es resolutoria: las partes quedan como si jamás hubieran estado vinculadas entre
sí, el deudor condicional debe restituir lo que recibió al momento de celebrarse el
acto.
Art. 1486. “Si antes del cumplimiento de
la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación;
y por culpa del deudor, el deudor es obligado al precio, y a la indemnización de
perjuicios.”
distinguir entre condiciones suspensivas y resolutorias,
en los 3 estados en que pueden encontrarse.
sean
6) Porfortuitas.
regla general no se entregan los frutos que la cosa produjo en el tiempo
intermedio.
7) Los actos de administración celebrados por el deudor se mantienen, sin perjuicio
de que el cumplimiento de la condición importe una causal de extinción del contrato.
puede tener 3 modalidades: ordinaria, tácita y
pacto comisorio.
81
es el hecho futuro e incierto, que no sea el
incumplimiento de una obligación contraída, verificado el cual se extingue un derecho
y su correlativa obligación.
1) El acto o contrato produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple.
2) El que tiene el dominio bajo la condición, puede ejercer su derecho como si fuera
dueño puro y simple, realizando actos de administración, enajenación y gravamen,
sujeto todo a resolverse.
3) El deudor condicional debe cuidar y conservar la cosa como un buen padre de
familia, para restituirla al acreedor si se cumple la condición (Arts. 1486 y 758 inc. 2º
CC).
4) El acreedor condicional puede impetrar medidas conservativas.
el derecho del deudor condicional se
consolida, y quedan firmes los actos realizados mientras la condición estaba
pendiente. Se extinguen las medidas conservativas.
82
No se puede demandar derechamente indemnización de perjuicios, sino que sólo como
consecuencia de demandar el cumplimiento o la reso lución del contrato. Excepción si
la obligación incumplida sea de hacer, constituido en mora puede exigir cualquiera de
los 3 casos (Art. 1553 CC).
1) Personal.
2) Patrimonial.
3) Mueble o inmueble según el objeto de que se trate.
4) Indivisible.
hay que distinguir efectos entre las partes y efectos
respecto de terceros.
83
1) Vuelven al estado anterior a la celebración del contrato, como si nunca hubieran
contratado. Efecto retroactivo.
2) En virtud del efecto retroactivo, el deudor condicional debe restituir lo que había
adquirido bajo condición (Art. 1487 CC).
3) El deudor, por regla general, no restituye los frutos percibidos en el tiempo
intermedio.
4) El deudor debe entregar la cosa en el estado en que se encuentre, con sus aumentos
y mejoras, y sufriendo el acreedor los deterioros fortuitos.
5) Los actos de administración realizados por el deudor quedan firmes, sin perjuicio
de que la resolución produzca la extinción de algunos contratos.
6) Si el deudor había cumplido en parte sus obligaciones, debe restituírsele lo que
había pagado.
va a afectar a los terceros cuando el
deudor condicional, pendiente la condición resolutoria, haya enajenado o gravado la
cosa poseída bajo esa condición. Por el efecto retroactivo de la condición, se entiende
que el deudor condicional nunca ha sido dueño, por lo que esos actos son inoponibles
al verdadero dueño. Regla general: la resolución no afecta a los terceros de buena fe
(Arts. 1490 y 1491 CC).
c)
A) Si la imposibilidad
Si no hay cláusula res sobreviniente:
esolutoria:
a) Si no hay hecho o culpa del deudor: no se cumple el modo.
b) Si hay hecho o culpa del deudor:
1. Si el modo está establecido en beneficio exclusivo del deudor: no se genera para
el deudor obligación alguna (Art. 1092 CC).
2. Si el modo está establecido en favor de un tercero, éste puede pedir cumplimiento
forzado e indemnización de perjuicios.
B) Si hay cláusula resolutoria:
84
Art. 1090 CC. “En las asignaciones modales se llama cláusula
resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple
el modo. No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la
expresa.” (Pacto Comisorio)
1. Determinado e indeterminado.
2. Fatal y no fatal.
3. Expreso y tácito.
4. Convencional, legal y judicial.
5. Continuo y discontinuo.
6. Suspensivo y extintivo.
la obligación
actualmente exigible, por lo que empieza a correr del deudor
la prescripción, pasa
y puede a ser
operar la
compensación legal. Si el plazo es convencional, su solo cumplimiento constituye en
mora al deudor (Art. 1551 N° 1 CC).
1) Pendiente: el acto produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple.
2) Cumplido: se extingue el derecho por el solo ministerio de la ley, pero sin efecto
retroactivo. En los contratos de tracto sucesivo, se extingue el contrato.
3 causales:
85
a) Cumplimiento (vencimiento).
b) Renuncia.
c) Caducidad.
(Art. 12 CC).
86
2) Obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto que está en poder del deudor: se
dirige a obtener la entrega de esa especie, o al pago de la indemnización si eso no es
posible.
3) Obligaciones de hacer: tendrá por objeto que se realice el hecho personalmente
por el obligado, o por un tercero si es posible, o, en caso contrario que se convierta
en obligación de dinero (indemnización).
4) Obligaciones de no hacer: se dirige a deshacer lo hecho, si es posible y necesario,
o que se transforme en obligación de dinero (indemnización).
es el
derecho del acreedor para obtener del deudor el pago de una cantidad de dinero
equivalente al beneficio pecuniario que le habría reportado el cumplimiento exacto,
íntegro y oportuno de la obligación.
Tiene una doble función:
87
1) Es una sanción para el deudor que incumple con dolo o culpa.
2) Es un medio para que el acreedor pueda obtener el cumplimiento por equivalencia.
Dolo contractual: Art. 44 inc. final CC. “El dolo consiste en la intención positiva de
inferir injuria a la persona o pro piedad de otro.”
Art. 1459 CC. “El dolo no se presume sino en los casos
especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse.”
Esta norma es de aplicación general, lo que concuerda con la presunción de buena fe.
Casos en que se presume:
1) Art. 94 N° 6 CC: en la muerte presunta (ocultar la muerte o existencia).
2) Art. 280 CPC: solicitar medida precautoria prejudicial y no demandar dentro de
plazo.
agrava la responsabilidad
del deudor, responde además de los directos imprevistos (Art. 1558 CC).
se
quehacen para es
el deudor beneficio
el únicorecíproco de las
que reporta partes; y de la levísima, en los contratos en
beneficio.”
Lo normal es que se responda hasta de la culpa leve. Así ocurre con el que administra
bienes ajenos.
Las partes no pueden:
1) Renunciar al dolo futuro o a la culpa grave (Arts. 1465 y 44 CC).
2) Contravenir el orden público o la ley; habría objeto ilícito.
89
Art. 1547 inc. 3º CC. “La prueba de la diligencia
o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo
alega.”
1) Inimputable.
2) Imprevisto.
3) Irresistible.
libera de responsabilidad al deudor.
del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo Art. 1550 CC. “El riesgo
del acreedor;…”
Compraventas y permutas no condicionales.
91
desde cualquier ofrecimiento del deudor, incluso extrajudicial
(Art. 1680).
1) Consensual.
2) Condicional.
3) Accesoria.
4) Puede garantizar una obligación civil o natural.
1) Medidas conservativas.
2) El derecho legal de retención.
3) La acción oblicua, indirecta o subrogatoria.
4) La acción pauliana o revocatoria.
5) El beneficio de separación.
intacto
forman,el patrimonio
a fin de hacerdel deudor,
posible evitando que de
el cumplimiento salgan de su poder
la obligación. Art.los
290bienes que lo
y ss. CPC.
93
A) En relación
con el acreedor.
B) En relación
con el crédito del acreedor.
C) En relación
con el deudor.
D) En relación
son los derechos y acciones respecto de los cuales opera.
sólo debe tener interés,
lo que ocurrirá cuando la negligencia del deudor en ejercitar el derecho o acción
comprometa su solvencia.
ser cierto y actualmente
exigible.
debe ser negligente en el
ejercicio de sus derechos y acciones.
:
todo hecho o acto al que la ley atribuye el valor de hacer cesar los efectos de la
obligación.
artículo 1567:
Resciliación o mutuo disenso;
La solución o pago efectivo;
La novación;
La
La transacción;
remisión;
La compensación;
La confusión;
Pérdida de la cosa que se debe;
Por la declaración de nulidad o por la rescisión;
Por el evento de la condición resolutoria; y
Por la prescripción.
Omite los siguientes:
a) La dación en pago o datio in soluto.
b) La llegada del plazo extintivo.
c) La muerte de una de las partes, contratos intuito personae,
d) La revocación.
Art. 1567 inc. 1º CC. “ Toda obligación puede
extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de
disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula .”
Resciliación: acuerdo de voluntades (convención) en que las partes, dotadas de
capacidad de disposición, dejan sin efecto un acto anterior, extinguiendo las
obligaciones pendientes.
acto jurídico bilateral destinado a extinguir una
obligación.
de todo acto jurídico: consentimiento, capacidad, objeto y
causa.
95
capacidad de disposición.
1) Específico.
2) Completo.
3) Indivisible.
Art. 1569 CC.
Debe comprender íntegramente lo d ebido, incluidos los
accesorios, los gastos del pago son del deudor (Art. 1571 CC).
Art. 1591 inc. 1º CC.
Se puede dividir el pago:
a) Si así lo acuerdan las partes.
b) En las obligaciones simplemente conjuntas.
c) En las deudas hereditarias.
d) Cuando existen varios fiadores (beneficio de división).
e) En la compensación.
Pueden hacerlo:
1) El deudor.
2) Un tercero interesado en extinguir la obligación.
3) Un tercero extraño a la obligación.
2)
3) Pago
Pago hecho
hecho por
por un
un mandatario
heredero deldel deudor.
deudor.
Si el deudor paga, se extingue l a obligación sin que se genere ninguna consecuencia
posterior.
el pago no produce la extinción de la
obligación, pues ésta subsiste entre el que hizo el pago y el deudor.
1) Pago hecho por el codeudor solidario: por el hecho de pagar, se extingue la
obligación respecto de él, pero se subroga en los derechos del acreedor.
2) Pago hecho por un fiador: también se subroga en los derechos del acreedor.
96
3) Pago hecho por el tercer poseedor de la finca hipotecada: es el poseedor del
inmueble hipotecado que no está obligado personalmente al pago de la deuda. Se da
en 2 casos:
a) Cuando se hipoteca un bien propio para garantizar una obligación ajena.
b) Cuando se adquiere un bien hipotecado.
Si paga, se subroga en los derechos del acreedor.
Art. 1572 CC. “Puede pagar por el deudor
cualquiera persona a nombre del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad,
y aun a pesar del acreedor.
Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en
consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra
persona contra la voluntad del acreedor. ”
Se acepta el pago por un tercero extraño porque:
a) Al acreedor le interesa que le paguen, sin importar quién lo haga.
b) A la sociedad le interesa que las deudas se paguen.
El tercero puede:
1) Pagar con el consentimiento expreso o tácito del deudor.
2) Pagar sin el conocimiento del deudor.
3) Pagar contra la voluntad del deudor.
el que paga se
subroga en los derechos del acreedor a quien paga, tiene dos acciones:
1) Acción subrogatoria del Art. 1610 N° 5 CC.
2) Acción propia del mandato.
Art. 1573 CC. No hay subrogación
legal, sino sólo convencional si el acreedor le subroga voluntariamente. Si no sólo
tendrá acción de reembolso.
Art. 1574 CC. Este tercero es un agente
oficioso, el Art. 2291 CC establece una regla que se contradice con el Art. 1574 CC:
si el pago fue útil al deudor (extinguió la obligación), hay acción de repetición.
a) El Art. 1574 CC debe aplicarse cuando el pago no ha sido útil al deudor, y el Art.
2291 CC cuando le fue útil.
b) El Art. 1574 CC rige para pagos aislados, que no corresponden a la administración
de un negocio, y el Art. 2291 CC se debe aplicar a la agencia oficiosa, en que hay
administración de un negocio.
la obligación del deudor es hacer la
tradición. Requisitos:
a)
b) El
Se tradente
requieredebe ser dueño
capacidad del derecho que transfiere.
de disposición.
c) El pago debe hacerse con las formalidades legales.
El Art. 1576 CC indica a quién debe hacerse el pago:
a) Al acreedor mismo.
b) A sus representantes.
c) Al poseedor del crédito.
Art. 1576. “Para que el pago sea válido, de be hacerse o
al acreedor mismo…”
97
Art. 1576, los representantes
pueden ser:
1) Legales.
2) Judiciales.
3) Convencionales.
El pago debe hacerse en el lugar y tiempo
convenidos.
Si nada se ha convenido, y la obligación es pura y simple, el pago debe hacerse de
inmediato, una vez celebrado el contrato. Si está sujeta a un plazo o condición
suspensiva, debe hacerse desde que venza el plazo o se cumpla la condición.
1) Art. 1587 CC. “El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención.”
2) Art. 1588 CC. “Si no se ha estipulado lugar para el pago y se trata de un cuerpo
cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse
la obligación.
Pero si se trata de otra c osa se hará el pago en el domicilio del deudor.”
Domicilio del deudor: el que tenía al momento de celebrar el contrato (Art. 1589 CC).
Hay que atender a la naturaleza de la obligación para ver cómo
se hace el pago:
1) Género: entregando cualquier individuo del género, de una calidad a lo menos
mediana (Art. 1509).
2) Dinero: entregando la suma numérica establecida (sistema nominalista).
3) Hacer o no hacer: realizando la prestación o abstención convenida.
4) Dar o entregar una especie: el acreedor debe recibirla en el estado en que se
encuentre, soportando los deterioros provenientes de caso fortuito o fuerza mayor.
corresponde al deudor (Art. 1698 CC). Puede valerse de todos
los medios de prueba, con las limitaciones de los Arts. 1708 y 1709 CC para la prueba
de testigos.
extinguir la obligación, lo que no se produce cuando paga un
tercero, como lo vimos.
1) Oferta.
2) Consignación propiamente tal.
3) Declaración de suficiencia de pago.
98
Las 2 primeras son extrajudiciales: Art. 1601 inc. 3º CC. “No será necesario decreto
judicial previo para efectuar la oferta ni para hacer la consignación.”
Art. 1610 N° 1 CC. “Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón
de un privilegio o hipoteca;”
Art. 1610 N° 2 CC. “ Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a
los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado;”
en el caso en
que se subasta una finca gravada con varias hipotecas, y respecto de un acreedor
hipotecario no se produce la purga de la hipoteca por no haber sido emplazado, se
aplica el Art. 1610 N° 2 CC: si éste acreedor saca a remate el inmueble, las hipotecas
anteriores reviven en el comprador que adquirió el bien en la primera subasta,
pasando a ocupar el lugar de los acreedores pagados en ella. Si lo obtenido en el
nuevo remate no alcanza sino para pagar las hipotecas anteriores, el acreedor que
sacó a remate el bien no se va a pagar, y ahora sí se produce respecto de él la purga
de la hipoteca.
Art. 1610 N°”.3 CC. “Del que paga una deuda a que se halla obligado
solidaria o subsidiariamente
Art. 1610 N° 4 CC. “ Del heredero beneficiario que paga con su propio
dinero las deudas de la herencia;”
Art. 1610 N° 5 CC. “Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo
expresa o tácitamente el deudor.”
Este tercero tiene además la acción propia del mandato.
99
Art. 1610 N° 6 CC. “ Del que ha prestado dinero al deudor para el
pago; constando así en escritura pública del préstamo, y constando además en
escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero.”
Art. 1611 CC. “Se efectúa la subrogación en virtud de
una convención del acreedor; cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la
deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le
corresponden como tal acreedor: la subrogación en este caso está sujeta a la regla
de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago. ”
Art. 1612 CC. “La subrogación, tanto legal como
convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios,
prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra
cualesquiera terceros, obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda.
Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos,
relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferenci a al que sólo ha pagado
una parte del crédito .”
3)
4) Diferencia esencial
Capacidad de entrepara
las partes ambas.
novar.
5) Intención de novar (animus novandi).
:
1) Cambio de deudor o acreedor.
2) Cambio del objeto de la prestación.
3) Cambio de causa.
Art. 1631 CC, que señala los modos de efectuar la novación. No hay novación por no
haber diferencia esencial:
100
Del Art. 1631 CC se desprende que la novación puede ser:
1) Objetiva (Art. 1631 N° 1 CC).
2) Subjetiva (Art. 1631 N° 2 y 3 CC).
2 casos (Art. 1631 N° 1: “Substituyéndose una nueva obligación
a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor):
1) Cambio de la cosa debida.
2) Cambio de causa de la obligación.
2 tipos:
1) Por cambio de acreedor (Art. 1631 N° 2 CC).
2) Por cambio de deudor (Art. 1632 N° 3 CC).
Doble:
1) Extinguir la obligación novada.
2) Generar una nueva obligación.
a) Legal
b) Convencional.
c)
El Judicial: una de
juez acogerá las partes demanda
la compensación a la otra,los
si se cumplen querequisitos
reconviene cobrando su crédito.
legales.
101
: modo de extinguir las obligaciones, que consiste en
el perdón que de la deuda le hace el acreedor al deudor.
Modo de extinguir las obligaciones provocado por una causa no imputable al deudor,
que sucede con posterioridad al nacimiento de la obligación y que hace imposible la
prestación.
Fundamento: a lo imposible nadie está obligado.
b) Toda prescripción
c) Corre puede ser
por igual en contra todarenunciada una vez cumplida.
clase de personas.
la adquisitiva sólo puede alegarse como acción
mediante la reconvención. La extintiva puede alegarse como acción o excepción.
es el hecho impeditivo de la prescripción
que se produce al cesar la inactividad del acreedor (interrupción civil) o del deudor
(interrupción natural).
Art. 2518 inc. 2º CC. “Se interrumpe naturalmente por el hecho
de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.”
102
Art. 2518 inc. final CC. “Se interrumpe civilmente por la demanda
judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503.”
1) Demanda judicial.
2) Notificación de la demanda.
3) Que no se haya producido alguna de las instituciones del Art. 2503 CC.
se pierde todo el tiempo anterior. La regla es que los
efectos sean relativos (Art. 2519 CC). Excepciones:
1) Solidaridad (Art. 2519 parte final CC).
2) Obligaciones indivisibles (Art. 1529 CC).
104
Derecho objetivo y derechos subjetivos. (Acto Jurídico)
Derecho subjetivo patrimonial
Derechos (subjetivos patrimoniales) reales: son los que se ejercen directamente
sobre una cosa y sin respecto de persona determinada o bien respecto de toda la
colectividad.
libro II, Art. 565-950 del CºCº, titulado “de
los bienes, su dominio, posesión, uso y goce”.
Cosa es todo aquello que tiene existencia en el mundo material. Es toda entidad
corporal o incorporal, salvo la persona . Dentro de este género, los bienes son una
especie.
Bienes: cosas que, pudiendo procurar al hombre una utilidad, sean susceptibles de
apropiación privada.
Inmuebles
Art. 568 CC. “de
transportarse un lugar oa fincas o bienes
otro; como las raíces
tierras son las cosas
y minas, y lasque
quenoadhieren
pueden
permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles.”
105
b) La tradición de los inmuebles se efectúa por la inscripción en el registro del
Conservador de BBRR (Art. 686 CC); la de los muebles, por la simple entrega material
(Art. 684 CC).
c) Para la prescripción adquisitiva ordinaria de los inmuebles se requiere un plazo de
5 años; para la de los muebles, 2 años (Art. 2508 CC).
d) En cuanto a las cauciones, la prenda recae sobre los muebles; la hipoteca sobre los
inmuebles.
En materia procesal, la competencia de los tribunales en la acción inmueble está dada
por el lugar en que el inmueble esté ubicado; en la acción mueble, la regla general es
el lugar donde deba cumplirse la obliga ción.
on aquellos bienes que pueden transportarse de un lugar a otro
sin que pierdan su individualidad. Pueden serlo por naturaleza o anticipación.
Subclasificación:
Art. 567 CC se clasifican en semovientes e inanimados.
se trasladan de un lugar a otro por fuerza propia
requieren de una fuerza externa
Art. 571 CC. “Los productos de los inmuebles, y las cosas
accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la madera y fruto de los árboles , se
reputan muebles, aun antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho
sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño.”
son aquellos bienes que no pueden transportarse de un lugar a
otro (Art. 568 CC). Pueden serlo por naturaleza, por adherencia o por destinación.
son los que caben en el concepto anterior. Por su esencia,
estas cosas son inmóviles.
son aquellos bienes que, aunque son
muebles, se reputan inmuebles por estar permanentemente adheridos a un inmueble
(568).
las cosas que están permanentemente destinadas al uso,
cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin
detrimento (569).
se dividen en derechos y acciones, que a su vez pueden ser
reales y personales.
Art. 577 CC. “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a
determinada persona.
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o
habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos
derechos nacen las acciones reales.”
1. Los derechos reales están amparados por acciones reales y los derechos
personales están amprados por acciones personales. Se diferencian en cuanto a su
ejercicio y eficacia.
2. Estructura: en el derecho personal hay un sujeto activo, un sujeto pasivo y el objeto
de la obligación que es la prestación o abstención. En el derecho real, tenemos al
titular del derecho (sujeto activo) y el objeto del derecho real (la cosa) y entre ambos
existe una relación jurídica directa.
3. Nacimiento de los derechos: los derechos personales surgen de las fuentes de las
obligaciones, es decir, aquellos hechos jurídicos a los cuales la ley les atribuye la
eficacia de hacer surgir en el patrimonio de una persona una obligación (contratos,
cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley). Hoy en día además se señala como
fuente de las obligaciones al enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de
la voluntad. En cambio, el nacimiento de un derecho real, de acuerdo con nuestra
tradición romana, requiere de un titulo más un modo. Los títulos normalmente son los
contratos y los modos de adquirir: la accesión, la ocupación, la tradición y la
prescripción adquisitiva.
4. Taxatividad: los derechos personales son ilimitados y en este caso la doctrina habla
de “numerus apertus”. En cambio, los derechos reales son taxativos y en este caso
la doctrina habla de “numerus clausus”, ya que están especialmente señalados por la
ley en los Art. 576 y 579 CºCº y son: dominio, usufructo, uso, habitación, hipoteca,
prenda, herencia, censo.
5. Extinción: los derechos reales hacen referencia a situaciones más o menos
permanentes en el tiempo. En cambio, las obligaciones son “idealmente” efímeras,
ya que se contraen para cumplirlas.
Los derechos reales se consolidan con su ejercicio, en cambio, los derechos
personales se consolidan con su extinción, cuando al acreedor le cumplen.
6. Prescripción: en los derechos personales, las acciones ordinarias tienen un plazo
de 5 años desde que la obligación se hizo exigible. Las acciones ejecutivas tienen un
plazo de 3 años desde que la obligación se hizo exigible para transformarse luego en
una acción ordinaria por dos años más (pierde su mérito). Los derechos reales por el
contrario, tienen una prescripción de corto tiempo: la acción real se extingue cuando
un tercero adquiere por prescripción adquisitiva el derecho real que ampara.
Art.comprador
del 580 CC. Asípara
el derecho deentregue
que se le usufructo
lasobre
fin ca un inmueble,
comprada, eses inmueble.
inmueble; y Así la acción
la acción del
que ha prestado dinero, para que se le pague, es mueble.”
Los derechos reales siempre tienen por objeto una cosa. Hay algunos que pueden ser
muebles o inmuebles, como el dominio. Otros sólo pueden ser inmuebles, como la
hipoteca, censo y servidumbre; o sólo muebles, como la prenda.
Para clasificar los derechos personales, nos atenemos al objeto de la obligación
correlativa, que puede ser una cosa, un hecho o una abstención.
Art. 581 CC. (Obligaciones de hacer)
107
por no tener carácter
patrimonial u otras causas. Ej. Acción de divorcio.
es una universalidad jurídica
que escapa a esta clasificación.
a) Derecho real: está amparado por una acción real: la reivindicatoria (Art. 889 CC).
b) Derecho absoluto: comprende el total de las facultades que se pueden ejercer sobre
una cosa (uso, goce, disposición).
c) Derecho exclusivo: por su esencia, supone un titular único.
d) Derecho perpetuo: por lo general no se extingue con el transcurso del tiempo o por
el no ejercicio.
108
1) Doctrina que estima válida la cláusula (José Clemente Fabres):
2) La cláusula de no enajenar engendra una obligación de no hacer: en consecuencia,
si se infringe, se traduce en indemnización de perjuicios (Art. 1555 CC).
3) Doctrina que niega valor a la cláusula: es nula por ilicitud del objeto.
La CS ha aceptado la validez de la cláusula, diciendo que no
desnaturaliza el dominio; ha acogido una doctrina ecléctica o de validez relativa de
las cláusulas. el Art. 1126, no le niega eficacia a la cláusula de no enajenar per se, se
la niega en la medida en que no haya un interés legítimo comprometido; si lo
comprometiere entonces valdría.
unaDoctrina
3) de las cosas que la
alemana deforman. Se traduce
la propiedad en una(Propiedad
colectiva doble situación:
de manos conjuntas):
desaparece el derecho individual; los comuneros no tienen sobre la cosa ningún
derecho. La comunidad es un patrimonio de afectación, no ligado a ninguna persona.
El CC acepta la doctrina romana.
El CC sigue en esta materia a la copropiedad romana y por lo tanto para realizar actos
sobre la cosa común se requiere del consentimiento unánime de todos los
copropietarios.
109
.
1. Obligación de contribuir a la conservación de la cosa en común.
2. A los comuneros les esta prohibido efectuar innovaciones en el bien común
3. Los comuneros tienen la obligación de restituir a la comunidad todo lo que saquen
(en beneficio personal se entiende), de la cosa común.
hay que
distinguir si la deuda es de la comunidad, o si por el contrario, la deuda es personal
de alguno de los comuneros. En la comunidad es necesario distinguir si fue contraída
por todos los comuneros o por uno solo de ellos. Si fue contraída por todos los
comuneros, sin solidaridad y sin expresión de cuota, entonces cada uno de ellos va a
ser obligado de acuerdo con su alícuota. Si la obligación fue contraída por uno solo
de ellos, sin consentimiento de los otros, entonces solo ese comunero queda obligado
respecto de terceros, pero sin perjuicio de la acción de reembolso en contra de los
otros comuneros (2307). Finalmente, si la deuda fue contraída en beneficio personal
de alguno de los comuneros, solo ese comunero va a quedar obligado, de conformidad
al art. 2308.
porlasupropiedad
de naturaleza sirven
o de para generar
un derecho real. la operativa de la transferencia o constitución
Art. 675 inc. 1º CC. “Para que valga la tradición se
requiere un título translaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc.”
Los demás modos de adquirir, ¿requieren también un título?
1. Alessandri: todos requieren título. En la ocupación, accesión y prescripción, el título
se confunde con el modo; en la sucesión por causa de muerte, el título es el testamento
o la ley, según si es testada o abintestato.
2. Correa, Somarriva: sólo la tradición requiere título.
111
Originarios: provocan el nacimiento de un derecho sin que haya una relación de causa
a efecto con el antecesor, lo que no excluye la posibilidad de que otra persona haya
sido titular del derecho. Son la ocupación, la accesión y la prescripción.
Derivativos: el dominio no nace en el titular, sino que hay traspaso de dominio,
habiendo relación directa de causa a efecto entre antecesor y sucesor. Son la tradición
y la sucesión por causa de muerte.
1) El Art 588 del Codigo Civil habla de modos de adquirir el dominio, esos modos
sirven para adquirir otros derechos reales distintos del domino? Respuesta: Si, se
aplican a todos los otros derechos reales, tradición y prescripcion adquisitiva del
derecho real de herencia,.
Y respecto de los personales, se aplican los modos de adquirir a los derechos
personales?
Respuesta: Si, también se aplican por ejemplo en materia de cesión de créditos.
La tradición de un derecho personal, por ejemplo de un crédito.
112
B) Debe haber aprehensión material de la cosa, con intención de adquirirlas: deben
concurrir ambos elementos, el real o material, y el intencional (el cual está ausente
en incapaces absolutos).
C) La adquisición no debe estar prohibida por las leyes chilenas o por el Derecho
Internacional
Cosas susceptibles de adquirirse por
ocupación: animadas, inanimadas, especies al parecer perdidas y especies náufragas.
Art. 607 CC. “La caza y pesca son especies de ocupación por las cuales
se adquiere el dominio de los animales bravíos.” Sólo pueden adquirirse por medio de
la caza y pesca los animales bravíos, y los domesticados cuando vuelven a su calidad
de bravíos.
113
Art. 645 CC. “Los frutos naturales se llaman pendientes mientras que adhieren todavía
a la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas al suelo, o los
productos de las plantas mientras no han sido separados de ellas.
Frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva,
como las maderas cortadas, las frutas y granos cosechados, etc.; y se dicen
consumidos cuando se han consumido verdaderamente o se han enajenado.”
b) Art. 647 CC. “Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de
arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo
perdido.
Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos , desde que
se cobran.”
Los frutos civiles son las utilidades que se obtienen de una cosa como equivalente del
uso y goce que de ella se proporciona a un tercero.
Art. 648 CC. “Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que
provienen, de la misma manera y con la misma limitación que los naturales.”
se produce cuando una cosa se junta a otra, ya
sea en forma natural o artificial. Se trata de dos cosas de distintos dueños, que se
unen formando un todo indivisible. En aplicación del principio de que lo accesorio
sigue la suerte de lo principal, el dueño de la cosa principal se hace dueño de la
accesoria. Puede ser:
Art. 649 CC. “Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de la mar
o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas.”
: acrecentamiento de un predio por la brusca avenida u otra fuerza natural
violenta, que transporta una porción de suelo de un fundo al fundo de otra persona.
114
Art. 670 CC. “La tradición es un modo de adquirir
el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro,
habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la
capacidad e intención de adquirirlo.
Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales.”
Art. 670 inc. 2º CC, permite adquirir todos los
derechos reales, no sólo el dominio. Incluso permite adquirir derechos personales
(Art. 699 CC).
Mediante la tradición se puede adquirir cosas singulares y universalidades jurídicas,
como el derecho de herencia.
Es un modo de adquirir muy usado, pues el contrato más frecuente (la compraventa)
lo requiere para adquirir el dominio. Es el único modo que puede transformar el
derecho personal nacido de un contrato en derecho real.
Además, es requisito para adquirir las cosas por prescripción ordinaria cuando se
invoca un título traslaticio de dominio.
la entrega es el traspaso material de una cosa de una persona
a otra. Tradición consiste en una entrega más el elemento intencional: debe existir en
el tradente y el adquirente la intención de transferir y adquirir el dominio.
Esta intención se manifiesta en un título traslaticio de dominio; en la entrega hay un
título de mera tenencia.
En virtud de la tradición, la persona que recibe se hace dueño o poseedor; en la
entrega, existe solamente un mero tenedor.
es un acto jurídico bilateral, una
convención.
a) Es un modo de adquirir derivativo
b) Puede ser a título gratuito o a título oneroso
c) Es, por regla general, a título singular; excepcionalmente se admite la tradición a
título universal respecto del derecho de herencia
d) Opera entre vivos.
e) Es una convención, y no un contrato, pues con ella se extinguen obligaciones.
Art. 671 inc. 1º CC. “Se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el
dominio de la cosa entregada por él o a su nombre, y adquirente la persona que por
la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre.”
El tradente debe reunir las siguientes condiciones:
1. Debe ser dueño de la cosa o titular del derecho que transfiere
2. Debe tener la facultad e inte nción de transferir el dominio
El adquirente debe a su vez tener la capacidad e intención de adquirir el dominio.
115
Clases de error:
A) Error en la cosa tradida: según el cual, el error sobre la identidad de la cosa produce
la nulidad absoluta, o como algunos piensan, la inexistencia del acto.
B) Error en cuanto a la persona del adquirente: el error en la persona del adquirente
vicia el consentimiento (Art. 676 CC), lo que no ocurre con el error en la persona del
tradente, pues no es necesario que pague el deudor.
C) Error en cuanto al título: nulidad
1) Ambas partes entienden que hay un título traslaticio, pero no coinciden en cuanto
a la naturaleza del mismo.
2) Una persona entiende que hay título traslaticio de dominio y la otra entiende que
hay sólo un título de mera tenencia.
Art. 703 inc. 3º CC. “Son translaticios
de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la
permuta, la donación entre vivos.”
Títulos traslaticios: contratos que dan derecho a una parte para exigir a la otra que
le transfiera el dominio de la cosa.
Enumeración más o menos completa: compraventa, permuta, donación, aporte en
propiedad a una sociedad, mutuo, cuasi usufructo, transacción cuando recae sobre un
objeto no disputado, novación y para algunos la dación en pago (Alessandri opina que
no).
es el hecho material presente en la tradición.
B) N5:
C) N°3 1.
y Tradición
4: Tradición simbólica
d emano corta o breve (traditio breve manum)
2.Constitutum posesorium
: Art. 684 CC. “La tradición de una cosa corporal mueble deberá
hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y
figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes:
1.º Permitiéndole la aprensión material de una cosa presente;
el cedente
Art. al cesi
1901 CC. “Laonario.”
cesión de un crédito personal, a cualquier título que se haga, no
tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título.”
La tradición del derecho personal se puede hacer con la entrega material del título,
pero también de manera simbólica. Es necesario atender a la naturaleza del título:
1. Nominativo: notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste.
2. A la orden: por medio del endoso.
3. Al portador: basta la sola entrega.
117
transferir el dominio o el derecho real constituido
sobre la cosa. Pero hay que distinguir diversas situaciones:
1) El tradente es dueño de la cosa y tiene la facultad de enajenar: la tradición
transfiere el dominio.
2) El tradente no es el dueño de la cosa: la tradición es válida, el tradente transfiere
los derechos transferibles que tenga sobre la cosa, pero no transfiere el dominio.
Pueden presentarse 3 situaciones:
a) El tradente es poseedor regular de la cosa: si el adquirente está de buena fe,
adquiere la posesión regular, pero no del tradente: la posesión no se transfiere ni se
transmite. La tradición constituye justo título la posesión regular.
b) El tradente es poseedor irregular: si el adquirente está de buena fe, mejora el título
del tradente, pues adquiere igualmente la posesión regular, para la cual la tradición
es el justo título.
c) El tradente es un mero tenedor: ocurre para el adquirente lo mismo que en el caso
anterior.
Art. 681 CC. “Se puede pedir la tradición de todo
aquello que se deba, desde que no haya plazo pendiente para su pago; salvo que
intervenga decreto judicial en contrario.”
En consecuencia, se puede pedir inmediatamente después de celebrado el contrato,
salvo:
1) Si el título es condicional.
2) Si hay plazo pendiente para el pago.
3) Si ha intervenido decreto judicial en contrario (se refiere a la retención del pago
del Art. 1578 CC, y al embargo del Art. 1464 N° 3 CC).
Art. 680 inc. 1º CC. “La tradición puede transferir
el dom inio bajo condición suspensiva o resolutoria, con tal que se exprese.”
1) Tradición bajo condición resolutoria: la condición existe en el título que precede a
la tradición, lo que se extiende a ella, pues en sí misma no puede ser bajo condición
resolutoria.
2) Tradición bajo condición suspensiva: la entrega hecha con anterioridad al
cumplimiento de la condición no transfiere el dominio. Cumplida la condición, la
transferencia opera de pleno derecho.
b)
c) Da publicidadprueba
Es requisito, a la propiedad
y garantterritorial
ía de la posesión de los bienes raíces
d) En ciertos casos, es solemnidad del acto jurídico
sólo prueba la posesión; la única manera de
probar el dominio es mediante la prescripción.
1) Repertorio: se anotan todos los títulos que se le presentan al CBR, cualquiera sea
su naturaleza, en orden cronológico.
118
2) Registro: se compone de tres libros:
a) Registro de Propiedad: en él se inscriben las transferencias de dominio.
b) Registro de Hipotecas y Gravámenes: en él se inscriben las hipotecas, censos,
derechos de usufructo, uso y habitación, fideicomisos, servidumbres, etc.
c) Registro de Interdicciones y Prohibiciones de enajenar: en él se inscribe, además
de las interdicciones y prohibiciones de enajenar, todo impedimento o prohibición
referente a bienes raíces, sea convencional, legal o judicial, que limite de alguna forma
la libre enajenación.
3) Índice General.
Los títulos traslaticios de dominio de los bienes raíces; los
títulos de derecho de usufructo, uso, habitación, censo e hipoteca constituidos en
inmuebles, y la sentencia ejecutoria que declare la prescripción adquisitiva del
dominio o de cualquiera de los dichos derechos.
Actos relacionados con la sucesión por causa de muerte (Art. 688 CC).
Impedimentos o prohibiciones referentes a inmuebles
El
CBR interviene en 3 MAD: tradición, prescripción y sucesión por causa de muerte,
pero sólo en el primero la inscripción es tiene papel de MAD; en los demás, sólo busca
mantener la historia de la propiedad raíz.
cierto
Una lapso deo tiempo,
acción derechoyse
concurriendo los demás
dice prescribir cuandorequisitos legales.
se extingue por la prescripción.”
Art. 700 CC. “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con
ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí
mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a n ombre de él.
El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo.”
Lo normal es que propiedad y posesión vayan juntas; por eso el legislador reputa
dueño al poseedor.
son dos:
1) Material: corpus o tenencia, lo que no sólo implica aprehensión material, sino
posibilidad de disponer materialmente de la cosa.
119
2) Intelectual: el animus o intención de actuar como dueño (lo que no supone tener la
convicción de que se es dueño).
Hecho
a) Si fuera un derecho, debería estar dentro de los derechos reales, y no está en la
enumeración.
b) El CC, cuando define un derecho, habla de facultad o derecho, lo que no ocurre en
la definición de posesión. Habla de tenencia, y la tenencia es un hecho.
c) Las acciones posesorias existen porque la posesión es una propiedad aparente, no
porque sea un derecho.
3) Respecto
ocultado de los poseedores
la verdadera muerte dedeéste
los obienes del desaparecido,
su existencia cuando
(Art. 94 regla han sabido y
6ª CC).
122
Depende del antecedente
que se invoque para poseer:
1) Simple apoderamiento de la cosa con ánimo de señor y dueño
2) Título no traslaticio de dominio (sucesión por causa de muerte y títulos
constitutivos): tampoco es necesaria la inscripción.
3) Título traslaticio de dominio: es necesaria la inscripción para adquirir la posesión
regular
Arts. 726 y
729 CC Simple apoderamiento de la cosa con ánimo de señor y dueño por otra persona.
continuas inaparentes
d) El derecho de servirse de las aguas lluvias.
e) Las cosas indeterminadas.
la que se ejerce con ánimo de señor y dueño, conduce a la
prescripción adquisitiva. No constituyen posesión la mera tenencia.
La posesión debe ser pública (no clandestina), tranquila, continua y no interrumpida.
123
la prescripción tiene dos elementos: la
posesión por parte de quien pretende prescribir (elemento positivo) y la inactividad
del dueño (elemento negativo). Se interrumpe la prescripción cuando falta cualquiera
de ellos. Si se pierde el positivo, es interrupción natural; si se pierde el negativo, es
civil.
Art. 2502 inc. 1º CC. “La interrupción es natural:
1.º Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el
ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente
inundada;
2.º Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona.”
Regla general: se pierde todo el tiempo
que se llevaba de posesión. a interrupción natural puede ser alegada por cualquiera
que tenga interés.
Art. 2503 inc. 1º CC. “Interrupción civil es todo recurso judicial
intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor.”
Cesa la inacción del verdadero dueño.
La ley sólo acepta la actuación judicial; además, debe notificársele al poseedor.
La interrupción civil sólo puede alegarla el que ha entablado la acción.
Si el fallo que resolvió el litigio es favorable
al propietario, el poseedor pierde definitivamente la posesión; si es favorable al
poseedor, se entiende que no se ha interrumpido la pr escripción.
1.º Lospaterna,
potestad menores; lostutela
o bajo dementes; los sordomudos; y todos los que estén bajo
o curaduría;
2.º La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure ésta;
3.º La herencia yacente.
1) Efecto propio:
a) Interrupción: se pierde todo el tiempo anterior.
b) Suspensión: sólo se descuenta el tiempo de su duración.
2) Origen:
124
a) Interrupción: hecho externo, ya sea de la naturaleza o del hombre. Los incapaces
deben alegar la prescripción por medio de sus representantes.
b) Suspensión: tiene su fuente en la ley, y está establecida en atención a la calidad del
propietario, no requiriéndose un hecho externo. El objeto de la suspensión es evitar
que se perjudiquen los intereses de los incapaces por negligencia de sus
representantes.
3) Quién puede alegarla:
a) Interrupción: cualquier interesado (natural) o quien entabló la acción (civil).
b) Suspensión: sólo aquel en cuyo favor está establecida.
4) Alcance:
a) Interrupción: se aplica a prescripción ordinaria y extraordinaria.
b) Suspensión: se aplica sólo a la ordinaria, salvo el caso de los cónyuges, en que se
discute.
Exige la posesión irregular ininterrumpida durante 10
años.
Art. 2511 CC. “El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de
prescripción es de diez años contra toda persona, y no se suspende a favor de las
enumeradas en el artículo 2509.”
Cómputo del plazo:
a) Los 10 años valen para bienes muebles e inmuebles.
b) Corre contra toda persona y no se suspende.
Por
prescripción se ganan los derechos reales que no están especialmente exceptuados
(Art. 2498 inc. final CC).
En cuanto a la primera excepción, derecho de herencia, por prescripción ordinaria de
5 años. En cuanto a la segunda, las servidumbres continuas aparentes 5 años.
sino
¿Estodesde la inscripción
se aplica del segundo.”
a ambas clases de prescripción?
A) Sólo a la ordinaria; para la extraordinaria no es necesaria la inscripción.
B) Se aplica a ambas (posición mayoritaria):
125
Art. 895 CC. “La acción de dominio se
dirige contra el actual poseedor.”
1) En contra aquel que ha dejado de poseer la cosa, cuando se hace difícil o imposible
la persecución de ella.
2) En contra el mero tenedor.
Se extingue por la
prescripción adquisitiva. No basta la inacción del propietario; es necesario que otra
persona adquiera la posesión.
Art. 2517 CC. “Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la
prescripción adquisitiva del mismo derecho.”
Como se extingue cuando se pierde el dominio, no tiene plazo fijo de prescripción.
Es una acción real, porque deriva de un derecho real.
1) Restitución de la cosa.
2) Indemnización de los deterioros que ha sufrido la cosa.
3) Restitución de los frutos.
4) Gastos del pleito y de conservación y custodia.
126
1) La acción reivindicatoria ampara un derecho (el dominio); la posesoria, un hecho
(la posesión).
2) El titular de la reivindicatoria es el dueño, y excepcionalmente el poseedor regular;
el de la acción posesoria es el poseedor, y excepcionalmente el mero tenedor.
3) La causa de pedir de la reivindicatoria es el dominio, y hay que probarlo; la de la
posesoria es la posesión, y también hay que probarla (Art. 923 CC).
4) La reivindicatoria se tramita en un juicio ordinario (lato conocimiento); la posesoria,
en un juicio de tramitación rápida.
5) El fallo del juicio reivindicatorio produce el efecto de la cosa juzgada; el del
posesorio también, pero deja a salvo la posibilidad de que el vencido entable la acción
reivindicatoria.
6) La reivindicatoria se extingue por la prescripción adquisitiva del dominio; la
posesoria, por prescripción extintiva de un año (regla general, Art. 920 CC).
7) La reivindicatoria puede ser mueble o inmueble; la posesoria es siempre inmueble.
3 requisitos:
1) Que la persona tenga la facultad de entablar la acción posesoria:
2) Que la cosa sea susceptible de ampararse por la vía de la acción posesoria.
3) Debe intentarse dentro de cierto plazo. Las acciones posesorias prescriben en 1
año.
128
Art. 763 CC. “El fideicomiso
se extingue:
1.º Por la restitución;
2.º Por la resolución;
3.º Por la destrucción;
4.º Por la renuncia del fideicomisario;
5.º Por faltar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil;
6.º Por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de único fiduciario.”
129
Es necesario distinguir 3 etapas:
1. Por la llegada del día o condición prefijada para que tenga fin.
2. Por muerte del usufructuario.
3. Por la resolución del derecho del constituyente.
4. Por la consolidación del usufructo con la nuda propiedad.
5.
6. Por
Por prescripción.
renuncia del usufructuario.
7. Por destrucción completa de la cosa fructuaria.
8. Por sentencia judicial.
130
Si se refiere a una casa, y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de
habitación.”
Art. 812 CC. “Los derechos de uso y habitación se constituyen y
pierden de la misma manera que el usufructo.” Pero no hay uso y habitación de
carácter legal.
2)
en El
el gravamen
fondo sus debe soportarlo
titulares son losotro predio. Es una relación de predio a predio, aunque
dueños.
3) Los predios deben ser de distintos dueños.
a) Cuando el dueño de un predio establece entre dos partes del mismo predio un
servicio y después esas partes pasan a ser de distinto dueño.
b) Cuando el predio sirviente y el dominante pasan a manos de un solo dueño, y éste
deja subsistente la servidumbre como servicio. Si después vuelven a separarse,
subsiste la servidumbre (que es nueva, porque la srcinal se extinguió por confusión).
Sólo las continuas y aparentes.
132
proviene
de la expresión latina “spondere”, que significa prometer el cumplimiento de una
prestación determinada.
Posteriormente se le incorporó el prefijo RE para da rle una connotación de
reciprocidad. O sea prometer el cumplimiento de una obligación a aquel que espera
su cumplimiento.
la doctrina estima que ; Hernán
Corral: es la necesidad en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las
consecuencias gravosas de sus propios actos.
El CC, título XXXV del Libro IV, la responsabilidad
proviene del daño que un sujeto causa a otro mediando o . La
expresión "malicia" es sinónimo de .
Las consecuencias
. Por su parte,
para exigir la indemnización por el perjuicio producido. La acción antedicha
tiene por objeto reparar la totalidad del daño causado, dejando a la víctima en la misma
condición en la que se encontraba momentos antes del accidente.
3 tipos de acciones dependiendo del daño que se haya ocasionado.
que se indemnice el daño o que se
vuelva al estado anterior de haberse producido el daño. Ex: acción de indemnización
de perjuicio por daño emergente.
tienen por objeto deten er un daño
que se está produciendo en forma continuada. Ex: Denuncia de obra nueva (querella
posesoria) Art. 930.
: buscan impedir que se concrete un daño inminente. Ex: Obra
Ruinosa
son
estatutos de responsabilidad que comparten un objetivo común: dar lugar a una acción
civil de indemnización de perjuicios, que persigue la reparación pecuniaria de los
daños sufridos por el hecho de un tercero.
Pero existen importantes diferencias. La re sponsabilidad contractual tiene un carácter
133
En el CC es posible encontrar dos distintos estatutos de responsabilidad, esto es, dos
conjuntos de reglas que disciplinan el tema de la responsabilidad.
1) : son aquellas reglas que regulan las consecuencias
jurídicas derivadas de la
2) , también denominada o :
reglas que se refieren a las consecuenc ias jurídicas que se siguen cuando un sujeto
en el cuerpo o la propiedad de otro.
. En
el ámbito de la responsabilidad contractual, se trata de una obligación que las partes
han convenido de manera autónoma. En el caso de la responsabilidad extracontractual,
la obligación que se infringe se verifica una infracción a un deber general de cuidado.
es (salvo
contractual un requisito
que seapara
unaque procedade
obligación la nindemnización de perjuicios
o hacer). En materia en materia
extracontractual,
este requisito no recibe aplicación, el autor del daño debe indemnizar desde el
momento en que incurre en el ilícito.
Art. 1558 CC sólo sería aplicable en materia contractual
los daños previsibles (salvo en caso de dolo), mientras que en materia de
responsabilidad extracontractual, la reparación debe comprender todo daño, incluso
los perjuicios imprevistos.
134
RG en materia contractual es que las obligaciones se
entienden simplemente conjuntas (Art. 1511 CC). En cambio en Extracontractual, rige
la responsabilidad solidaria (Art. 2317 CC).
En materia contractual, el plazo (ordinario) es de 5 años contados
desde que la obligación se haya hecho exigible (Art. 2515 CC). Las acciones por
responsabilidad extracontractual prescriben en el plazo de 4 años contados desde la
perpetración del acto (Art. 2332 CC).
El incumplimiento de la obligación contractual se
presume culpable (Art. 1547 CC). Para que se genere responsabilidad civil es
necesaria la
, correspondiendo probar la diligencia al deudor. El
acreedor debe simplemente acreditar la existencia de una obligación o vínculo
contractual y alegar sin más el incumplimiento. El deudor debe probar que fue
diligente en el cumplimiento de la obligación contractual para efectos de eximirse de
responsabilidad civil.
En la RG es que el
, Art. 1698.
: problema de la concurrencia de
los dos estatutos de la responsabilidad civil, en aquellos casos en que un mismo hecho
importa a la vez el incumplimiento de una obligación contractual y la ocurrencia de un
delito o cuasidelito civil. Se plantea con frecuencia en materia de responsabilidad
profesional.
La doctrina y la jurisprudencia nacional se manifiestan en contra de la opción entre
ambos estatutos de responsabilidad. Importaría desconocer la obligatoriedad del
contrato. A ello se agrega que en opinión mayoritaria de la doctrina la especialidad
de la responsabilidad contractual prima sobre la responsabilidad extracontractual, a
la que se asigna un carácter residual.
Puede suceder en dos hipótesis:
A.) En primer lugar,
.
B.) De otro lado, .
en materia extracontractual
135
“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para
los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por
causas legales”.
La fuerza obligatoria de los contratos encuentra su antecedente inmediato en la ley.
Específicamente, ella arranca del art. 1545, que dota a los acuerdos privados de la
misma fuerza que tiene aquélla, con la sola limitación de que afecta únicamente a las
partes que intervienen en ellos.
Por eso las acciones en nuestro sistema jurídico aparecen como una sanción a la
violación del principio pacta sunt servanda . La indemnización de perjuicios tiene una
aplicación vasta, en cierta forma igualitaria en comparación con la ejecución forzada
y, en general, con otros medios de que dispone el acreedor insatisfecho, para el
restablecimiento del equilibrio jurídico.
En el Derecho Civil nacional, las acciones se encuentran en el título XII del Código
Civil. Para las obligaciones de dar que nacen de contratos unilaterales, el principio
que rige la materia es que el acreedor dispone, antes que todo , de la acción de
ejecución forzada, y sólo subsidiariamente de la indemnizatoria, pues para los demás
–bilaterales, de hacer y de no hacer- , o hay una opción, o la acción principal no es la
de ejecución forzada, sino la indemnizatoria:
1. De acuerdo con el a rt. 1489, todo contrato bilateral lleva envuelta una condición
resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, que, cumplida,
concede al otro el derecho de escoger entre la ejecución o la resolución del contrato,
en ambos casos con inde mnización de perjuicios. O sea, el contratante insatisfecho
puede ponerle fin al contrato (pedir su resolución) y exigir la indemnización de los
perjuicios como acción principal.
2. Con arreglo al art. 1553, el acreedor de una obligación de hacer puede pedir , a su
elección, estando el deudor en mora, apremios, la ejecución del hecho por un tercero
a cuenta del deudor, o la indemnización de los perjuicios. Por consiguiente,
nuevamente la acción de indemnización es principal.
3. Conforme con el art. 1555, la infra cción de una obligación de no hacer se traduce
en la indemnización de perjuicios, y sólo si el hecho puede deshacerse se siguen
efectos distintos. El inciso tercero del citado artículo permite que, aun cuando se
pueda destruir lo hecho, se escuche las prop osiciones de reparación que realice el
deudor, entre las cuales se puede encontrar una indemnización.
En estos contratos, existen obligaciones recíprocas entre las partes, las que son
constitutivas de la relación obligatoria. Durante la vigencia del contrato bilateral, la
reciprocidad adopta la forma de un conjunto de efectos que se producen ex-post y
que no dicen relación, como la causa, con la validez del contrato:
136
1. La excepción de contrato no cumplido (art. 1.552 del C.C.), que excusa a una de las
partes de cumplir su obligación cuando la otra parte no ha cumplido la suya.
(Excepción dilatoria)
Requisitos:
a) El deudor que se excepciona debe, al menos, mostrar su disposición para cumplir
con su propia obligación y debe hacerlo de una forma seria, no a través de meras
palabras (art. 1.552).
b) Que la otra parte (demandante) no haya cumplido con su propi a obligación
c) Ambas obligaciones deben ser exigibles simultáneamente.
2. La condición resolutoria tácita (art. 1.489, inc. 1°, del C.C.), que pone término a la
relación contractual y tiende a modificar sus efectos de forma retroactiva. (ya visto)
3. La teoría de los riesgos, que resuelve la suerte que corre la obligación de una de
las partes en un contrato bilateral, cuando la de la otra se ha hecho imposible sin que
la imposibilidad pueda imputarse a la segunda. (ya visto)
El principio es que los contratos sólo producen efectos relativos entre las partes
legales, sin afectar a terceros. Entonces, los terceros son, por oposición, todos los
que no sean parte en el contrato.
No todos los terceros tienen, eso sí, la misma calidad frente al contrato. Hay algunos
que se ven más afectados que otros, los terceros relativos, que están compuestos por
dos grupos de personas: los acreedores, y los subadquirentes. La inoponibilidad del
contrato, frente a estos dos conjuntos de personas, es resguardada de forma especial
por el derecho.
El resto de los terceros se denominan terceros absolutos.
El incumplimiento de un contrato puede generar, a su vez, el incumplimiento de otro
contrato. La jurisprudencia ha determinad o que se está en presencia de un perjuicio
indirecto.
que unejerce
partes tercero ejecutará
especial una determinada
influencia conducta,
sobre un tercero y también cuando una de las
determinado.
La promesa de derecho ajeno puede revestir dos formas:
1. El deudor puede obligarse de tal modo que el tercero no llegue jamás ni a ser parte
ni a obligarse personalmente con el acreedor. El deudor, en este caso, asume una
obligación de garantía respecto de la actitud del tercero.
2. El contrato se abre al tercero, de tal modo, que la promesa que hace el deudor
consiste en asegurar que el tercero se hará parte del contrato. El acreedor persigue
el interés de que el tercero se obligue personalmente con él.
137
contrato por el cual las partes confieren un beneficio
a un tercero que no participa de él. Ex: Seguro, contrato de transporte, etc
entre el estipulante y el promitente hay un
contrato común y corriente, con la salvedad, como se dijo, de que aquél no puede
demandar la prestación beneficiosa al tercero. Éste es, siempre que ratifique, el único
habilitado para ello.
Una vez que se produce la ratificación, el derecho del tercero que lo habilita para
demandar lo estipulado se explica en razón de una cesión de derechos, en la que él
es el cesionario y el estipulante, el cedente. El estipulante, por su parte, sufre un
desasimiento.
son aquellos que, bajo ciertas circunstancias, se ven afectados
por un contrato en el que no han tomado parte.
Si bien el principio es que el contrato sólo afecte a los contratantes (efecto relativo
del contrato), existen terceros que se ven afectados por los contratos ajenos, siendo
ellos los sucesores a título singular y los acreedores. Ex: Sucesores a Título Singular,
Cesión de Créditos Personales (el sucesor de un crédito, que no fue parte del contrato
del que surgió éste, tiene los mismos derechos que uno de los contratantes),
acreedores a través del ejercicio de los derechos auxiliares.
previamente
Tiene como definidos por el
antecedente el legislador. En consecuencia,
riesgo creado su fuente La
y no la negligencia. es la ley.
obligación de
indemnizar es impuesta sin necesidad de calificar la acción, bastando que el daño se
produzca en el ejercicio de una actividad considerada riesgosa.
No es
un sistema de atribución de responsabilidad civil. Más bien es una forma de garantizar
que el riesgo de determinada actividad será asumido por un tercero (el asegurador),
cualquiera sea su causa.
138
En una existe falta al deber de cuidado y en
la otra se necesita sólo la relación de causalidad. En una hay un juicio normativo sobre
la conducta del agente de daño, en la segunda no, aquí pone el acento en la víctima.
Sin perjuicio, existen ciertas situa ciones jurídicas que tienden al acercamiento de
ambos sistemas. Se manifiesta en dos cuestiones:
Primera, Existencia de presunciones de culpabilidad en un sistema de responsabilidad
con fundamento en la culpa.
Segunda, el legislador exige algo más
que la mera causalidad para dar por establecida la responsabilidad civil, sin que llegue
a ser culpa. Ex: Producto defectuoso.
Prescribe que toda persona debe responder de los daños ocasionados por sus propios
hechos culpables. Constituye la responsabilidad general.
.
Prescribe o determina los casos en que una persona que se denomina guardián va a
responder por los daños ocasionados por otras personas que se encuentran bajo su
cuidado o dependencia. La RC por hecho ajeno puede operar en base a la R estricta,
en cuyo caso la doctrina habla de .
. Se trata
de ciertos casos específicos contemplados en el CC o la ley de R por el hecho de las
cosas. Nos dice en que casos una persona va a ser civilmente responsable por los
daños que hayan sido ocasionados con sus cosas por el mero hecho que sean de su
propiedad o tenencia, operan algunas con fundamento en la culpa presunta.
. Pero ello no implica que la culpa devenga subjetiva, porque el rol social o la
calidad del autor se consideran abstractamente.
El hombre prudente determina su nivel de
cuidado considerando las circunstancias que rodean su actuar. Por eso, la
determinación del deber de cuidado es una tarea que atiende a las circunstancias en
que se desarrolla la actividad y al riesgo que ésta genera.
La culpa supone la previsibilidad de las
consecuencias dañosas del hecho, tiene consecuencias en cuanto a los efectos de la
responsabilidad por culpa, pues si sólo respecto de los daños previsibles ha podido el
autor obrar imprudentemente, sólo estos daños deberán ser objeto de la obligación de
indemnizar.
La previsibilidad relevante es un concepto normativo, y por ello debe apreciarse en
abstracto, la cuestión es si debió preverlas, sobre la base del estándar del hombre
razonable.
Una acción es culpable
(y a la vez ilícita) si infringe un deber de cuidado, que se establecerá determinando
cuál habría sido, en esa situación, la conducta del modelo abstracto de persona.
La determinación en concreto de los deberes de cuidado es tarea de los jueces.
Laculpa
pregunta acerca de la fuente del deber de cuidado. La noción de culpa plantea
nos conducela
al estándar o patrón de conducta del hombre prudente, del buen padre de familia.
Cuestión distinta ocurre con los usos normativos, que pueden ser concebidos como
una invocación a principios de prudencia.
El juez
debe acudir a criterios de argumentación, que por regla general, estos criterios no
actúan en forma aislada:
141
del daño es uno de los factores que permite determinar la posibilidad
del riesgo.
Intereses jurídicos que se ven
afectados.
Si el daño pudo evitarse a costo razonable, el deber
de cuidado exige que el daño sea evitado.
La posición relativa de la
víctima frente al autor del daño, contribuye a disminuir el cuidado exigible.
La construcción de los deberes de cuidado importa ponderar los
bienes e intereses jurídicos en conflicto, y por ello, es una cuestión esencialmente
argumentativa.
En el derecho civil no existe una obligación genérica de actuar
para evitar daños a terceros. La acción y la omisión presentan una diferencia
cualitativa, pues mientras en la primera el daño es resultado del riesgo creado por el
actor, en la segunda, el riesgo es completamente autónomo, es decir, no depende de
la acción.
, cuando ésta se produce en el ámbito más extenso de una acción
positiva, es decir, cuando quien ejecuta la acción omite tomar las precauciones
necesarias para evitar el daño, exigidas por las circunstancias, no existe diferencia
alguna entre la omisión en la acción y la acción negligente, hay delito o cuasidelito de
acción.
cuando frente a un riesgo autónomo, independiente de la
conducta del agente, éste no actúa para evitar el daño o disminuir sus efectos,
pudiendo hacerlo. La omisión acarrea responsabilidad civil solo excepcionalmente, en
aquellos casos en que una regla especial impone un deber en tal sentido:
Intención positiva de dañar.
La relación
de cercanía existente entre quien sufre el daño y quien omite actuar para evitarlo,
impone responsabilidad a éste último.
se incumple un deber de actuar impuesto por la ley.
Ej. Ley del Consumidor. “Los proveedores no podrán negar injustificadamente la venta
de bienes o la prestación de servicios comprendidos en sus respectivos giros en las
condiciones ofrecidas”.
actúan sobre el ilícito, eliminando la culpabilidad.
1)
a) El ejercicio de un derecho.
b)
c) El cumplimiento
Actos depor
autorizados un usos
debernormativos.
legal.
2)
3)
4)
El caso fortuito o fuerza mayor, la violencia física o moral, la culpa exclusiva de la
víctima y el hecho de un tercero, si bien determinan la inexistencia de responsabilidad,
no lo hacen por la vía de excluir la culpa, sino actuando sobre otros elementos de la
responsabilidad.
142
La culpa debe ser probada por quien la alega
(Art. 1698 CC), toda vez que el hecho culpable es uno de los supuestos de la obligación
de indemnizar.
Para acreditar la culpa es necesario probar:
a) el hecho voluntario; y,
b) el deber de cuidado que se supone infringido.
El objeto de la prue ba variará según se trate de fundar la responsabilidad en una
hipótesis de culpa infraccional, de infracción de usos normativos, o de un deber de
cuidado construido por el juez.
si el deber de conducta se encuentra definido por una norma
legal o reglamentaria, al demandante le bastará probar su infracción, constituyendo
ese solo hecho una evidencia de culpabilidad.
además del hecho infractor, habrá que probar la
existencia de estos usos. La conducta profesionalmente incorrecta, de acuerdo con
dichos usos, infringe el estándar profesional de debido cuidado y en consecuencia, da
lugar a un comportamiento culpable.
: debe probar todas las
circunstancias que permitan al juez calificar el acto como negligente.
Todos los medios probatorios previstos por las reglas generales.
su efecto es invertir el peso de la prueba en favor de la
víctima, correspondiendo al demandante probar el hecho, el daño y la relación causal,
y al demandado su diligencia, o la concurrencia de fuerza mayor o de alguna causal
de justificación.
El CC establece presunciones de culpabilidad referidas al hecho propio, al hecho de
las cosas y al hecho ajeno.
culpabilidad en
peligrosidad, cuando
que la el daño proviene
peligrosidad de actividades
es un indicio de la culpa. caracterizadas por su
Alessandri extendió el ámbito de la presunción señalando que el Art. 2329 establece
una presunción de culpabilidad cuando el daño proviene de un hecho que, por su
naturaleza o por las circunstancias en que se realizó, es susceptible de atribuirse a
culpa o dolo del agente.
La enumeración del Art. 2329 CC no tiene carácter exhaustivo.
143
El juicio para determinar si se ha
actuado o no con infracción de un deber de cuidado es eminentemente normativo,
pues supone comparar la conducta efectiva con una regla de conducta. La doctrina se
manifiesta en forma unánime por calificar el juicio de culpabilidad como una cuestión
normativa.
Art. 44 CC intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”, concepto al dolo directo. En materia civil la culpa grave se
asimila al dolo.
144
la pérdida del incremento neto que habría tenido el patrimonio de la
víctima de no haber ocurrido el hecho por el cual un tercero es responsable.
También es lucro cesante la pérdida de oportunidades de uso y goce de la cosa
dañada, aún cuando ésta pérdida no se traduzca en perjuicio económico presente.
La determinación del lucro cesante considera un grado razonable de probabilidad en
la percepción de los ingresos futuros, y obedece a una proyección del curso normal
de los acontecimientos, atendidas las circunstancias particulares de la víctima.
El lucro cesante será determinado usualmente por medio de presunciones e informes
periciales.
El dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad
física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida. El Código Civil no
contiene una definición.
Jurisprudencia aquél que lesiona un derecho extrapatrimonial de la víctima.
Clasificación de estos tipos de intereses:
a) Atributos de la personalidad, tales como el honor o la honra, la intimidad o la propia
imagen.
b) Intereses relacionados con la integridad física y psíquica.
c) Intereses relacionados con la calidad de vida en general: molestias de la vecindad,
daños ecológicos.
Fue objeto de un desarrollo
eminentemente jurisprudencial.
El criterio
sobre basesque se debede
objetivas, utilizar para formales
principios determinar el daño
y estos moral es
son: pero
es decir que los casos que sean semejantes tengan una
indemnizaci ón por daño moral similar.
una proporción entre el monto de la indemnización
y la intensidad del daño.
La determinación del daño moral es una cuestión
de hecho, y nuestros jueces determinan esto a placer. Jurisprudencia es una cuestión
145
subjetiva y además prudencial, incluso considerando a veces condiciones de solvencia
del agente del daño.
3 circunstancias:
Si un mismo hecho es atribuible a diversas
personas, todas ellas son solidariamente responsables (Art. 2317 CC).
disminuir
Según las los efectos
reglas dañosos
generales, de la acción
la culpa culpable.
de la víctima debe ser probada por quien la alega.
El efecto Art. 2330 CC es la reducción proporcional de la indemnización.
puede
intervenir de tal modo en el nexo causal, que el h echo ilícito inicial resulte
insignificante, y en consecuencia, deje de ser considerado causa determinante del
daño. El efecto es la exención.
Art. 45 CC “el imprevisto
a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
146
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. En
responsabilidad extracontractual, la ausencia de culpa excluye la ilicitud, la
responsabilidad. Por ello, la fuerza mayor no opera en sede de culpa sino de
causalidad, pues aunque haya intervenido un acto culpable, el daño no resulta
atribuible a ese acto culpable sino al caso fortuito o fuerza mayor.
El principio general Art 2320 inc. 1º CC: “ Toda persona es responsable no sólo de
sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado ”.
Es un principio general de responsabilidad en dos sentidos:
En primer lugar, porque se aplica genéricamente a todas las relaciones de
dependencia o cuidado.
En segundo lugar, porque establecida la relación de dependencia o cuidado, se
presume la culpabilidad de quienes deben ejercer ese cuidado, de modo que sólo
pueden exonerarse de esa responsabilidad si logran probar que “con la autoridad y el
cuidado que la respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieren podido impedir
el hecho” (Art. 2320 inc. 5º y 2322 inc. 2º CC).
La responsabilidad por el hecho ajeno, en materia contractual, es de carácter estricto.
La responsabilidad por el hecho ajeno puede estar construida como una forma de
responsabilidad estricta, que en este caso suele denominarse vicaria. La
responsabilidad por el hecho ajeno está construida sobre la base de un doble ilícito
civil: el del dependiente, y el de quien lo tiene bajo dirección o cuidado (guardián). La
responsabilidad vicaria es de derecho estricto y opera de pleno derecho.
El Art. 2319 no establece excepción a la regla general de que la culpa debe probarse.
El Art. 2321 CC excepción, al establecer una presunción general de responsabilidad
de los padres por los delitos o cuasidelitos de sus hijos menores, que conocidamente
provengan de su “mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado
adquirir”.
147
El Art. 2320 CC establece una presunción general de culpabilidad por el hecho de las
personas que se encuentran bajo el cuidado o dependencia de otra. Contiene una
enumeración no taxativa de casos:
Las
indemnizaciones por los hechos ilícitos, se pagan con cargo al haber social, sin
perjuicio del derecho a recompensa, que se hará efectiva al momento de la liquidación.
148
El empresario, deberá probar que con la autoridad y el
cuidado que su calidad le confiere y prescribe, no ha podido impedir el hecho (Art.
2320 inc. final CC).
149
Art. 2328 inc. 1º CC establece una presunción de culpabilidad
en caso de daños causados por la cosa que cae o se arroja de la parte superior de un
edificio, respecto de todas las personas que habitan la misma parte de aquel.
Prescinde de la culpa como criterio de atribución: basta que el daño sea consecuencia
de un hecho de la persona responsable , para que surja la obligación de indemnizar.
La causalidad es el elemento determinante.
El Art. 2327 CC
. Art. 2328 CC
Ley Nº16.744
150
Acciones indemnizatorias: tienen por objeto obtener su reparación por equivalencia.
Es personal, mueble, patrimonial y transmisible.
Acciones preventivas: denuncia de obra ruinosa (Art. 932 CC), y dos acciones en el
título de la responsabilidad civil, una de carácter específico (Art. 2328 inc. 2º CC)
caída de objetos desde la parte superior de un edificio y otra de carácter genérico
(Art. 2333 CC) obra ruinosa.
Es la obtención de una compensación en dinero por el daño
causado, esto es, persigue su reparación por equivalencia, no en naturaleza.
A quien sufre personalmente el daño. Sin embargo, hay casos en que
un mismo daño afecta a distintas personas:
: titulares de la acción tanto el dueño como el poseedor, y
todos aquellos que detentan otros derechos reales sobre la cosa, como el
usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a sus respectivos
derechos.
: el titular de la acción sea la persona que sufre directamente
la lesión de un derecho o interés jurídicamente protegido. También la víctima
indirecta, que es aquella que sufre un daño patrimonial o moral a consecuencia del
daño experimentado por la víctima directa.
Tratándose de daños patrimoniales, tanto la doctrina como la jurisprudencia han
reconocido titularidad a todo aquel que recibía una ayuda económica de la víctima
directa, aún cuando no tuviese derecho a ella.
En
a lamateria
víctima de daño moral,
indirecta ende
en caso cambio, la aregla
muerte, general
condición de es
queque
se sólo se concede
acredite acción
un parentesco
cercano con la víctima directa.
A la obligación indemnizatoria quedan sujetos tanto el autor directo
del daño, como sus herederos (Art. 2316 CC), sin perjuicio de los casos de
responsabilidad por el hecho ajeno.
Si son varios los autores, la regla general es la solidaridad (Art. 2317 CC).
, por los medios de extinguir las
obligaciones.
Prescripción, el plazo es de cuatro años contados desde la perpetración del acto (Art.
2332).
151
En materia civil, el concepto de ilicitud, coincidente con la noción de
culpa, importa la infracción a un deber de cuidado que puede haber sido establecido
en forma previa por la ley.
En materia penal el requisito de la tipicidad exige que la conducta que se sanciona se
adecue exactamente a la descripción del delito que contiene la ley.
La culpa civil consiste en la infracción a un deber de conducta, que es
determinado a partir del estándar del hombre prudente o buen padre de familia.
En materia penal, se aprecia en concreto, con atención a las condiciones particulares
del autor.
El daño es una condición necesaria de la responsabilidad civil.
En materia penal, no resulta necesario que se produzca un daño efectivo al bien
jurídico protegido para atribuir responsabilidad, salvo que se trate de un delito de
resultado.
En materia civil, las personas jurídicas son plenamente
responsables; no sólo por el hecho ajeno, sino también por el hecho propio.
En materia penal sólo son sujetos pasivos de responsabilidad las personas naturales.
En materia civil, una vez que el daño se ha
materializado la acción indemnizatoria es esencialmente renunciable.
La regla general en materia penal es que la acción sea pública. La acción penal
privada, de carácter excepcional, es renunciable.
Los tribunales civiles carecen de competencia en materia
penal, en cambio los tribunales penales tienen competencia facultativa para conocer
de la acción que persigue la responsabilidad civil proveniente del hecho punible, e
incluso competencia privativa para conocer de la acción que tiene por objeto la mera
restitución de la cosa que ha sido materia del delito.
En materia penal se pueden probar los hechos con cualquier medio de
prueba y el sistema de valorización es la sana crítica.
En materia civil la prueba está determinada según la ley y el sistema de valorización
es la legal tasada.
En materia civil, el plazo de prescripción es de 4 años.
En materia penal el plazo de prescripción de la acción varía entre los 6 meses y los
15 años.
152
: conjunto de personas entre las que median relaciones de
matrimonio o parentesco.
Art. 1º inc. 2º CPol. “La familia es el núcleo
fundamental de la sociedad.”
Alcance de esta afirmación:
A) Comprende tanto a la familia matrimonial como a la no matrimonial (Figueroa,
Peña):
B) Sólo se refiere a la familia basada en el matrimonio (Corral, Rosende):
Constitucionalización del derecho de familia (igualdad), el Estado
debe propender a la estabilidad y surgimiento de la familia.
La familia es algo más que un conjunto de
relaciones individuales entre los miembros que la constituyen, y por ello no puede ser
regida por criterios de interés individual ni de autonomía de la voluntad.
(sentido subjetivo): facultades poderes que nacen de aquellas
relaciones que dentro del grupo familiar mantiene cada uno de los miembros con los
demás para el cumplimiento de los fines superiores de la entidad familiar.
Derecho de Familia (sentido objetivo): conjunto de normas y preceptos que regulan
las relaciones personales y patrimoniales de los miembr os de la familia entre sí y
respecto de terceros.
153
Grado: distancia que existe entre dos parientes. En el parentesco en línea recta se
cuenta por el número de generaciones. En el parentesco colateral, se sube hasta el
tronco común, y se baja al pariente cuyo grado se quiere conocer (Art. 27 inc. 1º CC).
154
Art. 103 CC. “El matrimonio podrá celebrarse por
mandatario...” el mandato debe ser especial, solemne y determinado.
Art.
el 105
asc primera
enso parte
o licencia deCC. “No podrá
la persona procederse
o personas a la
cuyo celebración del
consentimiento seamatrimonio sin
necesario…”
a. Personas que deben prestar el consentimiento.
1. Hijos con filiación determinada:
i. Padres; si falta uno, el otro (Art. 107 CC).
ii. A falta de ambos, el(los) ascendiente(s) de grado más próximo. Si hay igualdad de
votos, prefiere el favorable al matrimonio (Art. 107 CC).
2. Hijos con filiación no determinada:
i. Curador general.
155
ii. A falta de éste, el oficial del Registro Civil.
3. Hijo menor sujeto a adopción:
i. El adoptante.
ii. Si falta, de acuerdo a las reglas generales (filiación determinada o no determinada).
b. Momento y forma de otorgar el consentimiento. Escrito u oral. Debe ser especial y
determinado, es decir, debe indicar la persona con la cual se va a contraer matrimonio.
c. Disenso.
1) Padre, madre o ascendientes: no necesitan justificarlo (Art. 112 inc. 1º CC).
2) Curador u oficial del Registro Civil: deben expresar causas, y el menor puede pedir
que el disenso sea calificado por el juez (Art. 112 inc. 2º CC).
d. Sanciones por la omisión del consentimiento.
1) El menor puede ser desheredado.
2) El menor pierde la mitad de lo que le habría correspondido en la sucesión intestada.
3) El ascendiente cuyo consentimiento se omitió puede revocar las donaciones.
e. El oficial del Registro Civil que autoriza un matrimonio de un menor sin exigir la
autorización está sujeto a sanciones penales (Art. 388 CP).
Art. 116 CC. “Mientras que una persona no hubiere
cumplido dieciocho años, no será lícito al tutor o curador que haya administrado o
administre sus bienes, casarse con ella, sin que la cuenta de la administración haya
sido aprobada por el juez, con audiencia del defensor de menores .
. Art. 124 CC. “El viudo o viuda que teniendo
hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curaduría,
quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que
esté administrando y les pertenezcan como herederos de su cónyuge difunto o con
cualquiera otro título.
Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial.”
a. Manifestación (Art. 9º LMC): los futuros contrayentes dan a conocer al oficial del
Registro Civil su intención de contraer matrimonio.
b. Información sobre finalidades del matrimonio (Art. 10 LMC):
c.
d. Cursos de preparación
Información de testigos(Art.
(Art.11
14LMC):
LMC):
Art. 15 LMC. “Inmediatamente después de rendida la
información y dentro de los noventa días siguientes, deberá procederse a la
celebración del matrimonio.”
a. Celebración ante oficial del Registro Civil: Art. 17 inc. 1º LMC.
b. Presencia de testigos:
Art. 18 LMC. “ En el día de la celebración y
delante de los contrayentes y testigos, el Oficial del Registro Civil dará lectura a la
156
información mencionada en el artículo 14 y reiterará la prevención indicada en el
artículo 10, inciso segundo.
A continuación, leerá los artículos 131, 133 y 134 del Código Civil. Preguntará a los
contrayentes si consienten en recibirse el uno al otro como marido y mujer y, con la
respuesta afirmativa, los declarará casados en nombre de la ley.”
Art. 19 inc. 1º LMC. “El Oficial del Registro Civil
levantará acta de todo lo obrado, la que será firmada por él, por los testigos y por los
cónyuges, si supieren y pudieren hacerlo. Luego, procederá a hacer la inscripción en
los libros del Registro Civil en la forma prescrita en el reglamento. ”
que establece la ley en cado de que la inscripción no se practique:
: matrimonio no produce efecto civil alguno.
se producen una vez se inscribe el
matrimonio y no antes (no opera con efecto retroactivo). Los contrayentes tienen
plazo de 8 días, fatales y corridos, desde una vez se haya celebrado el matrimonio de
forma religiosa para efectuar la inscripción.
Matrimonio celebrado ante entidades religiosas: para que produzca efectos civiles
debe cumplir con los siguientes requisitos (Art. 20 LMC):
1. Debe contener el acta de la entidad religiosa.
2. Debe señalar el documento que acredita la personería del ministro.
3. Debe constar que los contrayentes ratificaron el consentimiento.
4. Firma de los requirentes y del oficial.
i) Requisitos de forma: se rigen por la ley del país en que se celebra el matrimonio.
ii) Requisitos de fondo: también se rigen por esa ley, con 2 excepciones:
a. Deben respetarse los impedimentos dirimentes;
b. Consentimiento libre y espontáneo.
c. Que se trate de un hombre y una mujer.
Efectos: son los mismos que si se hubiera celebrado en Chile.
mutuas,
régimen especialmente
de bienes del los alimentos Sique
matrimonio. se deban
hubiere hijosy lasrégimen
, el materiasaplicable
vinculadas al
a los
alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los
hijos aquél de los padres que no los tuviere bajo su cuidado.
i) Por uno de los cónyuges si mediare falta imputable al otro, siempre que constituya
una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio, o para
con los hijos, que torne intolerable la vida en común (Art. 26 LMC).
ii) Por cualquiera de los cónyuges, cuando hubiere cesado la convivencia (Art. 27
LMC).
Si la solicitud es conjunta, deben acompañar un acuerdo que regule sus relaciones
mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo debe ser:
Completo: regular todas las materias del Art. 21 LMC.
Suficiente: resguardar el interés superior de los hijos, procurar aminorar el
menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establecer relaciones equitativas,
hacia el futuro, entre los cónyuges.
desde que queda ejecutoriada la sentencia. Los
cónyuges separados no los habilita para volver a contraer matrimonio (siguen
casados, Art. 32 LMC).
i) Se adquiere el estado civil de separado judicialmente.
ii) Subsisten los derechos y deberes entre cónyuges, salvo los incompatibles con la
vida separada, que se suspenden, esto es, cohabitación y fidelidad (Art. 33 LMC).
iii) Se disuelve la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales
(Art. 34 LMC).
1) Matrimonio nulo.
2) Debe celebrarse ante oficial del Registro Civil.
3) Buena fe, a lo menos, de uno de los cónyuges (conciencia de estar celebrando un
matrimonio sin vicios).
4) Justa causa de error (error excusable).
El matrimonio conserva el carácter de putativo mientras dura la buena fe.
los mismos efectos civiles que el válido, respecto del cónyuge de buena
fe.
159
1.° Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o
psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos;
2.° Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad
propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común es una
forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio;
3.° Condena ejecutoriada por a comisión de alguno de los crímenes o simples delitos
contra el orden de las familias y contra la moralidad pública , o contra las personas
del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal;
4.° Conducta homosexual;
5.° Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la
convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y
6.° Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos.”
Las causales enumeradas no son taxativas.
En estos casos, no es necesario un plazo del cese de la convivencia.
b)
c) Termina
Pone fin la
a sociedad conyugal
los derechos o el régimen
de carácter de participación
patrimonial entre los de los gananciales
cónyuges .
(alimentos,
sucesorios), sin perjuicio de que se fije una compensación.
d) Autoriza para revocar las donaciones.
e) Habilita al cónyuge para pedir la desafección de los bienes familiares.
160
generales, es decir, debe darse el exequátur. Pero no tienen valor en los siguientes
casos:
1) Cuando no ha sido declarado por resolución judicial.
2) Cuando se opone al orden público chileno.
3) Cuando se ha obtenido con fraude a la ley.
El procedimiento
algunas en caso
modificaciones de 1º
(Art. separación, nulidad
transitorio, y divorcio
disposición es el juicio ordinario con
3ª LMC).
b) Tribunal competente y procedimiento para los juicios que se inicien a partir del
01/10/05: Tribunales de Familia,
Continuarán sustanciándose conforme al procedimiento vigente al momento de
deducirse la demanda, salvo que las partes pidan que se aplique el nuevo
procedimiento (Arts. 3º y 4º transitorios LMC).
161
Pueden separarse judicialmente, anularse y divorciarse en
conformidad a la LMC (Art. 2º transitorio LMC), con las siguientes salvedades:
a) Las formalidades y las causales de nulidad se rigen por la ley vigente al tiempo de
su celebración, pero no se puede invocar la causal de incompetencia del oficial civil.
b) No rigen las limitaciones de los Arts. 22 y 25 LMC; el cese de la convivencia se
puede probar por medios distintos a los señalados, salvo la confesión.
El CC les otorga
derechos y les impone deberes de contenido eminentemente moral.
Art. 131 CC. “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse
mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben
respeto y protección recíprocos.”
Art. 133 CC. “Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar
común, salvo que a alguno de ellos le asista razones graves para no hacerlo.”
Art. 134 CC. “El marido y la mujer deben proveer a las necesidades de la familia
común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos
162
Obligación que tienen los cónyuges de tener relaciones
sexuales entre sí. El incumplimiento grave y reiteradote este deber puede llegar a
constituir una causal para demandar la separación judicial y el divorcio.
Art. 136 CC.
a) Obligación recíproca de proporcionarse auxilios para sus acciones y defensas
judiciales
b) Obligación del marido de dar expensas para la litis a su mujer, para que atienda los
juicios que ésta siga en contra de él.
a) Es una sociedad.
b) Es una comunidad.
c) Es una persona jurídica. Pero esto no es cierto, porque frente a los terceros sólo
existe el marido.
d) Se trata de una institución sui generis con características propias.
: convenciones de carácter patrimonial que celebran
los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración (Art. 1715
inc. 1º CC).
a) Objeto.
1) Capitulaciones celebradas en el acto del matrimonio: sólo pueden tener por objeto
pactar la separación total de bienes o el régimen de participación en los gananciales.
2) Capitulaciones celebradas antes del matrimonio: pueden tener variados objetos. Ej.
Acordar separación total o parcial de bienes, renuncia de los gananciales, etc. El límite
es que no pueden contener estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las
leyes, ni ir en detrimento de los derechos y obligaciones legales de los cónyuges
entre ellos y respecto de los hijos (Art. 1717 CC).
1)
el Salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, devengados durante
matrimonio
2) Todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza,
que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de
los cónyuges, y que se devenguen durante el matrimonio.
3) Todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a
título oneroso.
4) Las minas denunciadas por uno o ambos cónyuges durante la vigencia de la
sociedad conyugal, a menos que sea aplicable el Art. 150 CC.
163
5) La parte del tesoro que corresponde al dueño del sitio en que se encuentra, cuando
el tesoro es hallado en un terreno social.
: lo forman aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal
otorgando al cónyuge aportante o adquirente un derecho de recompensa que éste hará
valer al momento de la liquidación. Está compuesto por Art. 1725:
1) Dinero aportado o adquirido por uno de los cónyuges a título gratuito durante la
vigencia de la sociedad conyugal.
2) Bienes muebles aportados o adquiridos a título gratuito durante la vigencia de la
sociedad conyugal.
3) Tesoro.
4) Donación remuneratoria mueble, cuando el servicio prestado no daba acción en
contra de la persona servida.
5) Bienes muebles adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, cuando la
causa o título de la adquisición ha precedido a ella.
Está compuesto por:
1) Bienes inmuebles que un cónyuge tiene al momento del matrimonio.
2) Inmueble adquirido a título gratuito por uno de los cónyuges durante la vigencia de
la sociedad conyugal.
3) Bienes muebles que los cónyuges excluyen de la sociedad en las capitulaciones
matrimoniales.
4) Aumentos que experimenten los bienes propios de los cónyuges.
5) Créditos o recompensas que los cónyuges adquieren contra la sociedad y que
pueden hacer valer al momento de la disolución.
6) Inmuebles subrogados a un inmueble propio de u no de los cónyuges o a valores.
6) Pagopara
mujer que, enpueda
que conformidad
disponera alas
su capitulaciones
arbitrio. matrimoniales, debe hacerse a la
: lo forman aquellas deudas que la sociedad conyugal debe
pagar, pero no soportar, adquiriendo una recompensa en contra del cónyuge deudor.
Está integrado por las deu das personales de los cónyuges.
: conjunto de créditos o indemnizaciones en dinero que se hacen valer
al momento de liquidar la sociedad conyugal, a fin de que cada cónyuge aproveche
los aumentos y soporte en definitiva las cargas que legalmente le corresponden.
164
a) Objetivos: evitar enriquecimiento injusto, a menudo involuntario, de un patrimonio
a expensas de otro.
b) Clasificación:
1) Recompensa adeudada por uno de los c ónyuges a la sociedad conyugal.
2) Recompensa debida por la sociedad conyuga l al cónyuge. Razones:
3) Recompensas debidas por los cónyuges entre sí: cuando se han beneficiado
indebidamente a costa del otro, o cuando con dolo o culpa se han causado perjuicios.
c) Prueba: el que alega una recompensa debe probar los hecho en que se funda (Art.
1698 CC). Sirven todos los medios de prueba.
Corresponde al marido.
el marido es el jefe de la sociedad conyugal,
y en tal carácter administra esos bienes (Art. 1749 CC).
Limitaciones:
1) Limitaciones impuestas en el Título XXII del Libro IV: el marido necesita la
autorización de la mujer para realizar los siguientes actos:
i) Enajenación voluntaria de bienes raíces sociales
ii) Gravamen voluntario de bienes raíces sociales
iii) Promesa de enajenación o gravamen de un bien raíz social.
iv) Enajenación o gravamen voluntario o promesa de enajenación o gravamen sobre
derechos hereditarios de la mujer.
v) Disposición gratuita, por acto entre vivos, de bienes sociales.
vi) Arrendamiento o cesión de tenencia de bienes raíces sociales por más de 5 años
si se trata de predios urbanos, o más de 8 años si se trata de predios rústicos.
vii) Constitución de avales u obligaciones accesorias para garantizar obligaciones de
terceros.
i) Características de la autorización de la mujer.: específica y solemne.
ii) Puede ser suplida por la justicia. 2 casos:
a. Negativa de la mujer sin justo motivo.
b. Impedimento de la mujer, si de la demora se siguiere perjuicio.
Sanción si se omite la autorización: Regla general: nulidad relativa (Art. 1757 CC).
Situación de la mujer que celebra un contrato de sociedad:
i) Si era socia al momento de casarse: sus derechos en la sociedad son muebles, por
lo que ingresan al haber relativo y los administra el marido. Pero esto puede no
convenir a los socios, por lo que se puede pactar, al celebrar la sociedad, que si la
mujer se casa, la sociedad se extinga. Si nada se dice, el marido ejerce los derechos.
Si la mujer era administradora de la sociedad, ella continúa administrando.
ii) Si lo celebra casada:
a.
150Puede
CC. actuar dentro de su patrimonio reservado, caso en que se rige por el Art.
b. Si no tiene este patrimonio, no va a poder cumplir con su obligación de hacer los
aportes (porque no tiene bienes bajo su administración), a menos que el marido
consienta. Si no acepta, los demás pueden pedir la disolución de la sociedad.
c. Si tiene algunos de los patrimonios especiales de los Arts. 166 o 167 CC, puede
celebrar el contrato obligando esos bienes.
165
: administración del marido: los
frutos de los bienes de la mujer ingresan al haber absoluto, por eso los administra el
marido.
1) Sanción a esta norma: nulidad absoluta.
2) Facultades del marido: son más limitadas, porque administra bienes ajenos.
i) Responde de culpa leve.
ii) La mujer puede obligarlo a rendir cuenta.
iii) Limitaciones:
a. Enajenación de bienes muebles que el marido esté o pueda estar obligado a restituir
en especie: requiere consentimiento de la mujer, o de la justicia en subsidio si está
imposibilitada (Art. 1755 CC). S anción: nulidad relativa.
b. Arrendamiento o cesión de tenencia de bienes raíces de la mujer, por más de 5 u 8
años, según se trate de predios urbanos y rústicos: requiere autorización de la mujer,
o de la justicia en subsidio si está impedida o imposibilitada (Art. 1756 CC). Sanción:
inoponibilidad.
c. Enajenación o gravamen de bienes raíces propios de la mujer: requiere su
consentimiento, con los mismos requisitos que cuando se trata de un bien social (Art.
1754 CC). Sanción: nulidad relativa.
3) Autorización supletoria de la justicia para el caso que el marido se oponga a la
enajenación de un bien propio de la mujer:
Art. 138 bis incs. 1º y 2º CC. “ Si el marido se negare injustificadamente a ejecutar un
acto o celebrar un contrato respecto de un bien propio de la mujer, el juez, previa
citación del marido, podrá autorizarla para actuar por sí misma.
En tal caso, la mujer sólo obligará sus bienes propios y los activos de sus patrimonios
reservados o especiales de los artículos 150, 166 y 167, mas no obligará al habe r
social ni a los bienes propios del marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que
la sociedad o el marido hubieran reportado del acto. ”
Art. 1758 CC. “La mujer que
en el caso de interdicción del marido, o por larga ausencia de éste sin comunicación
con su familia, hubiere sido nombrada curadora del marido, o curadora de sus bienes,
tendrá por el mismo hecho la administración de la sociedad conyugal.
Si por incapacidad o excusa de la mujer se en cargaren estas curadurías a otra
persona, dirigirá el curador la administración de la sociedad conyugal.”
a) Casos en que tiene lugar la administración extraordinaria: cuando se ha designado
un curador al marido, lo que ocurre por las siguientes razones:
1) Por ser menor de 18 años.
2) Por estar declarado en interdicción.
3)
b) Por encontrarse
A quién ausente.
corresponde la administración:
1) A la mujer: cuando sea nombrada curadora, lo que ocurre cuando el marido es:
i) Demente.
ii) Sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente.
iii) Menor de edad.
2) A un tercero: cuando sea nombrado curador, lo que ocurre por las siguientes
razones:
166
i) Incapacidad o excusa de la mujer para ser ella curadora. En este caso, puede pedir
la separación judicial de bienes, siempre que ambos cónyuges sean mayores de edad
(Art. 1762 CC).
ii) Marido declarado en interdicción por disipación.
c) Facultades con que se ejerce la administración:
1) Administración por un tercero: se trata simplemente de un curador que está
administrando bienes ajenos; se rige por las reglas propias de los curadores.
2) Administración por la mujer:
i) Administración de los bienes sociales:
a. Regla general: administra con las mismas facultades del marido.
b. Limitaciones: requiere autorización judicial con conocimiento de causa para realizar
los siguientes actos:
1. Enajenar o gravar voluntariamente o prometer gravar o enajenar bienes raíces
sociales.
2. Disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales.
3. Otorgar cauciones respecto de terceros.
4. Dar en arriendo o ceder la tenencia de bienes raíces sociales, por más de 5 u 8
años según se trate de predios urbanos o rústicos.
La sanción a los 2 primeros es la nulidad relativa. En el tercero, sólo obliga sus bienes
de los Arts. 150, 166 y 167 CC. Para el último, es la inoponibilidad al marido o sus
herederos.
ii) Administración de los bienes propios del marido: los administra de acuerdo a las
reglas de los curadores, por lo que debe rendir cuentas.
d) Término de la administración extraordinaria: Art. 1763 CC. “Cesando la causa de
la administración extraordinaria de que hablan los artículos precedentes, recobrará el
marido sus facultades administrativas, previo decreto judicial .”
a) Causales:
1) Muerte natural de uno de los cónyuges
2) Decreto que concede la posesión provisoria o definitiva de los bienes del cónyuge
desaparecido.
3) Sentencia de separación judicial.
4) Sentencia de separación total de bienes
5) Sentencia que declara la nulidad del matrimonio
6) Sentencia de divorcio
7) Pacto de participación en los gananciales
8) Pacto de separación total de bienes celebrado
b)
1) Efectos de una
Se genera la disolución:
comunidad entre los cónyuges
2) La comunidad es administrada por todos los comuneros
3) Quedan fijados irrevocablemente el activo y pasivo social.
4) Cesa el derecho de goce que la sociedad tenía sobre los bienes de los cónyuges.
5) Debe procederse a la liquidación de la sociedad conyugal.
6) La mujer que no hubiere renunciado a los gananciales en las capitulaciones
matrimoniales puede hacerlo ahora.
167
: Es un beneficio que la ley da a la mujer y que consiste en
que no responde de las deudas sociales.
i) Oportunidad: puede hacerse en cualquier momento, desde que se disuelve la
sociedad y mientras no ingrese ningún bien social al patrimonio de la mujer.
ii) Efectos de la renuncia:
a. Los derechos de la sociedad y el marido se confunden, aun respecto de los
cónyuges. Consecuencias:
1. A la disolución, todos los bienes pertenecen al marido; no hay comunidad que
liquidar.
2. La mujer no tiene derecho alguno en el haber social.
3. La mujer no responde de las deudas sociales.
b. Los bienes del patrimonio reservado le pertenecen a ella exclusivamente, así como
los frutos de los bienes que administra en virtud de los Arts. 166 y 167 CC.
c. La mujer conserva sus derechos y obligaciones a las recompensas e
indemnizaciones.
: son los que la mujer adquiere con su trabajo
separado del marido, los que adquiere con ellos y los frutos de unos y otros. Se rigen
por el Art. 150 CC.
a) Características:
1) Forman un patrimonio especial con activo y pasivo propios.
2) Constituyen un régimen especial de administrar un conjunto de bienes sociales. El
hecho de que los administre la mujer no les quita el carácter de sociales.
3) Constituyen una protección que la ley otorga a la mujer que trabaja. Son privativos
de la mujer.
4) Opera de pleno derecho.
5) Es una institución de orden público; la mujer no puede renunciar a tener un
patrimonio reservado en las capitulaciones matrimoniales (Art. 1717 CC).
b) Requisitos:
1) Trabajo de la mujer.
2) Trabajo remunerado.
3) Trabajo desarrollado durante la vigencia de la sociedad conyugal.
4) Trabajo separado de su marido.
c) Activo:
1) Bienes provenientes del trabajo de la mujer.
2) Bienes que adquiere con el trabajo.
3) Frutos del producto del trabajo o de los bienes adquiridos con ese producto.
d) Pasivo (deudas que se pueden hacer efectivas en este patrimonio):
1) Las provenientes
patrimonio (Art. 150 de
inc.los
5ºactos
CC). y contratos celebrados por la mujer dentro de este
2) Las provenientes de actos y contratos celebrados por la mujer aunque actúe fuera
de los bienes reservados.
e) Administración de los bienes reservados: la ejerce la mujer con amplias facultades
f) Administración de los bienes reservados hecha por el marido:
1) La mujer puede conferir mandato a su marido para que administre (Art. 162 CC).
168
2) En caso de incapacidad por demencia o sordomudez, el marido puede ser designado
su curador y en ese carácter administra el patrimonio reservado. Si la mujer es menor
de edad, lo administra ella.
g) Prueba de los bienes reservados:
1) Prueba de la existencia del patrimonio reservado y de que se actuó dentro del
mismo: en este caso existe una presunción de derecho.
2) Prueba de que un determinado bien es parte del patrimonio reservado: incumbe a
la mujer acreditar el srcen y dominio de los bienes. Puede valerse de todos los
medios de prueba, menos de la confesión.
h) Suerte de los bienes a la disolución de la sociedad conyugal:
1) Si la mujer o sus herederos aceptan los gananciales: los bienes reservados entran
a formar parte de los gananciales. En este caso, el marido tiene un verdadero derecho
de emolumento, pues sólo responde hasta el valor de la mitad de esos bienes.
2) La mujer o sus herederos renuncian a los gananciales:
i) Los bienes reservados no entran a los gananciales.
ii) El marido no responde por las obligaciones contraídas por la mujer en su
administración separada.
iii) Los acreedores del marido o de la sociedad no pueden perseguir los bienes
reservados, salvo que prueben que la obligación contraída por el marido cedió en
utilidad de la mujer o de la familia común.
régimen
1) .
Determinación
2) Obligación de practicar inventario
3) Valorización del activo srcinario (Art. 1792-13 CC)
c) Patrimonio final: es el patrimonio existente al término del régimen (Art. 1792-6 inc.
2º CC).
1) Determinación
2) Inventario valorado de los bienes que integran el patrimonio final
3) Avaluación del activo y pasivo del patrimonio final
169
4) Sanción al cónyuge que oculta o distrae bienes o simula obligaciones con el fin de
disminuir los gananciales: se suma a su patrimonio final el doble del valor de lo
ocultado o simulado.
:
1) Total:
i) Sentencia de separación judicial: separación legal porque, aunque hay una sentencia
judicial, los cónyuges han litigado sobre otra materia. Como el matrimonio subsiste,
debe existir un régimen matrimonial, que no puede ser otro que el de separación de
bienes (Art. 173 CC).
2) Parcial:
i) Patrimonio reservado de la mujer del Art. 150 CC.
ii) Separaci
: ón legal
sólo parcial
puede de Art. 166
demandarla CC y es total.
la mujer
1) Efectos: sólo hacia el futuro, y debe inscribirse al margen de la inscripción
matrimonial para que afecte a terceros.
i) Produce la disolución de la sociedad conyugal o régimen de participación en los
gananciales.
ii) Cada cónyuge administra con plena independencia los bienes que tenía antes del
matrimonio y los que adquieran durante éste a cualquier título.
170
iii) La mujer debe concurrir a proveer a las necesidades de la familia común en
proporción a sus facultades.
iv) Los acreedores de la mujer sólo tienen acción sobre sus b ienes, no sobre los del
marido.
v) Si la mujer le da poder al marido para administrar una parte de sus bienes, se obliga
como simple mandatario.
vi) Si la mujer es incapaz, se le debe dar un curador, que no puede ser el marido.
vii) Una vez decretada la separación, es irrevocable.
: se puede acordar en 3 momentos:
i) En las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio. En este caso,
la separación puede ser total o parcial.
ii) En las capitulaciones matrimoniales celebradas en el acto del matrimonio. En este
caso, sólo puede ser total.
iii) Durante el matrimonio, por el pacto del Art. 1723 CC pueden los cónyuges
mayores de edad pactar la separación total.
1) Efectos: los mismos que en la judicial, pero el marido puede ser curador de la mujer.
Además, en este caso los cónyuges pueden pactar la participación en los gananciales,
lo que no se puede hacer en la separación judicial.
c)
porAcciones y derechos
declaración del cónyuge
de cualquiera n la sociedad
de los ecónyuges propietaria
contenida del inmueble:
en escritura pública.se hace
no lo transforma en inembargable, sino
que se producen los siguientes efectos:
a) Se limita la facultad de disposición del propietario.
b) Otorga al cónyuge en cuyo favor se hace la declaración, un beneficio de excusión.
el inmueble que sirva de residencia a la
familia o muebles que guarnecen el hogar: no se pueden enajenar o gravar
voluntariamente, ni prometer gravar o enajenar, ni celebrar contratos de
171
arrendamiento, comodato o cualquiera que conceda derechos personales de uso o
goce sobre ellos, sino con la autorización del cónyuge no propietario.
Este cónyuge puede exigir que antes de proceder contra los bienes
familiares, se persiga el crédito en otros bienes del deudor (Art. 148 CC).
Art. 185 y 186 CC, debe concurrir 4 requisitos copulativos para que se constituya:
producido: a) después de celebrado el matrimonio, así sea que nazca tiene que
el díahaberse
sgte o
hubiera cierta legitimación ex-iure, b) que haya nacido antes del matrimonio, la
filiación va a ser matrimonial en 2 casos: b.1) art. 186 con el matrimonio subsecuente
de los padres siempre que la maternidad o paternidad estuviera determinada, b.2) sino
lo estuviera, entonces la filiación será matrimonial después del matrimonio de los
padres o el último de los reconocimientos. c) si nace dentro de los 300 días siguientes
a la disolución o a la separación judicial de los cónyuges.
art. 183; 1) no importa si esta o no esta casada, 2) tiene
que concurrir unos de los títulos de atribución de la maternidad, 3) el hecho de que
conste en las partidas del registro civil la madre que ha dado la luz al hijo. La
determinación de la maternidad es simple, se hace evidente con el embarazo y el
parto, para que conste en las partidas se lleva el certificado de la matrona o el médico
que asistió el parto o la declaración de 2 testigos conocidos ante el oficial del registro
civil.
Art. 31 nº 4 de la Ley de Registro Civil opera por el solo ministerio de la ley y no
requiere del consentimiento de la mujer.
presunción legal, art. 184 para que opere debe haber 1)
matrimonio, 2) maternidad determinada de la mujer y 3) que el nacimiento se produzca
dentro del tiempo de 300 días, se presume que es padre el marido de la mujer, madre
del hijo. Podrá ser desvirtuada mediante el ejercicio de la acción de impugnación.
Entonces no rige:
172
1) Si la presunción de paternidad si el hijo nace antes de 180 días transcurridos desde
la celebración del matrimonio y el padre ejerce la acción de desconocimiento
2) Tampoco rige si nace después de 300 días sgtes a la separación judicial o a la
disolución del matrimonio, a menos que art. 184 inc. 3º se consigne como padre el
nombre del marido a petición de ambos cónyuges en la inscripción del nacimiento.
Efectos: en ese caso igual el hijo va a estar amparado por la presunción del art. 184
pero en menor medida, ya que ya no se requerirá la acción de impugnación, sino
simplemente la acción de desconocimiento.
acto jurídico unilateral de familia por medio del cual una persona
afirma ser padre o madre de otra cuya paternidad o maternidad no se encuentra
determinada (su filiación) y que cumpliendo con los requisitos que prescribe la ley
tiene la eficacia de determinar la maternidad o paternidad.
: art. 187 se trata de un reconocimiento
voluntario en términos explícitos y directos una persona afirma ser padre o madre de
otra. El momento y lugar:
, a) al momento de inscribir el nacimiento o b) al
momento de contraer matrimonio y c) ante cualquier acta ante oficial del registro civil.
el
delestado
padre civil de hijo que tiene una persona de otra y correlativamente al estado civil
o madre.
: tiene por objeto que el tribunal declare que la
filiación que se ostenta es inexacta y que por lo tanto se carece del estado civil de
hijo respecto de la otra persona, a su vez esta carece del estado civil de padre o
madre.
: tiene por objeto que el juez declare inaplicable la
presunción legal de maternidad del art. 184 y que en consecuencia la filiación que
sustenta no es matrimonial.
173
: tiene por objeto declarar la ineficacia por omisión de requisitos
de validez del acto jurídico del reconocimiento de repudiación y que se rige por l as
reglas generales, salvo por la disminución del plazo de prescripción a un año
dependiendo que sea reclamación nulidad de la repudiación del reconocimiento por
vicio del consentimiento.
de las acciones de filiación:
1) Acciones de estado civil
2) Acciones indisponibles, irrenunciables, y que no pueden transigirse.
3) Imprescriptibles
Art. 198
Derecho
Derechosde alimentos; y
hereditarios.
: los hijos tienen respecto
de sus padres los siguientes deberes: 1) respeto y obediencia a los padres; y 2) deber
de cuidado a los padres y demás ascendientes.
art 222: “La preocupación
fundamental de los padres es el para lo cual procurarán su
mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la
evolución de sus facultades”.
art 234: “Los padres tendrán la
facultad de corregir a los hijos, cuidando que ello no menoscabe su salud ni su
desarrollo personal”.
art 243 “es el conjunto de derechos y deberes que corresponden
al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados ”. La ley 19.585,
es conferir la patria potestad tanto al padre como a la madre, y, además, sin distinguir
si la filiación de los hijos es matrimonial o no matrimonial (antes los padres de los
hijos naturales no tenían la patria potestad).
son: a) derecho leal de goce (usufructo) del padre
sobre ciertos bienes del hijo; b) administración de los bienes del hijo; y c)
representación legal del menor.
art 269 “es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre,
de la madre, o de ambos, según sea el caso. Puede ser legal o judicial”.
174
: no transforma al menor en capaz, salvo que la causal
sea haber llegado a la mayoría de edad. De consiguiente, producida la emancipación
será necesario designarle un curador que lo represente y administre sus bienes. Art
273: “El hijo menor que se emancipa queda sujeto a guarda”.
175
DERECHO SUCESORIO: derecho objetivo; normas y principios que regulan la
sucesión.
“Suceder” no es sino ocupar el lugar de una cosa o persona conservando sus derechos
y obligaciones.
En Chile, pasa que el derecho sucesorio está regulado en el libro III, el primer artículo
en esta materia 951, dice:
Art. 951. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular.
El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y
obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto.
El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como
tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como
un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo.
- Por tanto, la sucesión es a título UNIVERSAL, cuando:
i- Se sucede en la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del difunto;
ii- Se sucede en una cuota de la totalidad.
- Será a título SINGULAR, cuando:
i- Se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos;
ii- Se sucede en una o más especies indeterminadas de cierto género.
El artículo 1097 dice:
Art. 1097. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les
llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos:
representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y
obligaciones transmisibles.
El CC chileno adopta un sistema de sucesión en la persona y no en los bienes. Se dice
además que asume el principio de la continuidad de la personalidad del causante en
materia contractual porque se dice que aquel que contrata, contrata para sí y para sus
herederos; y en materia extracontractual el art 2316 dice: Es obligado a la
176
indemnización el que hizo el daño y sus herederos. Evidentemente al asumió el sistema
romano.
Siendo un modo de adquirir
derivativo, la sucesión por causa de muerte requiere un título. Éste puede ser el
testamento o la ley.
Art. 952. Si se sucede en virtud de un testamento, sucesión se llama testamentaria, y
si en virtud ley, intestada o abintestato.
La sucesión testada es obra de la voluntad del difunto, expresada en el .
Por su parte, la intestada es obra de , que a falta de testamento, designa a las
personas llamadas a suceder. La voluntad del testador prevalece para regular la
suerte de sus bienes, siempre que se ajuste a las reglas mínimas que establece la ley
(asignaciones forzosas, principalmente).
Estos títulos son:
: Es un título o modo de transmisión sucesoria, por tanto, se trata de una
sucesión intestada, abintestato o legítima. Cuando es la ley el titulo y modo de
transmisión sucesoria, las asignaciones solo pueden ser a título universal. La ley no
instituye legado ni legatario. Sus asignaciones se llaman herencia. Art. 951 y 954.
: es un título o modo de transmisión. La razón jurídica para que una
persona tenga la calidad de asignatario. Esta sucesión se llama testada o testamentaria
(Cuando el testamento es el título que habilita al asignatario para suceder).
Desde el punto de vista de la extensión, las asignaciones que se realizan a través de
un testamento pueden ser:
Herencia o asignación a título universal. Sucede al causante en
todo o en parte del patrimonio del causante. Es el heredero testamentario.
Legado o asignación a título singular. Sucede en bienes específicos
o determinados. Es el legatario.
En cuanto a la extensión que el ordenamiento jurídico sucesorio está dispuesto a
darle a los asignaciones testamentarias, en la sucesión testada hay:
a) Sistemas de Absoluta Libertad de testar: son sistemas donde hay gran respeto por
la propiedad privada y la facultad de disponer de los bienes más allá de la vida. Ocurre
en el derecho anglosajón, en donde el testador puede hacer con sus bienes lo que
estime conveniente. Dejar los bienes que quiera en la cuota que quiera.
b) Sistemas con Libertad Testamentaria Restringida: se respetan ciertas asignaciones
que el testamento no puede pasar a llevar (asignaciones forzosas) y que la ley lsuple
en el evento que el testador no lo haga. Surge el sistema de las asignaciones forzosas.
Art. 1167 CC.
En Chile, conforme al Art. 1167, rige este último sistema.
nuestra legislación artículo 1463 CC, el cual señala queExpresamente
el derecho deprohibida
suceder por
por
causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato,
aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Esta norma que
consagra la prohibición de los pactos sobre sucesión futura y la consecuente nulidad
absoluta por objeto ilícito en caso de contravención.
El Art. 1463 es
cuando la persona está viva, por lo tanto se puede ceder el derecho real de herencia,
177
ya sea a título gratuito u oneroso. Una vez fallecida la persona el reproche moral
desaparece.
El inciso 2 del Art. 1463 señala que hay ciertas reglas especiales contenidas en el
titulo De las asignaciones forzosas. No constituirían excepciones sino más bien la
posibilidad de celeb rar un pacto a pesar de la prohibición de pactos sobre sucesión
futura. Se refiere al
(Art. 1204).
3.- : es una innovación de Andrés Bello (respecto del derecho romano). Puede
suceder que ambas formas de transmisión, la testamentaria y la legal, se den en una
misma sucesión, es decir, que parte de la herencia sea reglamentada por el testamento
que haya dejado el causante y parte por las disposiciones legales. Art. 980 y 996.
Art. 951. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular.
El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y
obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto.
El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como
tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como
un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo.
universal
asignatarioesuniversal
el género.
seráUn heredero
heredero de cuota es asignatario universal. No todo
universal.
- Puede ser mayor el beneficio en la herencia del heredero de cuota que del universal.
- Es importante en cuanto , que favorece a los herederos
universales, y no a los herederos de cuota.
asignatario a título singular:.
Los herederos podrán ser testamentarios o abintestatio. Los legatarios, como la ley
no instituye legados, no podrán ser abintestatio.
178
1. Los herederos son instituidos por el testamento o la ley; los legatarios sólo por el
testamento.
2. Objeto y contenido de la asignación que les corresponde.
3. El heredero representa a la persona del difunto, jurídicamente se confunden sus
patrimonios, salvo que se impetren los beneficios de inventario o de separación. El
legatario no representa al difunto.
4. El heredero es responsable de las deudas del difunto, tanto las que tenía en vida
(hereditarias) como de las que resultan del testamento mismo (testamentarias). El
legatario no responde de las deudas sino cuando se le haya impuesto expresamente
la obligación.
5. El heredero adquiere el dominio desde el fallecimiento del causante. El legatario
de especie o cuerpo cierto también lo adquiere en dicho momento. Si el legado es de
género, sólo adquiere un crédito contra los obligados a cumplirlo y se hace dueño sólo
al momento de efectuarse la tradición de los bienes legados;
6. El heredero adquiere juntamente con el dominio , la posesión legal de la herencia
desde el momento en que se le defiera, aunque ignore que le ha sido deferida. (688 y
722). El legatario, aunque sea de especie o cuerpo cierto, no adquiere la posesión de
la cosa. Requiere del corpus y del animus.
7. La institución de la posesión efectiva es típica del heredero y no se concede al
legatario; y
i) Cuando estamos ante una asignación a título universal, herencia, lo que adquiere el
heredero es una UNIVERSALIDAD DE BIENES, y la relación jurídica que media entre
el heredero y aquella universalidad se denomina DERECHO REAL DE HERENCIA.
ii) El legatario en cambio, en el caso del legado de especies adquiere una cosa
específica, determinada y la relación jurídica que surge entre el legatario y el bien
particular es el DERECHO DE DOMINIO.
ii) El legatario de género adquiere un CRÉDITO, y en lo que en definitiva adquiere es
un DERECHO PERSONAL.
la sucesión
el momento de su muerte, en su último domicilio, de los
salvo una casos
persona se abrirá en
expresamente
exceptuados. El término domicilio debe tomarse en su sentido legal (59).
art. 956: es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla.
La herencia o el legado son ofrecidos a los asignatarios, surgiendo para ellos la opción
de aceptar o de repudiar. 1255: “Todo asignatario puede aceptar o repudiar
libremente”.
No se debe confundir la delación con la apertura de la sucesión. La delación es una
consecuencia de la apertura de la sucesión.
179
Somarriva señala que deben distinguirse 3 etapas:
1. Apertura de la sucesión
2. Delación de las asignaciones
3. Pronunciamiento del asignatario, en orden a aceptar o repudiar.
masa hereditaria
bastando está
que exista integradapara
un inmueble por que
bienes muebles
la tradición solamente,
deba o por las
hacerse según muebles
reglas
del 686 CC requiriéndose la inscripción en el “Registro Conservador de Bienes
Raíces” (C.B.R.).
Esto presupone que el DºR.H. es susceptible de
POSESIÓN. Tradicionalmente se dice que quien adquiere el DºR.H. por prescripción
adquisitiva es el FALSO HEREDERO.
El artículo 2512 del CC El DºR.H. se adquiere por prescripción adquisitiva
extraordinaria de 10 años.
180
¿Alguna excepción (en que no sean 10 años)? El heredero aparente o putativo puede
adquirir en 5 años, siendo aquel “a quien se le ha conferido la posesión efectiva de la
herencia” 704 inciso final (se refiere a los falsos títulos posesorios) + 1269 CC.
:
a) Posesión LEGAL: La que se adquiere por el sólo ministerio de la ley, aún cuando
fallece el causante y aunque el heredero lo ignore.
b) Posesión REAL: Descrita en el 700 del C C CORPUS + ANIMUS.
c) Posesión EFECTIVA: Es una resolución judicial o administrativa, en su caso, que
RECONOCE la calidad heredero (NO LA CONFIERE).
inscribir,
posesión legal y real de él. Por tanto la sucesión por causa de muerte porque
tuvo la tiene la
eficacia
de operar como modo de adquirir, y como título posesorio del Derecho real de
herencia.
En cuanto al contrato de compra- venta, habiéndose practicado la tradición (por error
del conservador de bienes raíces), ¿María sólo tendrá la calidad de poseedora de la
propiedad?, y si es así, ¿qué tipo de posesión? “Los títulos cuya
inscripción se prescribe en los artículos anteriores, o transferirán la posesión
efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe de la manera
181
que en dichos artículos se ordena; pero esta disposición no regirá sino respecto de
los títulos que se confieran después del término señalado en el reglamento antedicho”.
182
bruto es el patrimonio del difunto unido a otros bienes que no le pertenecen. En este
acervo existen bienes que no son del causante o que lo son, pero sólo en parte .
patrimonio del causante, separado de otros bienes con que se
encontraba confundido y al que aún no se le han deducido las bajas generales.
Una vez operada la separación de patrimonios, queda formado el . De
este acervo deberán hacerse ciertas deducciones, denominadas bajas generales.
patrimonio del difunto, separado de otros patrimonios, deducidas
las bajas generales.
En virtud del 959 inciso final, es posible afirmar que las asignaciones se calculan,
sobre la base del acervo líquido. Se deben tomar en cuenta, en todo caso, según Meza
Barros, el cálculo del acervo imaginario.
Se le llama también “acervo partible” porque es la masa de bienes que se divide entre
los herederos.
deducciones que es necesario hacer para llevar a efecto las
disposiciones del difunto o de la ley. Se les llama bajas generales porque gravitan
sobre todos los asignatarios.
Art. 959. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones
del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha
dejado, inclusos los créditos hereditarios:
1º Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la
apertura de la sucesión;
2º Las deudas hereditarias;
3º Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria;
4º Las asignaciones alimenticias forzosas.
Se agregan por ley 16.271: gastos de última enfermedad y entierro del causante. Por
ley 19.585 se derogó la porción conyugal como baja general de la herencia, pasando
el cónyuge a ser legitimario.
El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley.
No siempre las asignaciones se calculan en el acervo líquido.
El legislador ha debido establecer los mecanismos para garantizar las asignaciones
forzosas, siendo la creación del acervo imaginario (son 2 en doctrina), reglamentado
en el 1185 y 1186, una de las herramientas para dicho objeto. Se procura reconstruir
imaginariamente el patrimonio del causante al tiempo en que se hicieron las
liberalidades.
- 1185: : acumulación imaginaria al acervo líquido, de todas las
donaciones revocables o irrevocables hechas en razón de legítimas o mejoras.
- 1186: : el que tenía a la sazón legitimarios ha hecho donaciones
entre
ellas vivos
y del aacervo
extraños y el valor
líquido de éstas excede
o imaginario. de la deberá
El exceso cuarta parte de la suma
acumularse de
y esta
acumulación, en verdad, es real y no imaginaria.
También se le llama abintestato, legítima o lega. Es aquella sucesión que la ley regla.
Es la ley quien determina quienes son asignatarios, cómo deben concurrir éstos y
cuáles son las porciones o cuotas que les van a corresponder.
183
Está tratada en el libro tercero, título segundo del CC., en los arts. 980 y ss.
:
1. Cuando no hay testamento hecho por el causante:
2. Cuando no haya en el testamento disposiciones de bienes.
3. Cuando el testador haya efectuado disposición de bienes pero no lo haya hecho
conforme a derecho.
4. Cuando el causante hace testamento conforme a derecho y por otras razones sus
disposiciones testamentarias no producen efectos. Ej.
- Por fallecimiento previo a la apertura de la sucesión de los asignatarios
- Por incapacidad.
- En caso de que fuera indigno.
- Que se repudie la herencia por el heredero testamentario.
persona en cuya
persona queherencia
no puedese sucede.
o no desea suceder y cuyo lugar queda
vacante;
Representante: descendiente del representado que ocupa el lugar de éste.
Juan
Premuerto
184
H(1) H(2) H(3)
Nietos. Suceden por
4 5 derecho de representación
conjunto
habilidad de poder excluir deherederos
a otros herederosabintestato,
abintestato pero
que tienen la capacidad
que a su vez puedeno
ser excluidos por otro conjunto de herederos.
Art. 983 CC, señala quienes son herederos abintestato son llamados a la sucesión
intestada:
Existen 5 órdenes sucesorios:
1.- de los descendientes y/o del cónyuge sobreviviente
2.- de los ascendientes y/o del cónyuge sobreviviente
3.- de los hermanos
4.- de los demás colaterales
5.- del fisco
185
La aludida cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
996.
- Adoptado: la ley 19.62 0 le otorga el carácter de hijo al adoptado.
- A este orden se le seguirá llamando de los descendientes, por cuanto son éstos los
que determinan su aplicación. Con ellos, concurre el cónyuge sobreviviente y el
adoptado.
- El cónyuge, existiendo 1 hijo, recibirá una cuota igual a la del hijo.
- Si existen varios hijos, el cónyuge tiene derecho a recibir el doble de lo que le
corresponde a cada hijo.
- En ningún caso la porción del cónyuge bajará del 25% de la herencia o de la mitad
legitimaria. Se aplicará cuando el cónyuge concurra con más de 6 hijos. En una
sucesión intestada en que todos los bienes sean de la sociedad conyugal, el cónyuge
sobreviviente tiene asegurado el 62, 5% de los bienes.
Del cónyuge sobreviviente y de l os ascendientes. Art.
989. Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y
sus ascendientes de grado más próximo.
En este caso, la herencia se dividirá en tres partes, dos para el cónyuge y una para
los ascendientes. A falta de éstos, llevará todos los bienes el cónyuge, y, a falta de
cónyuge, los ascendientes.
Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste en todos los
bienes, o en toda la porción hereditaria de los ascendientes.
- 2/3 para el cónyuge y 1/3 para el ascendiente.
- Si concurre el cónyuge solo o el ascendiente solo: 100% para ellos, teniéndose
presente que la representación no opera respecto de los ascendientes.
De los hermanos. Art. 990. Si el difunto no hubiere dejado
descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos.
Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aun los que solamente
lo sean por parte de padre o de madre; pero la porción del hermano paterno o materno
(simple conjunción) será la mitad de la porción del hermano carnal.
Se aplica el derecho de representación, de modo que los sobrinos, en ausencia del
hermano, se comprenden en este orden.
De los demás colaterales. Art. 992. A falta de
descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucederán al difunto los otros
colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto
grado inclusive.
Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes d el difunto
por parte de padre o por parte de madre, tendrán derecho a la mitad de la porción de
los colaterales
por de doble
parte de padre y porconjunción, esto es,
parte de madre. los que a olalos
El colateral vezcolaterales
son parientes
del del difunto
grado más
próximo excluirán siempre a los otros.
El Fisco.
186
1) El testamento es un acto jurídico unilateral personalísimo.
2) El testamento es un acto más o menos solemne. (1000 y 1002) siempre es solemne.
La expresión alude a la clasificación entre testamentos solemnes y testamentos menos
solemnes o privilegiados.
3) El testamento es un acto mortis causa.
4) El objeto fundamental (pero no único) del testamento es disponer de los bienes.
5) El testamento es esencialmente revocable.
6) El testamento produce sus plenos efectos fallecido el causante, pero puede
producir otros efectos en vida de éste.
: aquel derecho en virtud del cual existiendo dos o más
asignatarios llamados a un mismo objeto sin determinación de cuta, la parte del
asignatario que falta se junta, se agrega, aumenta la de los otros asignatarios. 1147 y
1148. Tiene lugar cuando falta un asignatario.
a pagar
(art a quienes tengan un titulo que le habilite a demandar de otra persona alimentos
321).
art 1181 del CC la porción o cuota de los bienes del difunto que le
corresponde a quienes se denominan legitimarios.
El art siguiente enumera quienes son legitimarios:
1- Hijos, personalmente o representados por su descendencia
2- Ascendientes
3- Cónyuge sobreviviente
188
Situaciones posibles.
excluyen a ascendientes.
Los descendientes se reparten la mitad legitimaria (o llevan la efectiva) por partes
iguales.
Si concurre el cónyuge con ellos:
a. Recibe el doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponde a cada hijo;
b. Si existe un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigorosa o efectiva
de ese hijo; y
c. En ningún caso corresponderá al cónyuge menos de la cuarta parte de la mitad
legitimaria o de la porción de la herencia que se está repartiendo como legítima.
¼ mejora
Legítima
¼ libre
disposición
189
Existe entera libertad del testador, siempre que se le asigne a uno de los beneficiarios
que establece la ley.
-
-
- (de estos no nos preocuparemos porque son bajas generales de la
herencia)
Hay dos posibilidades de pago:
3 causales:
: se trata del caso en que un asignatario que ha cometido actos graves
respecto del causante o ha dejado de cumplir ciertos deberes respecto del mismo.
Hay causales genéricas y causales específicas de indignidad. Las están
contempladas en los arts 968 a 972 CC, y son 9.
Las están contempladas a lo largo del CC:
- art 114: falta de obtención de asenso matrimonial para aquel que quiere contraer
matrimonio entre los 16 y 18 años. En este caso se pierde la mitad de la porción de
bienes que le hubiere correspondido)
- art 127, es similar. Dice relación con las 2ªs nupcias, cuando hay hijos de
precedente matrimonio, el padre debe confeccionar un inventario de los bienes. Si no
lo confecciona, perderá el dº de suceder como legitimario (pierde la legítima)
o “exheredación” art 1207 y sgtes CC. El art 1207 es una
orden que ha dado el testador que tiene por objeto privar a un legitimario de todo o
parte de su legítima.
Art. 1218. “el haber sido pasado en silencio a un legitimario, deberá
entenderse como institución de heredero en su legítima”.
Entonces, ¿qué efecto produce la preterición? No produce ningún efecto. Cuando se
pasa en silencio a un legitimario la ley entiende instituido al legitimario en su legítima.
Si el testador no hace las asignaciones forzosas, de todas maneras el heredero se
entiende instituido legitimario en su legítima.
de suceder, ode
4. Caducidad bien
losrepudien las asignaciones
testamentos privilegiadosque se les hacen
5. Revocación del testamento por parte del testador
6. Acción de reforma de testamento
190
Las normas legales son supletorias de la voluntad del causante que no llegó a
expresarse o se frustró. Por ello, las normas testamentarias, arregladas a derecho,
prevalecen.
Art. 996: si el testador lo quiere, puede disponer de sus bienes en el testamento, sin
privar a los asignatarios testamentarios, del derecho de concurrir a la intestada, como
sí nada hubieran recibido. El CC exige declaración expresa para hacer compatible la
sucesión testamentaria íntegra con la abintestato íntegra.
son 2:
Art. 1264: aquella que compete al heredero
para obtener la restitución de la universalidad de la herencia, contra el que la está
poseyendo, invocando también la calidad de heredero.
a)
b) Es
Es renunciable.
transmisible.
c) Es transferible.
d) Es prescriptible.
A. 5 años respecto del heredero a quien se ha concedido la posesión efectiva de la
herencia.
B. 10 años en el caso de que al falso heredero no se le haya concedido la posesión
efectiva.
191
Art 1264: compete al
que probare su derecho en la herencia: quedan comprendidos:
1. Los herederos
2. Los donatarios de una donación revocable a título universal. 1142
3. Cesionario de un derecho de herencia.
contra del que está
ocupando la herencia, invocando la calidad de heredero. Es decir, se demanda al
.
. 1264.
1268: el heredero
podrá hacer uso de la acción reivindicatoria sobre las cosas hereditarias
reivindicables que hayan pasado a terceros, y no hayan sido prescritas por ellos.
192