Civil Ii
Civil Ii
Civil Ii
- Obligar proviene del latino ob ligare que significa atar, amarrar, encadenar o ligar (en el sentido de
que el deudor está ligado a su acreedor)
- Ello porque en la primera época del derecho romano, el deudor que no pagaba su deuda era
amarrado o encadenado a petición del acreedor hasta que cumpliera su obligación como un modo de
ejecución sobre la persona del deudor (legis actio per manun inectionem)
- La manus inectio supuso una responsabilidad personal con afectación del cuerpo del deudor al
pago de la deuda; el deudor podría ser conducido a la casa del acreedor y ser atado o encadenado,
y si nadie lo liberaba mediante el pago de la deuda, podía ser ejecutado o vendido como siervo,
como esclavo, etc.
- Esta forma de responsabilidad no tuvo mucha aplicación y fue reemplazada en la práctica por el
trabajo del deudor para pagar el monto de la deuda.
- Luego aparece la ley de las XII tablas que establecía ciertas normas o reglas. Ella estableció un
procedimiento para que el deudor cumpliera con su obligación. La deuda debía consistir en dinero, y
el deudor tenía un plazo para pagar o extinguir la deuda de otro modo (como por ejemplo con una
especie)
- El concepto evolucionó, y obligarse implicó comprometer su fe, obligarse bajo la palabra de honor.
Se llego al concepto moderno, en el cual se compromete el patrimonio del deudor (Lex Poeteria
Papiria 326 AC à esta ley prohíbe el encarcelamiento del deudor)
- Hoy no existe prisión por deuda por regla general (hay algunas que quedan como por ejemplo, a la
persona que debe alimentos, la ley contempla el apremio de arresto por 15 días)
- El art. 7 n°7 del Pacto son José de Costa Rica, dispone que nadie puede ser detenido por deudas.
Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de
deberes alimentarios.
- Pasamos entonces, de una etapa en que la obligación era personal, a la que es patrimonial.
Derecho personal y obligación.
- Desde el punto de vista activo, se denomina “d° personal o crédito” (el acreedor tiene un derecho
personal)
- Desde el punto de vista pasivo, se denomina deuda u obligación. (el deudor tiene obligacion para
con el acreedor)
- A todo derecho personal corresponde una obligación correlativa. (el acreedor debe tener un
deudor)
- Derecho personal y obligación no son sino una misma cosa enfocada desde ángulos diferentes.
- OJO: Acreedor proviene de credere. El acreedor cree que el deudor le va a pagar. Lo ideal es que
todos los deudores cumplieran con su obligación, lo que en la práctica no sucede. El ordenamiento
jurídico se coloca en la situación del acreedor, cuando el deudor no le cumple, dotándolo de los
medios necesarios para que el acreedor exija al deudor que cumpla con su obligación, así tiene el
derecho de exigirle su obligación.
- Tradicionalmente se habla del d° de las obligaciones para individualizar a los d° personales, usando
así la palabra obligación en un sentido extensivo que comprende toda la relación jurídica en su
aspecto activo y pasivo; aunque no sea correcto, está ya consagrado por el uso, de manera que
debe tenerse presente que el examen de las obligaciones constituye al mismo tiempo el de los
créditos.
Definición de obligación.
- Es un vínculo jurídico entre personas determinadas, en virtud del cual una se encuentra para con
la otra en la necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa.
- El CC no la define, pero señala sus caracteres en el art. 1438 al definir el contrato o convención.
- Es un vínculo jurídico distinto al de los d° reales puesto que se da entre personas y no entre cosa
– persona.
Art. 1438. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer
o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.
1. Elemento subjetivo o sujetos de la obligación o relación personal. (El sujeto activo o acreedor
puede ser persona natural o jurídica pluripersonal activa y el sujeto pasivo o deudor, persona natural
o jurídica pluripersonal pasiva)
2. Elemento objetivo es la prestación de lo que se debe que puede ser de dar, hacer o no hacer.
Vinculo jurídico.
- Es una relación jurídica que liga a una persona con otra de un modo sancionado por el
ordenamiento jurídico.
- Que el vínculo este sancionado, reconocido o regulado significa que el acreedor para exigir el
cumplimiento de la obligación por parte de su deudor, puede hacerlo por métodos compulsivos,
como lo es la fuerza pública. (Ejemplo: embargo de bienes / con fuerza pública).
i. Es excepcional, puesto que corresponde probarla al que alega su existencia (art. 1698). La
regla general es que las personas no tengan deudas ni obligaciones, por lo tanto, el acreedor es el
que tiene que probarlo.
Art. 1698. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.
ii. Es transitorio o temporal. Tiene una duración limitada en el tiempo, dado que la obligación se
contrae para ser cumplida, esto es, para extinguirse por los modos enumerados en el art. 1567 CC.
(Ejemplo: pasaje en avión a 3 meses)
Art. 1567. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas,
siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula.
OJO: Tal como lo reconoce el art. 1698, al acreedor corresponde probar la existencia de la
obligación (ejemplo: con un pagare) y al deudor le toca acreditar su extinción (ejemplo: boleta del
pago. El pago es la regla general)
Acreedor y deudor pueden ser una o muchas personas. (art. 1438) à unipersonal o plurisubjetivo.
Deudor y acreedor deben ser personas determinadas, debe establecerse quien tiene derecho a
reclamar el beneficio de la obligación, y quien está en la necesidad jurídica de soportar el gravamen
que impone.
También puede ocurrir que la persona del deudor esta indeterminada, lo que acontece en una
obligación real, esto es, en aquella obligación que sigue al dueño de la cosa. Ejemplo: gastos
comunes o contribuciones que debe pagar el actual propietario, sin importar que se hubieren
devengado cuando el inmueble pertenecía a otro)
- El deudor debe ejecutar en favor del acreedor una determinada prestación, positiva o negativa, una
acción o una omisión.
- Por regla general, el derecho regula las acciones, pues es la manera en que los seres humanos
expresan su voluntad. (Ejemplo: parar una micro – contrato de transporte – entrega del boleto)
- Se dice por la doctrina que la obligación debe tener un carácter pecuniario. Al respecto existen tres
posiciones. Ejemplo: Pedro arrienda una casa a Juan y este último se obliga a no tocar piano en ella.
(no tiene contenido pecuniario)
a) Teoría que sostiene que la prestación siempre debe tener una connotación económica.
b) Teoría que sostiene que algunas obligaciones tienen un objeto sin contenido económico.
c) Teoría intermedia que sostiene que en una obligación siempre hay que distinguir dos
elementos: el interés y la prestación.
OJO: Diferencia entre interés y prestación: Ejemplo: viernes 17 de Marzo, liquidación de zapatos de
mujeres en Paris hasta las 11. Una va porque tiene una fiesta, otra porque colecciona zapatos, otra
para un regalo de cumpleaños. El interés es subjetivo y es distinto, pero la prestación es la misma,
porque todos tendrán que pagar, o sea la prestación siempre será pecuniaria.
3. Posible si se trata de un hecho o existir o esperar que exista si se trata de una cosa (requisitos
del objeto de los actos jurídicos, art. 1445, 1460, 1461 CC)
Artículo 1445. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es
necesario: 1º que sea legalmente capaz; 2º que consienta en dicho acto o declaración y su
consentimiento no adolezca de vicio; 3º que recaiga sobre un objeto lícito; 4º que tenga una causa
lícita.
Artículo 1460. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de
dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración.
Artículo 1461: No sólo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad,
sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciables, y
que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género.
La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan
para determinarla.
Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible
el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a
las buenas costumbres o al orden público.
Concepción clásica: El sujeto activo del derecho real tiene una relación directa con la cosa u objeto
sobre la cual recae el derecho real. (d° de usufructo, d° de propiedad reconocido en el art. 582)
Esta es la concepción del derecho romano en su etapa clásica, sin embargo, carece de rigor
científico. Los romanos al clasificar los derechos confunden al identificar el derecho que constituye
algo abstracto con la cosa sobre la cual recae el ejercicio del derecho.
La teoría moderna: dice que la relación se da entre dos sujetos, el activo que está determinado y el
pasivo que es indeterminado, esta es universal pues recae a todos los sujetos y de abstención pues
no pueden persuadir el derecho que tiene sujeto activo frente a la cosa.
Estructura de los derechos personales o de crédito.
- El sujeto activo del derecho personal o acreedor tiene una relación directa con el sujeto pasivo que
es cumplir con la obligación del deudor.
- Las diferencias deriva de la naturaleza determinada por la forma en que los seres humanos
aprovechan las cosas materiales la cual puede ser directa o indirecta.
- Es directa en el caso de los d° reales, los que se hacen valer sobre la cosa sin respecto a
determinada persona.
DERECHOS REALES
DERECHOS PERSONALES
La relación de la persona – cosa es directa, es decir, se hacen valer sobre la cosa sin respecto a
determinada persona.
La relación persona – cosa es indirecta, es decir, el aprovechamiento se obtiene por intermedio de
una persona, la que se ha puesto en la situación de dar, hacer o no hacer algo (el objeto es la
prestación)
Pueden ser creador por las partes sin otra limitación que la ley, el orden público y las buenas
costumbres.
Nacen las acciones reales y se dirigen en contra de quien tenga la cosa en su poder.
Tiene por objeto una cosa y confiere un poder jurídico inmediato sobre la misma
Tiene por objeto la prestación, que puede constituir un dar, hacer o no hacer algo.
Concepto.
Las fuentes de las obligaciones son los hechos o actos jurídicos que generan o producen las
obligaciones, los antecedentes de donde estas emanan.
Clasificación:
- Trilogía de las fuentes de las obligaciones: Tres disposiciones conforman esta trilogía. (1437,
2284, 2314)
Art. 1437: Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que
se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y
cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria
potestad.
Art. 2284. Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley, o del hecho
voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella.
Art. 2314. El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a
la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o
cuasidelito.
- Se agrega además, el artículos 578 que al definir los derechos personales, explica que los
sujetos se obligan ya por su voluntad (celebrar un contrato), ya por disposición de la ley (tratándose
de las demás fuentes)
Art. 578. Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas
personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las
obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero
prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones
personales.
- De todas ellas se deprende la enumeración tradicional: contrato, cuasicontrato, delito, cuasi delito
y ley.
CONTRATO:
- Es la convención que crea obligaciones. Como acto jurídico es bilateral, es decir, requiere la
manifestación de dos o más voluntades para nacer y como acto jurídico bilateral, es aquel que
genera obligaciones.
- El art. 1438 hace sinónimos a la convención o contrato pero la doctrina la distingue claramente.
- El objeto del contrato son las obligaciones que genera, a su vez, el objeto de las obligaciones es
una prestación que puede consistir en un dar, hacer o no hacer.
CUASICONTRATO:
- Es un hecho voluntario, lícito y no convencional que impone obligaciones. No está definido por el
CC pero del art. 1437, que establece las fuentes de las obligaciones y del artículo 2284, de los
cuasicontratos, se desprende el concepto.
- Su diferencia fundamental con el contrato es el rol que juega la voluntad. El concurso de voluntades
es de la esencia del contrato, el cuasicontrato en cambio, excluye el concierto de voluntades.
- El art. 2285 dispone que hay tres principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no
debido, y la comunidad.
DELITO Y CUASIDELITO
- Delito es un hecho ilícito, cometido con la intención de dañar. Lo caracteriza por ser un acto doloso.
- Cuasidelito es un hecho ilícito culpable, cometido sin la intención de dañar. Lo caracteriza la culpa.
- La distinción entre delito y cuasidelito carece de importancia en el derecho civil, porque los efectos
son idénticos: la reparación de un daño. Se castigan con una pena única: la indemnización de los
perjuicios proporcional al daño causado.
- Es distinto al delito y cuasidelito penal pues las penas en este pueden llegar a presidio perpetuo y
se gradúan.
LA LEY.
- Son obligaciones legales, aquellas que no tienen otra fuente que la sola disposición de la ley (art.
578)
- Tienen por ende un carácter excepcional. Es necesario un texto expreso de la ley que las
establezca (art. 2284)
- Una persona puede resultar obligada por su propia voluntad, sin que intervenga la voluntad de la
persona en cuyo beneficio se contrae la obligación. (que es el acreedor)
- La aceptación del beneficiario es esencial para que nazca su derecho de crédito, porque a nadie
pude imponerse un derecho contra su voluntad, pero tal aceptación no sería necesaria para la
formación de la obligación.
- En Chile, tendría aplicación en la formación del consentimiento: la sola oferta liga al autor y le
obliga a esperar una contestación (art. 99 del CCo) y a indemnizar los gastos y perjuicios
ocasionados al destinatario, a pesar de retractarse antes de la aceptación (art.100 del CCo).
Art. 99 CCo: El proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la
aceptación, salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no disponer
del objeto del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo
Art. 100 CCo: La retractación tempestiva impone al proponente la obligación de indemnizar los
gastos que la persona a quien fue encaminada la propuesta hubiere hecho, y los daños y perjuicios
que hubiere sufrido.
- También en el art. 632 inc. 2, en la ocupación, cuando el dueño de una cosa perdida, ofrece
recompensa por su hallazgo.
Art. 632 inc. 2: Si el dueño hubiere ofrecido recompensa por el hallazgo, el denunciador
elegirá entre el premio de salvamento y la recompensa ofrecida.
- El CC no lo define, ni establece en forma expresa alguna acción para demandar por este tipo-
- Es un principio en materia de Derecho civil. Tiene amplia recepción en nuestro derecho civil.
Ejemplos:
En la accesión art. 658, 663, 668, 669 / Ejemplo: Accesión de mueble a inmueble en comunidades
hereditarias. (como construir en un terreno ajeno, el patrimonio del dueño del terreno se hizo más
rico, el patrimonio de la persona que lo construyo se vio afectado por una disminución.)
En la obligación de indemnización por los responsables civiles por hechos de terceros (art. 2325)
- Esta institución opera en diversas materias, por eso se concluye que se trata de uno de los
principios fundamentales del derecho civil. (aunque no esté regulado orgánico ni sistemáticamente)
- Carece de base científica y que llego al derecho moderno por una equivocada interpretación de las
fuentes romanos. En la época del derecho romano, en aquellos hechos que no había intención
positiva de causar daño a otro, los romanos lo nombraban cuasidelito.
- Se aprecia una clara diferencia entre el contrato y las demás fuentes de las obligaciones. (ya que
en las otras fuentes distintas del delito no existe la manifestación de voluntad presente en el
contrato).
- En los delitos y cuasidelitos, la comisión del acto es voluntaria, pero no lo son sus consecuencias,
las obligaciones que emanan de estos hechos ilícitos son impuestos por ley. (El delito o cuasidelito
se basa en hechos, culposos o dolosos, pero en meros hechos y no en manifestaciones de voluntad)
- Esta clasificación atiende a la intención del deudor de obligarse y desde este punto de vista que
hay fuentes voluntarias, no voluntarias y aquellas que no participa el deudor pues nacer de la sola
ley.
A. Fuentes voluntarias: son aquellas en que el deudor consiente en obligarse: la deuda nace de un
acto voluntario suyo efectuado con la intención de obligarse ya sea por un acuerdo con el acreedor
que constituye el contrato, ya sea por su sola voluntad si acepta la declaración unilateral como fuente
de la obligación.
- Cuasicontratos: (falta)
C. Finalmente la obligación puede nacer sin la voluntad del deudor y sin que este haya realizado
acto alguno lícito o ilícito. Para obligarse es la ley la que ha creado directamente la obligación.
Ejemplo: alimento del padre para con el hijo reconocido.
SEGÚN SU OBJETO:
SEGÚN EL SUJETO:
- Las obligaciones positivas son aquellas en que el deudor debe efectuar una prestación que
consiste en un dar o un hacer.
- Las obligaciones negativas son aquellas que imponen un deber de abstención, o sea un no hacer.
Ejemplo: clausula de no enajenar una propiedad.
- La importancia tiene que ver con determinar cuando el acreedor puede demandar perjuicios al
deudor. En las positivas, el deudor debe encontrarse en mora; en las negativas basta la
contravención (solo incumplimiento), debiéndose los perjuicios desde que el deudor, infringiendo su
deber de abstención ejecutó el hecho a que se había obligado a abstenerse (art. 1538 y 1557)
Art. 1538. Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación
principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora, si la
obligación es positiva. Si la obligación es negativa, se incurre en la pena desde que se ejecuta
el hecho de que el deudor se ha obligado a abstenerse.
Artículo 1438. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra
a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.
Artículo 1460: Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se
trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la
declaración.
- En sentido tradicional, obligación de dar tiene por objeto transferir el dominio o constituir un derecho
real. (ejemplo: en el usufructo, el usufructuario reconoce que es un mero tenedor y en él se
constituye un derecho real pues tiene el uso y goce de la cosa, y el nudo propietario sigue siendo el
dueño y tiene facultad de disponer)
- La obligación de hacer tiene por objeto la ejecución de un hecho cualquiera, material o jurídico (art.
1554 inciso final). Ejemplo: construcción de casa (material); firmar documento (jurídico)
- La obligación de no hacer consiste en que el deudor se abstenga de un hecho que, de otro modo,
le seria licito ejecutar (ejemplo: la que se contrae conforme al pacto de no disponer de la cuarta de
mejoras, art. 1204 CC) Ejemplo: Prohibición de no enajenar un bien.
Art. 1204: Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a
alguno de sus descendientes o ascendientes, que a la sazón era legitimario, no donar, ni
asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniere a su
promesa, el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le
enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su
infracción les aprovechare. Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura, entre
un legitimario y el que le debe la legítima, serán nulas y de ningún valor.
- Se clasifican de esta forma, según la mayor o menor determinación del objeto debido.
- Las obligaciones de objeto plural pueden ser de simple objeto múltiple, alternativo y facultativo.
Son obligaciones alternativas aquellas en que se deben varias cosas, pero de tal manera que la
ejecución de una exonera de la ejecución de las otras (art. 1499)
Son facultativas aquellas en que se debe una cosa determinada, pero se le concede al deudor la
facultad de pagar con esa cosa o con otra que se designa (art. 1505). Ejemplo: debo un vehículo
pero pago con dinero.
SEGÚN EL SUJETO:
- Normalmente, el vínculo jurídico de la obligación, existe entre un solo acreedor y deudor, pero nada
impide que sean varios los acreedores y deudores. (art. 1438)
Art. 1511 inciso 1: En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con
muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es
obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el
segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.
Art. 1526 inciso 1: Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los acreedores
puede sólo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es solamente obligado al pago de la
suya; y la cuota del deudor insolvente no gravará a sus codeudores.
Art. 1511 inciso 2: Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada
uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación
es solidaria o insólidum.
La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.
Civiles son aquellas que dan al acreedor acción contra el deudor, derecho a exigir su cumplimiento
Constituyen la regla general.
2) Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas,
autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.
Naturales son aquellas que no dan derecho a exigir el cumplimiento, no confieren acción al
acreedor. Sin embargo, si el deudor las cumplió voluntariamente, el acreedor está autorizado por la
ley para retener lo que el deudor le dio o pago. Constituyen casos excepcionales.
b) Obligaciones principales y accesorias
- El art. 1442 clasifica de tal forma los contratos, pero la distinción puede extenderse a las
obligaciones.
Art. 1442: El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y
accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera
que no pueda subsistir sin ella.
- Obligación principal es la que tiene una existencia propia, puede subsistir por sí sola,
independientemente de otra obligación.
- Obligaciones accesorias son aquellas que no pueden subsistir por si solas y que suponen una
obligación principal a la que acceden y garantizan. Se les denomina cauciones (art. 46). Son
obligaciones accesorias las derivadas de la fianza, la prenda, la hipoteca, la clausula penal, la
anticresis (art. 2435)
Art. 46: Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de
otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda.
Art .2435: La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se
pague con sus frutos.
- La importancia esta clasificación se sintetiza en el principio de que lo accesorio sigue la suerte
de lo principal, lo que a su vez trae consigo:
*Que la extinción de la obligación principal extingue la obligación accesoria. (art. 2381 n°3 y 2434)
- Art. 1536: La nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, pero la nulidad
de ésta no acarrea la de la obligación principal.
Con todo, cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no
cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por
falta del consentimiento de dicha persona.
Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor de un tercero, y la persona con quien se
estipula se sujeta a una pena para el caso de no cumplir lo prometido.
- Art. 2381 n°3: La fianza se extingue, en todo o parte, por los mismos medios que las otras
obligaciones según las reglas generales, y además:
Se extingue asimismo por la resolución del derecho del que la constituyó, o por el evento de la
condición resolutoria, según las reglas legales.
c) Obligaciones puras y simples y sujetas a modalidad
- Son puras y simples aquellas que producen los efectos normales, propios de toda obligación.
- Son sujetas a modalidad aquellas cuyo contenido altera los efectos normales de toda
obligación. Ejemplo: condición, plazo, modo, solidaridad, indivisibilidad, carácter alternativo de las
obligaciones, clausula penal, representación.
- En un sentido más restringido son obligaciones puras y simples las que producen sus efectos
desde se contraen para siempre y sin limitaciones; son obligaciones sujetas a modalidad aquellas
cuyos efectos regulares se alteran al pactarse ciertas clausulas que afectan el nacimiento, el
ejercicio o la extinción de la obligación.
- Se desprende esta clasificación del art. 2465 CC, que consagra el derecho de prenda general
de todo acreedor, alude a “Toda obligación personal”… Tal es aquella en virtud de la cual, el
obligado compromete la totalidad de su patrimonio embargable.
- Esta distinción fue planteada por René Demogue. No todo deudor se obliga a lo mismo.
- Las obligaciones de medios son “aquellas en que el deudor asume el deber de observar una
conducta diligente para alcanzar el resultado deseado por las partes que cede en beneficio del
acreedor. El deudor cumple su obligación, sea que se cumpla o no la prestación convenida, a
condición de que su comportamiento haya sido prudente y diligente”
- Las obligaciones de resultados supone que el obligado debe cumplir efectivamente con la
prestación convenida. Ejemplo: el arquitecto que se obliga a construir una casa y entregarla “llave en
mano” en cierto plazo; el transportista que se obliga a trasladar ciertas mercaderías a determinado
lugar.
- El formal tiene una causa, y el abstracto no requiere de una causa para producir sus efectos.
- Están más relacionadas con el derecho comercial, cheque, pagare, letras de cambio. Además
se relacionan con el procedimiento ejecutivo.
- La mayoría de los actos jurídicos son causales y formales. Los casos excepcionalísimos la
constituyen las obligaciones abstractas.
- Las obligaciones “de resultados” suponen que el obligado debe cumplir efectivamente con la
prestación convenida
- Ejemplo: el arquitecto que se obliga a construir una casa y entregarla “llave en mano” en cierto
plazo; o el transportista que se obliga a trasladas ciertas mercaderías a determinado lugar.
- Se las ha definido como “ aquellas en que el deudor se compromete a obtener la prestación
deseada por el acreedor, de manera que si ese fin no se realiza el deudor incurre en
incumplimiento”.
1) Obligaciones naturales
De acuerdo al articulo 1470, obligación natural es el vinculo jurídico entre personas determinadas, en
cuya virtud na se encuentra en la necesidad de ejecutar a favor de la otra una determinada
prestación, pero que no confiere al acreedor acción para demandar el cumplimiento sino únicamente
excepción para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella.
Las obligaciones naturales son excepcionales, puesto que por regla general, la obligación otorga al
acreedor acción para exigir su cumplimiento. Por lo tanto no hay obligación natural sino en virtud de
un texto expreso de la ley.
Obligaciones nulas o rescindibles: son obligaciones que proceden de actos que adolescen de
nulidad. Son obligaciones civiles defectuosas por omisión de los requisitos de forma del acto
que las origina, atendida su naturaleza, o de las normas que aseguran la protección de los
incapaces (n° 1y 3). Pudo existir un obligación civil y se frustro.
Obligaciones civiles desvirtuadas: aquellas que nacieron perfectas pero circunstancias
posteriores les restaron eficacia (n° 2 y 4). Existió una obligación civil y degeneró.
Sintetizando, siguiendo a Alessandri “solo hay obligación natural donde existió o pudo existir
obligacion civil”.
- No hay acuerdo en la doctrina. Para algunos es taxativa (Claro solar), para otros no lo es, y
habrá una obligación natural cada vez que la ley señale efectos que son propios de estas
obligaciones.
- Algunos señalan razones de texto para demostrar que se trata de una enumeración taxativa,
el incido final del articulo 1470, en relación con el articulo 2296. En esta ultima normal, a
propósito del cuasicontrato del pago de lo no debido, se indica que “no se podrá repetir lo que
se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el articulo
1470”. La referencia al articulo 1470 indicaría, para quienes postulan esta doctrina, que no
existirían otros casos de obligaciones naturales.
En doctrina si los actos del disipador interdicto, están o no incluidoa en el n° 1 del articulo
1470
- Para la mayoría de la doctrina, lo están, puesto que el prodigo, es una persona que ha
demostrado no tener suficiente juicio y descernimiento; sus actos de dilapidación manifiestan
una falta total de prudencia.
- El n° 1 del articulo 1470 quedaria circunscrito exclusivamente a los menores adultos.
- El profesor Orrego agrega que el disipador si bien puede tener suficiente discernimiento, no
ha demostrado haber actuado con la suficiente madurez y cordura, y por ende, no completaría
a su respecto la exigencia legal del numeral.
- Algunos autores incluyen los actos de los disipadores interdictos, entre aquellos que pueden
generar obligaciones naturales.
- En esta línea, Luis Claro Solar, Vial del Rio y David Stitchkin. Claro Solae no ve inconveniente
para que los disipadores interdictos, si contraen obligaciones sin la intervención de su curador,
queden obligador solo naturalmente, como lo estaría un menor adulto.
- No parece aceptable excluir las obligaciones del prodigo, porque está en interdicción por no
tener juicio ni discernimiento para la administración de sus bienes; pues la onterdiccion se
decreta por disipación por echo repetidos del interdicto que manifiesten una falta total de
prudencia.
Se discute en doctrina si es necesario declarar la nulidad por sentencia judicial, para estar
ante una obligación natural.
Ejemplo: Pedro menor adulto, toma dinero en préstamo de Luis sin autorización de su
representante legal, sin ser representado por este; dicha obligación será nula relativamente.
¿desde cuando la consideramos obligación natural? desde que se contrajo o desde que se
declare por sentencia judicial ejecutoriada, que la obligación es relativamente nula.
Algunos sostienes que tal declaración es indispensable para que exista obligación natural.
Arturo Alessandri, Fernando Fueyo, Hugo Tapia, David Stitchkin.
- La nulidad no produce efectos sino en virtud de su declaración por sentencia ejecutoriada
(arts. 1684 y 1687), mientras el acto no se declare nulo debe reputarse valido, y pot yanto,
quien paga una obligación que no se ha declarado nula, paga una obligación civil.
- Hay casos en que, siendo anulable, el acto por incapacidad relativa, permanecerá valido,
porque la nulidad no podrá ser alegada. Ejemplo: en la hipótesis del articulo 1685, cuando de
parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato. En tal caso, ni el incapaz (ni
sus herederos o cesionarios) ni el capaz que contrato con él podrán pedir la nulidad del
contrato.
Otra doctrina (Ramón Meza Barros, Luis Claro Solar, Rene Abeliuk, René Rmos Pazos) sostiene que
la declaración de nulidad no seria necesaria, existiendo la obligación natural desde que se contrae
con el vicio
1° según el art. 1471, se asume que el demandado era deudor de una obligación natural. El
demandado contrajo una obligación nula y desechada la demanda –porque la obligación adolece de
nulidad-, la obligación natural subsiste. La sentencia es inocua; antes y después de dictada, existe
una obligación natural.
2° el art. 2375 n° 1 dispone que el fiador que paga tiene derecho para que el deudor le reembolse lo
pagado, menos cuando la obligación principal es puramente natural. Antes, por ende, de que se
sanee o declare la nulidad la obligación es natural (pues de haberse declarado la nulidad, el
acreedor no habría tenido acción contra el fiador).
3° si la declaración de nulidad fuese necesaria, nunca el saneamiento daría lugar a una obligación
civil; para que el saneamiento tenga lugar, es preciso que no se haya declarado la nulidad. El acto no
puede sanearse si fue declarado nulo por sentencia ejecutoriada.
- Antes de declararse la nulidad, la obligación existe como natural por el solo hecho de adolecer
de un vicio que la hace rescindible.
- Si la nulidad se sanea por la ratificación o por el lapso del tiempo (o sea por la prescripción),
la obligación se convierte en civil.
- Declarada la nulidad, la obligación sigue siendo natural, porque la sentencia que la declara no
extingue la obligación natural.
- René Ramos Pazos adhiere a la segunda doctrina, el articulo 1470 numero 1 no habla de
obligaciones nulas, empleando además la expresión “las contraídas…”, lo que demostraría
que la obligación se contrajo como natural.
- Se concluye por una parte de la doctrina que no estaría restringida a los actos jurídicos
unilaterales, abarcando también los bilaterales, pues el texto es genérico y no distingue (Luis
Claro Solar, Ramon Meza Barros).
- En ocasiones, la ley emplea solo la voz “actos” (por ejemplo: artículos 10, 11, 49, 138, 140,
142, 1445, 1447, 2467, 2468). En cambio, en otras ocasiones, se emplea la frase “actos y
contratos” (por ejemplo arts. 161, 1453, 1469, 1681, 1701, 1706, 1709), caso en el cual no hay
duda que la primera de estas palabras alude a los actos jurídicos unilaterales.
La conclusión no es unánime
- En un fallo de enero de 1988, de la Corte Pedro Aguirre Cerda (hoy San Miguel), ase afirma
que la alusión es a los actos jurídicos unilaterales, porque a juicio de la Corte, en esa
acepción restringida se ha entendido siempre la expresión “actos”, quedando excluidos los
contratos, actos bilaterales.
René Ramos Pazos está por la tesis de restringir el caso solo a los actos jurídicos unilaterales;
ARGUMENTOS:
Es necesario una sentencia judicial que declare prescrita la obligación, o por el contrario, la
obligación civil se convertirá en natural desde que concurren los requisitos de la prescripción
- Si se concluye que siempre se requiere dictar sentencia que declare prescrita una obligación,
quien paga antes de tal declaración judicial, paga una obligación civil y no natural, pues solo
tendrá este ultimo carácter después de dictada y ejecutoriada la sentencia.
- Si se opta por la segunda posición, el deudor que paga una obligación prescrita no ejecuta
una liberalidad, sino que paga una obligación natural, renunciando a una excepción
perentoria.
René Ramos Pazos opta por la doctrina que sostiene que es necesario una sentencia judicial que
declare prescrita la obligación.
es necesario dilucidar cuando una obligacion civil se transforma en natural por efecto del plazo de
prescripción de la acción, sosteniendo que ello se produce cando se dicta la sentencia que asi lo
declara sea por la via de la acción o de la excepción, por lo que en la especie, dicho Servicio (de
Aduanas) pudo aplicar compensación pues, no obstante haber transcurrido los plazos, la
prescripción no había sido declarada por el órgano jurisdiccional (C.A, Santiago 24/08/2006).
Articulo 1470 n°4: las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba
- Se trata de obligaciones que nacieron perfectas, pero demandado el deudor, el acreedor no
logro acreditar su existencia.
- El rechazo de la demanda ha de ser por razón de prueba y no por otra causa.
- Ejemplo, cuando la obligación se origino en un contrato consensual, y su monto excede de
2UTM, y el acreedor no puede probar la existencia de aquella, al no disponer de otra prueba
que la de testigos, excluida por la ley en tal hipótesis. Si se paga dicha obligación, no obstante
haberse desconocido en juicio por falta de prueba, se paga una obligación natural.
Requisitos:
Jurisprudencia:
Articulo 1528 : la sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado,
no extingue la obligación natural.
1° en las obligaciones de dar, si la cosa es una especie o cuerpo cierto, el deudor esta obligado a
conservarla hasta el momento de la entrega; arta. 1548 y 1549.
2° en la ejecución forzada de la obligación, son diversas las normas para el juicio ejecutivo, en las
obligaciones de dar (artículos 434 a 529 del CPC) o de hacer o no hacer(artículos 530 a 544 del
CPC).
3° en la calificación de muebles o inmuebles de los derechos y acciones correlativos. En las de dar,
los derechos y acciones tienen una u otra calidad según la cosa debida (art. 580); en las de hacer y
de no hacer son siempre muebles (art 581). (la competencia).
4° solo en las obligaciones de dar y hacer el deudor debe estar en mora para que el acreedor tenga
derecho a reclama indemnización de perjuicios; en las de no hacer, se deben los perjuicios desde
que se infringen.
5° solo en las obligaciones de dar, en que se deba dinero u otras cosas fungibles o indeterminadas
de igual genero y calidad por operar compensación legal.
6° en las obligaciones de dar, originadas de un contrato bilateral, no se puede demandar
indemnización de perjuicios como pretensión principal, por regla generla, sino que en forma
complementaria.
Obligaciones de genero:
- Son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o genro
determinado.
- La cantidad debida debe estar determinada o al menos determinable (art. 1461 inciso II).
Efectos:
1° el acreedor no puede pedir determinadamente, un individuo del genero debido.
2° el deudor cumplirá su obligación, entregando cualquier individuo del genero, siempre que sea de
una calidad a lo menos mediana (art. 1509).
3° el deudor puede disponer material o jurídicamente de las cosas genéricas adeudadas, siempre y
cuando subsistan otras para el cumplimiento de la obligación (art. 1510).
4° la perdida de la cosa debida no extingue la obligación: el genero no perece.
Obligación de objeto único o singular: son aquellas en que se debe una sola cosa, un hecho o
una abstención. El acreedor podrá exigir la única cosa debida (art. 1569) y el deudor cumplirá
pagándola en su integridad (Art. 1591 CC).
VINCULO JURIDICO
DEUDOR
Obligación de objeto múltiple o plural: son aquella en que se deben varias cosas, ejemplo: una
persona vende a otra por un mismo contrato un automóvil y un bien raíz.
Categorías:
HIPÓTESIS
- Dos o más especies cuerpo cierto como por ejemplo la pintura “Nocturno (Venecia” de
Alberto Orrego Luco o la “Perla del Mercader” de Alfredo Valenzuela.
- Una cosa genérica y una específica como por ejemplo el caballo fina sangre de tres años
“huracán” o 50 toneladas de trigo.
- Dos genéricas o más cosas determinadas solo por su género, como por ejemplo 2.000
litros de parafina o 1.000 litros de bencina de cierto porcentaje.
- Para determinar quién los soporta, perdidas las cosas debidas, debemos distinguir si la
perdida es total o parcial, fortuita o culpable y a quien corresponda la elección.
1. En las obligaciones alternativas se deben varias cosas, mientas que en las facultativas se
debe una sola.
2. En las obligaciones facultativas, el acreedor solo puede reclamar el pago de la única cosa
debida, en la alternativa, el acreedor puede pedir una cosa determinada de la varias que se
deben, cuando a el le corresponda la elección, por regla general la elección es del deudor. (art
1501)
3. La pérdida fortuita de la cosa debida extingue la obligación facultativa (art 1506); la obligación
alternativa, en cambio, solo se extingue ante la pérdida fortuita de todas las cosas debidas
alternativamente (art 1504).
Obligación en dinero
Obligaciones de valor
Las obligaciones de dinero Son aquellas en que el objeto debido es una suma de dinero,
debiéndose restituir, una cantidad determinada.
Obligaciones de valor Lo adeudado no es la suma de dinero, sino una prestación diferente que se
expresa en una determinada suma de dinero, debido a que este es una común medida de valores. El
deudor cumple entregando una suma de dinero, pero esta suma se determina a posteriori, como
equivalente económico de otro bien.
OBLIGACIONES DE DINERO
Es una obligación genérica, fungible por excelencia y de amplio poder liberatorio ya que sirve para la
adquisición de bienes y servicios.
Normalmente las obligaciones de los principales contratos recaen en sumas de dinero, pagar el
precio en la compraventa, rentas de arriendo, capitales recibidos en mutuo, impuestos y
contribuciones, indemnización por los hechos ilícitos.
CARACTERISTICAS:
- Son obligaciones muebles, porque recaen en un objeto mueble (art 580 CC)
- Son divisibles, pues tienen por objeto una cosa susceptible de división (art 1524 CC)
2) Sirve como medida común de valores. Es la medida que se usa para apreciar el valor de los
demás bienes, es similar, a la utilidad que tiene el metro como medida de distancias o los grados con
Celsius. Además, sirve como medio de pago, pues es el único con poder liberatorio.
EL DINERO
Es aquella cosa mueble, fungible y divisible, metal o papel. consumible, que el comercio utiliza como
medida de cambio e instrumento de pago y que constituye el medio de determinar el valor de los
bienes muebles.
El dinero actúa de varias formas en las obligaciones como precio, renta o futo civil.
- Existen diferencias entre las deudas de dinero y las de valor, en las primeras el deudor está
obligado a entregar o restituir una suma de dinero, en las segundas lo que se debe algo que no es
dinero, pero para su pago se avalúa en dinero, por ser este una común medida de valores.
- Cuando lo que se debe es un valor, para proceder a su pago será previo proceder a transformar
esta obligación en suma de dinero, lo que se hará mediante la correspondiente liquidación de la
deuda.
- Son obligaciones de crédito de dinero aquellas por las cuales una de las partes entrega o
se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de
aquel en que se celebró la convención (créditos hipotecarios)
- Son obligaciones de dinero aquellas que no comprendidas en el concepto anterior y que
tienen por objeto el pago de una suma de dinero no importando la fuente de la cual emana.
OBLIGACIONES EN DINERO
- Constituyen un fruto civil y como tales se devengan día a día, art 647 CC
- Pueden estipularse en dinero o en cosas fungibles, art 2205 CC.
- Pueden encontrarse pendientes mientras se deben y percibidos una vez que se cobran,
art 647 CC.
- En el caso de que sin estipularse fueren pagados, no pueden repetirse ni imputarse al
capital, art 2209 CC.
EN CUANTO A SU FUENTE
Estipulados por las partes Es lo normal y a través de una convención solo tienen como limitación el
tome que la ley impone a su tasa. En lo demás las partes pueden fijar fechas y formas de pago.
Ej. Art 12 de la ley 18.010 que los presume para las operaciones de crédito de dinero art 1559 los
establece como indemnización por la mora en las obligaciones de dinero.
INTERESES LEGALES
Como la misma ley N° 18.010 dispuso en su art 19 que debe aplicar el interés corriente en todos los
casos en que las leyes u otras disposiciones se refieran al interés legal o bancario.
Por tanto, se concluye que en la actualidad el interés legal ha pasado a ser el interés corriente.
INTERÉS CORRIENTE
Es aquel que se cobra habitualmente en una plaza determinada, sin embargo, se usa la definición
del art 6 de la misma ley, “es el interés promedio cobrado por los bancos y sociedades financieras
establecidas en Chile en las operaciones que realicen en el país”. Se ha fallado que es improcedente
otorgar una obligación pactadas en unidades de fomento, el interés corriente para operaciones no
reajustables.
También se ha fallado que, si se condena en intereses corrientes, ellos devengaran desde que el
fallo queda ejecutoriado.
INTERÉS CONVENCIONAL
Es aquel que las partes contratantes acuerdan, tanto para las obligaciones de crédito de dinero,
como de dinero el máximo interés permitido estipular asciende al interés corriente más un 50%, para
los efectos del cálculo se atiende al interés corriente al momento que se celebró el contrato.
Si se pacta un interés mayor al permitido la sanción según el art 2206 CC se rebajan por el juez al
interés corriente al tiempo de la convención.
En el caso del interés pactado por la mora, se estima que queda sujeto a los mismos limites que el
interés convencional por el uso.
A pide a un banco o institución financiera un crédito por $1.000.000 por un año, el interés máximo
que puede cobrar la institución por un año es de $543.000
En el interés penal en caso de exceso se rebajan al interés máximo que la ley permite estipular.
Estas normas en el mutuo se aplican a todo tipo de interés por una interpretación extensiva.
JURISPRUDENCIA
ANATOCISMO
EJEMPLO DE ANATOCISMO
A toma de crédito de $500.000 a un mes con una tasa de interés de plazo de $25.000 (5%), si
no se cancela al finalizar ese mes, entonces A deberá $525.000 de capital.
Al no pagar el interés se calculará sobre este nuevo capital, generando para el siguiente mes
con la misma tasa, un interés de $26.250 (5% de $525.000)
En Chile se siguió el criterio nominalista como lo señalaba el antiguo art 2199 del CC. La
jurisprudencia siempre estuvo por esta tesis
JURISPRUDENCIA
2°) Que en conformidad al artículo 9°de la ley N°18.010, los intereses correspondientes a una
operación vencida que no hubiesen sido pagados se incorporan a ella, a menos que se establezca
expresamente lo contrario; acuerdo que no existió en el caso de autos, por lo que deben
incorporarse los intereses al capital;
Rol:2946- 2009
PRIMERA REGLA GENERAL: Normalmente, las obligaciones son puras y simples y las
modalidades son excepcionales.
Por regla general las modalidades no se presumen, requieren mención expresa DE
voluntad.
Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que
puede suceder o no. Art 1473.
- El art 1070, define asignación condicional: aquella que depende de una condición, esto es,
de un suceso futuro e incierto, de manera que según la intención del testador no valga la
asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo.
- El inciso 3 agrega que las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las
reglas dadas en el tituto de las obligaciones condicionales, con las excepciones y
modificaciones que van a expresarse.
CONCEPTO CONDICIÓN
Doctrinariamente se define como “hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción
de un derecho y su respectiva obligación”
CONDICIÓN ELEMENTOS
Condición positiva falla cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento
contemplado en ella o ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse
Las determinadas son aquellas en que las que se sabe cuándo el hecho puede suceder (te
doy 1.000.000 si apruebas tu examen de grado que darás el 15 de mayo)
Las indeterminadas, se ignora si el hecho ha de ocurrir y cuando (te dono un
departamento, si te casas)
Condición indeterminada ¿en qué momento se tiene por fallida?
Se discutió al respecto, según el mensaje, el plazo en que debían tenerse por fallidas era
de 30 años, se bajó a 15 y ahora a 10.
La ley nº16.952 reduce los plazos de prescripción se quebró la coherencia del sistema.
Porque el art 739 del CC (propiedad fiduciaria) estableció un plazo de 5 años siendo que
debió reducirse a 10 años. Ahora se aplica de forma restringida al art 739 ya que es regla
especial y la general es de 10 años. Según a Abeliuk y la jurisprudencia.
HIPOTESIS
JURISPRUDENCIA
Santiago, 05/08/2014.
El art 1482 sobre el particular que “se reputa haber fallado la condición positiva cuando ha expirado
el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado “ tiempo que
se encuentra fijado por el art 739 del Código Civil, de aplicación general no obstante su ubicación
dentro de la propiedad fiduciaria y siendo de cinco años, ese tiempo ha transcurrido con creces.
Condiciones potestativas, son aquellas que dependen de un hecho o de la voluntad del deudor o del
acreedor.
Es simplemente potestativa la condición que depende de un hecho voluntario de una de las partes:
por ejemplo, del acreedor, cuando una persona le dice a otro que, si le acompaña a tal ciudad, le
pagara el pasaje; o del deudor, cuando una persona le dice a la otra que si la primera viaja a tal
ciudad, le dejara su casa en comodato a la segunda.
Es pura o meramente potestativa la condición que depende de un hecho, sino de la sola voluntad del
acreedor o del deudor.
CONDICION SIMPLEMENTE POTESTATIVAS Y PURA O MERAMENTE POTESTATIVAS
En cuanto a las meras o puramente potestativa, hay que hacer la distinción en que la obligación que
depende de la sola voluntad de las partes, hace una distinción el 1478.
- Tratándose del acreedor: Es valida la obligación sujeta a una condición pura o meramente
potestativa suspensiva o resolutoria (promesa unilateral de venta: te vendo mi casa a
$5.000.000 si te agrada)
- Tratándose del deudor, debemos distinguir:
- Condición meramente potestativa resolutoria del deudor:
Es válida (por ejemplo donaciones revocables, en que depende de la sola voluntad del
donante dejar sin efecto la donación)
- Condición meramente potestativa suspensiva del deudor: Es nula, porque no tiene la
seriedad para cumplir con esta obligación.
(te donare 1.000.000 si quiero)
Te arriendo el depto a mi sobrina, pero si mi hijo que esta en NZ vuelve, debes salir.
JURISPRUDENCIA
En el raciocinio de la recurrente parece subyacer una confusión ente la condición potestativa “que
depende de la voluntad del acreedor o del deudor” (art 1477 del Código Civil) y la denominada en
doctrina “mera o puramente potestativa”, consistente en “la mera voluntad de la persona que se
obliga”, la que el artículo 1478 declara nula, por ser “contrario a la esencia de la obligación que ella
depende de la pura y sola voluntad de aquel que se supone haberla contraído”. En el caso de la
condición potestativa, la obligación se subordina a la realización de un hecho, aunque la ejecución
de este hecho dependa de la voluntad del acreedor o del deudor en el sentido que no es
simplemente un acaso o el hecho de un tercero.
CONDICION SUSPENSIVA Y RESOLUTORIA
La condición resolutoria subordina al hecho futuro e incierto la extinción de la obligación. Esta nació,
pero está expuesta a extinguirse en el evento que se verifique la condición. Si te recibes de abogado
debo transferirte el dominio de mi casa ubicada en calle Libertad 210.
En el fondo se sostiene que hay una sola especie de condición, la suspensiva, ya sea porque se
suspende el nacimiento de la obligación y derecho correlativo, ya quesea porque suspende la
extinción del derecho y obligación correlativa.
Además, cabe tener presente que la condición, que para una parte es suspensiva para la otra es
resolutoria.
Si una persona es un titular de un derecho expuesto a extinguirse si se verifica una condición, para
ella la condición es resolutoria en consecuencia de perderlo para la primera sería suspensiva.
La condición sea suspensa o resolutoria, positiva o negativa puede encontrarse en uno de los
siguientes estados:
1. Pérdida total fortuita: Art 1486 1º. Se extingue la convención, tanto la obligación
condicional del deudor como el derecho reciproco del acreedor; por ello, se dice que el
riesgo es de cargo del deudor, porque soporta la perdida de la cosa debida sin
compensación. Si el contrato es puro y simple, el riesgo será de cargo del acreedor.
(artículos 1550 y 1820).
2. Pérdida parcial y fortuita: Art 1486 inciso 2º. El riesgo debe soportarlo el acreedor, quien
está obligado a recibir la cosa en el estado en que se encuentre, sin derecho a rebaja en el
precio. Son suyos los aumentos y mejoras, sin pagar un precio adicional.
3. Pérdida total e imputable al deudor: La obligación subsiste, pero cambia de objeto: se debe
el precio de la cosa pedida y la indemnización de los perjuicios. (art 1486, inciso 1°)
4. Pérdida parcial e imputable al deudor: El acreedor tiene derecho a optar entre: 1° pedir que
se resuelva el contrato (el CC erróneamente alude a la “rescisión” del contrato) o 2° pedir
que se le entregue la cosa en el estado en que se encuentre.
En ambos casos, con derecho a que se le indemnicen los perjuicios.
El art 1820 aplica las reglas anteriores al contrato de compraventa.
En todo caso, es necesario que la condición se cumpla; si falla, no hay contrato ni
problema de los riesgos, pues en tal caso, la pérdida pertenecerá al dueño, al frustrado
vendedor (en cambio, si el contrato no fuere condicional, la pérdida deberá soportarla el
comprador)
Por un lado existe el acreedor condicional, quien es el comprador paga el precio y recibe el auto y
tenemos el deudor condicional quien es el vendedor y debe entregar el auto al comprador. Si este
objeto de cuerpo cierto, perece antes de la entrega del comprador. ¿Quién soporta el riesgo? El art
1550 señala que el riesgo lo corre el acreedor, y si es suyo el riesgo no puede optar a la restitución
de lo que pagó…
El 1550 es una mala copia del CC francés, ya que este sistema del cc francés señala que sea para
los bienes corporales muebles e inmuebles, exigía el titulo por lo tanto bastaba con la celebración del
contrato, para constituirse dueño, sin la tradición que claramente seria una contradicción al CC
Chileno, es una disposición errada.
1. Respecto de los frutos, art 1488: no pertenecerán al acreedor, salvo disposición expresa en
contrario.
2. Respecto de las enajenaciones efectuadas en el tiempo intermedio (entre la celebración del
contrato y el cumplimiento de la condición): art 1490 y 1491. La condición cumplida
únicamente afecta a los terceros de mala fe. La condición no opera retroactivamente en
perjuicio de los terceros de buena fe.
Se entiende que el tercero estaba de mala fe, cuando conocía la existencia de la condición
resolutoria pendiente (que pesaba sobre quien la enajenó) y que al mismo tiempo era
suspensiva pendiente (en favor del acreedor de quien enajenó). SIMULACIÓN EN LA VIDA
REAL.
OPINION DE RENE ABELIUK M
1. Art 1486 inciso 2° pertenecen al acreedor los aumentos mejoras, deterioro o disminución
ocurridos pendiente la condición.
2. Art 1490 y 1491 casos en que quedan sin efecto las enajenaciones del deudor condicional.
3. Art 2413 ocurrida la condición retrotrae la fecha de la hipoteca a la de su inscripción.
1. Art 1486 inciso 2° en cuanto a la pérdida ….. culpable al deudor no debe los frutos producidos.
2. Art 1490 y 1491 casos en que dejan afirmar……. Enajenaciones efectuadas por el deudor
condicional.
CONCLUSIÓN
Se debe reconocer al interprete la facultad de interpretación más próxima a las soluciones dadas
por el código civil a situaciones similares.
Efectos:
LA CONDICIÓN RESOLUTORIA
Es un acontecimiento incierto y futuro que se encuentra al interior de los contratos bilaterales del cual
emana que por no cumplirse por una de las partes lo pactado se entenderá la facultad del otro
contratante de solicitar la resolución o el cumplimiento del contrato. Profesor Alessandri. (2004)
La condición resolutoria tácita va envuelta en todo contrato bilateral, y por tanto se debe entender
como todo hecho futuro e incierto que puede provocar que el derecho sea extinto por una de las
partes en el incumplimiento de sus obligaciones. Abeliuk (2003)
Pero si nos remitimos solo al plano legal, la condición resolutoria tácita solo aplica a contratos
bilaterales.
El art 1489, se señala que es un derecho de opción en Chile, en el derecho anglosajón señala que
este es el derecho remedio, subsanar en una situación anómala que es el no cumplimiento de una
obligación en un contrato.
Por razones de equidad no opera el efecto retroactivo por ser perjudicial para una de
las partes (ej arrendador) restituir las rentas percibidas siendo que el arrendatario no
podrá devolver el goce de la cosa.
LA RESOLUCIÓN EN LA PARTICIÓN
a. Se Opone al efecto declarativo de la partición (art 1344 CC), porque lo adjudicado deriva
directamente del causante, no del acto mismo de la partición.
b. El art 1489 CC es excepcional debe darse una interpretación restringida al único caso
regulado.
c. Según el art 1348 CC son aplicables la acción de nulidad y rescisión, pero no la de resolución.
d. El art 662 CC contempla un caso de hipoteca legal de alcance en la partición por no existir la
acción resolutoria.
En nuestro derecho la sociedad es un contrato y para los efectos de la acción resolutoria tácita debe
considerarse bilateral.
Art 2101 CC. Si un socio por hecho o culpa falta a su promesa de poner algo en común que se ha
obligado por contrato los otros tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta.
Esta norma es la aplicación de la CRT, pero los consocios pueden exigir su cumplimiento con
indemnización de perjuicios. (Opinión de Abeliuk)
La misma idea se repite en art 379 y 404 N°2 del CdC con el aporte y aplicar los fondos comunes a
negocios particulares.
JURISPRUDENCIA
El art 1489 del Código Civil envuelve una regla que rige exclusivamente la situación que se produce
en los contratos bilaterales cuando una de las partes ha cumplido o está llana a cumplir el contrato y
la otra se niega a hacerlo, ya que así lo expresa de un modo inequívoco el inciso primero, al disponer
que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los
contratantes lo pactado y el inciso segundo corrobora este sentido otorgando al otro contratante el
derecho alternativo de pedir la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de
perjuicios.
ROL N°1744/2008
REQUISITOS
El incumplimiento
EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN:
Señala al efecto: “No habiéndose referido (el artículo 1489) determinadamente a la totalidad de las
obligaciones principales que nacen del contrato, sino a lo pactado, puede ocurrir que la inejecución
de las obligaciones principales sea solo parcial, o que se refiera a obligaciones accesorias,
habiéndose cumplido las obligaciones principales que esencialmente constituyen el contrato.
Esta solución está fundada en el principio de la equidad que sirve de fundamento a la condición
resolutoria.
INCUMPLIMIENTO RECIPROCO
En este caso opera el principio de que “la mora purga a la mora” art 1552 CC no pudiendo
pedirse la resolución.
El profesor René Ramos Pazos sostiene que no cabe resolución, pero que en algunos casos la
jurisprudencia ha dado lugar a ella, sin indemnización de perjuicios (por faltar el requisito de la
mora) , con el objeto de no dejar amarradas a las partes a un contrato que ninguno ha
demostrado interés en cumplir. En el mismo sentido que el Profesor Daniel Peñailillo Arévalo.
JURISPRUDENCIA
El que demanda debe ser el contratante diligente, el que ha cumplido o está llano a cumplir con la
obligación.
Al referirse está llano a cumplirla, que haya principado a dar cumplimiento en la obligación.
Que realice todos los actos necesarios para cumplir la obligación, lo cual se debe comprobar.
JURISPRUDENCIA
Rol N° 3151-2003
El art 1489 al decir “en tal caso” hace la distinción con la condición resolutoria ordinaria.
El inciso 2° dice “podrá pedir a su arbitrio” lo cual implica necesariamente demandarla ante el
tribunal.
JURISPRUDENCIA
Rol: 7957-2009
Rol: 6292-2015.
Como la resolución, no opera de pleno derecho, el contrato queda resuelto desde que la
sentencia que lo declara queda ejecutoriada.
El deudor podría pagar antes de la citación para oír sentencia en primera instancia y antes de la
vista de la causa en segunda instancia.
Art. 310 del CPC “permite oponer la excepción perentoria de pago en cualquier estado de
la causa, siempre que se promueva antes de que se cite a las partes a oír sentencia en
primera instancia y antes de la vista de causa en segunda instancia.
DOCTRINA TRADICIONAL.
Sostiene que el demandado podrá pagar, en primera instancia, hasta que se cite a las partes a
oír sentencia, y en segunda instancia, hasta la vista de la causa.
1. Se vulnera la opción entregada al contratante cumplidor por el art 1489 CC , pues se estaría
entregando en definitiva dicha elección al deudor.
2. El art 310 del CPC. No tiene el alcance antes expuesto, porque se puede oponer la excepción
de pago fundándose en un antecedente escrito durante toda la secuela del juicio, pero no
pagar durante este periodo.
3. El art 1545 CC señala que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, por ello
debe cumplirse en la forma y oportunidad convenidas.
JURISPRUDENCIA
Como la resolución del contrato no se produce mientras no declarada por sentencia judicial, el
deudor puede pagar la obligación impidiendo la resolución hasta el momento en que se dicte la
sentencia respectiva.
Rol: 212-2008
En uno y otro caso, puede además pedir que se le indemnicen los perjuicios en la forma indica.
El derecho de pedir la resolución del contrato es un beneficio que la ley otorga al contratante
diligente: dueño es de renunciar a él para optar en cambio por exigir el fiel cumplimiento del
contrato.
La opción que otorga el art 1489 debe hacerse por medio de una demanda judicial.
Si el contratante diligente opta por pedir la resolución del contrato, debe interponer una acción
resolutoria. Así se desprende de diversas disposiciones: arts. 1489,1873,1874,1878 y1879.
JURISPRUDENCIA
… lo que tiene validez, tanto para la obligación de otorgar el contrato prometido, como para las
demás estipulaciones que las partes hayan contemplado expresamente ; por lo que el promitente
cumplidor está facultado para optar por la resolución o el cumplimiento del contrato, con la
correspondiente indemnización de perjuicios.
Para obtener indemnización de perjuicios como consecuencia del no cumplimiento debe ejercerse
alguna de las acciones optativas del artículo 1489 del CC.
…como una consecuencia de esa resolución o cumplimiento tardío del contrato, siendo éste el
antecedente jurídico, de manera que no puede pedirse únicamente a la indemnización de perjuicios
como consecuencia del no cumplimiento, debiendo necesariamente ejercerse alguna de las
acciones optativas, puede de lo contrario la acción de perjuicios queda sin el respectivo antecedente
jurídico que debe fundamentar toda acción.
Rol N° 432-2006
EL PACTO COMISORIO
“Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido,
se resolverá el contrato de venta” Articulo 1877 CC.
CONCEPTO
Su utilidad aparece en los contratos unilaterales (por ejemplo, cláusula de aceleración de la deuda,
en el mutuo, ante el no pago de una o más cuotas). Si no pagan una deuda, se cobra toda la deuda,
ya que no se cumplió con lo pactado. Se acelera el crédito.
El pacto comisorio sirve para incorporarlos a los contratos unilaterales, ya que la condición
resolutoria tácita se entiende en los contratos bilaterales y deja la ventana abierta para los contratos
unilaterales.
EFECTOS
El pacto comisorio deja al contratante diligente en libertad para pedir la resolución o cumplimiento del
contrato con indemnización de perjuicios (art 1878 y 1873).
Los efectos del pacto comisorio simple son los mismos de la condición resolutoria tácita.
CONCEPTO
Es aquel en que se estipula que si no se cumple lo pactado se resolverá ipso facto el contrato, o de
pleno derecho. (art 1879)
Tampoco se entiende que el acreedor, o sea, el vendedor, haya renunciado a su derecho a pedir el
cumplimiento del contrato, si le conviene.
El pacto comisorio calificado tampoco opera ipso iure la resolución del contrato, en el caso indicado
(compraventa y obligación del comprador de pagar el precio).
Por la misma razón, el deudor puede cumplir el contrato aún después de notificada la demanda. Art
1879: “Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto
el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio,
lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda”
…
Cuando no paga el precio se resuelve ipso facto, se debe demandar, pero, le da la oportunidad al
deudor de pagar. Tratándose solo del contrato de compraventa respecto de la obligación de pagar el
precio que tiene el comprador, si el vendedor lo demanda por el pago, la ley le entrega la
oportunidad de pagar dentro de las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial, esto solo
únicamente, en contrato de compraventa al comprador.
1. Debe hacerse en el plazo fatal de 24 horas de notificada la demanda del acreedor; siendo un
plazo de horas y no de días.
EJE. La demanda notifica un martes a las 15.00 horas, el demandado debe pagar a más
tardar el miércoles a las 15.00 horas. No se aplica el art 48, en cuanto establece que el plazo
expira a la medianoche, pues ello ocurre que si el plazo fuere “de días, meses, años”, y no “de
horas”.
2. El pago debe reunir los requisitos legales: debe ser integro y de acuerdo a lo pactado.
1. Al quedar ejecutoriada la sentencia que declara la resolución: (la diferencia entre el pacto
comisorio simple y el calificado rescindiría solo en la abreviación en este último del
plazo para pagar, si se estima que en el simple se puede pagar durante todo el juicio; )
2. Al transcurrir las 24 horas contadas desde la notificación de la demanda, de manera que la
sentencia, al declarar la resolución, se retrotraerá a ese momento; y,
3. Al producirse el incumplimiento, la sentencia, al declarar la resolución, se retrotraerá a un
momento previo al inicio del juicio.
(Alessandri) el plazo sería irrenunciable, porque la ley autoriza al deudor para enervar la acción
pagando en el plazo fatal indicado.
(Meza Barros), el plazo sería renunciable si la ley no prohíbe su renuncia, no hay una derogación
del precepto general que atribuye al contrato legítimamente celebrado, el carácter de una
verdadera ley particular para los contratantes.
Cabe tener presente el art 12 del CC. “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las
leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que esté prohibida su
renuncia”
En los demás casos, cuando opera la resolución de la compraventa por otra causa o cuando
se estipule el pacto comisorio calificado en otros contratos, como él de arrendamiento, el
pacto comisorio calificado producirá los mismos efectos de la condición resolutoria ordinaria.
Es decir, el contrato quedará inmediatamente resuelto, por el incumplimiento de uno de los
contratantes.
1.El pacto comisorio calificado que otorga al vendedor la resolución del ctto de la resolución y al
comprador, de pagar a las 24 horas de notificada la demanda, solo se aplica al ctto de
compraventa y en la obligación del comprador de pagar el precio. Por tanto, es solo para este ctto
y esta obligación especifica.
Si no se pagan las rentas y se pactó cláusula ipsofacto, no se demanda la resolución del contrato,
porque opero (de pleno derecho), se demanda la restitución.
Puede entrar en colisión con el art 1977 CC similar al art 1879 CC, porque no se resuelve el
contrato, sin que sea reconvenido 2 veces, mediando al menos 4 días entre una y otra.
Sin embargo, el art 1977 CC no rige, cuando se pacta la cláusula ipso facto.
JURISPRUDENCIA
Si el arrendador señala que la demanda no ha hecho pago desde el año 2008, conlleva según
sus propios dichos, con él solo incumplimiento de la primera cuota del 30 de enero de 2008 el
contrato se resolvió ipso facto. Habiéndose resuelto el contrato no procede por tanto declarar por
el tribunal que el contrato está terminado, ya que ello ya había ocurrido ipso facto, sino sólo
limitarse el sentenciador a constatar que dicho término ocurrió en fecha anterior. Tampoco
procede que la actora demande y se declare por el tribunal como procedente el pago de rentas
insolutas -concordancia lógica en cuanto a que si el contrato está disuelto ya no cabe el cobro de
rentas- …
Rol: 1193-2014.
JURISPRUDENCIA
JURISPRUDENCIA
Porque requiere de un acto jurídico recepticio que debe llevar a cabo el contratante diligente que
corresponde a la notificación judicial de la demanda en la que solicitará hacer suyos los efectos
que la resolución provoca.
Postura, mayoritaria en doctrina nacional que se inclina por las interpretaciones que, con arreglo
a los principios antes mencionados y al derecho comparado, favorecen la pervivencia del
contrato.
PLAZO DE PRESCRIPCIÓN
“El pacto comisorio calificado prescribe al plazo prefijado por las partes, si no pasare de
cuatro años, contados desde la fecha del contrato. Transcurridos estos cuatro años,
prescribe necesariamente, sea que haya estipulado un plazo más largo o ninguno” Art
1880 cc.
El plazo de prescripción rige solo para el pacto comisorio simple o calificado (típico), para el
contrato de compraventa por el no pago del precio.
Para el pacto comisorio establecido en otros contratos, o en la compraventa por una obligación
diferente a la de pagar el precio, no se aplica la prescripción del art 1880.
La prescripción en esos casos se regula por los art 2514 inciso 2° y 2515, se prescriben en 5
años contados desde que la obligación se hace exigible.
No corre desde que la obligación se hace exigible conforme al art 2514 inciso 2° CC.
Calificado, ipsofacto si no llega este término y lleva el termino podrá, estaremos en pacto
comisorio simple y si se trata de un contrato de compraventa, el comprador puede pagar dentro
de las 24 horas siguientes a la notificación legal.
Consta de la cláusula cuarta del contrato, que luego de convenirse que tendría una duración de un
año, prorrogable en forma automática y tácita por períodos iguales y sucesivos, siempre que exista
la provisión de fondos correspondientes y que ninguna de las partes manifieste a la otra por escrito y
con un plazo a lo menos de treinta días su intención de ponerle término, se consignó la siguiente
estipulación: Sin perjuicio de lo anterior cualquiera de las partes podrá poner término en cualquier
momento al contrato por incumplimiento de la contraparte de las estipulaciones contractuales.
RESPUESTA
Porque por la forma de su redacción, la resolución no opera de pleno derecho, pues constituye una
mera facultad para la parte cumplidora poner término a la relación contractual, lo que resulta de toda
evidencia por el empleo del vocablo podrá, no siendo, por tanto, el que genera la resolución, sino la
actividad del contratante diligente tendiente a producir este efecto.
Los efectos son los mismos para cualquier clase de condición resolutoria sea ordinaria tácita pacto
comisorio simple o calificado.
La condición resolutoria no afecta a la adquisición del derecho por el deudor condicional es titular del
derecho y la obligación produce sus efectos como si fuera pura y simple.
Existe la incertidumbre si el derecho vivirá permanentemente o se extinguirá al verificarse la
condición.
Desde el punto de vista del deudor condicional este es dueño de las acciones sobre todas las cosas
o bienes.
Contrato de c/v de un inmueble, y se paga parte del precio al contado el saldo, será pagado en
el plazo de tres meses.
Mientras no se efectúe el pago, hay una condición resolutoria pendiente, lo que no impide que el
dominio, se radique en el patrimonio del comprador. Consecuencias de lo anterior:
La condición se considera como no escrita y se reputa el acto puro y simple, desde su celebración.
Esto ocurrirá, cuando el comprador, en el ejemplo, pague el saldo del precio, desapareciendo
entonces la amenaza de extinguirse su dominio; su inscripción ya no podrá cancelarse.
Se extingue el derecho para uno, desaparece la obligación para el otro (art 1567 número 9).
La resolución del contrato de c/v por falta de pago del precio, termina el contrato, ésta se reputa no
haber existido jamás, y las partes tendrán derecho – en principio-, a que se les restituya al mismo
estado en que se encontrarían si no hubiesen contratado.
El juez ordenará la cancelación de la inscripción que se había efectuado a nombre del comprador.
2. Solo a él debe restituirse la cosa, el derecho a pedir la restitución sólo a él aprovecha y mira a su
interés particular.
- Si existe incertidumbre sobre si la restitución se efectuará o no puede ser perjudicial para los
intereses del deudor, éste tiene derecho a exigir al acreedor que declare su determinación.
- Sobre el pacto de retroventa (es una condición resolutoria) , la restitución sólo podrá reclamarse al
comprador transcurridos los plazos señalados en el art 1885.
Los actos de administración del deudor condicional quedan firmes (contratos de seguro quedan
firmes)
Regla general, (art 1487, las partes deben retrotraerse al estado previo del momento en que
celebraron el contrato o se definió la asignación sujeta a la condición resolutoria).
La regla general, se altera en el artículo 1488 sobre los frutos, pues no se restituyen respecto a ellos,
no hay efecto retroactivo.
Pero si la compraventa se resuelve por el no pago del precio, se aplica la regla general del art 1487,
conforme lo dispone el art 1875, debiendo el comprador restituir:
ii) En la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada.
PROBLEMA
Si en el tiempo que media entre la celebración del contrato sujeto a condición y el cumplimiento de
dicha condición, el deudor enajenó la cosa o constituyó un gravamen (hipoteca, prenda, usufructo).
DIBUJO, NO SE HACER EL DIBUJO ASÍ QUE ANOTARÉ LO QUE ESTA ABAJO Y ESPERARÉ A QUE
ALGUIEN HAGA EL DIBUJO Y ME LO MANDE.
Surge un conflicto de intereses entre el acreedor condicional a quién debe restituirse la cosa y los
terceros en cuyo favor se ha constituido un derecho.
Desde el punto de vista del acreedor, puede sostenerse que el deudor no podía transferir más
derechos de los que este tenía y que la enajenación y los gravámenes deben caducar verificada la
condición resolutoria.
Desde el punto de vista del tercero, debe reconocerse que el contrato que celebró con el deudor es
válido y que éste podía enajenar o gravar la cosa: además, el tercero es poseedor de la cosa.
¿Cuál de estos intereses debe prevalecer? Los artículos 1490 y 1491 resuelven el conflicto.
El principio fundamental es que la resolución no afecta a terceros de buena fe. Esta consiste aquí en
el desconocimiento por los terceros de la existencia de la condición.
Los art 1490 y 1491 CC. Tienen una mala redacción obedece a las vacilaciones del señor Bello entre
aplicar la retroactividad, y la protección de los intereses de los terceros.
Solo quedan sin efectos las enajenaciones y gravámenes cuando el adquirente sabía o no podía
menos que saber que el derecho de su causa estaba amenazado de extinción.
Si se aplica íntegramente el principio retroactivo todos los actos de disposición del que tenía la o
poseía la cosa bajo condición resolutoria efectuados mientras la condición estuvo pendiente
deberían quedar sin efecto resuelto el derecho el causante se resuelve el derecho del
causahabiente.
PARA JUZGAR LA BUENA O LA MALA FE DE LOS TEREROS, LA LEY HACE UNA MARCADA
DIFERENCIA ENTRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:
Art 1490
Art 1490 “Si el que debe una cosa mueble a plazo, bajo condición suspensiva o resolutoria, la
enajena, no habrá derecho a reivindicación contra terceros poseedores de buena fe”
La buena fe se presume (art 707) y quién intente la acción contra los terceros deberá probar la mala
fe de éstos (se aplica la regla general de la buena fe).
Las expresiones del art 1490 no son afortunadas, sin embargo, el acreedor no puede reivindicar,
porque no es ni ha sido dueño, no puede reivindicar el acreedor puro y simple y menos puede
hacerlo el acreedor condicional.
La ley ha querido referirse al que tiene un derecho de dominio limitado por un plazo o una condición,
idea que se habría expresado mejor refiriéndose la ley al poseedor condicional en vez de al deudor.
Se concluye que el art 1490 ganaría en claridad y corrección si dijese “el que posee una cosa
mueble” en lugar de “el que debe una cosa mueble”
En una compraventa en la que se pagará el precio a plazo, y vencido éste el precio no se paga,
operando el efecto retroactivo de la condición cumplida.
En una compraventa en la que se pagará el precio a plazo, y vencido éste el precio no se paga,
operando el efecto retroactivo de la condición cumplida.
Para que el problema que trata el art 1490 se plantee es necesario que la cosa mueble “se enajene”.
EJ art 1490 CC
A vende a B un auto, quedando B adeudado una parte del precio. A entrega el auto a B este pasa a
ser dueño y B lo vende a C. Si B no paga el precio y se resuelve la venta por la resolución A
recupera su dominio y por ello tiene derecho a reivindicar contra C.
Critica: En Chile el contrato solo genera derecho y obligaciones, pero no transmite el dominio. Este
derecho no lo tiene el acreedor sujeto a condición suspensiva cuando este la cumple y el plazo al
vencimiento de este.
BIENES INMUEBLES
ART 1491
Art 1491 “ Si el que debe un INMUEBLE BAJO CONDICIÓN, la enajena grava con hipoteca,
censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la
condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública”
Varía aquí el régimen de la prueba de la buena o mala fe, estableciendo la ley una presunción de
derecho; el tercero se presume de mala fe cuando la condición consta en el titulo respectivo, y de
buena fe en caso contrario.
Primero: Es preciso que la condición “conste” en el título, lo que no quiere decir necesariamente que
esté expresamente estipulada, pues también “consta” en el título la condición resolutoria tácita, cada
vez que el título aparezca que esté pendiente el cumplimiento de una obligación contractual.
Inscripción un resumen, el precio, las partes, se identifica el título anterior se señala las hojas.
Segundo: La condición debe constar en el título “respectivo”, es decir, en el titulo primitivo u original,
que dio nacimiento al derecho condicional.
Esto explica la necesidad de examinar los títulos hasta completar 10 años cuando menos de
posesión inscrita.
Tercero: Finalmente, la ley exige que el título se encuentre inscrito u otorgado por escritura pública.
Es lógico, porque únicamente de esta manera el acto condicional tendrá la publicidad necesaria para
que pueda presumirse que los terceros conocen la condición.
Del tenor del art 1491 se desprende que las exigencias no son copulativas, basta que el contrato se
haya otorgado por escritura pública, aunque no esté inscrito.
Puede ocurrir que por una misma escritura pública se celebren dos compraventas consecutivas, y
que en la primera quede un saldo del precio pendiente de pago.
Acto seguido, quien había comprado el inmueble (y adeuda el saldo del precio procede a vender el
predio en una cláusula posterior (lo que es perfectamente posible, aunque el que ahora vende no
haya inscrito el inmueble a su nombre, se trata de una compraventa de cosa ajena, la que es válida,
conforme al art 1815).
En el caso planteado, la condición consta en una escritura pública, aunque no estaba inscrita
(cuando la escritura se presente al Conservador de Bienes Raíces, éste practicará dos inscripciones,
una a favor del primero que compró, y en la foja y número siguiente la segunda a favor del que le
compró al primer comprador).
Excepcionalmente, tratándose de las donaciones ente vivos, se exige que la condición conste
expresamente en el título (art 1432, número 1), para que pueda accionarse contra terceros.
Se plantea si la enumeración es taxativa o extensiva a otros derechos reales, como usufructo, uso o
habitación.
La enumeración sería taxativa, atendiendo el carácter excepcional del art 1491, norma que deroga
en favor de los terceros de buena fe el principio general de la retroactividad de la condición
resolutoria cumplida.
Tanto respecto del art 1490 como del art 1491, se ha concluido por la doctrina que tienen un campo
de aplicación limitado: son únicamente aplicables a la compraventa, al pacto de retroventa y a la
permuta (art 1873, 1876 y 1882).
En estos contratos, no opera el efecto retroactivo de la condición cumplida, puesto que la vuelta de
las partes al estado anterior a la contratación es imposible.
Por ello, la resolución toma en estos contratos el nombre de “terminación”.
EN CUANTO AL ALCANCE DE LAS EXPRESIONES “Debe una cosa a plazo, o bajo condición
suspensiva o resolutoria”, del art 1490 y “Debe un inmueble bajo condición” del art 1491.
Como ambos artículos abarcan solo la condición resolutoria, serían incorrectas las expresiones
“debe una cosa”, porque el deudor resolutorio no adeuda una cosa, sino que es dueño o poseedor
de ella, únicamente que expuesto a perderla en el caso de cumplirse la condición resolutoria.
Si el deudor la enajena al acreedor condicional tiene derecho a reivindicarla del adquirente porque su
dominio vuelve a él.
A vende a B un inmueble, quedando B adeudando una parte del precio. A entrega el inmueble a B
este pasa a ser dueño y B lo vende a C. Si B no paga el precio y se resuelve la venta por la
resolución A recupera su dominio y por ello tiene derecho a reivindicar o cancelar el gravamen contra
C. producto de la resolución del contrato procede la reivindicación o una acción para obtener la
cancelación del gravamen.
LA ACCIÓN RESOLUTORIA
CONCEPTO
Es la que nace de la condición resolutoria tácita y del pacto comisorio, para pedir la resolución del
contrato por incumplimiento de las obligaciones contraídas.
FOTO LAURA
CARACTERISTICAS
Compete al contratante diligente. Únicamente pueden demandar la resolución del contrato las
personas que lo han celebrado.
Con posterioridad, obtenida la resolución del contrato por el contratante diligente, podrá dirigirse
contra los terceros de mala fe para reivindicar la cosa o para obtener que se la purifique de los
derechos reales constituidos por el deudor condicional.
¿Se convierte por ello la acción resolutoria en una acción real o “mixta?
No hay tal. Es la acción reivindicatoria, derivada del dominio que el vendedor se reputa no haber
perdido jamás, la que se dirige en contra de terceros de mala fe.
Puede tener gran importancia, pues en una compraventa, aunque exista saldo de precio, los
terceros adquirentes quedarán protegidos ante el no pago por el comprador, pues si se renuncia
a la acción resolutoria, la primera compraventa no podrá resolverse, y tampoco por ende las
restantes.
Cedido que sea el crédito o muerto el acreedor titular de la acción, ésta podrá deducirse por el
cesionario o por el heredero, respectivamente.
¿Si son varios los acreedores, cada uno puede ejercer independientemente la acción
resolutoria o, es necesario que actúen de consumo para ejecutarla?
Generalmente, se sostiene que es necesario el acuerdo de los acreedores, atendido el art 1526
número 6 CC.
Pero en el caso de varios acreedores no hay necesariamente obligación alternativa porque hay
un solo objeto en obligación.
Ej. En la compraventa son varios los vendedores (acreedores del precio), el comprador debe una
sola cosa (pago del precio); no hay pluralidad de objeto debido.
Si son varios los contratantes, unos puedan optar por la resolución y otros por el cumplimiento,
ello implicaría que el contrato se cumpliría en parte y se resolvería en parte.
Se contra-argumenta: no hay inconveniente para que un contratante demande el cumplimiento de
su parte o cuota en el crédito, mientras otro contratante pida la resolución.
Por lo demás, la ley admite expresamente que un contrato sea válido para una parte y nulo para
otra, cuando son varias las que contratan (art 1690).
Estima que la acción resolutoria e indivisible, desde un punto de vista subjetivo y objetivo.
La indivisibilidad es subjetiva, porque si son varios los acreedores, deben ejercitar la acción
conjuntamente y si hay pluralidad de deudores, debe demandarse a todos ellos (fundamento
artículo 1526 número 6).
Ello, porque el artículo 1489 da la alternativa para demandar una u otra cosa pero no en parte
una y en parte otra.
6. Es prescriptible.
1. Condición resolutoria tácita
2. Pacto comisorio.
CUADRO COMPARATIVO
RESOLUCIÓN NULIDAD
En la resolución el acto es válido en sí La nulidad o recisión supone una infracción
mismo y es un hecho posterior el a los requisitos de validez del acto jurídico
incumplimiento de una obligación lo que le que ha nacido viciado y por ellos los deja
permite al acreedor dejarlo sin efecto. sin efecto.
La resolución es de efectos más atenuados. La nulidad o rescisión borran totalmente el
Ej. Da acción contra terceros de buena fe. acto o contrato. Ej. Da acción contra
terceros.
La resolución solamente en los contratos La nulidad o rescisión procede en toda
bilaterales. clase de actos o contratos.
La resolución por regla general en 5 años o La nulidad o rescisión prescribe en 10 años
en un pacto comisorio. o 4 años según sea el caso.
La resolución los frutos no se devuelven no La nulidad o rescisión las reglas de las
se pagan las mejoras necesarias. prestaciones mutuas son diferentes acá el
deudor de mala fe deben restituir los frutos.
Ej. Excepciones: Art 1192 CC que prohíbe modalidades respecto de la legitima, pactos del art
1723 CC.
Plazo como modo de extinguir los contratos de tracto sucesivo. Ej. Art 1950 N°2 (arrendamiento).
CONCEPTO DE PLAZO:
Art 1494 inc 1 CC: “El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación…” Pero
esto comprende solo el plazo suspensivo.
Respecto de las asignaciones testamentarias, los art 1081 a 1088 CC van señalando los casos en
que hay plazos o en que hay condiciones. Hay dos reglas:
A) Todas las asignaciones “desde” son condicionales, salvo las desde día cierto y determinado,
que son plazos.
B) Todas las asignaciones “hasta” están sujetas a plazo, salvo las hasta día incierto e
indeterminado, que son condicionales.
Es indeterminado en cambio, cuando se sabe que el hecho va a ocurrir, pero no se tiene certeza
del momento en que se verificará
Es no fatal, el que no obstante estar vencido, puede ejercerse todavía válida y eficazmente el
derecho, mientras no se acuse la rebeldía correspondiente. Art 49 CC.
Esta clasificación tiene relevancia por lo dispuesto en el Art 64 CPC, plazos fatales salvo
excepciones actuaciones propias del tribunal, plazo fatal relacionado con la caducidad de los
derechos.
Expreso es el que se establece en términos formales y explícitos por la estipulación de las partes
y constituye la regla general por ser el plazo una modalidad.
Tácito como el indispensable para cumplirlo. Esto es errado según René Abeliuk, pues se puede
diferenciar el plazo tácito del indispensable para cumplir. Si se manda a hacer un vestido de
novia, para un matrimonio el 5 de diciembre de 2006.
La regla general es que los plazos sean convencionales. Los legales son excepcionales en
materia civil, pero abundan en materia procesal.
Los plazos judiciales son excepcionales: art 1494 inciso 2 CC. “No podrá el juez, sino en casos
especiales que las leyes designen, señalar plazos para el cumplimiento de una obligación:
sólo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y
aplicación discuerden las partes” Ej. Art 904 ( para restituir la cosa en la reivindicatoria), 1094
(para cumplir el modo) 2201 CC ( para que el mutuario pague).
La regla es que los plazos sean corridos (art 50 CC). La excepción más importante es la del art
66 del CPC respecto de los plazos de días. En general, los plazos procesales son de días útiles.
Plazo de derecho. Es aquel concedido por la ley, convención o el tribunal autorizado por norma
específica.
El que da el acreedor.
“Hasta el 29 de abril”
Los plazos de caducidad son extintivos, debo ejercer el derecho dentro del plazo.
PLAZO SUSPENSIVO Y EXTINTIVO, ART 1080.
Suspensivo es aquel que posterga el ejercicio del derecho, difiere la exigibilidad de la obligación.
Extintivo es aquel que por su cumplimiento extingue un derecho; limita la duración de una
obligación.
El plazo suspensivo no afecta la existencia de la obligación “lo que se paga antes de cumplirse el
plazo, no está sujeto a restitución” (art 1495) hay una renuncia del deudor a plazo establecido en
su favor.
Por regla general, no corre prescripción extintiva, que afectaría al acreedor (art 2514)
No admite compensación legal de obligaciones, por no ser actualmente exigibles, art 1656 n°3.
La ley 18.810 exige al deudor pagar los intereses hasta el vencimiento del plazo, si paga antes
del plazo. Si paga antes del plazo, el banco no renuncia a los intereses pero por pago anticipado
puede realizar un ajuste en los intereses, es decir, descuentos.
Corre la prescripción.
El vencimiento del plazo suele constituir en mora al deudor que retarda el cumplimiento: art 1551
n°s 1y2.
EL PLAZO PUEDE EXTINGUIR POR TRES CAUSALES (POR SU VENCIMIENTO, POR
RENUNCIA, POR CADUCIDAD)
La renuncia será posible para aquella de las partes en cuyo favor se fijó el plazo.
Mediante la caducidad del plazo se hace exigible la obligación y se permite perseguir al deudor
antes de expirado el plazo.
Antes de que termine o venza el plazo se extingue por lo tanto puede perseguirlo.
- Deudor cuyas cauciones, por su hecho o culpa, se han extinguido o disminuido considerablemente
su valor.
*clausula de aceleración cobra la totalidad del crédito, a pesar de que una cuota esté vencida*
Muchas veces esta clausula lleva dos palabras “deberá o podrá” cuando dice deberá es obligación y
podrá facultativo, dependiendo de esto empezará a correr el plazo de prescripción.
Redacción: El no pago de una cualquiera de las cuotas dentro del plazo estipulado hace exigible el
total de la deuda.
La misma regla se establece en la hipoteca, artículo 2427 pero con la salvedad que en este caso, no
se exige que la pérdida o deterioro de la hipoteca sean imputables al deudor, y en la prenda,
artículos 2406 en relación con el 2391.
JURISPRUDENCIA
JURISPRUDENCIA
El plazo suspensivo para el pago de una obligación, puede caducar por disposición de la ley o por
estipulación o pacto. En el caso que las partes pacten una cláusula de aceleración para regular el
cobro de deudas con vencimientos sucesivos, no cabe duda que se está en presencia de una
caducidad convencional del plazo, en la que los contratantes estipulan que ciertos hechos, futuros e
inciertos, provoquen o puedan provocar la extinción anticipada del plazo, pactada en virtud de la
autonomía de la voluntad.
Pendiente el plazo, el acto jurídico produce sus efectos como si fuera puro y simple.
El código no lo reglamenta.
Por su cumplimiento, se extingue la obligación y derecho correlativo.
La extinción tiene lugar de pleno derecho, pero sin efecto retroactivo, como ocurre con la
condición resolutoria.
Por ello, se denomina plazo extintivo y no plazo “resolutorio”.
EJ. Cuando una persona gira el cheque y el cheque no tiene fondo, va el día en que recibe fondos el
deudor, presenta el cheque los otros 5 días. Tres veces, se protesta el cheque.
A partir de esto, corre un año para ejercer la acción civil o penal, si no lo hago no tengo nada más
que hacer.
La obligación modal es aquella que impone al deudor la ejecución de ciertas obras o la sujeción a
ciertas cargas (art 1089).
Se define como una carga establecida en los actos jurídicos a título gratuito con el propósito de
limitar el derecho del adquirente.
Usualmente, esta cláusula va aparejada de una prohibición de gravar y enajenar los bienes legados.
(artículo 1126).
El artículo 1090 la define: “En las asignaciones modales que se llama cláusula resolutoria la que
impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo.
Las obligaciones modales están en los actos jurídicos unilateral a titulo gratuito como el testamento.
CONDICIÓN MODO
Suspende el nacimiento de un derecho. No suspende el nacimiento del derecho
el deudor del modo adquiere su derecho
como si fuere puro y simple.
Si la condición no se cumple se extingue Si el modo no se cumple no se extingue
el derecho para el acreedor condicional. el derecho puede cumplirse por
equivalencia salvo que existe una
clausula resolutoria.
No puede cumplirse por equivalencia la Puede cumplirse la obligación por
cosa se adquiere una vez que se haga equivalencia porque se para que se haga
algo. algo.
Por regla general, el derecho modal no se extingue por el incumplimiento de un modo salvo que
exista cláusula resolutoria, que en este caso debe ser expresa.
En este caso, el incumplimiento supone una infracción al mismo y opera por tanto la condición
resolutoria tácita: el contrato se resolverá por no cumplirse el modo, aunque no se haya estipulado
expresamente una cláusula resolutoria.
El artículo 1426, inciso 1°, en la donación, lo deja en claro: “Si el donatario estuviere en mora de
cumplir lo que en la donación se le ha impuesto, tendrá derecho el donante o para que se
obligue al donatario a cumplirlo, o para que se rescinda la donación”.
En este caso, estamos ante una “donación con cargas”, y se trata de un contrato bilateral.
El artículo reitera la norma del artículo 1489, condición resolutoria tácita, y las dos opciones que allí
tiene el contratante diligente.
Al decir con cargas, se refiere a que el donante dejará algo a título gratuito al donatario, pero exigirá
algo, hará algo a cambio de la donación.
1.En la hipótesis del inciso 1° del art 1093, no valdrá la disposición; ocurrirá lo anterior:
2. En la hipótesis del inciso 2° del artículo 1093, cuando el modo puede cumplirse, pero de una forma
diferente a la exigida por el testador o donante, se admite un cumplimiento por equivalencia.
3. En la hipótesis del inciso 3° del artículo, cuando se torna imposible cumplir el modo y dicha
imposibilidad no es imputable al asignatario, la obligación se reputará pura y simple.
4.El art 1904 faculta al jue para determinar el plazo y la forma de cumplir el modo. Dispone la ley al
efecto:
- El juez consultará, en lo posible, la voluntad del testador (esto quiere decir que debe interpretar el
testamento);
- Dejará al asignatario modal un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de la
cosa asignada.
JURISPRUDENCIA
Siendo uno de los requisitos de la obligación modal que el monto requerido en la convención o
fuente de ésta sea determinado, de forma tal que la condición o modo impuesto al asignatario debe
cumplir con una obligación especifica (considerando 12° de la sentencia)
OBLIGACIÓN PRINCIPAL
Es aquella que subsiste por sí misma, sin necesidad de otra obligación. Eje. Compraventa, permuta,
donación, arriendo.
OBLIGACIÓN ACCESORIA
Es aquella que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que
no pueda subsistir sin ella. Eje. Hipoteca, prenda, fianza, solidaridad, aval.
OBLIGACIÓN DEPENDIENTE
Son aquellas que existen por si solas, pero sus efectos no se producen sino cuando exista otra
obligación determinada. Eje. Capitulaciones pre matrimoniales.
IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN
2. “Subsistir” (art 1442) : el contrato accesorio puede existir antes del acto principal, pero no puede
subsistir sin él. Aplicaciones: hipoteca: 2413 inc final.
Obligación con pluralidad de sujetos: Aquella en que hay un acreedor y varios deudores (pluralidad
pasiva), varios acreedores y un deudor (pluralidad activa), o varios acreedores y varios deudores
(pluralidad mixta).
El art 1438 CC autoriza expresamente la pluralidad. “cada parte puede ser una o muchas personas”
Solidarias
Indivisibles.
Regla general respecto de las modalidades de las obligaciones con pluralidad de sujetos. De
naturaleza divisible.
Se extrae del art 1511 inciso primero y del art 1526 inc 1 del CC, podemos extraer la definición de las
obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, solo puede exigir el acreedor su parte o
cuota de la deuda y el deudor esta obligado a pagar su parte o cuota y el pago de esta no extinge la
obligación por completo.
Tenemos un acreedor y tres deudores, A, B y C. El acreedor tiene un total de 90 y cada uno de los
deudores tiene de deuda 30, podrá exigir al deudor el acreedor solo el monto de su cuota. Esto
constituye la regla general. Si el deudor A pago su cuota, extinguió su parte de la obligación pero al
pagar los tres se extingue por completo la obligación.
Cada vez que exista una pluralidad de deudores o acreedores, siempre cuando el objeto de la
obligación sea naturaleza divisible.
EFECTOS
1. Cada acreedor puede cobrar su cuota; cada deudor está obligado a la suya.
2. La extinción de la obligación respecto de un deudor no extingue a la obligación respecto de
otros.
3. La cuota del deudor insolvente no grava a los demás.
Si demandan los acreedores que son múltiples a través de acciones incompatibles (como
resolución uno y cumplimiento otro)
IMPORTANCIA
Que cada deudor es dueño y soberano sobre la cuota o parte de su obligación y cada
acreedor es dueño y soberano sobre la cuota o parte de su acción o derecho.
Los deudores son la conyuge, el hijo 1 y el hijo 2. Estos son dueños de propiedades que dejó el
causante.
A la cónyuge le corresponde pagar 1.000.000 (tiene el doble por regla general (ley) que los hijos).
Hijo 1 500.000
Hijo 2 500.000
OBLIGACIONES SOLIDARIAS
ESQUEMA
Acreedor
- El inc 2 del art 1511: “en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada
uno de los deudores o por cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la
deuda, y entonces la obligación es solidaria o insólidum”
Para que haya solidaridad tiene que haber una fuente de la solidaridad: convención, testamento o
ley. No cabe que se declare por sentencia judicial.
La solidaridad no se presume.
JURISPRUDENCIA
“En nuestra dogmática jurídica nacional, la regla general es que las obligaciones sean simplemente
conjunta y la excepción, que sean solidarias …., Entonces, habiendo pluralidad de sujetos deudores
de la prestación, quién alegue que la obligación es solidaria o indivisible, debe probar su origen o
fuente.”
Rol: 1866-2011.
La regla general es que sea simplemente conjunta y por lo tanto no prueba, pero al ser solidaria
debe probar para derribar la regla general.
a) Activa, pasiva o mixta, según haya pluralidad de acreedores, deudores o ambos. La realmente
importante es la pasiva, pues es una garantía muy eficaz.
b) Según su fuente, puede ser legal o voluntaria (convencional o por acto jurídico unilateral,
testamento) Ej. Solidaridad legal: art 2317 CC. Respecto de la responsabilidad
extracontractual.
c) Perfecta: Es la que produce todos los efectos propios de la solidaridad. Imperfecta: Produce
solo algunos. En Chile no se aplica.
La cosa debida por los deudores es la misma, pero cada uno de ellos puede deberla de diferente
manera; los vínculos pueden ser distintos (art 1512 CC).
Por ejemplo, todos deben dos millones pero el deudor A lo puede deber a plazo, B a condición y C
puro y simple. Sin embargo, todos deben dos millones.
Art 1512 La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, ha de ser una misma,
aunque se deba de diversos modos; por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos, bajo
condición o a plazo respecto de otros.
Los plazos de prescripción pueden ser diversos, según la naturaleza del vínculo.
Respecto de uno de los deudores puede existir título ejecutivo, y no respecto de los otros.
El acreedor que tiene un crédito que goza de privilegio respecto de un deudor no puede invocarlo
respecto a los bienes de un codeudor solidario.
Art 1512 señala como ejemplo de que la cosa única se deba de distintas maneras que lo sea -pura y
simplemente respecto de unos, bajo condición o plazo respecto de otros”.
Deudor A es menor de edad y actuó sin representante legal. Su obligación adolece de nulidad
relativa.
Deudor A los $30.000 del mutuo le han sido facilitados a este tratándose de un contrato unilateral, la
causa para A es la entrega que se le ha hecho del dinero
Deudor B y C se obligan solidariamente con A para su pago; son obligados, pero no están
interesados en la deuda, los motivos pueden ser muchos como una mera liberalidad a fin de ayudar
a A.
EJEMPLO DE EL HIJO Y LOS PAPÁS Y LA CASA.
JURISPRUDENCIA
Aplicando este requisito, la CS declaró que no había solidaridad en el siguiente caso: una persona
se obligó entregar tres películas a otras, y un tercero se obligó como deudor solidario al pago de
$20.000 al acreedor si no se entregaban las películas ; no existía unidad en la prestación, pues las
obligaciones eran distintas.
En códigos modernos, se presume la solidaridad, salvo que se diga lo contrario. Eje. Art 427 del
Código alemán, 1921 del C Italiano.
FUENTES DE LA SOLIDARIDAD
1. La ley es fuente de la solidaridad pasiva (pluralidad de deudores), pero no de la activa. Ej. Art
2317 para los cautores de un hecho ilícito civil, art 546 para los miembros de una corporación
carente de personalidad jurídica: Art 419 y 1261 por la responsabilidad de los guardadores y
albaceas si ellos son varios, etc. En Derecho Comercial el art 370 del C de Co para los socios
de la sociedad colectiva mercantil el art 73 de la ley 18.892 de 1862 para todos los que firmen
una letra de cambio sea como aceptantes o endosantes.
2. El testamento. Es la voluntad del causante la que establece la solidaridad entre sus
sucesores. Eje. Se deja un legado a una persona y establece la obligación solidaria de todos
sus herederos para su pago, el legatario podrá demandarlo a cualquiera de ellos. Esta debe
estar claramente establecida.
3. La convención. La estipulación de las partes es también fuente voluntaria de la solidaridad;
son ellas quienes la convienen.
Teoría romana: Cada acreedor es mirado como propietario exclusivo de la totalidad del crédito.
Teoría francesa o del mandato tácito y recíproco: Cada acreedor es dueño solo de su cuota en el
crédito, y respecto de las otras actúa como mandatario de los demás acreedores.
Importancia de seguir una u otra teoría: De acuerdo a la primera, cada acreedor puede no solo
cobrar la deuda, sino también perdonarla, lo que no ocurre en la segunda, pues no se puede suponer
un mandato para condonar la deuda.
*Revisar actos jurídicos de administración y disposición*
Art 1513 inc 2 CC (que permite a uno de los acreedores condonar la deuda).
Pero esto es efectivo solo respecto de la solidaridad activa, pues respecto de la pasiva se siguió la
teoría francesa, aunque produce dudas el art 1521 del CC relativo a la destrucción culpable de la
cosa. La jurisprudencia se ha inclinado por esta opción.
Se llega esta conclusión ya que aplicar la teoría romana en lo que es pasiva podría producirse un
injusto respecto del enriquecimiento sin causa.
Si se demanda a un deudor y el acreedor pierde el juicio, no podría demandar a otro, pues habría
identidad legal de personas (representante y representado). Además, ocurrida la prórroga de la
competencia respecto de un deudor, operaria respecto de todos, porque éste actuaría por si y como
mandatario de los otros aceptando la prórroga.
JURISPRUDENCIA
Al respecto don Luis Claro Solar dice: “En la solidaridad pasiva, lo mismo que en la solidaridad
activa, no se trata de mandato que los deudores solidarios se den los unos a los otros para la
ejecución de toda la prestación. La solidaridad entre los diversos deudores de la misma obligación es
únicamente una modalidad del vínculo jurídico que los liga con el acreedor, que autoriza a éste para
exigir el pago íntegro de cualquiera de los deudores y que faculta a cualquiera de los deudores para
pagar el total de la deuda.
Rol 6504-2008.
SOLIDARIDAD ACTIVA
Existen varios acreedores de una obligación con objeto divisible, y cualquiera de ellos puede exigir
su pago total, de manera que, cumplida de esta forma, se extingue la obligación.
Extinguida la obligación por un acreedor, se extingue respecto de todos. Art 1513 inciso 1° “El
deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos que
haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante.”
1.Pluralidad de acreedores.
SOLIDARIDAD ACTIVA.
No hay solidaridad activa legal. Su fuente sólo puede ser el testamento o el acuerdo de las partes. O
es excepción a esto el art 290 C. Com, pues se refiere realmente a un caso de solidaridad pasiva.
El grave inconveniente es que es que un acreedor cobre y luego caiga en insolvencia, con lo que los
demás acreedores no pueden recuperar su parte. Es un peligro para cada acreedor, porque queda a
merced de los demás.
Las ventajas son pocas: facilitar el cobro de un crédito y facilitar al deudor del pago.
Efectos entre los acreedores una vez extinguida la obligación. Relaciones internas.
1. Cada acreedor puede demandar el total de la obligación (art 1511 inc 2 CC).
2. El deudor puede hacer el pago al acreedor que elija, a menos que ya estuviere demandado,
pues en tal caso solo puede pagar al demandante (art 1513 inc 1 CC). Pagando de esta
manera, se extingue la obligación respecto de todos los acreedores.
3. Los otros modos de extinguir las obligaciones que operen entre el deudor y un acreedor
extinguen la obligación respecto de todos, a menos que el deudor ya estuviera demandado
por uno de ellos (art 1513 CC).
4. La interrupción de la prescripción que aprovecha a un acreedor beneficia a los otros (art 2519
cc). Respecto de la suspensión, rige la regla general de que no aprovecha a los otros, pues la
ley no dice nada. Pero da lo mismo, porque basta que uno de los acreedores tenga el
beneficio para que el asunto se resuelva cobrando él el crédito.
5. La constitución en mora que hace un acreedor constituye en mora al deudor respecto de
todos los acreedores.
6. Las medidas precautorias en favor de un acreedor favorecen a los otros.
1. El acreedor que cobró el total deberá reembolsar a los demás su respectiva cuota, a menos
que haya algunos no interesados, caso en que nada les corresponde. Cada uno de los otros
acreedores no podrá reclamar sino la proporción que le corresponde, a prorrata de su cuota,
pues la solidaridad solo existe entre los acreedores solidarios y el deudor.
2. Si la obligación se declaró nula respecto de uno de los acreedores, cualquiera de los otros
puede demandar el total, deducida la cuota correspondiente a esa parte de la obligación. Pero
si antes de la declaración de nulidad, el deudor había pagado el total, no puede después pedir
restitución.
3. Esta situación está regulada por el legislador solo respecto de la confusión (art 1668 CC),
pero se extiende la regla.
Confusión: El acreedor se confunde con el deudor y pasan a ser una misma persona.
LA SOLIDARIDAD PASIVA
Existen varios deudores, y el acreedor puede demandar la totalidad del crédito a cualquiera de ellos,
extinguiéndose la obligación respecto de todos.
JURISPRUDENCIA:
Rol: 7378-2012.
LA SOLIDARIDAD IMPERFECTA
La solidaridad perfecta es aquella que produce todos los efectos establecidos en la ley chilena.
La solidaridad imperfecta es aquella que sólo genera el efecto más peculiar de la solidaridad
pasiva: que el acreedor pueda demandar el total de la deuda a cualquiera de los deudores, pero
no a los restantes.
Efectos entre los codeudores solidarios una vez extinguida la deuda. Relaciones externas.
Pero no deja de resultar violento admitir la posibilidad de que un acreedor pueda demandar en
forma paralela la totalidad de la obligación a cada uno de los codeudores.
Beneficio de la división: Si el acreedor demanda a uno de los deudores por el total, este no puede
decir que cobre solo su cuota. Goza el beneficio de la división el fiador, cuando hay una
pluralidad de fiadores.
2. LA EXTINCIÓN DE LA DEUDA.
Si el deudor demandado paga el total de la obligación o la extingue por cualquier modo, tal extinción
opera respecto de todos los codeudores solidarios (art 1519,1520,1668 CC).
El título ejecutivo contra el deudor principal lo es también en contra del fiador y codeudor solidario.
Esto es discutible atendiendo a lo que es título ejecutivo: debe bastarse a sí mismo. El art 1512 es
claro en cuanto a que, si bien la cosa debida es la misma, puede deberse de diversos modos. Por
tanto, el hecho de que exista título ejecutivo en contra de un deudor, no significa que también lo haya
en contra de los demás.
La interrupción de la prescripción que se opera en contra de uno de los deudores solidarios perjudica
a los otros (art 2519 CC). Pero en virtud del principio de la pluralidad de vínculos, puede la
prescripción empezar a correr en momentos distintos. No existe el problema de la suspensión,
porque es un beneficio en favor del acreedor, y hay uno solo.
Producida la mora respecto de un deudor, quedan también constituidos en mora los otros.
A) Cada deudor responde de los perjuicios solo por su cuota, salvo que haya dolo o culpa grave,
caso en que hay responsabilidad solidaria.
B) Responden solidariamente:
1. Siendo culpables todos es más útil que la acción sea solidaria.
2. Art 1626 n°3 CC “Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho
imposible el cumplimiento de la obligación, es exclusiva y solidariamente responsable
de todo perjuicio al acreedor”
La regla general es que el deudor solidario puede oponer a la demanda todas las excepciones que
resulten de la naturaleza de la obligación y además las personales suyas ( art 1520 inc 1 CC).
Las excepciones que miran a la naturaleza de la obligación son las excepciones reales y en
general están referidas a los vicios que adolece la fuente de la obligación y que generan nulidad
absoluta.
También se refieren a los modos de extinguir las obligaciones, y a las modalidades que afectan a
toda la obligación.
Las excepciones personales son aquellas que solo las puede oponer el deudor respecto del cual
se reúnen las causas o circunstancias en que se funda. Ej. Nulidad relativa.
Ej. Excepción de compensación: el deudor solo puede oponer en compensación su propio crédito
pero extingue la deuda respecto de todos ( art 1520 y 1657 inc final del CC). Remisión parcial de la
deuda: los otros deudores pueden plantear como excepción que se rebaje de la deuda la cuota
remitida (art 1518 CC).
Si aceptamos que la sentencia va a producir cosa juzgada respecto de todos, entonces cada uno
tiene un legítimo interés en el resultado del juicio, pudiendo intervenir como tercero coadyuvante.
(art 23 CPC).
Acreedor:
OBLIGACIÓN DE LAS DEUDAS cuando una persona paga una deuda más allá de lo que debe.
Eje. Deudor A recibe $10.000 pero está obligado a pagar $30.000, por ser codeudor solidario.
Deudor:
CONTRIBUCIÓN A LA DEUDA solo se va a generar el deudor extinguió la obligación por pago o por
un modo equivalente a él, es decir, uno que implique un sacrificio económico (art 1522 CC).
Ej. Deudor A paga $30.000, pero solo recibió $10.000 tiene derecho a restitución de los otros
deudores B y C de $10.000 cada uno.
Objeto de la prestación
Cuando la solidaridad interesaba a todos los deudores. Si paga quien tiene interés.
Cuando la solidaridad interesaba a alguno de los deudores. Si paga quien NO tiene interés.
La obligación se extingue por un modo donde no hubo contraprestación o sacrificio económico para
el deudor como: remisión del total de la deuda, prescripción extintiva, imposibilidad en el
cumplimiento, plazo extintivo.
Se extingue la deuda sin que el deudor haya realizado algún desembolso o contraprestación
económica en favor del acreedor.
Por tanto extinguida la deuda no hay relación alguna entre los codeudores, cesal os efectos de la
solidaridad.
Me faltan pasar …