Tema 1
Tema 1
Tema 1
3
În Republica Moldova, cercetări ştiinţifice asupra dreptului privat roman a realizat
distinsul profesor universitar, Victor Volcinschi, care timp de zeci de ani a predat această
disciplină la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.
4
Obligaţiunile se vor studia acele norme şi instituţii juridice carereglementează relaţiile dc
schimb, întrucât dreptul obligaţional este oglinda juridică a schimbului de mărfuri. Acest
domeniu al dreptului roman, care este legat în mod nemijlocit de sistemul proprietăţii private, a
fost preluat fără modificări de substanţă în toate formaţiunile sociale ce au urmat Romei
sclavagiste.
2.Importanța DPR.
Dreptul roman nu a rămas un simplu document arheologic ca alte legislaţii din antichitate
ci a depăşit, sub aspectul formei, limitele societăţii care 1-a creat, exercitând o influenţă
hotărâtoare asupra dreptului de mai târziu .
Juriştii din epoca modernă au împrumutat din dreptul roman numeroase construcţii şi
categorii juridice precum şi o serie de instituţii şi principii generale pe care le-au pus la baza
dreptului privat de mai târziu.
Studiul dreptului privat roman reprezintă un vast câmp de verificare a tezelor cu privire la
geneza şi evoluţia generală a dreptului. Astfel, se constată că fenomenul juridic nu poate fi
cercetat în afara cadrului social în care funcţionează. Datele variate şi complexe pe care le
implică elaborarea normelor şi instituţiilor de drept, confirmă tezele privitoare la originea şi
rolul social al dreptului, la raportul dintre forma şi conţinutul său social-economic, la inter-
condiţionarea planurilor pe care le manifestă acest raport.
Importanța DPR.
Din punct de vedere istoric, multe dintre definiţiile, principiile şi legile alcătuite de
romani au rămas neschimbate şi se aplică până în zilele noastre.
Din punct de vedere ştiinţific, romanii sunt creatorii vocabularului juridic, pe care îl
folosim în prezent.
Sub aspect cultural şi educativ, a făcut posibilă dezvoltarea gândirii şi educaţiei
juridice.
Reprezintă temelia pe care s-a format sistemul juridic al Republicii Moldova. La fel,
a stat la baza formării dreptului în majoritatea ţărilor europene.
5
Dreptul roman a ajuns până în zilele noastre datorită faptului că romanii au acordat o mare
atenţie ştiinţei dreptului. Ei au căutat să pună dreptul şi ştiinţa pe acelaşi cântar. în felul acesta,
romanii au reuşit să atribuie dreptului o importanţă mai mare decât basmelor, superstiţiilor şi
altor tradiţii venite din popor;
c) dreptul roman contribuie la dezvoltarea gândirii juridice şi a educaţiei juridice prin
numeroase principii, maxime şi adagii celebre care s-au păstrat până în prezent şi sunt transmise
din generaţie în generaţie. Cunoaşterea acestora prezintă o mare însemnătate deoarece, pe de o
parte, ele constituie regulile fundamentale ale dreptului roman, iar pe de altă parte, ajută la
soluţionarea unor probleme juridice practice.
Gândirea juridică romană se reflectă în conţinutul normativ al dreptului la multe popoare,
îndeosebi la cele europene, fapt de natură să pună în lumină rezistenţa în timp a dreptului roman,
datorită construcţiilor juridice bine formulate şi a limbajului tehnic extrem de specializat;
d) dreptul roman face posibilă dezvoltarea simţului juridic practic. în procesul de instruire
a juriştilor din zilele noastre, dreptul roman prezintă importanţă prin faptul că dezvoltă
deprinderile practice. Ştiind că dreptul roman s-a format pe bază cazurilor practice, tinerii
specialişti au posibilitatea de a urmări şi de a înţelege modul de elaborare a noţiunilor juridice.
Exemplul cel mai convingător în acest sens îl constituie Digestele, una dintre principalele lucrări
ale lui Iustinian, care reprezintă de fapt o vastă culegere de cazuri practice. Or, se ştie că
învăţarea dreptului prin intermediul cazurilor practice se bucură de o atenţie sporită în rândul
tinerilor specialişti;
e) dreptul roman constituie baza (temelia) pe care s-a format sistemul juridic al Republicii
Moldova. Sistemul romano-germanic de drept, din care fac parte Republica Moldova, România
şi majoritatea statelor europene, are la bază dreptul alcătuit de romani. Deşi în decursul anilor au
fost efectuate unele modificări şi completări totuşi, în esenţă, dreptul privat roman a rămas
acelaşi.
În prezent, dreptul privat roman stă la baza formării dreptului în Italia, Franţa, Spania,
Portugalia ş.a. Mai târziu, dreptul roman a suportat o puternică influenţă germană, astfel încât a
luat naştere sistemul romano-germanic. în alte state, cum sunt Germania, Federaţia Rusă,
Suedia, Danemarca, Olanda ş.a., la baza alcătuirii dreptului stă la fel dreptul roman, însă la ei
este mai pronunţată influenţa germană. La momentul actual, succesoarea dreptului privat roman
în ţara noastră (dar şi în alte state) este disciplina numită Dreptul civil.
Din păcate, în învăţământul juridic al Republicii Moldova, studierii Dreptului privat roman
i se acordă un spaţiu mult prea restrâns pentru a înţelege pe deplin cum a funcţionat dreptul la
romani. Dacă luăm ca model programele de învăţământ din alte ţări (Italia, Franţa etc.), vom
constata că Dreptului roman i se acordă o atenţie deosebită, şi nu în anul întâi, cum este în
Republica Moldova, ci în ultimul an de studii, când studenţii sunt bine pregătiţi pentru a-1
înţelege.
3.Diviziunile DPR
În cursul nostru nu vom cerceta întregul domeniu al dreptului roman, ci doar dreptul privat
roman, deoarece dreptul privat este domeniul în care romanii au dat întreaga măsură a spjriţujui
lor creator. Dreptul roman este domeniul în care romanii au creat concepte, categorii, principii şi
instituţii juridice, care se aplică şi în zilele noastre. Fireşte, vechii romani au avut reprezentarea
distincţiei dintre dreptul public şi dreptul privat încă din epoca veche, dar nu au teoretizat
această distincţie, căci romanii nu aveau mania teoretizării. Abia la sfârşitul secolului al II-lea
6
după Hristos în manualul său de drept roman numit Instituţii (Instiţutiones), juristul Ulpian
(secolul II e.n.) arată că dreptul roman cunoaşte o primă diviziune în drept public(ius publicum)
şi privat(ius privatum), precizînd că prima ramură ocroteşte interesele publice, iar cea de-a doua
pe cele private.
Totuşi în realitate atât dreptul public, cât şi cel privat protejau în cele din urmă aceeaşi
categorie socială privilegiată fie în calitate de conducători politici ai societăţii umane, fie în
calitate de stăpâni de sclavi.
După cum s-a menţionat, cursul de faţă se axează numai asupra dreptului privat roman,
fără a intra în esenţa dreptului public. Or, dreptul public roman prezintă puţin interes pentru
ştiinţa dreptului modern. Pe parcursul anilor acest domeniu a suportat schimbări esenţiale, astfel
încât la etapa actuală între dreptul public roman şi dreptul public modern există puţine elemente
comune.
Făcând o generalizare a tuturor cunoştinţelor ajunse până în zilele noastre despre dreptul
public şi dreptul privat roman, pot fi găsite mai multe criterii de delimitare a acestor două
categorii. Astfel, luând în considerare domeniul de reglementare a relaţiilor sociale, dreptul
public reglementa un anumit tip de relaţii sociale, iar dreptul privat reglementa alte categorii de
relaţii, şi anume: dreptul public se orienta asupra relaţiilor cu privire la stat, în schimb dreptul
privat reglementa relaţiile dintre persoanele fizice sau juridice. în aşa mod, dreptul public
proteja interesele statului, iar dreptul privat interesele fiecărei persoane luate în parte.
O altă deosebire între dreptul public roman şi cel privat se referă la felul normelor
juridice. Astfel, normele dreptului public erau mai rigide, aveau caracter imperativ şi nu puteau
fi modificate prin simpla înţelegere a persoanelor, în acest sens, jurisconsultul Papinian spunea
că „dreptul public nu poate fi schimbat prin convenţii încheiate între particulari”. În schimb
normele dreptului privat erau mai flexibile, purtau caracter dispozitiv (permisiv) şi puteau fi
modificate la voinţa părţilor. De exemplu, la încheierea unui contract părţile erau libere să
stabilească care va fi denumirea şi conţinutul acelui contract, fără încălcarea principiilor
generale de drept.
Un alt criteriu de delimitare a dreptului public de cel privat roman constă în tipul de proces
folosit pentru apărarea drepturilor şi intereselor încălcate. Astfel, în cazul încălcării unui interes
public, protecţia acestuia era exercitată de către stat prin intermediul unui proces administrativ
sau penal, pe când apărarea interesului privat se făcea în baza unui proces civil şi numai la
cererea persoanei ale cărei drepturi au fost încălcate.
După structura pe care o avea, dreptul privat poate fi împărţit în patru părţi: dreptul civil
(ius civile), dreptul ginţilor (ius gentium), dreptul natural (ius naturale) şi dreptul pretorian (ius
pretorium), pe când în dreptul public o asemenea clasificare nu a existat. Mai multe detalii cu
privire la clasificarea dreptului privat găsiţi la subtema patru din prezentul curs.
În fine, reieşind din importanţa ce o are pentru ştiinţa dreptului contemporan, se constată
că dreptul public prezintă mai puţin interes, deoarece pe parcurs a suferit multe schimbări,
pierzându-şi astfel din actualitate, pe când dreptul privat este actual, chiar şi după două mii de
ani, fiind studiat la toate facultăţile de drept, din republică şi de peste hotare.
7
Criteriile de delimitare Dreptul privat roman Dreptul public roman
Sfera de reglementare Este alcătuit dintr-un Cuprinde norme care se
ansamblu de norme juridice referă la conducerea
care reglementează relaţiile statului, funcţionarea
dintre persoane. organelor de stat, relaţiile
dintre stat şi persoane.
Felul normelor Normele dreptului privat În dreptul public normele
sunt flexibile, au caracter sunt rigide, cu caracter
dispozitiv (permisiv) şi pot fi imperativ, ce nu pot fi
modificate la voinţa părţilor. modificate la voinţa părţilor.
După structură Dreptul privat se divide în În dreptul public o
patru părţi: dreptul civil, asemenea divizare lipseşte.
dreptul ginţilor, dreptul
natural şi dreptul pretorian.
După importanţă Este actual, chiar şi după Prezintă mai puţin interes
2000 de ani. Se studiază la pentru ştiinţa dreptului,
toate facultăţile de drept din deoarece pe parcursul
republică şi de peste hotare. anilor dreptul public roman
a suferit multe schimbări,
pierzându-şi astfel din
actualitate.
Apărarea Apărarea interesului privat În cazul încălcării unui
drepturilor se face la cererea persoanei interes public, organele
încălcate ale cărei drepturi au fost în- statului intervin pentru a
călcate, în baza unui proces depista infractorii şi pentru
civil. a-i pedepsi. Judecarea se
face în baza unui proces de
ordin administrativ sau
penal.
La rîndul său dreptul privat cunoştea trei subramuri: dreptul civil, al ginţilor şi dreptul
natural.
A. Dreptul civil roman se mai numeşte şi drept quiritar (ius quiritium) sau drept al
cetăţenilor romani, care se numeau şi quiriţi.
Dreptul civil cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează relaţiile dintre
cetăţenii romani. Dreptul civil roman avea un caracter exclusivist, deoarece nu era accesibil
străinilor. De altfel, în epoca foarte veche, orice străin care venea la Roma cădea automat în
sclavie. De aceea, în epoca foarte veche, era de neconceput participarea necetăţenilor la viaţa
juridică.
La apariţia sa, dreptul civil roman era rigid, greoi şi formalist. Actele juridice erau însoţite
de formule solemne, gesturi şi ritualuri. Acest, formalism rigid avea menirea, pe de o parte, să
facă inaccesibil dreptul civil străinilor, iar pe de altă parte avea menirea de a sublinia cu putere
semnificaţia specială, gravitatea efectelor actelor juridice, cu atât mai mult cu cât în epoca
fondării statului roman economia era închisă, naturală, schimbul de bunuri avea caracter
accidental, încât şi actele juridice se încheiau foarte rar, erau adevărate evenimente în viaţa
romanilor. Atunci, pentru ca oamenii, cetăţenii, să se deprindă de semnificaţia acestor acte, le-au
înconjurat cu acest formalism riguros.
Acest formalism avea şi virtutea de a face distincţia dintre manifestările cu caracter juridic
şi manifestările sociale fără caracter juridic. In acest fel se lucea uşor distincţie între ceea ce
ţinea de domeniul dreptului şi nedreptului.
Spre sfârşitul Republicii, când producţia şi schimbul de mărfuri s-au dezvoltat în ritm alert,
8
vechiul drept civil, rigid şi formalist s-a dovedit inaplicabil, anacronic.
Atunci, pentru că normele dreptului civil roman nu puteau fi modificate făţiş, s-a pus
problema adaptării vechiului drept civil la noile realităţi sociale, iar această adaptare s-a realizat
cu deplin succes prin:activitatea jurisconsulţilor, care interpretau creator vechiul drept civil;
activitatea magistraţilor judiciari, care au adaptat vechiul drept, l-au modernizat, utilizând
mijloace de ordin procedural.
Pe lângă sensul menţionat, care este general, conceptul de drept civil are şi alte înţelesuri.
Astfel, în unele texte, dreptul civil desemnează dreptul izvorât din interpretarea creatoare a
jurisconsulţilor, încât dreptul civil se confundă cu jurisprudenţa.
În al treilea înţeles, din unele texte, dreptul civil cuprinde întregul drept privat roman, cu
excepţia celui care izvorăşte din edictele pretorilor, deci întregul drept, cu excepţia dreptului
pretorian.
B.Dreptul ginţilor (ius gentium) desemnează totalitatea normelor de drept ce
reglementează relaţiile dintre cetăţeni şi peregrini.
Iniţial, străinii nu puteau veni la Roma, deoarece cădeau în sclavie. Aşa cum putem
observa, în epoca foarte veche nu s-a pus problema relaţiilor dintre cetăţeni şi peregrini. Dar
lucrurile au evoluat în momentul în care economia de schimb s-a dezvoltat. Sub presiunea vieţii
economice, romanii au fost nevoiţi să-şi regândească propriile concepţii, încât prin măsuri
succesive străinii încep să fie toleraţi la Roma, la început în calitate de oaspeţi, iar mai târziu în
calitate de clienţi.
Dreptul ginţilor s-a format, deci, pe terenul relaţiilor comerciale, pentru că peregrinii erau
principalii parteneri, de comerţ ai romanilor. Tocmai de aceeaactele de drept al ginţilor erau mai
evoluate, nu presupuneau condiţiile de formă prevăzute de dreptul civil. .Astfel, dacă
transmiterea proprietăţii prin acte de drept civil dura zile întregi, conform dreptului ginţilor,
proprietatea se putea transmite prin simpla manifestare de voinţă.
Faţă de avantajele dreptului ginţilor, acesta a început să fie utilizat şi în relaţiile dintre
cetăţeni, până când, spre sfârşitul epocii postclasice, în vremea împăratului Justinian, dreptul -
ginţilor a devenit un drept general, asimilând toate instituţiile dreptului civil.
С. Dreptul natural este definit de către jurisconsulţii clasici romani ca fiind un sistem de
norme de drept care se aplică tuturor popoarelor în toate timpurile. Ba mai mult, spune Ulpian,
se aplică tuturor vieţuitoarelor. Astfel că, în realitate, conceptul de drept natural are doar o
valoare teoretică şi filosofică. De aceea, se consideră că dreptul natural nu are un corespondent
nemijlocit în norme juridice, ci el reprezintă acele aspecte care sunt constante în drept, pe când
dreptul pozitiv reprezintă aspectul dinamic, schimbător. Potrivit acestei concepţii, dreptul
natural nu are un corespondent în viaţa juridică, în sensul că nici un jurisconsult nu a putut
indica o normă de drept natural, aceasta întrucât dreptul natural este o abstracţie.
Tot dreptului natural îi aparţine ideea de legitimă apărare, îngăduită oricui în orice
moment; dar dreptul roman o îngăduia numai oamenilor liberi, nu şi sclavilor, deşi teoretic o
astfel de normă nu trebuia să cunoască excepţii.
Spre finele evului mediu însă, teoriile romane asupra dreptului natural vor juca un rol
pozitiv cînd; opuse de filosofii timpului dreptului feudal absolutist, vor uşura progresul social
reclamat de legităţile orînduirii burgheze, în formare.