Efip 1
Efip 1
Efip 1
DERECHO PRIVADO 1
DERECHO PRIVADO
El derecho, en su aspecto objetivo, es el conjunto de normas o reglas de conducta
impuestas por el estado con carácter obligatorio, que prevén o describen
comportamientos humanos, imponiendo deberes y reconociendo facultades con
miras a crear un orden social justo.
Ahora bien, el derecho objetivo positivo se clasifica, para su mejor conocimiento y
aplicación, en dos grandes ramas:
Derecho público
Derecho privado.
Así, cuando la relación jurídica presenta caracteres de subordinación o supra
Coordinación, por intervenir el estado en su carácter de poder público, es de
derecho público. En tanto, si los sujetos que en ella intervienen se relacionan en un
pie de igualdad, en un plano de coordinación, como cuando en ella intervienen los
particulares o aun el estado como titular de un derecho subjetivo privado, es de
derecho privado
Derecho subjetivo se define como una facultad que tiene las personas de solicitar
la protección de un derecho o interés jurídicamente protegido
Y se clasifica en derecho subjetivo personalísimo, opersonal o intelectual
PERSONA HUMANA
1
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
2
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
3
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
4
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
5
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
6
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
esta categoría porque se tiene (al igual que los demás derechos humanos) desde
que se comienza a ser persona para el derecho.
Derecho a la integridad física: el artículo 54 del CCCN dispone que no resultan
exigibles aquellas convenciones que tengan por objeto la realización de un acto
peligroso para la vida o integridad física. En otras palabras, el contrato mediante el
cual una persona comprometa un acto que traiga aparejado dicho peligro, carecerá
por tanto de fuerza obligatoria para quien asumió dicha obligación, no siendo pasible
de exigir su cumplimiento forzado o indirecto, salvo que el acto de que se trate se
corresponda a su actividad habitual (v.gr. un boxeador, un corredor de autos) y que
se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.
Este derecho se vincula también con el derecho a disponer sobre el propio cuerpo.
Derecho a disponer sobre el propio cuerpo: en primer lugar es dable señalar que el
cuerpo humano no es una cosa en sentido jurídico, en tanto no constituye un objeto
material susceptible de apreciación pecuniaria.
Así, el art. 17 del CCCN establece que: Los derechos sobre el cuerpo humano o
sobre sus partes no tiene un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico,
humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se
respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. Este
derecho de disponer del cuerpo humano se vincula con el anterior, es decir, con el
derecho a la integridad física que procura determinar las atribuciones que se tienen
sobre el propio cuerpo, sus límites y la tutela legal que posibilite su efectivo ejercicio
frente a la oposición, atentado o amenaza de agresión, ya sea proveniente de
terceros o del Estado.
La regla es que no están autorizados aquellos actos que causen una disminución
permanente en la integridad del propio cuerpo o sean contrarios a la ley, la moral o
las buenas costumbres. Sin embargo, el art. 56 del CCCN prevé excepciones a tal
principio, las que tienen lugar cuando se trata de actos enderezados al
mejoramiento o preservación de la salud de la persona titular, como ser una
intervención quirúrgica; o, “excepcionalmente”, para el mejoramiento o preservación
de la salud de otra persona distinta a la del titular, la que tiene lugar cuando se
dispone la ablación de un órgano (que se rige por la ley 24.193, modificada por ley
26.066) a los fines de ser trasplantado. Asimismo, están prohibidas las prácticas
destinadas a la modificación de la constitución genética de la descendencia, salvo
aquéllas que tiendan a prevenir enfermedades genéticas o la predisposición a ellas
(art. 57 CCCN). Por otro lado, se prevé la regulación de las investigaciones
biomédicas en seres humanos que procuran un beneficio para el paciente sobre el
cual se realizan, a la par que pueden aprovechar en general a la ciencia médica.
Estas investigaciones deben cumplir con los recaudos legales que establece el art.
58 CCCN, teniendo una especial trascendencia el previsto en el punto “f”, que alude
al ineludible acuerdo que debe prestar la persona objeto de la intervención, quien
7
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
siempre deberá estar debidamente informada en relación a los riesgos para su vida.
16 Art. 17 del CCCN.
Derecho de disposición sobre el cadáver propio: la norma del artículo 61 del CCCN
consagra el derecho que posee toda persona capaz en orden a establecer el destino
post mortem de su cuerpo. Es decir que la persona, mientras viva, puede disponer
de sus exequias o inhumación, como así también la dación de todo o parte de su
cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. La
manifestación de la voluntad puede ser expresada por cualquier forma, es decir,
puede ser por disposición testamentaria, o bien puede ser escrita o por signos
inequívocos, o inducida de hechos o circunstancias que posibiliten conocerla. Ahora
bien, en ausencia de instrucciones por parte del difunto, será el cónyuge, el
conviviente o los parientes según el orden sucesorio, quienes dispongan del
cadáver de su familiar.
8
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Nombre
Noción
El nombre es el atributo de la persona que la identifica y la individualiza del resto.
Está compuesto por dos elementos: el pronombre o nombre de pila (o apelativo) y
el apellido (o cognomen o patronímico). Ambos cumplen funciones diferentes; el
nombre de pila individualiza a la persona en su familia y el apellido la individualiza
en la sociedad.
Naturaleza jurídica
Respecto de su naturaleza jurídica existen varias teorías.
a) Tesis de la propiedad: sostenida fundamentalmente en Francia a mediados del
XIX. Consideraba que el nombre era objeto de un derecho de propiedad análogo al
que se tiene sobre las cosas. Esta tesis ha sido abandonada.
b) Tesis del derecho de la personalidad: parte de la doctrina entiende que el nombre
es un derecho o un bien de la personalidad que permite distinguir al individuo de los
demás. El nombre, al ser utilizado como forma de distinguir al individuo, es un
atributo esencial de la personalidad.
c) Institución de policía civil: Planiol concibe al nombre como una institución de
policía civil, por cuanto es impuesto por la ley en forma obligatoria para la
identificación de los individuos. Tesis seguida en nuestro país por Orgaz.
d) Institución compleja: consideran que el nombre es tanto un derecho de la
personalidad como una institución de policía civil, porque protege intereses
individuales y también sociales. Esta posición es compartida por autores como
Salvat, Llambías, Borda, Rivera. Así, el artículo 62 del CCCN establece: “Derecho
y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el
apellido que le corresponden”. Es de este artículo de donde surge su naturaleza
jurídica, en donde confluyen los dos criterios: que el nombre es un derecho de la
personalidad, que es una institución de policía civil. Art. 62 del CCCN.
Régimen legal
El prenombre
Apellido de los hijos.
9
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
10
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Poder Judicial y esa es la regla, con excepción de los dos supuestos contemplados
en el último párrafo del art. 69. En tales casos no se requiere la intervención judicial
y se consideran justos motivos cuando se pretende “el cambio del prenombre por
razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido
víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del
estado civil o de la identidad”
El cambio de nombre tramitará “por el proceso más abreviado que prevea la ley
local, con intervención del Ministerio Público”, debiendo “publicarse en el diario
oficial una vez por mes en el lapso de dos meses”, a fin de que presenten las
oposiciones y se soliciten informes respecto de “las medidas precautorias que
existieren con relación al interesado” . Una vez inscrita en el Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas, será oponible a terceros. 18 Art. 67 del CCCN.
19 Art. 69 del CCCN. 20 Art. 69 del CCCN. 21 Art. 69 del CCCN. 22 Art. 70 del
CCCN. 23 Art. 70 del CCCN.
Acciones de protección
11
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La acción de supresión del nombre: debe mediar un uso indebido por parte del
demandado del nombre de otra persona para individualizar una cosa o un personaje
de fantasía y dicho uso provocar un perjuicio material o moral. El efecto de la
sentencia es el cese de dicho uso indebido. Por último y en orden a quiénes pueden
interponer estas acciones, se establece que el titular exclusivo es el interesado y, si
éste ha fallecido, podrá ser ejercida por sus descendientes, cónyuge o conviviente,
y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos.
Art. 71 del CCCN. Seudónimo
En cuanto al seudónimo, el art. 72 contempla “El seudónimo notorio goza de la
tutela del nombre”. El seudónimo es la designación, diferente del nombre verdadero,
que una persona voluntariamente se da a sí misma, en el desarrollo de alguna
actividad específica cultural, artística, comercial o profesional, sea con el objeto de
ocultar su verdadera identidad o para darle realce en el ejercicio de esa actividad.
Puede formarse con un nombre y apellido, con un prenombre, o con una
designación de fantasía. Como el seudónimo notorio goza de la tutela del nombre,
el titular para su protección, podrá interponer las acciones previstas para proteger
el nombre, es decir las previstas en el art. 71. Asimismo, el art. 69 ha receptado el
cambio de nombre cuando existan justos motivos a criterio del juez y el inc. “a"
dispone que se considera justo motivo al supuesto en que el seudónimo hubiese
adquirido notoriedad.
Domicilio
Noción. Caracteres
El ordenamiento jurídico requiere situar a la persona en un determinado lugar, aun
cuando no actúe necesariamente allí.
Domicilio, en sentido jurídico, es el lugar que la ley considera como centro o sede
legal de la persona. Como veremos seguidamente existen distintas clases de
domicilio, el domicilio general y el especial. El domicilio general es el atributo,
cualidad o propiedad inherente a la persona que representa su indispensable
asiento o sede legal para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones (Tagle, 2002).
Este domicilio general puede ser legal, es decir instituido por la ley o real, que es la
efectiva residencia de la persona en un cierto lugar con ánimo de permanecer allí.
El domicilio general sea legal o real, es necesario, ya que no puede faltar en ninguna
persona y es único ya que una persona no puede tener más de un domicilio general.
Por último decimos que el domicilio general es mutable, es decir que es modificable,
ya sea por cambio en la capacidad de las personas (por ejemplo, un menor que
cumple la mayoría de edad pasa de domicilio legal a domicilio real) o por un cambio
12
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Clases de domicilio.
Distinciones
El domicilio se clasifica de la siguiente manera:
General u ordinario
Especial.
El domicilio general, lugar en que la ley sitúa a la persona para la generalidad de
sus relaciones jurídicas, se clasifica en
real o voluntario
legal o forzoso.
Por su parte, el domicilio especial sólo produce efectos en relación a una o varias
relaciones jurídicas determinadas y puede ser convencional, procesal, conyugal,
comercial, entre otros.
DOMICILIO REAL,
Definido en el art. 73 del CCCN, es donde la persona humana tiene su residencia
habitual. Ahora bien, si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar
donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha
actividad. Como podemos ver, la ley contempla la residencia como un elemento del
domicilio, dado que el mismo se determina en función de la residencia habitual,
entendida como el lugar en el que habitual y permanentemente habita una persona.
También se considera domicilio real el lugar de desempeño de la actividad
profesional o económica para las obligaciones nacidas de éstas. Este domicilio toma
en cuenta la efectiva residencia de la persona, es voluntario, pues sólo depende de
la voluntad del individuo, y, además, es de libre elección e inviolable (art. 18 CN).
Elementos constitutivos del domicilio real: el domicilio real, esencialmente
voluntario, está conformado por un elemento material o corpus y el elemento
intencional o animus. El primero está constituido por la residencia de la persona que
es efectiva y permanente y el animus es la intención o propósito de permanecer en
13
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
un determinado lugar. Así, el domicilio real se constituye por la reunión de sus dos
elementos.
DOMICILIO LEGAL
Como el lugar donde la ley presume, (Art 74cccn) sin admitir prueba en contra, que
una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.
Así, prevé los casos de personas que tiene domicilio legal:
a) los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus
funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;
b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar que lo están
prestando;
c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen
domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.
Este domicilio es forzoso, en tanto la ley lo impone independientemente de la
voluntad del interesado; es ficticio, pues el sujeto puede no estar allí presente; es
excepcional y de interpretación restrictiva, pues sólo funciona en los casos previstos
por la ley; y es único, en tanto es una clase de domicilio general u ordinario.
DOMICILIO ESPECIAL
Por último y en relación al domicilio especial, cabe poner de relieve que éste no es
un atributo de la persona, sólo lo es el general en todas sus clasificaciones.
El domicilio especial es el que las partes de un contrato eligen para el ejercicio de
los derechos y obligaciones que de él emanan (art. 75). Este domicilio produce sus
efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas, es decir, tiene
eficacia sólo para aquellas relaciones jurídicas para las que ha sido instituido. Es
elegido libremente por las partes y el domicilio convenido tiene fuerza de ley para
los contratantes, es decir que tiene efecto vinculante, salvo que, por acuerdo común
de partes, lo modifiquen.
Este domicilio es temporario en principio y se termina cuando la situación finaliza.
Por eso no se puede decir que éste sea un atributo de las personas, sino que puede
faltar. Un ejemplo de domicilio especial es, en el caso de las sociedades que poseen
14
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
15
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
CAPACIDAD
Noción.
La capacidad es uno de los atributos más importantes de la persona. Como se
expuso anteriormente, este atributo forma parte del concepto mismo de persona; la
capacidad de derecho siempre está presente.
Clases. Caracteres
La noción de capacidad no se agota en la capacidad de derecho –atributo de la
persona– puesto que comprende también la capacidad de hecho o de obrar, que
consiste en la aptitud de las personas físicas para ejercer por sí mismas los actos
de la vida civil.
Buteler caseres la definia siguendo el código deregado pero por tal no deja de
ampliar y ayudar a entenderla como la aptitud de cada clase de persona para ejercer
por si o por otro actos que no le son expresamente prohibidos.
La capacidad tiene los siguientes caracteres:
a) las reglas que gobiernan la capacidad son de orden público y no pueden ser
modificadas por voluntad de los particulares;
b) es principio general que tanto las incapacidades como las restricciones a la
capacidad son la excepción;
c) las restricciones a la capacidad son de interpretación restrictiva.
Capacidad de Derecho.
Definición
El artículo 22 del CCCN define la capacidad de derecho: “Capacidad de derecho.
Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes
jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples
actos, o actos jurídicos determinados.”
Así, la capacidad de derecho se define como la aptitud de que goza toda persona
humana para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Esta aptitud se vincula muy
16
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
directamente con la personalidad humana; por ello, todas las personas son capaces
de derecho y no puede concebirse una incapacidad de derecho absoluta, es decir,
que comprenda todos los derechos y obligaciones, porque sería contrario al orden
natural.
Por el contrario, sí existen incapacidades de derecho relativas, es decir referidas a
ciertos derechos en particular, como lo prevé el art. 1002 del Código Civil y
Comercial al referir, por ejemplo, que:
No pueden contratar en interés propio
27 Art. 22 del CCCN:
a) los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o
enajenación están o han estado encargados;
b) los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus
auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o
han intervenido;
c) los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los
que intervienen o han intervenido;
d) los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí. Los albaceas que no son
herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las
testamentarias que estén a su cargo.28
Capacidad de ejercicio Por su parte, el artículo 23 define la capacidad de ejercicio
o de hecho, y prevé “Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer
por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este
Código y en una sentencia judicial”29. La capacidad de ejercicio es la aptitud para
ejercer derechos por sí mismo. Así, el principio general es la capacidad, con las
limitaciones que prevé el Código en su artículo 24, al referir a las personas
incapaces de ejercicio y las que determine en una sentencia judicial, referencia que
alude al supuesto de restricción al ejercicio de la capacidad en relación a los
mayores de edad, en las condiciones establecidas por la legislación en el art. 24
inc. “c” y 31 y ss. del CCCN.
Comparación entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio
Dimensiones Incapacidad de derecho Incapacidad de hecho
Esencia Falta de aptitud para
ser titular de derechos.
Se prohíbe celebrar un acto singular.
Falta de aptitud para celebrar los actos jurídicos de la vida civil.
Puede restringirse la capacidad para un conjunto de actos.
17
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Estado civil
18
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
19
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
20
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La determinación del tiempo de duración del embarazo tiene sentido a los fines de
establecer la época en que ha ocurrido, en cada caso, la concepción. Según
sostuvimos anteriormente, esta definición resulta relevante porque allí es donde
comienza la existencia de la vida humana y, por tanto, desde entonces puede
asignarse a ella la calidad de persona, con la consecuente adquisición de derechos.
Nuestro Código Civil y Comercial proporciona las indicaciones, en el artículo 20, en
torno a los plazos del embarazo. Así, dice:
Duración del embarazo. Época de la concepción.
Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la
duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo
de tiempo del embarazo es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta,
excluyendo el día del nacimiento.
De tal modo, un embarazo de trescientos días significa una franja temporal, en
semanas, de casi cuarenta y tres semanas; uno de ciento ochenta, importa una
gestación de más de veinticinco semanas. Sobre esta base y atendiendo a que,
desde el punto de vista médico, la duración del estado de gravidez alcanza a
cuarenta semanas de gestación, se advierte que la previsión resulta “generosa”
tanto en máximo como en mínimo.
En definitiva, sin contar el día del parto, se cuentan trescientos días hacia atrás y
luego ciento ochenta días, también hacia atrás. En el período de ciento veinte días
que hay entre uno y otro término, la ley presume que se ha producido la concepción.
En una palabra, se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción se
produjo en los primeros ciento veinte días de los trescientos del embarazo, sin
contar la fecha de parto.
El artículo 19, en su versión original del Proyecto de Código Civil de 2012, decía:
La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno
materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la
implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial
para la protección del embrión no implantado.
Este precepto dejaba de lado cualquier discusión con relación al nasciturus
concebido en el vientre de la madre, al que se lo seguía considerando persona y
sujeto destinatario de la protección del derecho. Sin embargo, no ocurría lo mismo
con relación a los embriones no implantados, los que quedaban huérfanos de toda
protección legal hasta tanto no se produjese su implantación en el cuerpo de la
madre, momento a partir del cual recién eran considerados personas humanas.
(Rivera y Medina, 2014).
21
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
22
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
23
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Por todo lo anterior, la Corte concluyó (por mayoría) que la interpretación histórica
y sistemática de los antecedentes existentes en el Sistema Interamericano confirma
que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión, quedando claro en
cuál de las dos posiciones se enrola el Tribunal Internacional en este decisorio.
Sin embargo, el Estado involucrado no fue Argentina sino Costa Rica y, por ende,
se viene sosteniendo que no se desprende de la Convención Americana que sus
fallos tengan obligatoriedad erga omnes más allá del expediente en el que fueron
dictadas, por lo que no es vinculante para la República Argentina.
Nacimiento con vida
Definición El artículo 21 dispone: “Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones
del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace
con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El
nacimiento con vida se presume.”
Los derechos y obligaciones adquiridos por el nasciturus en el momento mismo de
la concepción (es allí donde adquiere la calidad de “persona”) quedan sometidos a
una suerte de condición suspensiva: el nacimiento con vida. Ocurrida ella, se
produce su “adquisición irrevocable” de todos los derechos que le correspondan por
filiación; por el contrario, es decir en caso de nacer muerto o sin vida, se extinguirán
retroactivamente la totalidad de los derechos que pudo haber adquirido desde la
concepción.
En una palabra, si el niño nace con vida, mantiene o conserva esos derechos que
adquirió desde la concepción, de manera tal que su nacimiento lo único que hace
es perfeccionar o consolidar esa personalidad que ya poseía.
Medio de prueba Los artículos 96, 97 y 98 del código unificado regulan en materia
de prueba del nacimiento y de la muerte.
En primer lugar, es dable señalar que, prueba por excelencia del nacimiento, así
como sus circunstancias de tiempo, lugar, sexo, nombre y filiación de las personas
nacidas, es la partida del Registro Civil.
Las partidas del Registro Civil asumen el carácter de verdaderos instrumentos
públicos, siempre que estén confeccionadas en debida forma, sean emitidas por
oficiales públicos con competencia para tal fin o que, por las circunstancias en las
que se encuentren, estén autorizados a emitirlas (arts. 289 inc. “b” y 296).
Asimismo, se dispone que el nacimiento ocurrido en el extranjero se prueba con los
instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se produce, legalizado o
autenticado del modo que disponen las convenciones internacionales y, a falta de
ellas, las disposiciones consulares de la República.
Ahora bien, para el supuesto en que no hubiera partida del Registro, porque no hay
registro público o bien porque falta o es nulo el asiento, y quisiera demostrarse el
24
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
hecho del nacimiento, se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba, ya sea
una información pericial, testimonios de los médicos o expertos, entre otros.
Presunción El mencionado artículo 21 establece que “el nacimiento con vida se
presume”37; presunción que funciona ante la hipótesis de que existieran dudas al
respecto.
Ahora bien, esta presunción admite prueba en contrario, es decir que, si alguien
alegara que el niño nació muerto, debe cargar con la prueba de tal extremo.
Ausencia de la persona
Definición El Código Civil y Comercial contempla en seis artículos (79 a 84) las
normas sustantivas y procedimentales correspondientes a la simple ausencia y al
procedimiento previsto a los fines de obtener tal declaración. El fin último de esta
regulación es la protección del patrimonio del ausente, pues lo que se pretende es
la designación de un curador especial a los bienes para que estos puedan ser
administrados en debida forma mientras dure el estado de ausencia.
Presupuestos fácticos y jurídicos Art. 79. Ausencia simple. Si una persona ha
desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella, y sin haber dejado
apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de éstos lo
exige. La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son
insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. 38
De conformidad a dicho artículo, para configurarse el presupuesto de la ausencia
simple es preciso que:
a) La persona haya desaparecido de su domicilio, sin que se tenga noticias
sobre su existencia;
b) Haya dejado bienes que exijan protección;
c) No haya dejado apoderado o que los poderes del apoderado del ausente
resulten insuficientes o que éste haya incurrido en un desempeño
inconveniente de su mandato.
Como se advierte, la ley no exige que haya transcurrido plazo alguno para peticionar
ante el juez competente la declaración de ausencia simple, ni que la desaparición
se vincule con un hecho extremo del cual se presuma la muerte del ausente; sólo
se impone que existan bienes para cuidar, de manera tal que se adopten aquellas
medidas necesarias para proteger el patrimonio del ausente.
25
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
26
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
27
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
28
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
30
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La incapacidad de derecho
Definición. Caracteres
31
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
prohibido celebrar los progenitores con el hijo que está bajo su responsabilidad. Por
caso, no pueden comprar por sí ni por persona interpuesta bienes de su hijo, ni
constituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra su hijo, ni hacer
partición privada con su hijo de la herencia del progenitor prefallecido, entre otros
actos.
Un ejemplo de prohibiciones en relación a las cosas es el art. 1002 del código único,
que señala que:
No pueden contratar en interés propio:
a) los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o
enajenación están o han estado encargados;
b) los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus
auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o
han intervenido;
c) los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los
que intervienen o han intervenido;
d) los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.
Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa
sobre los bienes de las testamentarias que estén a su cargo.3
En lo que toca a prohibiciones con relación a ciertos actos, podemos citar el art.
120, que prevé los actos prohibidos del tutor; el art. 1646 inc. “b”, que establece que
no pueden hacer transacciones “los padres, tutores o curadores respecto de las
cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial”4.
La incapacidad de ejercicio
Definición. Caracteres
Tal como sostuvimos, debe partirse de que la capacidad es la regla y la incapacidad
la excepción. La incapacidad de obrar resulta de un precepto legal que establece
quiénes son los incapaces de ejercicio (art. 24 CCCN). Consiste en la falta de aptitud
o en la imposibilidad del sujeto para realizar por sí mismo actos jurídicos válidos,
pero esta ineptitud legal puede suplirse a través del instituto de la representación,
previsto en los arts. 100 y 101 del código único.
Las incapacidades de hecho –de ejercicio o de obrar– han sido establecidas en
interés mismo del incapaz y por ello la ley ha procedido con un criterio tutelar.
Esta incapacidad es susceptible de grados, ya que una persona puede carecer de
capacidad de hecho de manera absoluta, o bien, sólo para determinados actos
jurídicos.
32
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Enumeración legal
El art. 24 del Código Civil y Comercial dispone:
Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio:
a. la persona por nacer;
b. la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el
alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo;
c. la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en
esa decisión.
De acuerdo al precepto, tenemos que son incapaces de hecho:
a. La persona por nacer, que es la persona que está concebida en el seno materno
y aún no ha nacido; para que sus derechos y obligaciones queden irrevocablemente
adquiridos, debe nacer con vida, pues, de lo contrario, se considerará que ella nunca
existió.
b. Menores de edad y mayores que no cuentan con edad y grado de madurez
suficiente. Este inciso debe estudiarse en correlación con lo dispuesto en el art. 25,
el que dispone que “menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho
años”6. En efecto, el supuesto de análisis refiere que son incapaces de ejercicio las
personas “que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente”, por lo que
incluye a todas las personas que no han cumplido los dieciocho años, salvo: a) el
supuesto de los adolescentes en relación a los tratamientos no invasivos (que
veremos más adelante); b) el caso de los menores emancipados por matrimonio
que gozan de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas (arts. 27 y
28) y c) la persona menor de edad con título profesional habilitante que puede
ejercer profesión sin necesidad de previa autorización (art. 30).
Fuera de estas situaciones excepcionales, la regla es que las personas, para gozar
de la plena facultad para ejercer los derechos, deben ser mayores de dieciocho
años.
También son considerados incapaces de obrar las personas mayores de edad que
no cuenten con madurez suficiente, pues el artículo utiliza la conjunción copulativa
“y”, requiriéndose ambos requisitos para que alguien sea considerado capaz.
En definitiva, estas dos pautas, edad y madurez suficiente, predeterminan el límite,
ya que, si la persona tiene edad y madurez suficiente, puede validar su actuación
autónoma; de lo contrario es incapaz de ejercicio. (Fernández, 2014).
c. La persona incapaz por sentencia judicial. Este supuesto implica que, mediante
sentencia, se puede restringir la capacidad para determinados actos, debiendo
partirse siempre del presupuesto de la capacidad, y que sus limitaciones son de
carácter excepcional. Cuando la persona se encuentre absolutamente
33
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
34
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
35
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
jurídico, salvo que hubiere conflicto de intereses con sus representantes legales, en
los que ejercerán sus derechos mediante asistencia letrada.
Alguno de los derechos que pueden ejercer los menores de edad sin necesidad de
que intervengan sus representantes legales son:
a) El menor de edad que ha obtenido título habilitante puede ejercer la profesión por
cuenta propia (art. 30).
b) La persona mayor de dieciséis años es considerada adulta para las decisiones
sobre su propio cuerpo, así como el adolescente tiene aptitud para decidir sobre
tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado o provoquen un
riesgo grave para su vida o integridad física (art. 26).
c) El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los
datos relativos a su origen y puede acceder a ellos cuando así lo requiera (art. 596).
d) Los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad
parental de sus hijos, pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias
para su cuidado, educación y salud (art. 644).
e) El hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios
intereses sin previa autorización judicial, si cuenta con la edad y grado de madurez
suficiente y asistencia letrada (art. 679).
f) El hijo adolescente no precisa autorización de sus progenitores para estar en juicio
cuando sea acusado criminalmente (art. 680).
En definitiva, la persona menor de edad debe actuar por medio de sus
representantes legales, salvo en los casos en que el Código establezca que pueden
hacerlo por sí solos (art. 26).
36
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
37
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Restricciones a la capacidad
Personas con capacidad restringida
Noción de persona con capacidad restringida y con incapacidad. Distinción
Previo a establecer la distinción entre personas con capacidad restringida y con
incapacidad, es dable señalar que el art. 31 del Código Civil y Comercial establece
reglas generales en materia de restricción a la capacidad.
Así, dispone:
Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las
siguientes reglas generales:
a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando
se encuentre internada en un establecimiento asistencial; b) las limitaciones a la
capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la
persona; c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en
el tratamiento como en el proceso judicial; d) la persona tiene derecho a recibir
información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión; e)
la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada
que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios; f) deben priorizarse
las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. 10
38
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Estas reglas generales que se agrupan en la norma rigen todo lo referido a las
restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas, y son producto
especialmente de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ley 26.378) y de la Ley Nacional de Salud Mental (ley
26.557).
Manteniendo el criterio biológico-jurídico, el art. 32 del código unificado prevé dos
supuestos diferenciados: a) incapacidad de ejercicio relativa, que alcanza los actos
señalados en cada sentencia y b) incapacidad de ejercicio absoluta.
De la lectura del art. 32 del Código se advierte que, a partir de los trece años se
puede restringir judicialmente la capacidad de una persona cuando ésta padece una
adicción o alteración mental permanente o prolongada de entidad suficiente –
elemento biológico- y se estime que de no restringirle la capacidad pueda ocasionar
un daño a su persona o a sus bienes – elemento jurídico; o excepcionalmente
declarar la incapacidad “cuando la persona se encuentre absolutamente
imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier
modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz”11.
Presupuestos jurídicos y fácticos
La persona con capacidad restringida es, por regla, una persona capaz y sólo no
podrá ejercer por sí sola determinados actos que se especifiquen en la sentencia
(art. 24 inc. “c”).
El juez, en la sentencia, debe designar el o los apoyos que estime convenientes,
siempre tratando de limitar lo menos posible la autonomía de la persona, favorecer
las decisiones que respondan a las preferencias de la persona tutelada y, de esta
manera, garantizar el respeto de los derechos de la persona protegida.
El o los apoyos que se designen no tienen por misión sustituir la voluntad del sujeto,
sino todo lo contrario; promueven la libertad, la autonomía, “la comunicación, la
comprensión y la manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus
derechos”12.
Ahora bien, se considerará una persona incapaz de ejercicio absoluta cuando: a) se
encuentre imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por
cualquier modo, medio o formato adecuado y b) el sistema de apoyos cualquiera
que fuere resulte ineficaz. En este supuesto, el juez deberá designarle un curador
para que represente al incapaz, siendo de aplicación los arts. 138 a 140 (curatela).
Es dable señalar que, si no se dieran estos requisitos esenciales, corresponderá
una sentencia de capacidad restringida y no una declaración de incapacidad
absoluta.
39
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
40
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
41
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El dictamen deberá ser valorado por el juez junto con los otros elementos traídos al
proceso, quedando a cargo del juzgador la consideración de la incapacidad en la
medida en que ésta impida al sujeto dirigir su persona o administrar sus bienes.
Sentencia. Alcances
Luego de la valoración del dictamen interdisciplinario, el juez debe resolver con
relación al ejercicio de la capacidad jurídica, considerando especialmente la
voluntad, deseos y preferencias de la persona, y procurando que la afectación de la
autonomía personal sea la menor posible.
De tal modo, la sentencia puede: a) desestimar la acción; b) restringir la capacidad
del sujeto y c) declarar la incapacidad.
La sentencia que limite o restrinja la capacidad debe señalar los actos y funciones
que la persona no puede realizar por sí misma y, a fin de que tome las decisiones
pertinentes, le designará los apoyos que considere necesarios e indicará la
modalidad de actuación, es decir, si la función debe ser cumplida por dos o más
personas, si la actuación debe ser conjunta o indistinta, o si la validez de los actos
jurídicos requieren del asentimiento otorgado por el apoyo.
Asimismo, la sentencia que disponga la incapacidad deberá indicar los curadores
que se designan (puede ser una o más personas), permitiendo que la persona capaz
pueda designar quién ejercerá su curatela, ya sea mediante una directiva anticipada
(art. 60), ya sea descubriendo su verdadera voluntad por alguna manifestación (art.
43). En una palabra, la sentencia que limite la capacidad, ya sea en forma total o
parcial, es un verdadero estatuto de cómo debe actuar la persona del incapaz.
Registración de la sentencia
La sentencia que restrinja la capacidad y los sistemas de apoyo que se designen
deben ser inscriptos en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas,
debiendo dejar constancia marginal en la partida de nacimiento de la persona. Este
régimen, lo que pretende es dar publicidad de la sentencia y, a su vez, resguardar
los derechos de terceros que contraten con la persona a la que se le ha restringido
su capacidad jurídica.
Una vez que las restricciones sean dejadas sin efecto, o bien modificadas por una
nueva sentencia dictada, se deberá ordenar la inmediata cancelación o inscripción
registral, respectivamente.
Revisión
La sentencia puede ser revisada en cualquier momento, a instancias del interesado.
42
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
43
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
44
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
45
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Persona Jurídica
Persona jurídica
Noción
El artículo 141 del Código Civil y Comercial precisa el concepto de persona jurídica.
Dispone que “Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento
jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el
cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.”
Así, puede conceptualizarse a la persona jurídica como categoría normativa
conformada por una colectividad de individuos o un conjunto de intereses humanos
considerados intelectivamente como un solo ser con individualidad, o como un
centro de imputación con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
y determinar las consecuencias de las diversas concepciones en el ámbito jurídico
(Tagle, 2002).
Según Buteler Cáceres (2000), las personas de existencia ideal son abstracciones
que se originan en la realidad social y representan la posibilidad de los hombres de
unir sus esfuerzos en pos de un fin común; por ello, estos entes se encuentran
provistos de personalidad jurídica y están dotados de capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones.
46
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Importancia actual
La realidad social muestra que el hombre no se relaciona con sus semejantes sólo
en forma individual, sino que forma parte de agrupaciones concretas de todo tipo,
aunando esfuerzos para obtener finalidades compartidas, cuyas actividades
benefician no sólo a los partícipes del grupo, sino también a la sociedad en general.
Así, estas agrupaciones o instituciones en las que se administra un patrimonio en
beneficio de terceros han ido adquiriendo, con el devenir del tiempo, una
complejidad tal que ha determinado la necesidad de unificar ese complejo de
relaciones jurídicas, admitiendo el hecho social subyacente de que la entidad se ha
independizado de los integrantes del grupo para lograr el objetivo o finalidad común
a la que esas personas individuales han servido. Por otro lado, ciertos
emprendimientos no podrían concretarse si no se reconociera la existencia del
grupo como sujeto de relaciones jurídicas, con independencia de los miembros que
lo componen.
De este modo, la personalidad jurídica es entonces el presupuesto de actuación de
los grupos humanos dentro de la sociedad, y su reconocimiento se presenta como
una exigencia ineludible para posibilitar el pleno desarrollo de los individuos que
integran una comunidad jurídicamente organizada. (Tagle, 2002).
Naturaleza jurídica
Existieron tres grandes posturas a lo largo de la historia que trataron de descifrar la
naturaleza jurídica de estos entes de existencia ideal; al respecto de las teorías
existen distintas maneras de agruparlas.
Buteler Cáceres (2000), las clasifica o agrupa de la siguiente manera:
a. La teoría de la ficción: elaborada por Savigny, parte de la proposición de que el
derecho subjetivo es un poder que se sustenta en la voluntad moral, por lo tanto, la
única persona que lo puede detentar es la real, la persona física. Pero la realidad
demuestra la necesidad de los hombres de actuar conjuntamente y administrar
bienes durante esa actuación, por lo tanto sólo pueden lograrlo a través de la
creación de un ente artificial, producto de la ficción, al que denomina “sujeto del
derecho de bienes”; sin embargo, este sujeto no tiene voluntad propia, por eso
actúan por el mismo las personas físicas que lo representan.
b. Las teorías negatorias de la personalidad jurídica: estas teorías parten de la base
de que estos sujetos que se unen para lograr sus objetivos no logran crear un sujeto
distinto, por lo tanto ese sujeto no existe; la base para lograr la protección de la ley
es sólo que estos grupos persiguen fines de acuerdo a la solidaridad social. Entre
estas teorías se encuentran las de los patrimonios de afectación y la de la propiedad
colectiva.
47
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
c. Las teorías realistas: éstas reconocen que el sujeto creado por sus miembros
conforma un ente diferente. Estas teorías a su vez presentan diferentes posturas:
i). Las que se fundan en la voluntad: sostienen que la persona jurídica es un
verdadero ente semejante al organismo de las personas físicas, se basa en una
fantasía que asimila biológicamente y orgánicamente a las personas físicas y
jurídicas. Este grupo a su vez tienen un subgrupo:
48
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El art. 169 del Código Civil y Comercial dispone que el acto constitutivo de la
asociación civil debe ser otorgado por instrumento público e inscripto en el registro
correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la
inscripción, se aplican las normas de la simple asociación.
Por su parte, el art. 187 del mismo cuerpo legal establece que la simple asociación
se debe constituir por instrumento público o por instrumento privado con firma
certificada por escribano público. Al nombre debe agregársele,antepuesto o
pospuesto, el aditamento “simple asociación” o “asociación simple”.
Y el art. 195 estatuye que el acto constitutivo de la fundación debe ser suscripto por
el o los fundadores o apoderado con poder especial, si se lo hace por acto entre
vivos, o por el autorizado por el juez del sucesorio, si es por disposición de última
voluntad. El instrumento debe ser presentado ante la autoridad de contralor para su
aprobación.
En consecuencia, frente a los diferentes tipos de personas jurídicas privadas que
contempla el código, la forma de constitución de dichas personas dependerá en
cada caso del tipo de que se trate.
Concepción de la personalidad de las personas jurídicas
Tal como hemos señalado, cuando hablamos de persona jurídica hacemos
referencia a un ente ideal distinto de los socios que lo componen. Este ente cuenta
con capacidad jurídica plena para el cumplimiento de su objeto y los fines de su
creación y, por ende, puede adquirir compromisos propios frente a los terceros y
constituye un centro de imputación distinto del patrimonio de los socios.
El principio de la personalidad diferenciada está consagrado explícitamente en el
art. 143 del código, que establece que la persona jurídica tiene una personalidad
jurídica distinta de la de sus miembros y ellos no responden por las obligaciones
contraídas por la persona jurídica, salvo en los casos previstos en la ley.
Así, se consagra el principio de separación de patrimonios entre la persona jurídica
y sus miembros, que es uno de los ejes rectores de la personalidad de las personas
jurídicas. Este principio opera en relación a los bienes de titularidad de la persona
jurídica, que, por ende, no pertenecen a ninguno ni a todos sus miembros, y en
relación a las obligaciones, ya que ninguno de sus miembros, ni el conjunto de ellos,
es responsable por éstas.
Este principio sólo se puede dejar de lado ante circunstancias excepcionales
previstas en el Código Civil y Comercial o en otras leyes especiales o generales,
como la Ley 19.550 de Sociedades o la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras.
(Rivera y Medina, 2014).
49
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
50
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Clases
El artículo 146 del Código Civil y Comercial dispone:
Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas: a) el Estado nacional,
las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades
autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el
ordenamiento jurídico atribuya ese carácter; b) los Estados extranjeros, las
organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad
jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público
resulte de su derecho aplicable; c) la Iglesia Católica.20
Cuando el artículo, en el inciso “a”, refiere a “las demás organizaciones constituidas
en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter”, debe
entenderse que abarca los entes públicos no estatales, como lo son los sindicatos,
las obras sociales sindicales, las empresas del Estado, los partidos políticos, entre
otras entidades.
En el inciso “b” del artículo 146, se clasifican los estados extranjeros, las
organizaciones que tengan su personería jurídica reconocida por el derecho
internacional público y “toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo
carácter público resulte de su derecho aplicable”. La alusión a los estados
extranjeros debe entenderse comprensiva de los estados provincial y municipal,
organizaciones internacionales, supranacionales o regionales, como la
Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, la
Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial de la Salud.
Finalmente, en el inciso “c”, se coloca a la Iglesia Católica, debiendo entenderse
que se trata de la religión Católica Apostólica Romana, cuya personería está
expresamente reconocida en la Constitución Nacional.
Por último, es dable aclarar que esta enumeración no es taxativa.
Personas jurídicas privadas
Noción. Caracteres
Las personas jurídicas privadas son aquéllas que tienen reglamentada su existencia
y actividades por el derecho privado aunque dependan de una autorización especial
para funcionar. Es decir que, dentro de las personas jurídicas privadas, tendremos
aquellas que requieren autorización para funcionar, como es el caso de las
asociaciones civiles o las fundaciones, y las que no, como por ejemplo las
sociedades comerciales, el consorcio de propietarios, entre otros.
Enunciación
El artículo 148 enuncia a las personas jurídicas de carácter privado.
51
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
52
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
aplica no sólo a las sociedades, sino a todo tipo de personas jurídicas de carácter
privado.
Asociaciones civiles
Definición
Las asociaciones civiles son un tipo de personas jurídicas privadas (inc. “b” del art.
148) a través de las cuales se puede realizar múltiples actividades.
A los fines de su constitución, las asociaciones deben cumplir ciertos requisitos y
formalidades, como ser: deben tener por principal objeto el bien común, el interés
general, es decir un espíritu altruista. Este interés general debe interpretarse “dentro
del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales,
religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los
valores constitucionales”24.
Otro de los presupuestos de las asociaciones civiles es que deben evitar el lucro, lo
que las distingue de las sociedades comerciales. Esta ausencia de fin de lucro no
significa que no puedan realizar actos dirigidos a obtener ganancias que sirvan para
seguir cumpliendo con su finalidad específica.
De tal modo, el artículo 168 del CCCN prevé “No puede perseguir el lucro como fin
principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros”, es decir, el
fin de obtener réditos económicos no debe ser el principal objetivo de la asociación
civil.
Requisitos de formación
La forma instrumental para constituirse las asociaciones civiles es la escritura
pública, la que deberá ser inscripta una vez que haya sido otorgada la autorización
estatal para funcionar.
De esta manera, lo que dará nacimiento a la asociación civil como tal es la
inscripción en el registro correspondiente; hasta tanto acaezca dicha inscripción,
serán aplicables las normas de la simple asociación.
El contenido del acto constitutivo está precisado en el art. 170 del Código, el que
estatuye que debe contener la identificación de los constituyentes, el nombre de la
asociación con el aditamento “Asociación Civil” antepuesto o pospuesto, el objeto,
domicilio social, el plazo de duración, las causales de disolución, las contribuciones
que conforman el patrimonio inicial de la asociación, el régimen de administración y
representación, entre otros recaudos que establece.
El precepto mencionado establece los requisitos mínimos e indispensables que
deben consignarse en el acto de constitución, pudiendo las partes libremente
establecer cualquier otra cuestión que sea útil para reglar y cumplir los fines de la
53
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
asociación, teniendo como único límite la no afectación del orden público, la moral
y las buenas costumbres.
Simples asociaciones
Las simples asociaciones también son personas jurídicas privadas (art. 148, inc.
“c”), que no requieren autorización estatal alguna para funcionar.
La forma por la que se constituyen estos entes ideales puede ser por instrumento
público o por instrumento privado con firma certificada por escribano público,
debiendo consignarse el aditamento “simple asociación” o “asociación civil”.
Las simples asociaciones comienzan su existencia como personas jurídicas a partir
de la fecha del acto constitutivo, es decir que, una vez otorgada la escritura pública
o el instrumento privado con firmas certificadas, estos sujetos de derechos gozan
de personalidad jurídica.
Están reguladas en los arts. 187 a 192 del Código Civil y Comercial y se prevé que,
en cuanto a su constitución, gobierno, administración, socios, órgano de
fiscalización y funcionamiento, se rigen por lo dispuesto para las asociaciones
civiles, es decir remite a los arts. 168 a 186.
Fundaciones
Noción. Caracteres
Las fundaciones son personas jurídicas con propósito de bien común, sin fines de
lucro, que se constituyen con el aporte patrimonial de una o más personas,
destinado a hacer posibles sus fines. Estos entes carecen de miembros, sólo tiene
órganos de conducción y beneficiarios; por ello, para su nacimiento no se requiere
de una unión de un grupo de personas físicas, sino solamente la existencia de un
sujeto de derecho que es la persona del fundador, quien se convierte en un extraño
cuando la fundación obtiene la autorización para funcionar. (Rivera y Medina, 2014,
p. 464).
Modo de constitución
Las fundaciones deben constituirse necesariamente mediante instrumento público
y solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar.
Este acto constitutivo que crea la fundación debe ser otorgado por el o los
fundadores o apoderado con poder especial, si se hace por acto entre vivos o por
el autorizado por el juez del sucesorio si es por disposición de última voluntad y
debe contener:
a) La identificación de los fundadores, sean personas físicas o jurídicas; b) Nombre
y domicilio de la fundación; c) Objeto preciso y determinado que propenda al bien
54
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Nombre.
Régimen legal
El nombre o razón social es un atributo de las personas jurídicas, toda vez que es
necesario a los fines de su individualización y designación que permita distinguirlas.
De acuerdo a lo normado en el art. 151 del Código, el nombre debe reunir los
siguientes requisitos:
a) aditamento de la forma jurídica utilizada para que los terceros conozcan la
naturaleza y extensión de la responsabilidad, por ejemplo “SRL”, “SA”.
b) cumplir con los recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, ello así a los
fines de que se distingan entre las personas jurídicas.
c) no contener términos contrarios a la ley, el orden público o las buenas
costumbres.
55
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
56
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Representación
Noción. Régimen legal Las personas jurídicas desarrollan su actividad por medio de
personas físicas que actúan en su nombre y por su cuenta, de modo tal que su
gestión es atribuida a la misma entidad. Así, las personas jurídicas actúan a través
de sus órganos, es decir aquellas personas autorizadas a manifestar la voluntad del
ente y a desarrollar la actividad jurídica necesaria para la consecución de sus fines.
El artículo 159 establece una pauta general a la cual debe adecuarse la conducta
de los administradores sociales, disponiendo que los administradores deben obrar
con lealtad con la persona que les encarga la función de administrar sus intereses
y con diligencia, es decir con idoneidad, con aptitud profesional para el exitoso
desenvolvimiento de la clase de actividad que constituye el objeto social.
El deber de obrar con lealtad tiene por fundamento la obligación de fidelidad del
mandatario (art. 1324 CCCN), que se extiende a todos los casos de representación
de intereses ajenos, y el deber de buena fe (art. 9 CCCN). El administrador se debe
conducir con la corrección de un hombre honrado, en defensa de los intereses cuya
administración se le ha confiado, por encima de cualquier otra consideración,
evitando obtener un beneficio particular a expensas de la persona jurídica. Tiene
prohibido contratar con ésta, salvo que se trate de contratos referidos a su actividad
ordinaria y en las mismas condiciones en que el ente lo hubiera hecho con terceros.
Deberá abstenerse de intervenir en la toma de decisiones en las que tenga un
interés contrario a la persona jurídica y no podrá competir con ella. (Roitman, 2006).
57
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
58
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El objeto
El objeto de la relación jurídica
Puesto que las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos que ellas contienen
son de diferente naturaleza, el objeto variará según la clase de relación y de derecho
subjetivo de que se trate.
Así, en las relaciones que tienen por contenido los derechos personalísimos o los
derechos humanos, el objeto está dado por las diversas manifestaciones o
proyecciones que integran la personalidad de la persona física, como su honor,
libertad, integridad física o espiritual; en las que tienen por contenido los derechos
subjetivos potestativos, el objeto está dado por el conjunto de deberes y
prerrogativas de los padres para la educación y pleno desarrollo de la personalidad
de sus hijos. En las que tienen por contenido los derechos reales, el objeto es la
cosa, objeto material susceptible de valor, sobre las que se ejercen las facultades o
prerrogativas del titular.
Por otro lado, en las relaciones jurídicas que recaen sobre derechos personales o
de crédito, el objeto se proyecta sobre la conducta del deudor, denominada
prestación y por último, en los derechos intelectuales el objeto es la obra científica,
literaria o artística, la expresión de ideas, procedimientos, es decir, el producto del
intelecto humano. En una palabra, objeto de las relaciones jurídicas puede ser:
cosas, hechos u objetos inmateriales
cosas y las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las
fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.
Distintas clasificaciones
Importancia e interés práctico
El Código Civil y Comercial contiene varias clasificaciones de las cosas
consideradas en sí mismas:
a) muebles e inmuebles;
b) cosas divisibles e indivisibles;
c) cosas principales y accesorias;
d) cosas consumibles y no consumibles;
e) cosas fungibles y no fungibles. La importancia de estas clasificaciones radica en
que, según el estatuto que reciba la cosa, el régimen jurídico que se le aplique
variará.
Así por ejemplo, la distinción entre muebles e inmuebles tiene importancia desde
diferentes aspectos:
a) Por un lado, la determinación de la ley aplicable. Las cosas inmuebles se rigen
por la ley del lugar de su situación (art. 2663 del CCCN), mientras que las cosas
muebles se rigen por el domicilio del demandado si se trata de las cosas que lleva
consigo o son de uso personal, o bien por el lugar de situación de los bienes (arts.
2665 y 2666 del CCCN). b) También tiene incidencia en relación al régimen de
prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir el dominio por la continuación
de la posesión en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante el
tiempo que establece la ley. Así, las cosas inmuebles se adquieren por la posesión
continua de diez años cuando ésta es con justo título y buena fe (art. 1898 CCCN)
o bien, veinte años sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor (art.
1899 CCCN). Ahora bien, el dominio sobre cosa mueble se adquiere por la simple
posesión de buena fe, salvo que se trate de cosas muebles hurtadas o perdidas, en
cuyo caso el dominio se adquiere por la posesión continua y de buena fe de dos
años (art. 1898). Si no hay justo título y buena fe y se trata de una cosa mueble
registrable, se adquiere si se posee durante diez años (art. 1899). c) Asimismo,
esta clasificación influye en los derechos reales. Así por ejemplo, el derecho real de
propiedad horizontal sólo puede recaer sobre inmuebles (art. 2037), tal como el
derecho de superficie (art. 2114) y el de hipoteca (art. 2205). En tanto, el derecho
real de prensa sólo puede recaer sobre cosas muebles no registrables o créditos
instrumentados (art. 2219).
En relación a la división de cosas fungibles y no fungibles, habrá contratos como el
de locación, en virtud del cual se entrega a otra persona el uso y goce temporario
60
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero (art. 1187); el alquiler o
arrendamiento deberá recaer sobre una cosa no fungible, es decir sobre una cosa
que conserve su individualidad, pues la persona que recibe una cosa para usarla
estará obligada al término del contrato a restituir la misma cosa que le fue entregada
y no otra. Lo mismo sucede en el comodato, acerca del cual, el art. 1533
expresamente establece “hay comodato si una parte se obliga a entregar a otra una
cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y
restituya la misma cosa recibida”.
Mientras que el contrato de mutuo, por ejemplo, sólo puede recaer sobre cosas
fungibles, pues el mutuario, al término del contrato, no estará obligado a devolver lo
mismo que recibió sino igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie (art.
1525).
La distinción entre cosas consumibles y no consumibles tiene importancia debido
a que determinados contratos sólo pueden tener por objeto a las primeras y otros
únicamente a las segundas, como el mutuo y el comodato, respectivamente.
Además, la distinción es importante en materia de derechos reales, pues el
usufructo sólo puede recaer sobre cosas no consumibles, puesto que el
usufructuario y el usuario pueden usar y gozar de la cosa ajena sin alterar su
sustancia.
La clasificación entre cosas divisibles y no divisibles tiene importancia pues, al
dividirse un condominio o la partición de una herencia, sólo las cosas divisibles
pueden ser objeto de partición en especie.
Criterios de distinción
El Código Civil y Comercial realiza una clasificación de las cosas: a) Cosas
consideradas en sí mismas; distingue inmuebles y muebles, cosas fungibles y no
fungibles, cosas principales y accesorias, cosas consumibles y no consumibles,
frutos y productos, entre otros. b) Bienes con relación a las personas; distingue los
bienes pertenecientes al dominio público, al dominio privado del Estado y los bienes
de los particulares. c) Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva;
relativizando los derechos individuales en función de la protección de los derechos
de incidencia colectiva.
Inmuebles y muebles. Distintas clases Los artículos 225 y 226 del Código Civil y
Comercial determinan qué debe entenderse por inmuebles y el art. 227, por
muebles.
Art. 225: Inmuebles por su naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza el suelo,
las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo
el suelo sin el hecho del hombre.3 Art. 226: Inmuebles por accesión. Son
inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su
adhesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman
61
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
62
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
63
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
64
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
65
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El hecho jurídico
Definición de causa eficiente de los derechos
66
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
67
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Por su parte, los actos jurídicos tienen por fin inmediato adquirir, modificar, extinguir
relaciones o situaciones jurídicas. Es decir que el acto jurídico es el acto de
autonomía privada mediante el cual simplemente se persigue un fin práctico
autorizado por el ordenamiento.
Ahora bien, ¿para qué determinar la distinción entre actos jurídicos y simples actos
lícitos? Ello así, por el régimen aplicable. En efecto, si estamos frente a una
categoría como la de los simples actos lícitos, que producirá efectos por designio
legal y con independencia del querer del sujeto, no serían entonces aplicables las
normas del Código en materia de elementos, vicios e ineficacia de los actos
jurídicos, quedando cada acto regido por lo que se disponga en cada hipótesis. Esto
nos lleva a señalar otra distinción entre el acto jurídico y el simple acto lícito: el
primero siempre es voluntario, mientras que el segundo es indiferente que lo sea,
requiriéndose cuanto mucho que el sujeto cuente con discernimiento. (Rivera y
Medina, 2014).
Hechos jurídicos
Hechos: 1- naturales o externos. Por ej.: muerte, nacimiento, destrucción total de
una cosa
2- Hechos humanos a) Actos voluntarios -Simple acto lícito (art. 258)
- Acto jurídico (art. 259)
. La voluntad jurídica
Definición. Importancia
La voluntad individual apreciada en el mundo de las relaciones jurídicas juega un
papel fundamental. Así, Buteler Cáceres (2000) explica que, si partimos de los
atributos de las personas y, dentro de ello, de la capacidad, se advierte que la
voluntad o la aptitud de voluntad es el presupuesto primario, indispensable de la
capacidad de hecho.
Asimismo, señala que, si se tiene en cuenta el domicilio, dentro de éste se encuentra
el real o voluntario, el que se constituye por la voluntad soberana de una persona
capaz, en cuanto esté materializada de un modo concreto. En relación a los
contratos, hay contrato cuando dos o más partes manifiestan su consentimiento
para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales
(art. 957 CCCN). En definitiva, lo que quiere poner de manifiesto el mencionado
68
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El discernimiento. Definición
El discernimiento se refiere a la aptitud general de conocer, es decir, a la madurez
intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias. Se trata,
en definitiva, de tener una conciencia cabal de nuestras propias acciones, de su
conveniencia e inconveniencia, de su bondad o maldad, de su licitud o ilicitud
(Buteler Cáceres, 2000). Esta aptitud depende del grado de madurez que se haya
alcanzado y puede faltar por la edad o por cuestiones de salud mental.
69
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
70
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
71
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
72
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
73
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
haciendo muy difícil probar su existencia, por lo que sólo se utiliza en actos de menor
importancia. b) Manifestación escrita. Ésta se traduce en la exteriorización de la
voluntad en un cuerpo de escritura que contiene la voluntad de quien la emite. Es la
que mayores garantías ofrece, ya que da certeza plena, pudiendo estar contenida
en instrumento público o privado. Es la más conveniente sin dudas, pues, al quedar
consagrada por escrito, adquiere fijeza y por ende otorga seguridad, ya que facilita
la prueba de la declaración de voluntad. c) Manifestación por signos. Esta
declaración consiste en la utilización de gestos o actitudes dirigidos a otro u otros
respecto de determinados objetos, permitiendo lograr un significado único e
inconfundible. Es decir, hay una actitud física del sujeto que no deja lugar a dudas
sobre su voluntad interna. Por ejemplo, quien levanta la mano en un remate para
hacer una postura, o quien levanta la mano en la votación de una asamblea. d) La
última parte del artículo alude a “hechos materiales”; aquí salimos, sin embargo, del
campo de las declaraciones para pasar al de la mera manifestación, con lo cual se
ingresa al terreno de la exteriorización tácita de la voluntad (Rivera y Medina, 2014,
p. 602).
Por otro lado y en continuidad con el punto “d”, tenemos la manifestación tácita o
indirecta de la voluntad, que, a diferencia de la positiva, no tiene por fin dar a conocer
la voluntad de manera directa, sino que ésta se infiere del comportamiento del
sujeto. El artículo 264, prevé: “Manifestación tácita de la voluntad. La manifestación
tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con
certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una
manifestación expresa”. 24 Debemos señalar que, para que exista manifestación
tácita de la voluntad, hay tres condiciones que deben darse: a) que se trate de actos
por los que se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, es decir
que se pueda inferir la existencia de una voluntad en determinado sentido; b) que
no se exija una expresión positiva y c) que no haya una declaración expresa
contraria. Ejemplos de este tipo de manifestación son la remisión de deuda del
acreedor que devuelve a su deudor el pagaré sin protesta o reserva, la adquisición
por parte de quien ha recibido mercadería y la consume, llevar materiales al lugar
de una obra para realizarla.
Por último, tenemos el silencio como manifestación de voluntad. En primer lugar,
debemos decir que hay silencio en sentido jurídico cuando una persona no
manifiesta su voluntad con relación a un acto jurídico, ni por una acción especial
destinada a este efecto ni por una acción de la que se pueda inferir la voluntad. Es
decir, es la abstención, la omisión, callar.
El artículo 263 del Código Civil y Comercial dispone
Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una
interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al
acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse
74
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o
de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. 25
Conocemos el viejo adagio que dice “el que calla, otorga”. Este adagio no tiene
vigencia dentro del orden jurídico, donde la regla es que el silencio es un signo
negativo: el que calla ni afirma ni niega. El silencio sólo excepcionalmente puede
constituir un modo de manifestación o declaración de la voluntad tácita.
Estos casos de excepción son: a) Cuando haya obligación legal de expedirse.
Cuando la ley impone la obligación de pronunciarse y el obligado guarda silencio,
éste es considerado como una manifestación de voluntad. Por ejemplo, quien,
debiendo absolver posiciones, no concurre o se niega a responder, queda confeso
en todos los hechos que surgen de la relación de preguntas (art. 417 del CPCCN).
b) Cuando las partes hubieren dispuesto un deber de expedirse en el marco de un
contrato. Si nos inclinamos por el efecto obligatorio de los contratos, estaríamos
frente a un supuesto similar al primero; sin embargo, también es posible considerar
que ese silencio es una declaración, ya que podría haberse pactado que el silencio
tenga ese valor, en tanto signo inequívoco particular (Rivera y Medina, 2014). c)
Cuando los usos y costumbres impongan el deber de expedirse. En los casos donde
el ordenamiento positivo prevé que la costumbre es fuente de derecho (art. 1) e
impone el deber de pronunciarse, el silencio será considerado como manifestación
tácita de voluntad. Es decir, nuevamente estaríamos ante un caso donde hay deber
legal de manifestarse. d) Cuando hay una obligación de explicarse a causa de una
relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Cuando se puede
relacionar el silencio actual con la conducta precedente del sujeto, las circunstancias
autorizan a presumir que el silencio importa una manifestación de voluntad
concordante con sus manifestaciones precedentes. Así, por ejemplo, si me proveo
de libros con una de las tantas editoriales que trabajan en Córdoba y tengo de
antemano este trato: que todas las obras de derecho civil que aparezcan mes a
mes, me las deben enviar; si al mes siguiente no las devuelvo, ello significará que
las he comprado y deberán cargarlos en mi cuenta. El silencio está de antemano
erigido en declaración de voluntad.
Vicios de los actos voluntarios
Los vicios de la voluntad
Al tratar los vicios de la voluntad resulta necesario recordar la definición de voluntad
jurídica según la cual: es la voluntad sana y manifestada que genera, modifica,
transforma o extingue relaciones o situaciones jurídicas.
Esta voluntad, tal como señalamos anteriormente, está condicionada por la trinidad
de: discernimiento, intención y libertad. Ya dijimos que el discernimiento es la
aptitud general de conocer, la facultad de discurrir, es tener conocimiento pleno de
las consecuencias de los actos.
75
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
76
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
ningún derecho podría subsistir y no habría seguridad jurídica. Ahora bien, este
principio no es absolutamente rígido, ya que puede ceder ante excepciones que
contemple el ordenamiento jurídico; así también cuando, por una interpretación
judicial, se pueda hacer mérito de las situaciones de vulnerabilidad.
Error de hecho. Definición. Caracteres
El error de hecho, tal como ya referimos, es la falsa noción que recae sobre los
elementos o circunstancias fácticas vinculadas al negocio o a la relación jurídica de
que se trate. Éste puede recaer en el contenido o presupuesto del acto, así como
en la identidad de las personas, en la naturaleza o características de las cosas o los
hechos materiales constitutivos de la conducta. El error de hecho que vicia la
voluntad debe ser espontáneo y esencial, ello de acuerdo lo prescribe el art. 265 del
código único, que prevé “Error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad
y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error
debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad”. 27
Así las cosas, para que el error de hecho pueda ser invocado por quien lo ha sufrido,
debe tratarse de un error esencial, espontáneo y además reconocible.
El error es esencial si recae sobre la naturaleza del acto, sobre un bien o un hecho
diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad,
extensión o suma diversa a la querida; sobre la cualidad sustancial del bien que
haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las
circunstancias del caso; sobre los motivos personales relevantes que hayan sido
incorporados expresa o tácitamente; sobre la persona con la cual se celebró o a la
cual se refiere el acto si ella fue determinante para su celebración (art. 267 del
CCCN); en una palabra, sobre los aspectos primordiales del acto.
El error es espontáneo si se ha cometido por una falsa noción de la persona misma
y no porque la otra parte del negocio jurídico la indujo a error, pues sería un error
provocado. Es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer
según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 266
del CCCN). El error debe ser reconocible en los actos jurídicos bilaterales –por
ejemplo el contrato– y en los actos unilaterales recepticios, en los que la declaración
va dirigida a otra persona y, una vez conocida por ella, comienza a producir efectos
(por ejemplo una oferta contractual, una notificación de la cesión del deudor cedido).
Este requisito de la reconocibilidad significa que cada persona debe comportarse
diligentemente, y sólo se habilita la anulación del acto a favor del emisor cuando el
yerro tendría que haber sido conocido por el receptor de haber actuado con
diligencia. Es decir que lo que hay que determinar es si la persona afectada por la
declaración del que yerra estuvo o no en condiciones de percibir que el emisor se
había equivocado y, en consecuencia, de haberle advertido, ya que, de ser
efectivamente así y no haberlo hecho, sería anulable el acto por haber actuado de
mala fe.
77
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Lo que la ley pretende es que ambas partes sean diligentes al celebrar un negocio
y leales la una con la otra: al emisor se le exige que no declare cualquier cosa sin
medir las expectativas que genera y al receptor, que, de percibir que se está
incurriendo en error, se lo advierta a la otra parte para que pueda rectificar, so pena
de poder incurrir en reticencia dolosa (art. 271 CCCN). (Rivera y Medina, 2014).
En una palabra, que sea reconocible por el destinatario de la declaración implica
que, si ella no conoció el error ni lo pudo conocer actuando con una normal
diligencia, el acto viciado por error y, por ende, involuntario, produce la plenitud de
sus efectos.
Clases de error. Efectos.
Hemos puesto de relieve anteriormente que hay distintas clases de error. Así,
tenemos por un lado la gran distinción entre error de hecho y error de derecho; tal
como señalamos, el primero recae sobre los elementos o circunstancias fácticas
vinculadas al negocio o a la relación jurídica de que se trate, sobre el dato de hecho,
contenido o presupuesto del acto, sobre la identidad de las personas; mientras que
el error de derecho consiste en desconocer la existencia o contenido de una norma
jurídica o interpretar su significado de una manera distinta a la real o hacer una
aplicación inexacta.
Ahora bien, dentro del error de hecho caben dos categorías: error esencial y error
accidental.
El error esencial, regulado en el art. 267 del Código Civil y Comercial, es el que
afecta los aspectos primordiales del acto. El precepto contempla distintos
supuestos.
a) Error en la naturaleza del acto: es aquel que recae sobre la especie jurídica del
acto que se celebra, produciéndose una divergencia o falta de concordancia entre
la declaración o comportamiento de una de las partes y la representación de lo
declarado o actuado. Por ejemplo, cuando alguien presta algo a quien entiende que
se lo están regalando.
b) Error sobre el objeto: este error se produce cuando el sujeto cree celebrar un
negocio jurídico respecto de un determinado objeto o de un determinado hecho y,
en realidad, se trata de una cosa o hecho distinto. Puede afectar la individualidad
de la cosa, por ejemplo: creo estar comprando un terreno en un determinado lugar
y lo estoy comprando en otro; en su especie: por ejemplo, en una venta de granos,
el vendedor ha entendido que se trata de cebada y el comprador de trigo; error sobre
la cantidad, extensión o suma, este error de cantidad no debe consistir en un mero
error en el cálculo.
c) Error en la sustancia: debe entenderse por sustancia o cualidades sustanciales
de una cosa, todas las partes y todas las propiedades de una cosa, sin las cuales
dejaría de ser lo que ella es. Es decir, no sólo debe tratarse de una cualidad de la
78
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
cosa sino que esa cualidad se ha tenido en mira al contratar, es decir, no debe ser
accidental. En una palabra, habrá que ver en cada caso cuáles son las cualidades
esenciales de la cosa, que son aquellas que las partes esperaron encontrar en el
objeto adquirido y que fueron especialmente tenidas en cuenta, como también el
supuesto de que, sin esas cualidades, el acto no se habría celebrado, cuestión que
debe ser apreciada conforme a las circunstancias del caso.
d) Error en la causa: se trata del error que recae sobre el elemento moral, es decir,
el motivo interno que ha inclinado a ejecutar el acto. Al pertenecer al fuero interno
de cada sujeto, los motivos sólo pueden llevar a una anulación cuando surjan
expresa o implícitamente del acto, ya que, de lo contrario, se estaría perjudicando
a la otra parte, que no tiene forma de conocer lo que pensaba el otro. Así, quien
compra un automóvil creyendo por error que el suyo no tiene arreglo no podría, una
vez advertido de la realidad de las cosas, demandar la nulidad del acto, ya que se
trata de motivos ajenos al vendedor.
e) Error en la persona: el error sobre la persona es aquel que recae sobre alguno
de los sujetos o partes del negocio, ya sea respecto de la identidad de uno de ellos
o de sus cualidades. Este error es causa de nulidad solamente cuando la
consideración de la persona ha sido causa determinante para su celebración, como
la donación hecha a una persona a quien se toma por otra, o en las obligaciones
intuitae personae; pero no es causa de nulidad cuando la persona del contratante
es indiferente, como en el caso de un prestamista, vendedor o locador.
Por otro lado, el art. 270 del Código prevé el error en la declaración y el error en la
transmisión. El primero consiste en que lo querido queda desvirtuado en su
manifestación externa por distracción, apresuramiento o inadvertencia. Esta
categoría tiene dos variantes: la primera, cuando hay una divergencia entre la
voluntad interna y la declaración, que puede darse al haber escrito algo incorrecto
(lapsus calami) o empleado palabras no queridas (lapsus linguae), por ejemplo, si
escribo “compro” cuando, en realidad, quiero decir “vendo”. La segunda variante se
da cuando ni siquiera tenía la intención de manifestar algo, por ejemplo: si alguien
ingresa a una sala de remate y levanta la mano para saludar, y se interpreta que
está ofertando.
El error en la transmisión se origina en una persona distinta del emisor que,
encargada de trasmitir la declaración de voluntad del sujeto dueño del negocio
jurídico, la expresa desvirtuándola. Ambos errores, tanto en la declaración como en
la transmisión, pueden referirse a cualquiera de los casos de error esencial y, por
ende, invalidar el acto. (Rivera y Medina, 2014).
Por último, es dable señalar que el error de hecho esencial y reconocible es el que
justifica la nulidad del acto y por ende puede ser invocado por quien lo ha sufrido a
fin de que se deje sin efecto el acto celebrado, pues se ha viciado la voluntad o,
más precisamente, el elemento interno “intención”.
79
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Ahora bien, si la otra persona afectada por el acto acepta realizarlo en la manera en
que la entendió el otro, el error en la práctica desaparece y el negocio deviene
exactamente lo que la víctima del yerro pensaba celebrar desde un principio. Así las
cosas, desaparecido el error, desaparece la causa que da origen a la anulación y el
consecuente derecho a reclamarla por parte de quien antes se veía afectado, todo
ello de conformidad al art. 269 del código único.
Por otro lado, está el error accidental, que es el que recae sobre las cualidades no
sustanciales de las cosas o sobre los motivos no determinantes del acto, por lo que
no acarrea la nulidad. El artículo 268 del Código Civil y Comercial prevé “Error de
cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su
rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento”.28
El error de cálculo es un tipo de error accidental que se da cuando, en el acto, se
establecen las bases para fijar el precio, pero se realiza mal el cálculo para fijarlo,
se adicionan mal las cuotas que integran el saldo del precio, etc. En la práctica, este
error no invalida el negocio jurídico, pues del acto mismo se puede llegar a la
voluntad real y determinar que es un error. Esto es así siempre que no fuera
determinante del consentimiento, pues en ese caso se convertiría en error esencial
y habilitaría a la nulidad del acto (Rivera y Medina, 2014).
El dolo. Diversas acepciones
La palabra dolo tiene en derecho distintas acepciones: a) como elemento intencional
del acto ilícito, es la intención o propósito de causar un daño; b) en el ámbito
obligacional, el dolo es la deliberada intención de no cumplir pudiendo hacerlo y c)
como vicio de la voluntad, en tanto interviene en la formación del acto jurídico,
consiste en maniobras engañosas empleadas por una de las partes para inducir a
la otra a celebrar un determinado acto jurídico.
El régimen legal aplicable al dolo como vicio que afecta la intención en los actos
voluntarios está contenido en los arts. 271 a 275 del Código Civil y Comercial. El
art. 271 expresa:
Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación
de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la
celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción
dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.29
80
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
De tal modo, el dolo es toda maniobra tendiente a engañar, a fin de inducir a alguien
a la realización de un acto que no habría sido celebrado de no mediar este vicio.
Puede consistir tanto en una acción como en una omisión dolosa. En el primero se
realizan maniobras o ardides destinados a provocar una falsa visión en la víctima
para que realice un acto que, de otra manera, no habría decidió ejecutar; en tanto,
en el segundo, se aprovecha el engaño de otro, pese a no haber realizado nada
concreto para que cayera en el mismo.
Para que el dolo provoque la invalidez del negocio jurídico, será imprescindible que
concurran las siguientes circunstancias: a) Que el dolo haya sido esencial, es decir
grave, determinante de la voluntad. b) Que haya ocasionado un daño importante. c)
Que no haya habido dolo recíproco, es decir de ambas partes.
Dolo esencial e incidental. Efectos
El artículo 272 del Código prevé “Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la
nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño
importante y no ha habido dolo por ambas partes”30.
De tal modo, el dolo esencial es el que ha sido causa determinante, causa eficiente
del consentimiento del engañado para la celebración del acto y puede ser invocado
para anularlo. Para determinar si el dolo es esencial, habrá que verificar que se
reúnan los cuatro requisitos que fija el precepto:
Que sea grave: la gravedad del dolo alude a la entidad del engaño, astucia o ardid.
La conducta o maniobra empleada debe ser apta para inducir a engaño a una
persona que pone la diligencia necesaria en los asuntos, calidad que ha de ser
evaluada en función de las circunstancias y condiciones personales del sujeto
engañado. Debe ser determinante de la voluntad: ello es así cuando, de no haber
mediado el engaño, el sujeto no hubiere celebrado el negocio jurídico. Ésta es la
principal diferencia con el dolo incidental que seguidamente veremos. Debe probar
un daño importante: el artículo no sólo requiere que la víctima haya sufrido un daño,
sino que éste haya sido de relevancia, con cierta significación para la persona que
lo sufre, pero no sólo de significación económica, pues puede tratarse de un daño
moral. (Tagle, 2002). Ausencia de dolo de ambas partes: quien obra con dolo no
puede pretender que se anule el acto alegando el cometido en su perjuicio por la
otra parte. Ello así, pues se trata de una exigencia negativa, cuyo fundamento radica
en la regla de que nadie puede alegar la propia torpeza. Además, se trata de un
deber moral que deben presidir las relaciones entre las personas, por ello “quien
juega sucio no tiene derecho a exigir juego limpio” (Rivera y Medina, 2014, p. 626).
Por su parte, el dolo incidental es aquel en el que le faltan uno o más requisitos que
exige el art. 272 para que el dolo sea apto para actuar como vicio. El dolo incidental
no afecta la celebración del acto, sino sus condiciones. Es decir, la parte que lo sufre
lo habría celebrado aun de no haber mediado el engaño, aunque en condiciones
81
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
distintas; por ende, no es causa de invalidez del acto, aunque quien lo comete debe
resarcir los daños causados de conformidad al art. 275 del Código Civil y Comercial.
Finalmente, debemos señalar que el dolo esencial y el dolo incidental pueden ser
directo, si es cometido por una de las partes del acto jurídico, su dependiente o
representante; o indirecto, si proviene de la conducta de un tercero ajeno a la
relación de que se trata para beneficiar a alguna de las partes. Una y otra clase de
dolo afecta la validez del acto.-
La violencia. Noción
La libertad como tercer requisito de la voluntad es aquélla que permite
autodeterminarse sin influencias mayores a las habituales. Precisamente, la
violencia importaría una influencia superior a la tolerable: consiste en ejercer
coerción sobre una persona para obligarla a realizar un acto. Nuestro Código
emplea los términos “fuerza irresistible” e “intimidación” para referirse a la violencia
como vicio de la voluntad que excluye la libertad. Así, la violencia en términos
jurídicos es la coerción que por distintos medios se emplea sobre una persona para
obligarla a ejecutar un acto que no estaba dispuesta realizar. La violencia se
presenta en dos formas diferentes: la fuerza irresistible, que tiene lugar cuando se
excluye la voluntad mediante el empleo de una presión física irresistible o de malos
tratamientos corporales; o bien, la intimidación o amenazas que inspiran en la
víctima el temor fundado de sufrir un mal inminente y grave que suprime su libertad
en el obrar.
82
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
sino que antivoluntario y por otra parte, que en este caso se configura un tipo penal,
vale decir cuando se ha ejercitado violencia sobre una persona humana. (Buteler
Cáceres, 2000, p. 259).
Por otro lado, tenemos la violencia moral o intimidación, que consiste en inspirar
temor por medio de amenazas para infundir miedo, alterando el ánimo y la libertad
de obrar para que el amenazado ceda en perjuicio de sus propios intereses.
Estas amenazas deben ser graves, es decir, deben tener aptitud para crear el temor
racionalmente fundado, lo que se valorará de acuerdo a la situación del amenazado
y las demás circunstancias del caso (art. 276 del CCCN). La gravedad se valorará
teniendo en cuenta los bienes jurídicos –que pueden ser de naturaleza patrimonial
o no; la vida, la salud, la honra, la reputación, la intimidad, etc.– del propio
amenazado, así como de cualquier otro sujeto en tanto y en cuanto se demuestren
aptos para alterar la conducta del afectado. Asimismo, el mal amenazado ha de ser
inminente, no necesariamente presente o actual, pero sí de realización en un lapso
más o menos próximo, de modo que no pueda evitarse a tiempo ni reclamarse el
auxilio de la autoridad pública para impedir la amenaza o defenderse de ella.
Sin embargo, es menester atribuir al término de “inminente” un significado más
amplio, pues, en ocasiones, el factor tiempo carece ciertamente de relevancia. La
amenaza puede recaer sobre cuestiones que el amenazado no quiere revelar
(deshonra por la revelación de hechos inmorales, intimidades indicativas de hechos
de esa naturaleza) o situaciones en que las características de las amenazas obstan
a que la persona se decida a recurrir a la autoridad pública o adoptar otro tipo de
medidas para contrarrestarlas. En definitiva, lo relevante no es siempre la
temporalidad próxima, sino la convicción de la dificultad o imposibilidad para
contrarrestarlas o evitarlas.
Aunque la ley no lo diga expresamente, la violencia, en cualquiera de sus
modalidades, debe haber sido la causa determinante de la ejecución del acto, pues,
si el sujeto, por otros motivos, igualmente lo habría celebrado, no puede considerare
que el vicio de violencia haya excluido la voluntariedad.
Tanto la fuerza irresistible como las amenazas pueden provenir de una de las partes
del acto o de un tercero (art. 277 del CCCN) y el autor debe reparar los daños (art.
278 del CCCN).
A diferencia de lo que ocurre con el dolo, la existencia de daños no es un requisito
para que se configure el vicio de violencia. Sin embargo, en la práctica al ser un
ataque a la integridad de la persona, la violencia siempre apareja un daño al menos
de naturaleza moral. Quien deberá resarcir será la parte del acto o el tercero autor
de la violencia; ahora bien, si proviene de un tercero, pero ésta era conocida por la
otra parte, se le atribuye la condición de cómplice y responde solidariamente, aun
cuando hubiera tomado conocimiento a posteriori y guardara silencio al respecto.
83
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El artículo 259 del Código Civil y Comercial define al acto jurídico en los siguientes
términos: “El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la
adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas”. 1
Así, dentro de las clasificaciones y subclasificaciones en las que se funda el Código,
tal como hemos señalado en el Módulo 3, el acto jurídico se presenta como un hecho
humano –acto– voluntario y lícito que tiene además la particularidad de tener por fin
inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones
jurídicas.
De tal definición se advierten los caracteres que presenta el acto jurídico:
1) Es un acto voluntario: el acto jurídico es en esencia un acto voluntario, es decir
ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Esta voluntad interna debe
traducirse en una acción material que la dé a conocer.
2) Acto lícito: el acto jurídico debe ser conforme a los preceptos del derecho, pues
no podría concebirse que el ordenamiento tutelara actos contrarios al ordenamiento
mismo. De modo que, cuando aparece en sus elementos lo contrario a la ley, al
orden público o a las buenas costumbres, la ilicitud se comunica a todo el acto que,
en consecuencia, es inválido.
3) El fin jurídico inmediato: el fin jurídico es la realización de un interés que la ley
considera digno de tutela, característica sobresaliente del acto jurídico porque en
ella se manifiesta el aspecto funcional del negocio jurídico como instrumento
destinado a cumplir una función económicosocial. Este aspecto funcional es el que
permite distinguir el acto jurídico de otros actos que, siendo voluntarios y lícitos, no
son actos jurídicos, ya que la voluntad no está encaminada a establecer relaciones
jurídicas, o no tiene por objeto inmediato la producción de efectos jurídicos (Tagle,
2002).
Elementos esenciales
84
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
En relación al sujeto:
Voluntad, capacidad, parte otorgante y representante
En la estructura del acto jurídico se distingue el contenido que lo integra,
conformado por las reglas establecidas por los sujetos en ejercicio de la autonomía
privada, de los elementos que concurren a formarlo. Estos últimos son los
elementos esenciales que, por ser tales, constituyen el negocio jurídico. Ellos son:
los sujetos, el objeto, la causa y la forma.
Diferentes personas o sujetos pueden intervenir en el otorgamiento de un acto
jurídico, por lo que corresponde distinguir entre partes, otorgantes y representantes.
Las partes: son las personas o sujetos que, con la declaración de voluntad, ejercen
una prerrogativa jurídica que les es propia, por repercutir directamente en su esfera
de interés patrimonial o extrapatrimonial. Es decir, son los sujetos a quienes se
imputan las relaciones jurídicas que el acto tiene por fin establecer, aquellos cuyos
derechos se crean, modifican, transfieren, extinguen, etc.
Los otorgantes: son quienes intervienen en la celebración de un acto emitiendo la
declaración de voluntad que conforma su contenido. Generalmente, quien otorga el
acto es la parte, pero en muchas ocasiones ocurre que quien otorga el acto no es
la parte, sino otro sujeto que obra en su representación.
Los representantes: son quienes, en virtud de una autorización legal o convencional,
emiten una declaración de voluntad en nombre, por cuenta y en interés de otra,
denominada representado. Según la naturaleza de la autorización para obrar en
nombre de otro, los representantes son legales o voluntarios.
Ahora bien, la validez del acto jurídico en relación a los sujetos depende de dos
requisitos: a) la capacidad; b) la voluntariedad.
La exigencia de la capacidad supone la aptitud para ejercer por sí mismos actos
jurídicos válidos –capacidad de ejercicio– por lo que, tratándose de una persona
menor de edad, el acto será válido cuando se trate de aquél que la ley autoriza
otorgar (por ejemplo, el supuesto de que el adolescente puede decidir por sí
respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan su
salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física).
En cuanto a la voluntariedad, supone que el sujeto haya obrado con discernimiento,
intención y libertad, debiendo concurrir los tres elementos integrantes de la trinidad
que condiciona la voluntariedad de los actos.
OBJETO
En relación al objeto: requisitos de validez
En cuanto al objeto del acto jurídico, el art. 279 del Código Civil y Comercial dispone
que:
85
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley,
contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los
derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un
motivo especial se haya prohibido que lo sea. 5
De tal modo, los requisitos del objeto de los actos jurídicos son:
a) Posibilidad: el objeto del acto jurídico no debe ser imposible, requisito que se
predica no sólo de los hechos sino también de los bienes. La imposibilidad para
causar la nulidad del acto debe ser: originaria, es decir, debe estar presente desde
que el acto se celebró, sin perjuicio del supuesto de convalidación previsto para los
actos jurídicos sujetos a plazo o condición suspensiva (art. 280); absoluta, el objeto
debe ser imposible para todos y no sólo para el sujeto obligado. Si la imposibilidad
es parcial, el acto no es necesariamente nulo; quien pretendió adquirir un derecho
sobre un objeto parcialmente imposible puede dejar sin efecto el contrato o
demandar la parte que existiese (art. 1130) (Rivera y Medina, 2014).
b) Determinabilidad: el objeto del acto jurídico debe ser determinado o determinable.
Este requisito surge de los arts. 1005 y 1006 del CCCN, que regulan el objeto de
los contratos. Así, es determinado cuando legal o convencionalmente se prevén los
mecanismos o herramientas que permitan precisarlo en el momento del
cumplimiento del acto y es determinable cuando se establecen los criterios
suficientes para su individualización. En caso de que el objeto fuera absolutamente
indeterminable, el acto podrá ser declarado nulo.
c) Licitud: cuando la conducta que constituye el objeto del negocio está prohibida,
el acto tiene un objeto ilícito.
d) Hechos contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden público: este
recaudo impone la conformidad del objeto con la moral, las buenas costumbres y el
orden público. Generalmente, el concepto de buenas costumbres se identifica con
la moral, y respecto al orden público se ha entendido que es lo esencial para la
convivencia que puede variar en el tiempo y en el espacio. En estos supuestos, la
sanción será la nulidad absoluta.
No lesivos de los derechos ajenos a la dignidad humana: serían hechos lesivos de
los derechos ajenos, por ejemplo, los actos fraudulentos, debiendo señalar que en
tal caso el acto es inoponible, y no nulo.
Por otro lado, los hechos lesivos de la dignidad humana, quedan comprendidos
entre otros supuestos, los actos cuyo objeto lesione la intimidad personal o familiar,
la honra, la reputación, es decir, cualquier derecho personalísimo. Finalmente, el
precepto mencionado prevé “un bien que por un motivo especial se haya prohibido
que sea”, hace referencia por ejemplo a las cosas muebles que no pueden
hipotecarse o los inmuebles que no pueden prendarse. Este recaudo, supone falta
de idoneidad del objeto, es decir, imposibilidad jurídica. Asimismo, están
86
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
87
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
88
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
89
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
90
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
pudiendo exigir todas las facultades que ese derecho le genera, de acuerdo a la
naturaleza, los fines y el objeto del acto jurídico.
Ahora, si las partes hubieren pactado libremente darle a la condición efecto
retroactivo, en el caso de la condición suspensiva, el derecho se adquiere desde la
fecha de la celebración del acto y, en el caso de la condición resolutoria, el derecho
se extingue, considerándose como si nunca hubiese existido.
El plazo: noción. Especies. Efectos. Caducidad
Concepto de plazo y caracteres
El plazo es “la fijación en el tiempo del momento a partir del cual el acto jurídico
comenzará a producir efectos, o dejará de producirlos” (Bustamante Alsina, 2005,
p. 228).
El plazo es la modalidad de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan, a
un acontecimiento que es futuro pero que fatalmente se ha de producir, la
exigibilidad o la aniquilación de los derechos. El hecho previsto como plazo debe
reunir los siguientes caracteres: a) ha de ser un hecho futuro, b) ha de ser un hecho
fatal.
En este sentido, tanto el plazo como la condición refieren a un hecho futuro, aunque,
a diferencia de la condición, en la que el suceso es contingente (es decir que no se
sabe si se va a producir), en el plazo, el acontecimiento debe fatalmente ocurrir.
Especies
El plazo puede ser: a) suspensivo o extintivo; b) cierto o incierto; c) indeterminado.
a) El plazo suspensivo es el que produce la postergación o difiere la exigibilidad de
la obligación hasta el acaecimiento del término, por ejemplo la obligación de pagar
una suma de dinero en el término de noventa días; el extintivo o resolutivo es el que
limita hasta cierto momento los efectos del acto, como por ejemplo la obligación de
restituir la cosa locada al vencimiento del contrato de arrendamiento.
b) El plazo cierto es aquél en el cual el día, mes y año del vencimiento están
predefinidos de antemano; es incierto cuando el día del vencimiento se ignora y no
se sabe cuándo ocurrirá (por ejemplo: te pagaré cuando Pedro muera; en algún
momento Pedro morirá y por lo tanto el hecho va a ocurrir, pero no se sabe cuándo).
c) El plazo es indeterminado cuando no está determinado en el acto, por lo que
deberá el juez determinar la fecha de cumplimiento en el marco del proceso más
breve que prevea la ley adjetiva local (arts. 2559, 871, 887 y cons. del Código Civil
y Comercial).
Efectos
91
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Caducidad de plazo
El artículo 353 del CCCN establece los distintos supuestos en que, aun estando
pendiente de cumplimiento el plazo, la ley determina su decaimiento, es decir que
el deudor no puede invocar la pendencia del plazo. Los distintos casos son:
a) si se ha declarado su quiebra: ello así, pues la quiebra produce el vencimiento de
todos los plazos de las obligaciones del fallido.
b) La disminución, por acto propio del deudor, de las seguridades concedidas al
acreedor para el cumplimiento de la obligación, también genera la caducidad del
plazo, pues el deudor a través de estos hechos pone en peligro el pago de la
acreencia. Por ejemplo, si el deudor había constituido caución real o personal para
garantizar el cumplimiento de la obligación y luego las revoca.
c) Si el deudor no ha constituido las garantías prometidas: este supuesto prevé por
ejemplo la hipótesis en que el deudor se comprometió a otorgar una determinada
garantía, sea ésta personal –por ejemplo fianza, aval– o real –por ejemplo prenda,
hipoteca, anticresis– y omite constituir las garantías a los fines de asegurar la
acreencia.
El cargo: definición. Efectos. Transmisibilidad
Cargo. Especies. Presunción.
El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. No
impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como
condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya
estipulado como condición resolutoria. En caso de duda se entiende que tal
condición no existe.
Concepto y caracteres
El cargo es la obligación accesoria y excepcional que se impone al adquirente de
un derecho. Por ejemplo, el legado con el cargo de mantener a ciertos parientes del
testador.
92
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
En relación a los caracteres del cargo, es dable señalar: a) es una obligación que
grava a una de las partes interesadas; b) es una obligación accesoria a la
adquisición de un derecho, es decir que está anexado al derecho al cual accede, de
manera tal que no es posible adquirir el derecho sin asumir el cargo que importa y,
por ende, actúa como un límite al beneficio del adquirente del derecho y c) es
excepcional, es decir que no deriva ordinariamente del acto jurídico realizado, sino
que es la voluntad del enajenante quien dispone la vinculación entre el derecho
principal y el cargo (Llambías, 2004).
Efectos
El principio general es que el cargo es simple, lo que significa que el incumplimiento
del cargo faculta al respectivo acreedor para el ejercicio de las medidas compulsivas
pertinentes. Pero dicho incumplimiento no afecta la adquisición del derecho ya que,
si esto ocurre, no se tratará de un cargo sino de una condición.
La excepción a dicha regla está dada por aquellos casos en que el cargo se hubiere
estipulado como condición suspensiva o resolutoria.
En el primer caso, el incumplimiento del cargo impedirá que se puedan cumplir los
efectos normales del acto jurídico hasta tanto no se cumpla con el cargo; y en el
segundo, si el adquirente del derecho principal no cumple con la obligación que le
fue impuesta como accesoria, se le cancelará el derecho adquirido.
El principio general que gobierna el instituto es que la inejecución del cargo en nada
afecta el derecho principal, salvo los casos en que se hubiere estipulado como cargo
condicional suspensivo o resolutorio. Pero, fuera de esos casos, el cargo en su
dinamismo ordinario no influye en la pérdida del derecho al cual accede (Llambías,
2004).
93
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
94
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
otros efectos jurídicos previstos en la ley, como sucede por ejemplo con la
transmisión de la propiedad de cosas inmuebles. La regla es que los contratos que
tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre
inmuebles deben ser otorgados por escritura pública (art. 1017 CCCN). Ahora bien,
si la compraventa se realiza mediante boleto privado de compraventa (art. 1170),
no es que el contrato será nulo, sino que se generará en la persona del vendedor
una obligación de hacer: la de otorgar la escritura pública (art. 1018). Lo mismo
acontece con las convenciones matrimoniales (art. 448), la constitución de renta
vitalicia (art. 1601), entre otros.
En estos supuestos, el incumplimiento de la formalidad exigida –la escritura pública–
impide que el acto produzca sus efectos propios, pero se produce la conversión del
negocio pues la ley le reconoce la eficacia de otro negocio jurídico distinto (Tagle,
2002).
Los actos formales no solemnes: son los que pueden ser otorgados bajo cualquier
formalidad, aunque la prueba de su celebración depende del cumplimiento de la
formalidad exigida por la ley. Por ejemplo, la forma escrita se requiere para acreditar
el pacto de retroventa (art. 1163 CCCN), el pacto de preferencia (art. 1165 CCCN),
el contrato por tiempo indeterminado (art. 1183 CCCN), entre otros.
Los actos no formales son aquellos en los que las partes pueden elegir libremente
el modo en el que han de expresar su voluntad, rigiendo el principio de libertad de
formas, pues se trata de actos con forma libre y es lo que prevé el art. 284 del
CCCN.-
Principio general y excepciones. Efectos
El principio general es el de libertad de formas, según el cual los particulares pueden
elegir libremente los medios de exteriorización de la voluntad que integra el
contenido del negocio. Este principio se encuentra consagrado en el art. 284 del
CCNC, que dispone “Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada
para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen
conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta
por la ley”.
Dicho en otras palabras, el precepto mencionado consagra que la fuerza jurídica de
las convenciones emerge de la voluntad individual, con excepción de aquellos casos
especiales que, en razón de la seguridad o finalidad, requieren de forma impuesta.
De tal modo, la regla de la libertad de formas no es absoluta y reconoce
excepciones, como son los casos de forma impuesta, ya sea exigida por la ley o por
la voluntad de las partes.
Por su parte, el art. 285 del Código prevé:
95
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda
concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, peo vale
como acto en el que las partes se ha obligado a cumplir con la expresada formalidad,
excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad.
Así, el acto que no sigue la forma impuesta no queda concluido, mientras no se
haya otorgado el instrumento previsto. Ahora bien, el hecho de haberse otorgado el
acto sin forma, no le quita al mismo validez, sino que lo considera como acto en que
las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad instrumental en
algún momento y tiempo, como es el caso que hemos señalado de la transmisión
de dominio de un inmueble por boleto privado de compraventa.
Ahora, para el supuesto en que la forma sea exigida como condición del nacimiento
del acto, la misma no podrá ni ser suplida ni ser sometida a una obligación posterior,
y ese acto carecerá de efectos por una causa imputable al momento de su
nacimiento, que es lo que se conoce como acto formal de solemnidad absoluta.
Expresión escrita: modalidades
Según el art. 286 del Código Civil y Comercial:
Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos,
o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que
determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier
soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque
su lectura exija medios técnicos.
De tal modo, la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por
instrumentos particulares firmados o no firmados. La excepción está dada cuando
determinada instrumentación sea impuesta, ya sea legalmente o por voluntad de las
partes.
El soporte del instrumento, elemento material sobre el que se asienta o material del
que está constituido, puede ser papel, cds, correos electrónicos, etc., siempre con
texto inteligible, a pesar de que para su lectura puedan ser necesarios diversos
medios técnicos en materia de firma digital, por ejemplo la lectura tanto de la clave
pública como la clave privada
96
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta
por la ley”.
Dicho en otras palabras, el precepto mencionado consagra que la fuerza jurídica de
las convenciones emerge de la voluntad individual, con excepción de aquellos casos
especiales que, en razón de la seguridad o finalidad, requieren de forma impuesta.
De tal modo, la regla de la libertad de formas no es absoluta y reconoce
excepciones, como son los casos de forma impuesta, ya sea exigida por la ley o por
la voluntad de las partes.
Por su parte, el art. 285 del Código prevé:
Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda
concluido como tal mientras no se haya otorgadO el instrumento previsto, peo vale
como acto en el que las partes se ha obligado a cumplir con la expresada formalidad,
excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad.
Así, el acto que no sigue la forma impuesta no queda concluido, mientras no se
haya otorgado el instrumento previsto. Ahora bien, el hecho de haberse otorgado el
acto sin forma, no le quita al mismo validez, sino que lo considera como acto en que
las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad instrumental en
algún momento y tiempo, como es el caso que hemos señalado de la transmisión
de dominio de un inmueble por boleto privado de compraventa.
Ahora, para el supuesto en que la forma sea exigida como condición del nacimiento
del acto, la misma no podrá ni ser suplida ni ser sometida a una obligación posterior,
y ese acto carecerá de efectos por una causa imputable al momento de su
nacimiento, que es lo que se conoce como acto formal de solemnidad absoluta.
Expresión escrita: modalidades
Según el art. 286 del Código Civil y Comercial:
Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos,
o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que
determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier
soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque
su lectura exija medios técnicos.
De tal modo, la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por
instrumentos particulares firmados o no firmados. La excepción está dada cuando
determinada instrumentación sea impuesta, ya sea legalmente o por voluntad de las
partes.
El soporte del instrumento, elemento material sobre el que se asienta o material del
que está constituido, puede ser papel, cds, correos electrónicos, etc., siempre con
texto inteligible, a pesar de que para su lectura puedan ser necesarios diversos
97
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
medios técnicos en materia de firma digital, por ejemplo la lectura tanto de la clave
pública como la clave privada
98
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
99
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El elemento subjetivo
Por otro lado, en lo atinente al elemento subjetivo, deben coexistir dos presupuestos
que incluso aparecen en sujetos distintos: la necesidad, debilidad síquica o
inexperiencia en el lesionado, y el aprovechamiento de esa situación de inferioridad
por parte del lesionante o sujeto activo.
a) Necesidad: esta noción se asocia a la de escasez o privación y comprende un
estado carencial que puede ser material y también espiritual. Es decir, significa falta
de las cosas que son menester para la conservación de la vida, lo que traduce una
situación de angustia y agobio derivada de la falta de medios elementales para
subsistir, de lo imprescindible o necesario, teniendo en cuenta las circunstancias
propias de cada persona.
b) Debilidad síquica: se trata de trastornos síquicos de conducta que, por razones
ajenas a la voluntad de quien los padece, lo colocan en una situación de inferioridad.
Esta cuestión deberá ser ponderada en cada caso, teniendo en cuenta las concretas
aptitudes del sujeto.
c) Inexperiencia: importa la falta de conocimientos que tiene el sujeto respecto del
acto en el momento de su celebración. El término resulta de difícil delimitación, por
cuanto la inexperiencia debe referirse concretamente al acto de que se trate y del
que se sigue el perjuicio por las prestaciones inequivalentes.
Y el otro recaudo que hace al elemento subjetivo es el aprovechamiento o
explotación por parte del lesionante, que constituye un acto de mala fe de parte de
él, que presupone la intención de obtener una ventaja desproporcionada, ya que el
estado de inferioridad no basta por sí solo para nulificar o modificar el acto jurídico.
Prueba. Presunción
El artículo 332 del Código establece una presunción iuris tantum de la explotación
en caso de “notable desproporción”. Es decir que, probada la notable desproporción
de las prestaciones, se genera una presunción iuris tantum sobre la existencia del
vicio, es decir que quedan acreditados o presumidos los dos elementos subjetivos
que figuran en el articulado, el aprovechamiento y la situación de inferioridad de la
víctima. La carga de la prueba para sostener la ausencia de esos requisitos incumbe
al que sostenga lo contrario.
Acciones del lesionado. Efectos
El vicio de lesión subjetiva origina en cabeza del lesionado o sus herederos dos
acciones. Ninguna otra persona puede ejercer esta acción; ello resulta así del art.
332 del Código Civil y Comercial. Es decir que los sucesores singulares no pueden
accionar por acto entre vivos, porque la acción es de carácter personalísima. La
intransmisibilidad se funda en que la parte lesionada es la única que puede saber si
100
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La simulación
Definición. Elementos
El vicio de simulación, se encuentra definido en el art. 333 del Código Civil y
Comercial, que dispone:
Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de
un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son
sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o
transmiten derechos o personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en
realidad se constituyen o transmiten.24
Así, se define la simulación como el acto que, por acuerdo de partes, se celebra
exteriorizando una declaración recepticia no verdadera para engañar a terceros, sea
que ésta carezca de todo contenido, o bien, que esconda uno verdadero diferente
al declarado. (López Mesa, 2008).
Es decir, hay simulación cuando los contratantes crean, con su declaración, sólo la
apariencia exterior de un contrato del que no quieren los efectos, o cuando crean la
apariencia exterior de un contrato diverso del querido por ellos.
Elementos del negocio simulado
101
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
102
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
103
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
104
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
105
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El fraude
Noción
La noción de fraude implica una inmediata referencia al engaño, al acto contrario a
la verdad y al recto proceder. El fraude supone una conducta tendiente a eludir los
efectos de una norma imperativa o de origen convencional, utilizando otra vía
negocial no reprobada por ley. El fraude se configura mediante actos reales, serios
y no aparentes, no simulados. No diverge la voluntad de la realidad declarada, sino
que esta realidad amparada en una norma legal elude las disposiciones de otra o
perjudica a un tercero. Este fraude no es otro que el fraude a la ley y que está
contemplado en el art. 12 del Código Civil y Comercial.
El fraude a los acreedores
El concepto de fraude a los acreedores hace referencia a los actos otorgados por el
deudor, que tienen como nota común una afectación de su patrimonio de tal
magnitud que provoca o agrava su insolvencia, impidiendo así la satisfacción de los
créditos concedidos con anterioridad a aquéllos y con evidente perjuicio para los
mismos. Es decir que el fraude a los acreedores es la provocación o agravación de
la insolvencia del deudor mediante actos u omisiones del deudor en perjuicio de sus
acreedores, sustrayendo bienes de su patrimonio.
Esta caracterización permite señalar tres notas que se hallan presentes en la noción
de fraude a los acreedores: a) otorgamiento por el deudor de actos o negocios
jurídicos; b) provocación o agravación de la insolvencia del deudor y c) sustracción
de bienes del patrimonio del deudor en perjuicio de los derechos de los acreedores.
La acción de inoponibilidad
En primer lugar, cabe señalar que el efecto de la acción de fraude no es la nulidad,
sino la inoponibilidad. Este efecto implica que el acto otorgado por el deudor en
fraude a los acreedores es válido entre éste y el tercero con quien celebró el acto y
sólo queda privado de eficacia frente al acreedor que acciona, es decir que no puede
hacerse valer contra él en la medida necesaria para la satisfacción de su crédito.
Seguidamente veremos cuándo procede esta acción, es decir contra qué tipo de
actos, cuáles son los requisitos de procedencia y quiénes pueden solicitar la
declaración de inoponibilidad
Titulares de la acción
:
Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de
inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y
de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido
mejorar o evitarlo empeorar su estado de fortuna. 30
106
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Requisitos de procedencia
El artículo 339 del código unificado establece las condiciones generales para la
procedencia de la acción de inoponibilidad. Dispone:
Requisitos.
Son requisitos de procedencia de la acción de declaración de inoponibilidad: a) que
el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya
actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores; b) que el acto haya
causado o agravado la insolvencia del deudor; c) que quien contrató con el deudor
a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba
la insolvencia. 31
Tenemos, entonces, tres condiciones de procedencia de la acción de inoponibilidad.
107
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
108
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
En primer lugar, debe señalarse que el fraude no puede oponerse a los acreedores
que, de buena fe, hubieran ejecutado los bienes objeto del negocio jurídico
fraudulento; igual regla veíamos en la acción de simulación.
Por otra parte, la acción contra el subadquirente procede en los casos en que en el
tercero haya adquirido a título gratuito o bien haya obrado de mala fe, es decir, con
conocimiento de la insolvencia del deudor, al tiempo de celebrar el acto.
Es decir que, para que proceda la acción contra el subadquirente, es necesario,
primero que todo, que proceda contra el primer adquirente, pues, si la segunda
transmisión fuera a título gratuito, bastaría con aquel requisito para que procediese
la acción; pero, si fuera a título oneroso, será necesario demostrar además que el
subadquirente era cómplice en el fraude.
Resumiendo: si los dos negocios son a título gratuito, es viable la revocatoria contra
el subadquirente; si el primero fue a título oneroso con mala fe y el segundo a título
gratuito, también es viable; así como en el caso del primero gratuito y el segundo
oneroso, pero sin buena fe del subadquirente.
Por último, señalamos que, al igual que sucede con la simulación, tanto el tercero
contratante como el subadquirente de mala fe responden solidariamente por los
daños ocasionados al acreedor que interpuso la acción en los siguientes supuestos:
a) cuando la cosa fue enajenada a un adquirente de buena fe y a título oneroso
contra quien –como ya se señaló– no procede la acción y, por ende, el acreedor no
puede ejecutar el bien y satisfacer su acreencia;
b) cuando el bien se haya perdido o deteriorado.
Por su parte, el tercero contratante de buena fe y a título gratuito responde en la
medida de su enriquecimiento.
Efectos de la revocación. Extensión
El artículo 342 prevé en materia de extensión de la acción de inoponibilidad y, en
este sentido, señala “Extensión de la inoponibilidad. La declaración de
inoponibilidad se pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que la
promueven, y hasta el importe de sus respectivos créditos.”32
De acuerdo al precepto referido, el acto realizado en fraude a los acreedores debe
dejarse sin efecto en la medida del perjuicio que se les ha ocasionado. Así, el
progreso en justicia de la acción hace efectiva la inoponibilidad al acreedor
demandante del negocio impugnado, del cual se ha admitido que fue en fraude a
sus derechos. Es decir que, reconocido el fraude por sentencia, esa inoponibilidad
lo coloca en la posición de poder reclamar su crédito sobre el bien objeto del
negocio, dado que, a partir de allí, éste no tiene eficacia a su respecto. Ello implica
la posibilidad de actuar en derecho como si el acto impugnado no se hubiese
celebrado.
109
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
110
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Nulidad
Definición y fundamento
Hemos anticipado, al hablar de la ineficacia estructural de los actos jurídicos, que
dicho concepto de carácter amplio comprende las situaciones de invalidez,
111
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
caracterizadas por los supuestos en los cuales el acto se ve privado de producir sus
efectos normales por la existencia de un vicio originario, es decir, un defecto
presente en su estructura desde el momento de la celebración del negocio jurídico;
un defecto constitutivo.
Desde esta perspectiva, un acto jurídico está afectado de nulidad cuando la ley, en
virtud de causas existentes desde el origen mismo del acto, le priva de los efectos
que regularmente debía producir.
En otras palabras, la nulidad es una sanción legal que priva de sus efectos normales
a un acto jurídico en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el
momento de su celebración, y es también una ineficacia absoluta en tanto, a
diferencia de la inoponibilidad, el acto jurídico inválido es completamente ineficaz
no sólo respecto de terceros sino también entre las mismas partes que lo
celebraron.
Características Generales Dentro de las características generales que describen la
nulidad, podemos señalar las siguientes:
La nulidad es una sanción. La nulidad tiene naturaleza de sanción en tanto nos
encontramos frente a la reacción del ordenamiento jurídico por la violación de sus
normas. Se trata entonces de una sanción legal, pena que consiste en la privación
al acto jurídico de los efectos propios. Es de carácter legal, en tanto debe provenir
necesariamente de la ley, es decir que ni los jueces ni las partes en ejercicio de su
voluntad pueden crear nulidades diferentes a las específicamente estipuladas por
ley. Asimismo, cabe destacar que la nulidad se genera frente a la existencia de
un vicio o defecto en la estructura del negocio jurídico, que debe estar presente a la
celebración del acto. En efecto, la nulidad se caracteriza por la presencia de
defectos originarios, intrínsecos y esenciales. Por último, la nulidad trae como
consecuencia el resultado de privar al acto jurídico de los efectos normales que
estaba destinado a producir y que las partes habían tenido en cuenta al momento
de celebrarlo. Como ya dijimos, a diferencia de la inoponibilidad, en la nulidad, la
privación de efectos es de carácter absoluta, afectando en consecuencia tanto a las
partes como a los terceros.
112
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
113
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
114
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
restituirse mutuamente lo obtenido en virtud del acto anulado, a fin de volver las
cosas al estado anterior al del acto inválido.
Por otro lado, debemos señalar que una o ambas partes del acto nulo por sentencia
pueden haber sufrido daños como resultado de la invalidez del acto jurídico; daños
materiales y aun morales que es preciso reparar para lograr que la situación jurídica
de las partes retorne al estado anterior a la celebración del acto.
En esta línea, el art. 391 del Código expresa: “Hechos simples. Los actos jurídicos
nulos, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, dan lugar en su caso
a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que
correspondan.” 35
Desde esta perspectiva, analizando los efectos con miras al futuro, por más que el
acto sea declarado nulo y, con ello, se impida la producción de los efectos propios
que se tuvieron en cuenta al momento de celebrarlo, en función de la norma
transcripta se considera el negocio jurídico anulado como un acto ilícito o hecho
jurídico en general. Es por ello que corresponde indemnizar los daños y perjuicios
que hayan ocasionado, en tanto se genera la obligación de reparar el daño causado.
Es decir que, además de la restitución, se estipula la indemnización de daños y
perjuicios como acción complementaria.
Efectos de la nulidad frente a terceros
Es necesario precisar que la declaración de nulidad de un determinado acto jurídico
puede generar efectos no sólo en relación a las partes sino también con respecto a
terceros.
Así, el art. 392 del Código Civil y Comercial dispone:
Efectos respecto de terceros en cosas registrables. Todos los derechos reales o
personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una
persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún
valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el
subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Los
subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y a título oneroso si el acto
se ha realizado sin intervención del titular del derecho.36
Se advierte que la problemática se genera con relación a los subadquirentes, es
decir aquellas personas que, en función de un acto jurídico celebrado entre las
partes, que es nulo, adquirieron un derecho real o personal, generándose el
problema en torno a si recae sobre ellos la obligación de restituir lo que hubiesen
recibido en función a dicho acto.
En esta línea, el efecto retroactivo de la sentencia de nulidad, que constituye la regla
general en materia de efectos, no sólo resulta aplicable en relación a las partes del
negocio jurídico, sino también con respecto a los terceros. Es decir que se aplica el
115
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
116
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
se requiere por el ordenamiento jurídico, no por ello se acarrea la nulidad del acto,
sino que el ordenamiento le reconoce la eficacia de otro negocio jurídico con
requisitos formales menores. Tal es el caso que veíamos cuando estudiábamos “la
forma de los actos jurídicos”, de la transmisión de un inmueble por boleto privado
de compraventa. Si bien la ley ordena que se realice por escritura pública, la
transmisión por boleto privado de compraventa no provoca la nulidad del acto
jurídico, sino que impone en cabeza del otorgante la obligación de escriturar.
En otro orden de ideas, la prescripción liberatoria importa la convalidación del acto
viciado en virtud del no ejercicio de la acción tendiente a demandar la declaración
de nulidad.
Ahora bien, el artículo 393 del Código Civil y Comercial recepta la confirmación y
dispone:
Requisitos. Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa
manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener el acto por válido, después
de haber desaparecido la causa de nulidad. El acto de confirmación no requiere la
conformidad de la otra parte.37
En relación a los requisitos para que proceda la confirmación, decimos que debe
tratarse de actos inválidos por vicios que causan nulidad relativa, pues en ella sólo
se encuentran afectados intereses particulares; no así en los actos con vicios de
nulidad absoluta, que son inconfirmables pues está de por medio el interés general.
a) Basta la voluntad de la persona facultada para confirmar, sin que sea necesaria
la conformidad de la otra, por lo que, una vez manifestada la voluntad de confirmar,
es irrevocable y no puede argumentarse la falta de aceptación de la otra parte.
b) La causal de nulidad debe haber desaparecido. Es decir que el defecto que
afectaba la validez del acto jurídico no debe subsistir. Por ejemplo, el menor de edad
no puede confirmar por sí mismo un acto jurídico hasta alcanzar la mayoría de edad.
c) El acto de confirmación no debe adolecer, a su vez, de otra causal de nulidad: de
ser idóneo el acto de confirmación, no sería idóneo para otorgar eficacia definitiva
al acto inválido que se pretende confirmar.
d) El sujeto debe estar legitimado para confirmar: están facultados para confirmar
los actos jurídicos los mismos sujetos que se encuentran legitimados para solicitar
la nulidad relativa (art. 388 del CCCN) (Rivera y Medina, 2014).
Diferencias con la conversión
Tal como hemos señalado, la conversión y la confirmación son modos de
convalidación del acto jurídico.
a) Ahora bien, la conversión procede en aquellos supuestos en que el negocio fue
celebrado con una forma insuficiente, pero valdrá como causa fuente de la
117
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
118
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
ninguna otra causal que pueda producir su nulidad; c) que la parte confirmante tenga
pleno conocimiento del vicio del que adolecía el acto; d) que tenga,
inequívocamente, intención de repararlo.
Efectos
El artículo 395 del Código Civil y Comercial dispone:
Efecto retroactivo. La confirmación del acto entre vivos originalmente nulo tiene
efecto retroactivo a la fecha en que se celebró. La confirmación de disposiciones de
última voluntad opera desde la muerte del causante. La retroactividad de la
confirmación no perjudica los derechos de terceros de buena fe.39
De la norma transcripta surge que la confirmación tiene efecto retroactivo al día en
que tuvo lugar el acto. Así, si el acto se ejecutó o tuvo principio de ejecución, la
confirmación impide que el acto sea impugnable en el futuro; en cambio, si no se
ejecutó, luego de la confirmación se podrá exigir el cumplimiento.
Por otro lado, en las disposiciones de última voluntad, la confirmación opera desde
la muerte del causante, pues es la fecha a partir del cual tales disposiciones
adquieren eficacia.
Por último, la norma establece que el efecto retroactivo de la confirmación no
perjudica los derechos de los terceros, es decir que dicho efecto les es inoponible.
Los terceros protegidos son los sucesores a título singular de derechos reales
transmitidos válidamente por quien pudo demandar la nulidad en el período
transcurrido entre la celebración del acto inválido –ya cesada la causal de invalidez–
y su confirmación; en relación a estos terceros, la confirmación es inoponible.
Por ejemplo, cuando una persona ha confirmado en la mayor edad la venta de un
inmueble hecha en la minoridad, esta confirmación no tiene efecto respecto de un
segundo adquirente al cual el que era menor hubiese traspasado la propiedad
siendo mayor y antes de la confirmación de la primera venta (Tagle, 2002).
Finalmente, debe señalarse que, en cuanto a los acreedores de la parte que
confirma el acto inválido, quedan alcanzados por el efecto retroactivo de la
confirmación y, por ende, excluidos de la salvedad que consagra el último párrafo
del artículo.
La inoponibilidad
Definición. Efectos
La inoponibilidad implica la existencia de vicisitudes extrañas al negocio jurídico que
se producen con posterioridad a su constitución. Presupone un acto válido y está
enderezada a la protección de los terceros, por lo que la privación de los efectos es
sólo relativa.
119
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
120
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
o pudo conocer el vicio del acto, por lo que, intentada la acción después de ese
plazo, se podrá interponer la defensa de prescripción.
La acción de inoponibilidad es renunciable y el acto inoponible puede sanearse y
tornarse plenamente eficaz. Por ejemplo, el instrumento privado sin fecha cierta es
inoponible a los terceros (Art. 317 del CCCN), pero, por ejemplo, una vez
presentado en juicio, adquiere fecha cierta y se torna oponible a terceros.
121
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
DERECHO PROCESAL
Derecho Procesal:
Conjunto de normas y principios que regulan la actividad jurisdiccional del estado
para la aplicación del derecho de fondo.
Caracteres:
1. Público: regula relaciones jurídicas en las que interviene un sujeto en posición
de preeminencia, el órgano jurisdiccional, esto no cambia aunque sean relaciones
de naturaleza privada.
2. Realizador: realizador del derecho de fondo.
3. Autónomo: su objeto de regulación es propio y específico, contiene nociones
que le son propias.
Normas procesales:
Es la proposición enunciativa de organización, de competencia y de conducta de los
órganos públicos y de particulares intervinientes en la actividad jurisdiccional del
Estado.
Una norma procesal no solo se encuentra en un código de procedimiento sino
también en un código de fondo.
Para Palacio; las normas materiales regulan “el que”, el contenido de la sentencia y
las procesales determinan “el quien y el cómo” de dicho acto y la actividad que lo
Por eso para distinguir entre derecho material y procesal, hay que estar a la finalidad
y efectos de cada disposición legal.
EL PROCESO JUDICIAL
Caracteres y elementos:
Público, ya que sus fines responden a un interés que excede del privado y su trámite
debe llevarse a cabo conforme a los mandatos de la ley adjetiva de naturaleza
pública y ante órganos jurisdiccionales del Estado.
122
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
normativa.-
El elemento objetivo
El elemento subjetivo
Está representado por las personas que intervienen en el trámite procesal. Pueden
ser sujetos necesarios o eventuales. Los primeros indefectiblemente deben estar
presentes en la relación jurídico-procesal. En el proceso civil son protagonistas el
actor, el demandado y el juez. En el proceso penal debe existir un órgano requirente
(Ministerio Público Fiscal), un órgano judicial y el imputado. Cada uno de los sujetos
ejerce poderes de raigambre constitucional. El actor tiene a su cargo el poder de
poner en movimiento el proceso como expresión del derecho constitucional de
peticionar ante las autoridades. El juez ejerce el poder de jurisdicción y el
demandado ejerce el legítimo derecho de defensa. Asimismo, todos ellos precisan
condiciones subjetivas de actuación. El juez y el ministerio público deben ser
designados conforme preceptos constitucionales y estructurados de acuerdo a
leyes orgánicas. Los particulares deben contar con capacidad y legitimación
reconocida y pueden intervenir a través de sus apoderados o representantes. Por
último, los sujetos eventuales comprenden los auxiliares del tribunal y el personal
subalterno que colabora con el oficio judicial en calidad de secretarios letrados,
prosecretarios, jefes de despacho y demás auxiliares. También comprende a
patrocinantes, testigos, peritos, etc.
123
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Objeto y contenido:
Objeto del proceso es la actividad de juez por la cual ante la pretensión del actor y
la contra pretensión del demandado, aplicando las reglas de la sana crítica racional
y de la lógica formal, se analizan los hechos afirmados por el actor y contradichos
por el demandado a la luz de las pruebas rendidas, llegando a una sentencia
definitiva.
b) Atribución impuesta: exigencia legal que tiene el juez frente al proceso, ya que
dicho funcionario tiene la obligación de pronunciarse ante el simple requerimiento
de la parte.
c) Sujeción impuesta: situación que requiere la actuación del sujeto por razones que
atienden al interés público (v.gr. posición de testigo que tiene la carga pública de
comparecer, declarar y decir la verdad).
coacción sobre el sujeto, mientras que en la carga procesal sólo se realiza una
conminación o advertencia de que se puede perjudicar.
125
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La capacidad procesal es la aptitud para poder realizar eficazmente por si los actos
procesales de parte. Así si se trata de un menor o incapaz, su personería se integra
con la comparecencia a juicio del representante necesario y, en su caso, el
promiscuo. Son aplicables en relación a la capacidad procesal las disposiciones del
Código Civil y rige, en consecuencia, el axioma que expresa que “la capacidad es
regla y la incapacidad la excepción”.
1) Incompetencia.
4) Litispendencia.
6) Cosa juzgada. Para que sea procedente esta excepción, el examen integral de
las DOS (2) contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a
decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o
subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la
pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve.
126
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
3) El último presupuesto procesal está dado por el planteo en forma de una cuestión
concreta planteada con las formalidades establecidas por la ley a tal efecto (art. 303
CPCC2).
Aquellos requisitos cuya concurrencia es necesaria para que pueda ser pronunciada
una sentencia valida sobre el fondo del asunto. Se trata, entonces, de presupuestos
de la decisión sobre el mérito del juicio.
127
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
a q u e ll o s r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s p a r a q u e e l j u e z p u e d a ,
en la sentencia,proveer al fondo o meritode la cuestió
n;
Cabe señalar, que desde este punto de vista se distingue entre los presupuestos
senténciales referidos a la pretensión del actor y los presupuestos senténciales de
la oposición del demandado.
Queda claro, entonces, que esta postura vincula a los presupuestos materiales o
senténciales con la cuestión de fondo y atacan a las pretensiones sustanciales
esgrimidas por el actor o demandado. Por ello, su existencia o inexistencia
determinarían la admisión o rechazo de la pretensión en la decisión final.
En este orden de ideas se los vincula con: la legitimación en la causa, es decir, con
la calidad o idoneidad para actuar como actor o demandado en un determinado
proceso. En tal sentido, el actor debe ser la persona habilitada por ley para formular
la pretensión y el demandado el autorizado a contradecirla pero esta legitimación
debe además ser calificada por otros elementos. Así debe exhibirse, además un
128
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Hay legitimación pasiva cuando existe identidad entre la persona habilitada para
contradecir y quien ha sido demandado.
Para denunciar la falta de idoneidad entre el efectivo titular del derecho sustancial y
quien asume el carácter de actor debe utilizarse la defensa de falta de acción (sine
actione agit); mientras que la falta de legitimación procesal debe sustanciarse por
medio de la excepción procesal dilatoria de falta de personalidad (art. 347 inc. 2
CPCC3).
PREJUDICIALIDAD PENAL.
129
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
130
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Una primera posición dice que no, niega de plano la facultad de juez de verificar de
antes a la etapa decisoria, la procedencia sustancial. Esto parte de una mirada
clásica y privatista.
Con una visión más actual y publicista del proceso se ha expresado que si de la
exposición de hechos no surge una concordancia entre el derecho pretendido y el
régimen normativo o es violatorio de los principios en que se sustenta, la demanda
carece de objeto jurídicamente proponible y el juez debe inadmitirla también
inicialmente. En esta posición se reconoce al juzgador que, dentro de los poderes
propios de la jurisdicción se comprende la facultad de rechazar in limine la
pretensión por evidente falta de fundamentabilidad aun en el caso de que el actor
haya introducido una demanda formalmente completa y admisible.
En tal sentido, en el proceso civil, que se rige por el sistema dispositivo, las etapas
están estructuradas en forma precisa y determinada, mientras que aquellos
procesos que optan por la oralidad en instancia única (penal, laboral y familiar), las
131
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
132
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
ella participan todos los sujetos procesales y en especial los órganos de prueba
(testigos, peritos, intérpretes, etc.). Esta fase se encuentra dominada por plazos
perentorios fatales (art. 49, inc. 4 C.P.C.). Por último, según dispone el art. 498, el
plazo ordinario de prueba asciende a cuarenta días pero el juez podrá designar uno
menor que se podrá prorrogar hasta completar aquel, sin necesidad de causa
justificada. Existe un plazo extraordinario mayor a cuarenta días reservado para
casos especiales cuando la prueba deba rendirse fuera de la provincia, ya sea
dentro de la Republica o en el extranjero (art. 499 C.P.C.). La etapa probatoria
concluye con el decreto que ordena correr traslados para alegar.
c) Etapa discusoria Es una etapa de plena discusión entre las partes representada
por los alegatos. Cada parte aportará los elementos que estime necesarios para
convencer al juez de que le asiste la razón. También se interpretara la ley y se
acompañarán los argumentos jurídicos, doctrinarios y jurisprudenciales que avalen
su posición y en su caso, destacarán también la ausencia de elementos probatorios
corroborantes de los hechos afirmados por la contraria. Se debate sobre la totalidad
de lo sustanciado durante el procedimiento. En el proceso ordinario los alegatos se
realizan en forma de traslados de ley por su orden (art. 497 y 505 C.P.C.) por seis
días sucesivamente a cada litigante, reservándose los escritos en secretaría hasta
el decreto de autos. Esto significa que los alegatos de cada parte no son públicos y
no se agregan al expediente hasta que se ordene el llamamiento de autos para
definitiva. Solo se deja una constancia de su presentación mediante una
certificación puesta por el secretario.
133
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
134
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
135
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
136
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
la de avenir a las partes para lograr un acuerdo. Esta fase previa puede también ser
cumplida en los centros de mediación públicos o privados, por tal motivo, los sujetos
involucrados en el conflicto familiar podrán acudir a la utilización de esta técnica y
en ese caso, la ley tiene por cumplida la etapa prejurisdiccional. El juicio común
presenta dos grandes momentos que se cumplen ante órganos diferentes: el juez y
la Cámara de Familia. Fracasada la etapa prejurisdiccional se abre una etapa
intrajurisdiccional conciliatoria, que se desarrolla ante el juez de familia. Ella abarca
los actos de demanda, reconvención y sus respectivas contestaciones, todo lo que
se cumple en un solo acto conocido como la audiencia establecida.
Caracteres:
b) Neutralidad a los juicios de valor: los tipos procesales no son buenos ni malos, ni
justos, ni injustos en tanto se trata de formas metódicas con cierto grado de
abstracción. Entre dos sistemas no podemos decir que uno sea mejor que otro, sino
que uno sirve mejor que el otro para determinados actos procesales.
137
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Tipo dispositivo
Separa las funciones del Estado en materia penal e instituye junto al juez al
ministerio público. El juez deja de ser el protagonista de la búsqueda de la verdad
y deriva esa responsabilidad al ministerio público (órgano requirente).
138
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Ventajas del sistema oral: Inmediación: comunicación directa entre el juez, las
partes y los órganos de prueba. Acelera los trámites judiciales al dotarlos de
sencillez en las formas procesales y favorece el acortamiento de los tiempos del
proceso.
En nuestro país, por lo general, el trámite de doble instancia domina en los procesos
civiles, en tanto que la instancia única se identifica con el trámite oral propio del
proceso penal, familiar y laboral. En la doble instancia, el juez de primera instancia
139
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Las ventajas del sistema de doble instancia se encuentran en las mayores garantías
que ofrece el número de los componentes del tribunal de alzada y por el superior
criterio y experiencia de estos. Además de ello, la revisión permite que las partes
aporten, en ciertas circunstancias, nuevos elementos de prueba omitidos en la
primera instancia.
Los principios del proceso son los presupuestos políticos que determinan la
existencia funcional de un ordenamiento procesal cualquiera.
Cada código procesal puede ser definido en virtud de sus directivas y orientaciones
fundamentales, las cuales se concretan en los principios procesales.
Publicidad
En virtud de este principio, los actos procesales deben ser pasibles de conocimiento
incluso por quienes no participan del proceso como partes, funcionarios o auxiliares.
Reconoce su fundamento en la conveniencia de acordar a la opinión pública un
medio para controlar la conducta de magistrados y litigantes, a más de cumplir una
función educativa.
Establece el art. 68 del C.P.C.: “el expediente será de conocimiento público, salvo
que la ley disponga lo contrario, o que el tribunal lo decida por razones de seguridad,
de moral o en protección de alguna de las partes”.
En cambio, la etapa del debate se asienta en la publicidad plena, sin que esto afecte
a que el tribunal restrinja el acceso a la sala por razones de moralidad, seguridad o
de orden público (ej. juicios con menores imputados o por delitos contra la integridad
sexual).
140
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Inmediación
Implica la directa, personal y pública comunicación del juez con las partes, sus
letrados y el material probatorio.
Este principio tiene plena vigencia en los procesos orales, más no tanta en los
escritos. En el proceso penal, por ejemplo, el principio de inmediación aparece
nítidamente en la oportunidad de la audiencia de debate en la que los integrantes
del tribunal, del ministerio público, imputados y sus defensores y órganos de prueba
están en contacto directo.
Existe contacto directo, sin intermediarios, entre las cosas y las personas del
proceso y el juez, que debe ser el mismo que luego dicta sentencia.
Bilateralidad o contradicción
Formalismo
Formas son las exteriorizaciones que deben presentar ciertos actos procesales,
tanto del tribunal como de las partes. Son la manera como se exterioriza un
determinado acto.
141
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Este principio postula que la actividad que se cumple en el proceso debe llevarse a
cabo de acuerdo a ciertas condiciones de lugar, tiempo y modo.
El sistema de legalidad establece que la ley señala rígidamente las condiciones que
debe reunir un acto procesal. Las partes no pueden convenir los requisitos y el juez
no tiene facultades para arbitrar otras modalidades que las fijadas por la ley.
Las formas procesales son establecidas como garantía del justiciable y se basan en
el principio de seguridad jurídica.
Economía procesal
Existen dos reglas que colaboran con la economía procesal, ellas son la regla de la
eventualidad y la de la concentración.
142
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Adquisición procesal
Este principio predica que los resultados de la actividad procesal cumplida por las
partes en el proceso se incorporan a él de manera que los actos cumplidos
benefician o perjudican a cualquiera, pudiendo el juzgador valorarlo
independientemente del sujeto que lo haya aportado. Los actos incorporados al
proceso son adquiridos por éste, se despersonalizan y desde entonces, las partes
no tienen disposición libre sobre ellos.
Eje temático N 2
Jurisdicción y Competencia.
JURISDICCION
Definición
Si bien nadie más puede ejercer la potestad del Estado de administrar justicia, este
tiene la obligación de intervenir cada vez que le es solicitado en la forma prevista
por la ley, mediante el ejercicio de la acción procesal.
143
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Caracteres
Pública, por su naturaleza. Es una potestad del Estado cumplida por órganos
públicos y en consecuencia también es pública la naturaleza del acto
jurisdiccional. Tanto el órgano como la actividad tienen carácter público,
aunque fueren privados los conflictos o situaciones sometidas a juzgamiento.
Única, porque la jurisdicción es una sola. La Constitución de la Provincia de
Córdoba en su artículo 153 dispone que el ejercicio de la función judicial
corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Provincia. Como poder o
función del poder no puede ser dividida, sin embargo, atendiendo a razones
de división del trabajo, extensión del territorio, naturaleza de las cuestiones y
necesidad de especialización, existe lo que se denominan reglas de
competencia, que imponen a determinados tribunales la obligación de
entender en ciertas cuestiones por razones prácticas vinculadas al territorio,
el grado y la materia a elucidar.
Exclusiva y excluyente, exclusiva porque solamente el Estado está habilitado
para ejercerla legítimamente a través de sus tribunales como representantes
del órgano jurisdiccional. Es excluyente ya que rechaza cualquier
interferencia de particulares y de los demás poderes respecto del ejercicio de
la función jurisdiccional.
Indelegable, toda vez que el juez en el que el Estado ha delegado la facultad
de administrar justicia no puede despojarse de su ejercicio, para dejar que
otras personas lo asuman en el caso concreto y ejerzan las funciones de
juez. No obstante ello, no se impide la delegación en ciertos casos para la
comisión de medidas específicas por diferentes razones (art. 291 C.P.C.).
Inderogable, porque no puede ser atribuida a otros órganos. Se trata de un
poder-deber que proviene de la soberanía del Estado y por ende no puede
ser modificado por voluntad de los justiciables. En casos especiales la ley
otorga a los particulares un reducido ámbito para elegir otros métodos para
144
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
145
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
COMPETENCIA
Definición
Toda actividad procesal debe ser cumplida ante un Juez munido de aptitudes
suficientes para entender en el caso planteado.
1. Debe estar fijada previamente por ley: el justiciable debe saber de antemano
que existe un órgano jurisdiccional con competencia atribuida en la ley para
conocer del asunto que le aqueja.
2. Orden público: los particulares no pueden disponer de la regla de la
competencia ni modificarla en cuanto a su distribución.
3. Indelegable: los actos atribuidos al juez deben ser cumplidos
indefectiblemente por él, salvo excepciones en que puede encomendarse a
otros órganos (art. 291 C.P.C.).
4. Improrrogable: la competencia no es prorrogable, la distribución pertenece a
la ley y las partes no podrán conferir otras competencias ya sea por razón de
la materia, grado o valor a otro órgano jurisdiccional. La competencia es
prorrogable solamente cuando en el caso concreto no prima el interés público
146
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
y las partes, mediante un convenio escrito, hayan elegido otro juez para que
conozca el conflicto (expresa), o cuando una de las partes realice actos que
impliquen renunciar a la competencia del juez determinado por ley y la otra
no se oponga, ejemplo: interponer demanda ante un juez incompetente y que
el demandado no se oponga (tácita).
Fundamentos
a) Criterio institucional: existe un doble orden judicial fijado por la Constitución. Ello
da lugar a la justicia ordinaria de cada provincia y a la justicia nacional, federal de
excepción distribuida en todo el país. La primera existe en virtud de la reserva
efectuada por las provincias de organizar su Poder Judicial (art. 1 y 5 C.N.). La
federal de excepción se fundamenta en los artículos 116, 117 y 75, inciso 12 de la
C.N.
147
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
entre los jueces de familia y la Cámara de juicio; en el fuero laboral entre el juez de
conciliación y la Cámara de juicio; en el fuero civil entre el juez de primera instancia
y la Cámara en lo Civil.
e) Turno: entre jueces de una misma circunscripción judicial que atienden la misma
materia y dentro del mismo grado, existe además otra división del trabajo en virtud
de la cual se distribuyen las causas que ingresan.
Competencia provincial.
La competencia material es el límite que la ley impone al juez para que pueda
resolver sólo ciertos asuntos relacionados con la rama del derecho aplicable. Divide
en razón de las diversas naturalezas de las causas y por el criterio de
especialización.
148
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Dentro del fuero penal también se encuentran: los Juzgados Correccionales que
juzgan en única instancia en los delitos de acción pública dolosos que estuvieren
reprimidos con prisión no mayor de tres años o pena no privativa de la libertad;
delitos culposos cualquiera sea la pena y delitos de acción privada (art. 37); los
Juzgados de Menores Corrección que entienden en causas en las que haya
menores que cometen delitos; los Juzgados de Ejecución Penal que tienen la
competencia que establece el artículo 35 bis del C.P.P. y que fuera detallada ut-
149
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
supra en el módulo I, punto 2.3. Por último, el fuero penal económico que está
destinado a investigar delitos de los denominados “de cuello blanco” que tienen
trascendencia económica y son de gran complejidad.
150
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
común.
Prórroga
Conexidad
Por razones de economía procesal, cuando entre dos o más asuntos haya alguna
conexión, la ley determina que sea un mismo juez el que intervenga.
151
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Fuero de atracción
Competencia federal.
Facultad reconocida a los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación para
ejercer sus funciones en los casos, respecto de las personas y en los lugares
especialmente determinados por la Constitución Nacional. Se establece
especialmente en las provincias respecto de las materias que éstas delegaron a la
Nación.
Caracteres
152
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
personas.
A fin de elucidar si una causa corresponde ser resuelta por los tribunales locales de
cada provincia o si corresponde al Poder Judicial de la Nación se establecen tres
criterios diferenciadores: el territorio, la materia y las personas.
La legislación federal se integra por la Constitución Nacional, los tratados con las
naciones extrajeras o con los organismos internaciones de carácter público y las
leyes dictadas por el Congreso que regulan la actividad propia de la Nación y sus
organismos descentralizados (ej. Convención Americana sobre Derechos
Humanos, decretos del Ministerio de Economía de la Nación, resoluciones del
Banco Central de la República).
153
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El JUEZ O TRIBUNAL.
CONCEPTO
El juez o tribunal es uno de los sujetos esenciales en el proceso, sin el juez no puede
haber un proceso propiamente dicho. Cumple la función jurisdiccional del Estado y
se encuentra compuesto por un juez o un conjunto impar de jueces.
Los poderes otorgados al juez son los de dirección formal y material del proceso,
disciplinarios y ordenatorios, de iniciativa probatoria y de decisión. Su deber
fundamental consiste en administrar justicia legalmente, no pudiendo dejar de
juzgar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.
Inhibición y recusación
La recusación puede realizarse con o sin causa, en este último caso, se admite
como garantía para el litigante, pues le permite ejercer ese derecho cuando
existiendo una causal legal, le resulta dificultosa o imposible la prueba de los
hechos, o se pueda afectar la dignidad de la magistratura. Atento que este recurso
ha sido utilizado de manera abusiva para entorpecer los trámites, la jurisprudencia
ha limitado el recurso de la recusación sin causa a casos excepcionales y de
interpretación restrictiva.
Recusación sin causa: en el proceso civil, las partes podrán recusar sin expresión
154
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Las partes podrán ejercer una sola vez este derecho y cuando sean varios los
actores o los demandados, únicamente uno de ellos podrá hacer uso de este
derecho. No procede en las cuestiones incidentales ni en la ejecución de sentencia
(art. 19 C.P.C.). Tampoco procede en los procesos concursales (art. 18, inc. 1º), en
las diligencias preparatorias de los juicios, en las que tienen por objeto asegurar el
resultado del juicio, en la ejecución de diligencias comisionadas, a menos que
fuesen probatorias y en las diligencias para la ejecución de la sentencia, a no ser
por causas nacidas con posterioridad a ella (art. 24 C.P.C.).
Causales de recusación
155
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
4. Pleito pendiente.
5. Crédito o deuda.
156
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
157
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Devis Echandia define a la pretensión como “el efecto jurídico concreto que el
demandante persigue con el proceso, efecto al cual se quiere vincular al
demandado”. Pero la pretensión no sólo tiene como efecto someter a su voluntad al
demandado: la sujeción de éste y la obligación emanan de la sentencia. El objeto
de la pretensión es lo que se pide en la demanda.
Elementos:
Elemento subjetivo: La pretensión consta de tres sujetos: -El actor que la formula -
El demandado frente a quien se formula y -La persona ante quien se formula Los
dos primeros son los sujetos activos y pasivos de la pretensión y el tercer sujeto es
el órgano destinatario de esa pretensión que tiene el deber de satisfacerla.
Identidad de sujetos
Para que dos pretensiones sean idénticas es menester que involucren los mismos
sujetos activo y pasivo (se excluye el órgano jurisdiccional). Este análisis mira la
cualidad jurídica en que dichos sujetos han intervenido en cada caso, no siendo
suficiente que se trate físicamente de las mismas personas: Pedro puede demandar
a Juan a nombre propio a raíz de un contrato y a la vez demandarlo como
representante legal de su hijo menor en razón del mismo contrato en tanto los
involucra a ambos.
Identidad de objeto
Identidad de causa
Como el objeto de la pretensión puede ser debido por diversas razones, se hace
necesario que haya identidad de causa: deberá identificarse la fuente del objeto de
la pretensión. En muchos casos la misma coincide con la fuente de la obligación
material: tal es el caso de la locación, la compraventa, etc. pero en el ámbito de las
pretensiones reales se advierte una distinción importante: en la reivindicación la
causa inmediata es el dominio, pero el hecho constitutivo de éste puede variar
según que derive de una compraventa, una donación o que haya sido adquirido por
prescripción. En este sentido advierte Alsina que respecto a la pretensión procesal,
lo que está en juego es el dominio mismo y no el modo de adquisición y por eso no
varía la acción por el hecho de que se invoque una causa mediata distinta, y así,
rechazada la reivindicación por no haberse acreditado el dominio que se dijo
adquirido por donación, no podría intentarse nuevamente alegando que el dominio
se adquirió por prescripción, pues ya en el primer caso se declaró que el
reivindicante no era propietario.
159
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
DEMANDA
Alsina define a la demanda, en su acepción estricta, como “el acto procesal por el
cual el actor ejercita la acción solicitando al tribuna la protección, la declaración o la
constitución de una situación jurídica”. Palacio, define a la demanda como un acto
que se funde con la pretensión del actor, de modo simultáneo, “es la petición
encaminada a lograr la iniciación de un proceso, a cuyo efecto quien la formula
ejerce y agota el derecho de acción que le compete”. En definitiva, es un acto
procesal, un acto jurídico voluntario. A la vez es un acto formal que debe cumplir
una serie de requisitos mínimos establecidos por las leyes procesales: ser escrito y
firmado. De esta manera constituye un documento que tiene la siguiente
importancia:
CONTENIDOS Y REQUISITOS
160
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Excepción procesal
161
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
162
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Contestación de la demanda.
El demandado debe realizar este acto procesal dentro del plazo legal según el tipo
de procedimiento de que se trate si no desea ser declarado rebelde; se trata de un
plazo improrrogable pero no perentorio, de allí que una vez finalizado no precluye
la oportunidad, salvo que el actor acuse rebeldía y el juez la declare, a partir de esa
declaración firme de rebeldía, precluye para el demandado la facultad de contestar.
163
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
constituye un acto jurídico procesal que importa el ejercicio del derecho de defensa.
Palacio define a la contestación de la demanda como “el acto mediante el cual el
demandado alega, en el proceso ordinario, aquellas defensas que no deban ser
opuestas como de previo y especial pronunciamiento, y en los procesos sumario y
sumarísimo (se refiere al CPC de la nación), toda clase de defensas que intente
hacer valer contra la pretensión procesal”.
164
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Estas situaciones pueden ser tomadas por el juez como confesión, lo que
dependerá de los demás elementos de valoración en el momento de dictar
sentencia. Ahora bien, es distinta esta situación de la que se presenta en el caso de
reconocimiento de firma o absolución de posiciones, para los cuales la ley
establece, de manera definitiva, que si el demandado no comparece o contesta
evasivamente, se lo tendrá por confeso. Manifestación sobre los documentos: el
demandado tiene la carga de manifestar acerca de ellos, debiendo distinguirse entre
documentos privados y públicos.
165
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Reconvención
166
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
presupuesto procesal. De aquí que la primera parte del procedimiento judicial deba
dirigirse a la integración de todos ellos para no incurrir en invalidez de toda la
actividad posterior, y se den las condiciones para dictar la sentencia sobre el fondo.
Deben intervenir necesariamente en el proceso otras personas, aunque no sean
sujetos procesales. Se trata de colaboradores esenciales del juez y de las partes,
como lo son el secretario, el defensor penal y los asistentes letrados de las partes
privadas. Junto con estos colaboradores, lo esencial de los sujetos integrados que
podría significarse como el trípode subjetivo integrado por el Tribunal y las dos
partes iniciales: demandante o acusador, y demandado o imputado. No obstante lo
expuesto, también nos encontramos en el escenario procesal otros sujetos
intervinientes, que serían los eventuales, como los testigos o el querellante
particular o actor civil en sede penal.
Los sujetos en el proceso civil, familiar y laboral: las partes: definición, legitimación
procesal y sustancial, diferencias. Legitimación individual y colectiva (intereses
difusos). Sustitución y sucesión procesal. Cargas procesales
167
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Sucesión procesal
Existe sucesión procesal cuando “el sujeto que ocupa efectivamente una de las
168
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
-La sucesión de una parte por sus herederos mortis causae. Es a título universal.
-La sucesión de una parte que muere por el legatario del derecho litigioso o del bien
objeto del proceso. Es una sucesión mortis causae a título particular.
-La sucesión de una parte por el cesionario mediante actos entre vivos.
La sustitución procesal
Cargas procesales
169
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
EJE TEMATICO N 4
Son necesarios para la existencia de un proceso dos partes que debaten en perfecto pie de
igualdad ante un tercero que reviste el carácter de autoridad y que es como ya se ha dicho
imparcial e independiente.
Son necesarios y esenciales la parte actora, o quien acusa, el demandado o ante quien se
acusa o imputado en el proceso penal; y ante quien ese acusa o ante quien se dirime la
cuestión, el tribunal.
Son sujetos principales o esenciales los sujetos que no pueden dejar de intervenir en
determinado proceso para que éste sea válido, aunque esta intervención tenga
cumplimiento por representación oficial, como ocurre en los casos de rebeldía. Lo
característico de estos sujetos esenciales es que la ausencia o falta de intervención de uno
de ellos, a lo menos potencial, implica carencia o defecto de un presupuesto procesal. De
aquí que la primera parte del procedimiento judicial deba dirigirse a la integración de todos
ellos para no incurrir en invalidez de toda la actividad posterior, y se den las condiciones
para dictar la sentencia sobre el fondo.
Se trata de colaboradores esenciales del juez y de las partes, como lo son el secretario, el
defensor penal y los asistentes letrados de las partes privadas. Junto con estos
colaboradores, lo esencial de los sujetos integrados que podría significarse como el trípode
subjetivo integrado por el Tribunal y las dos partes iniciales: demandante o acusador, y
demandado o imputado.
El carácter de parte debe ser esencialmente de carácter formal, con total independencia de
la relación material debatida.
Son duales: siempre son dos: actor y demandado, siempre hay alguien que pretende (actor)
y otro contra quien se pretende (demandado). Las partes siempre son dos por más que en
cada polo existe más de una persona.
Cargas procesales
Así la parte demandada pesa con la carga de contestar la demanda; si no lo hace, su interés
o situación procesal se verá perjudicada conforme sea el valor que el ordenamiento le
otorgue al silencio.
“Siempre que la autoridad efectúa actos de conexión (ejemplo: traslado), lo hace a fin de
dar oportunidad a una de las partes para que haga o diga lo que quiera respecto de la
instancia ejercida por la otra. A este fin, emite una orden que debe ser cumplida en un plazo
171
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Por ello es que, junto al maestro rosarino afirmamos que la carga procesal posee tres
elementos necesarios: una orden, un plazo para su cumplimiento por la parte y un
apercibimiento en caso de omisión.
Así en primer lugar, hemos de recordar nuevamente que el proceso es un método de debate
pacífico y dialéctico entre dos partes ante un tercero imparcial, impartial e independiente.
El primer sistema rigió durante años en nuestro país, en una flagrante antinomia con la
garantía constitucional; pues en dicho sistema inquisitivo, mediante el proceso en materia
penal era llevado bajo el impulso del juez instructor, el reo era acusado por el juez,
perseguido probatoriamente por el juez y sentenciando por el juez.
Este último esquema inquisitivo, cuya inconstitucionalidad y perversidad resulta obvia fue
dejado de lado en nuestra provincia (cordoba), la cual adoptó el sistema acusatorio, sistema
en el cual se advierten las dos partes en el proceso, quien acusa (acción) en manos del
Ministerio público Fiscal (recordemos que la acción penal se encuentra en poder del
Estado). Y el imputado o acusado (reacción) quien se defiende; ante un tercero imparcial
(carente de interés en el pleito): impartial (no es parte) e independiente (no tiene obediencia
debida), que es el juez penal. Quien tan sólo dirige el debate y falla no pudiendo colectar
prueba de oficio en el proceso.
El tribunal:
Es importante expresar que en materia penal se debate entre un órgano técnico (jueces de
derecho) o el cumplimiento del mandato constitucional de la institución del jurado. Que
nuestro país legislativa mente en materia penal se volcó hacia laFigura del juez técnico
quien evalúa los hechos y resuelve conforme las reglas de la sana crítica racional y funda
su decisión legalmente, siendo dicha fundamentación de tipo lógica y legal, debiendo
explicitar el iter de la construcción de lo decidido.
172
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Entiendo que esta formulación intermedia puede ser justificada solamente en la medida que
sea un puerta de llegar al cumplimiento de la exigencia constitucional del juicio por jurados;
única solución de democratización de una justicia hoy tan cuestionada. y el hacer que el
ciudadano participe activamente de la decisión judicial.
Se ha definido al ministerio Público como el órgano estatal encargado de nacer valer ante
el órgano jurisdiccional la representación de la defensa de los intereses públicos y sociales
del Estado.
El ministerio público ejerce además un poder de control social, que es fundamental en aras
de lograr el equilibrio de los poderes del Estado. La representación y la defensa de los
intereses públicos-sociales que a veces se encuentran comprometidos en un proceso y no
estarían suficiente o completamente satisfechos si no se acordara esta misión a un órgano
diferente del que ejerce la jurisdicción y que se denomina genéricamente ministerio público.
El querellante particular
Adviértase que se trata de una función coadyuvante y que no es parte, pues, la intervención
de una persona como querellante particular no la exime del deber de declarar como testigo.
(art. 94 C.P.P.C), aunque en caso de sobreseimiento o absolución podrá ser condenado por
las costas que su intervención causare (art. 94Cp.p.c.), Esta figura, como dijimos. Amplía la
posibilidad de actuación de los particulares en el proceso penal y, en especial. La
participación de la víctima, a los fines de asegurar el cumplimiento de la función punitiva del
Estado.
El actor civil
Puede acontecer que, con motivo de la afirmación de la existencia de hecho delictivo. Pueda
generar la afirmación de una persona de ser titular de un derecho resarcitorio deriva o de la
responsabilidad del hecho delictivo investigado.
173
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Surge así, por la regla de concentración, que se pueda acumular dos procesos mediante la
acumulación pretensional, de una pretensión civil, de resarcimiento en el marco de un
proceso donde se debate la pretensión punitiva del Estado.
En concreto se está frente a una demanda que contiene una pretensión civil. La que ha sido
definida como: La formulación, por la víctima del delito o sus herederos de la pretensión
indemnizatoria contra el responsable de aquél; En concreto, el actor civil es quien despliega
esta pretensión indemnizatoria en el proceso penal.
Conclusión: Hemos tratado de demostrar que los sujetos que intervienen en el proceso
penal tienen las mismas funciones que en el proceso civil. Sin advertir más diferencias que
las propias de un ordenamiento procedimental determinado. Pero la actividad en sí. Que es
la que se observa del fenómeno es la misma en los sujetos de todo proceso.
Los actos procesales son los actos jurídicos del proceso. Este se compone de una serie de
actos tendientes a un fin, que no es otro que el del lograr la culminación del proceso a los
efectos de asegurar la justicia en el caso concreto y la paz social. Estos actos que se
cumplen en el trámite judicial están de tal modo concatenados entre sí, que cada uno de
ellos es una Consciencia anterior y antecedente del posterior. Son cumplidos por los sujetos
procesales y demás intervinientes en virtud del ejercicio de poderes y cumplimento de
deberes legalmente regulados.
EI acto procesal es una categoría especial de acto jurídico al que se podría caracterizar
como el acto jurídico emanado de las partes, de los órganos jurisdiccionales y de los terceros
intervinientes en el proceso judicial destinados a crear, modificar o extinguir efectos
procesales. Al ser una especie de acto jurídico, para su validez debe ser realizado con
discernimiento, intención y Libertad.
Siguiendo la concepción de Palacio tres son los elementos del acto procesal: los sujetos,
el objeto y la actividad Que involucra, Este último elemento se descompone, a su vez, en
tres dimensiones: la forma, el lugar y el tiempo.
174
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El acto procesal puede versar sobre una cosa (v.gr .. una medida cautelar) sobre un bien
mueble o inmueble o sobre una persona (por ejemplo. un testigo) o sobre un hecho (v.gr.,
el contenido de un testimonio. Dicho objeto de ser idóneo ósea apto para lograr la finalidad
pretendida por quien realiza el acto y jurídicamente posible, es decir, no prohibida por la ley.
Se refiere a las tres dimensiones en que dicha actividad debe ser analizada: la forma, el
lugar y tiempo.
No por el formalismo en sí, sino como manera de expresión de voluntad, del contenido del
acto, las formas adquieren en esta rama del derecho una importancia fundamenta!. Es que
solo mediante el respeto a las formas establecidas legalmente, es como puede obtenerse
la verdadera garantía del debido proceso. En razón de la propia estructura del proceso en
general, las formas deben ser observadas y su apartamiento provoca la nulidad o invalidez
del acto.
Como regla, la actividad debe cumplirse en la sede del tribunal donde está radicado el
proceso y en los ambientes destinados a esos fines. Como excepción, puede el juez cumplir
actos por sí, o por delegación en personal subalterno en otro lugar dentro de la
circunscripción territorial de su asiento, (existen excepciones).
EI tiempo en el proceso
175
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
SENTESNCIAS
DECRETOS
• ACTOS
DEL TRIBUNAL
ACTO DE DIRECCION
ACTO DE
DOCUMENTACION
• ACTOS DE TERCEROS
Teniendo en cuenta el órgano del cual emana el acto procesal (Criterio subjetivo). y en
consideración con la función que cumple en el proceso, se, distinguen:
Este aspecto debe analizarse en sentido amplio. comprendiendo no sólo los actos cumplidos
por el juez sino también los realizados por los otros funcionarios y empleados organizados
dentro de la actividad.
176
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Dentro de esta categoría de actos debemos distinguir entre los actos de decisión y los de
gobierno.
Los autos interlocutorios: resuelven cuestiones que guardan vinculación con tramitación que
se suscita durante el curso del procedimiento cuya resolución previa es menester.
Decretos o providencias: son resoluciones judiciales de mero trámite Que sirven para
impulsar el procedimiento. Tienden al desarrollo del proceso y permiten su avance hacia la
decisión final.
ACTOS DE GOBIERNO: son aquellos que tienden a la impulsión y conducción del proceso
y se subclasifican en actos de dirección, de comunicación y de documentación.
Los actos de dirección: aquellas atribuciones que tiene el juez (o el fiscal en su caso), para
llevar adelante la actividad que se cumple en el proceso con orden y corrección.
Los actos de comunicación: son aquellos por los que se comunica de una manera autentica
una resolución u otra actuación judicial.
Los actos de documentación: son aquellos que tienen por finalidad la formación material de
los expedientes, con la incorporación de todas las actuaciones que se realicen con la
intervención del tribunal y la de otorgarles el carácter de documentos públicos.
ACTOS DE TERCEROS:
Hacen referencia a la actividad que cumplen aquellos sujetos que sin ser parte, ni Integrar
el órgano Jurisdiccional, participan (Facultativa o Imperativamente) en el proceso. Se incluye
dentro de esta Categoría entre otros, los actos realizados por testigos peritos. Fiadores de
medidas cautelares, depositarios de bienes embargados, intérpretes. Etcétera.
177
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Clasificacion
La clasificación de los actos es siempre parcial, depende de la esencia diferenciadora. La
doctrina mayoritaria la realiza desde la siguiente distinción:
Actos de iniciación: el acto de iniciación por excelencia es la demanda, pero nuestro proceso
civil permite la realización de una serie de actos procesales, que pueden ser anteriores a la
demanda, tales como las medidas cautelares (por ej. el embargo preventivo).
Actos de desarrollo: son los actos, que una vez iniciado el proceso, tratan de conducirlo
hacia un determinado fin, que no es otro que sentenciarlo y hacer cumplir lo decidido en la
causa. Estos actos requieren, a diferencia de los de iniciación, la intervención de dos o más
órganos, es decir, aunque emanen de las partes, o sus auxiliares, o de terceros, es
necesaria la intervención del tribunal y sus auxiliares para la eficacia del acto. Ejemplo:
cuando una de las partes formula una petición, el tribunal debe ordenar el traslado a la
contraria, y si se notifica a domicilio debe realizarse la providencia mediante un oficial
notificador. Es necesaria una sub-clasificación en:
Actos de instrucción: importan dos actividades, por un lado que las partes o auxiliares
introduzcan al proceso datos de hecho y de derecho y or otro lado tales datos deben ser
compulsados, es decir probados.
Actos de dirección: son aquellos que tienen por finalidad posibilitar la realización de los actos
de instrucción y pueden subdividirse en: actos de ordenación, de comunicación, de
documentación y cautelares.
Actos de conclusión: tiene por objeto concluir con el trámite del proceso. El acto de
conclusión por excelencia es la sentencia que lleva siempre una declaración de derechos,
sin embargo algunas no se agotan con esa simple declaración y necesitan de algo más, es
decir, su “ejecución” que no es otra cosa que hacer cumplir lo decidido en la causa, para lo
cual es necesario, a veces, una actividad procesal posterior, que se denomina “ejecución
de sentencia.
Comunicación procesal
La notificación procesal
Palacio, define a las notificaciones como los actos mediantes los cuales se pone en
conocimiento de las partes, o de terceros, el contenido de una resolución judicial
Sistemas de notificación
La mayor parte de los ordenamientos procesales distingue claramente dos grandes
sistemas de notificación
La notificación personal: que es la que se lleva a cabo en la sede del tribunal donde está
radicado el proceso y que obliga a las partes a concurrir al tribunal los días específicamente
y determinados por ley.
La notificación en el domicilio: que es la que se hace fuera de la sede del tribunal. Se puede
mencionar dentro de esta categoría a la notificación por cédula, por carta documento, por
edictos, etcétera.
a) A domicilio por cedula o cualquier otro documento fehaciente realizado por un funcionario
autorizado.
b) En la oficina mediante diligencia suscripta personalmente en el expediente.
1) Por retiro del expediente (art. 151 C.P.C)
2) Por edictos (art. 152 C.P.C: art 171 (C. P.P)
3) por ministerio de ley
Concepto: Son los modos de computar los intervalos en el proceso. La dimensión temporal
del proceso no es otra cosa que ese conjunto de lapsos destinados al cumplimiento de cada
179
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
acto procesal en particular. A dichos lapsos, el código procesal les denomina “plazos”, que
es el lapso que media entre la fecha que se orden a la realización del acto procesal y aquella
en que ese se realiza, a diferencia de “término” que constituye el extremo legal del plazo.
El art. 45 del CPCCba nos indica la forma de computar el inicio del plazo que es a partir de
su notificación (o de la última si son comunes), no contándose el día en que se practicó la
diligencia de notificación.
El art. 46 determina que en los plazos señalados en días, se computarán solamente los días
hábiles y los fijados por meses y años se contarán sin excepción de día alguno”.
El art. 23 prescribe que los día, meses y años se contarán para todos los efectos legales,
por el calendario gregoriano, y el art. 43 especifica que debe entenderse por “días hábiles”
todos los del año, con excepción de los sábados, domingos y feriados o los declarados
inhábiles por leyes, decretos y resoluciones del TSJ. A diferencia del código civil que
computa de medianoche a medianoche (art. 24), el código procesal determina que las horas
hábiles son las comprendidas entre las siete y las veinte.
Clasificación. Efectos
Plazos legales: aquellos cuya duración se halla expresamente establecida por la ley.
Judiciales: aquellos que la ley permite su fijación por el tribunal.
Convencionales: aquellos que, por delegación legal, se le acuerda a las partes la facultad
de fijarlos de común acuerdo.
Si vemos sus efectos, hablamos de plazos fatales y no fatales, o prorrogables y no
prorrogables, por regla general se establece que los plazos procesales son improrrogables,
pero las partes pueden cumplir el acto motivo de la diligencia, no obstante estar vencidos,
mientras no se les haya acusado la rebeldía, salvo que fueren fatales (art. 47 CPCCba), que
son aquellos que una vez transcurrido el tiempo establecido, no puede realizarse el acto de
que se trata válidamente, es decir no se admite en juicio la acción, excepción, recurso o
derecho para que estuvieren concedidos. Estos plazos fenecen por el mero transcurso del
tiempo, sin necesidad de declaración judicial ni de petición de parte y con ellos los derechos
que se hubieren podido utilizar.
Individuales: los plazos que se conceden independientemente a cada parte para la ejecución
de los actos procesales determinados.
Comunes: aquellos plazos que se acuerdan en forma conjunta a ambas partes a fin de que
realicen uno o más actos procesales de la misma índole.
180
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
SANCIONES PROCESALES
Las sanciones procesales han sido caracterizadas por Clariá Olmedo comolas
“conminaciones de invalidez o ineficacia de una determinada actividad irregular".
En su enfoque preventivo, propenden al orden del proceso; en el represivo, impiden o
eliminan los efecto de la actividad irregular, encaminando al proceso por la vía válida,
conforme a la ley.
Nuestro ordenamiento procesal ha receptado el sistema privatista, mediante el cual la
sanción debe ser peticionada por parte interesada, siempre que el vicio del acto le haya
producido un perjuicio; otro criterio es el judicialista, por el cual corresponderá al juez la
decisión sobre el alcance del vicio y la existencia del perjuicio para imponer la sanción, haya
o no habido.
Clasificación
Nulidad: sanción por la cual se elimina un acto por inobservancia de un requisito modal
extrínseco relativo a
su estructura exterior.
Es importante señalar que para un sector de la doctrina (Clariá Olmedo, Alsina, Palacio)
existen sólo dos sanciones procesales: la nulidad, como sanción genérica que produce la
ineficacia del acto ya cumplido, y la inadmisibilidad, que es específica e impide que un acto
181
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La prueba: concepto.
Prueba civil: por las limitaciones impuestas por el sistema dispositivo confiere a las
partes el modo exclusivo la tarea de aportar y producir la prueba que hacen sus
respectivas pretensiones.
En tal sentido, Alsina la define como “la comprobación judicial, por los modos que
la ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho
que se pretende”.
182
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Objeto de prueba
Objeto de Prueba es todo lo que puede ser probado, en cuanto puede ser
reconstruido históricamente en el proceso y abarca los hechos pasados, presentes
y futuros, noción de pura objetividad y abstracta que se extiende a todos los campos
de la actividad científica e intelectual, no limitada por las pretensiones de las partes.
183
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Expresa Alsina que “objeto de prueba son los hechos que se alegan como
fundamento del derecho que se pretende”, ampliando Palacio tal concepto al
expresar que “son los hechos controvertidos y conducentes a la decisión de la
causa, afirmados por los litigantes”. De tal modo, el último autor citado sostiene que
es posible inferir que el objeto de prueba:
● está constituido por hechos externos o internos que pueden ser objeto de
conocimiento;
● que deben ser susceptibles de percepción por los sentidos o deducción por
la razón; cualquiera sea su naturaleza (física, psíquica, o mixta);
Principios de la prueba
Admisibilidad: es el acto por el cual se permite el ingreso o práctica de la prueba,
con independencia de su eficacia, se le puede conceder el crédito inicial o hasta
que sea desvirtuado. Es el principio de dar entrada a una prueba.
Libertad: implica que las partes y el juez deben gozar de libertad para obtener todas
las pruebas que sean útiles pertinentes a la averiguación de la verdad, salvo que
por razones de moral y de orden público no puedan ser realizadas. Este principio
se resuelve en otros dos: libertad de medios de prueba y libertad de objeto de
prueba.
Este concepto significa que todo puede probarse por cualquier medio, cualquier
hecho puede ser objeto de prueba y esa prueba puede alcanzarse por cualquier
medio. Ahora bien, es importante destacar que ante el riesgo de que amparándose
en este principio, se produzcan pruebas innecesarias, es que los ordenamientos
procesales más modernos ponen
Ciertos límites al mismo, prohibiendo la producción de pruebas manifiestamente
improcedentes, inconducentes o inidóneas.
Pertinencia: la prueba que puede producir la convicción del juzgador es la que
resulta útil, idónea y pertinente para demostrar las afirmaciones controvertidas. Este
principio se relaciona con el de economía procesal y tiende a evitar que uno de los
litigantes dilate innecesariamente el proceso con pruebas impertinentes.
184
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
ejemplo, que se hayan determinado los puntos de pericia junto con el ofrecimiento
de ese medio de prueba (Art. 260 CPCCBA.) Esto es, en materia civil el juez no
puede rechazar la prueba por considerarla impertinente o irrelevante y en
consecuencia “únicamente en la sentencia podrá el Tribunal pronunciarse sobre la
pertinencia de los hechos alegados o de la prueba solicitada”, según lo preceptúa
el Art. 199 CPCCba. El mismo artículo, en su segunda parte, aclara que en ningún
caso el tribunal negará la apertura a prueba ni el despacho de diligencias
probatorias, salvo que estuviesen prohibidas por la ley (Ej. Art. 309 del CPCCba.,
que contiene limitaciones sobre testigos parientes), fueren manifiestamente
inadmisibles (por ej., no ofrecer prueba junto con la demanda en el juicio abreviado
y pretender hacerlo después) o imposibles de producir (se ofrece la declaración
testimonial de una persona fallecida). Finalmente, el Tribunal dictará un decreto o
proveído admitiendo la prueba, si se cumplen las condiciones analizadas o
rechazándola en su caso y en el cual fijará las audiencias a los fines de recepcionar
las declaraciones testimoniales ofrecidas, la absolución de posiciones, el sorteo de
peritos, ordenará librar los oficios requeridos, etc. En contraposición a este sistema
que impera en la legislación provincial de córdoba y que podríamos tipificar como
de “libertad probatoria”, en el procedimiento nacional y en lo que a la admisión se
refiere, rige un sistema de precalificación discrecional de prueba, en tanto y en
cuanto el juez ante su ofrecimiento, puede rechazar aquella que considere
“manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria” (Art. 364 segunda
parte CPCN) - Diligenciamiento de la prueba: Una vez ofrecida la prueba, y admitida
por el tribunal, se inicia este momento. El diligenciamiento de una prueba, consiste
en el conjunto de actos procesales que es necesario cumplir para introducir a la
causa los distintos elementos de prueba que tiendan a acreditar la veracidad o falta
de veracidad de las afirmaciones de hechos que interesa a un proceso. Comprende
este momento, la actividad que realizan todos los sujetos del proceso a los fines de
producir la prueba ofrecida, como la confección de las cédulas de notificación para
la comunicación a las partes y para la citación de los testigos, la confección de los
oficios en la prueba informática, el sorteo de los peritos, etc.
- Introducción definitiva: Finalmente, ocurre cuando la prueba oportunamente
ofrecida, admitida y diligenciada, se agrega, se incorpora a la causa, por ejemplo,
la declaración del testigo, el dictamen pericial y de esta manera el elemento
probatorio queda incorporado al proceso. Es en este momento cuando, en forma
indiscutible, opera el principio procesal de gran trascendencia, el de adquisición o
comunidad de la prueba, en virtud del cual la misma no pertenece a quien la aporta
y una vez introducida legalmente al proceso, debe tenerse en cuenta para
determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte
en beneficio de quien la propuso o de la parte contraria, que bien puede invocarla.
186
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Todo proceso judicial percibe como finalidad específica inmediata la fijación de los
hechos fundamentadores de las partes mediante la búsqueda y adquisición de la
verdad. Se trata de confirmar o desechar el acontecimiento histórico sobre el cual
ha de fundamentarse la solución que corresponde dar a la res iudicanda. El objeto
del proceso consiste en una conceptualización factico-jurídica que se afirma con los
introductivos de las partes para fundamentar las respectivas pretensiones.las
afirmaciones de hechos deben ser probadas positiva o negativamente, su
encuadramiento en las normas jurídicas debe encontrarse mediante la
confrontación de la materialidad fijada con el supuesto de hecho normativamente
descripto. Por ambos mecanismos se llega a la certeza jurídica.
Valoración de la prueba
Es una actividad procesal del juez consiste en una operación mental que tiene por
fin conocer el merito o valor de convicción que pueda deducirse del contenido de la
prueba.
Se trata de examen crítico de todos los elementos de prueba legalmente establecido
introducidos al proceso, que determinan la convicción , positiva o negativa del juez
, respecto de los hechos que se fundan las afirmaciones, pretensiones o resistencias
hechas valer en juicio.
Establecer esa prueba cumple o no con el fin procesal al que estaba destinado:
Convencer al juez respecto de la veracidad o falta de veracidad de las afirmaciones
que sustentan la plataforma fáctica del proceso.
Sistema de valoración
187
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
188
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Principio de razón suficiente: todo juicio para ser realmente verdadero, necesita
tener una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con
pretensión de verdad.
En el sistema procesal argentino, rige este método de valoración y nuestro
ordenamiento provincial en el art. 327 segunda parte, en un sentido muy similar al
386 del CPCN, prescribe: “Salvo disposición legal en contrario, los tribunales
formaran su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la
sana critica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas
las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas
para el fallo de la causa.”
190
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Alsina dice que para que haya sentencia es necesario que el acto revista ciertos
caracteres:
1) Debe ser de un juez cuya jurisdicción emane de la ley, por eso las
resoluciones de los árbitros no se llaman sentencias, sino laudos.
2) Debe referirse a un caso concreto controvertido, los jueces no hacen
declaraciones abstractas, y en los juicios de jurisdicción voluntaria no
resuelven, sino que interponen su autoridad para la eficacia del acto.
3) La controversia debe ser judicial, de ahí que la determinación del precio por
un tercero en la compraventa, no constituye una sentencia.
La sentencia es el acto por el cual el Estado resuelve con carácter definitivo una
controversia entre las partes. Para ello está investido de COSA JUZGADA Y
FUERZA EJECUTORIA. Tiene el carácter de cosa juzgada porque la cuestión
decidida no puede ser discutida nuevamente a través de otro juicio, y el carácter de
fuerza ejecutoria, se da a los fines de poder lograr el cumplimiento de la sentencia.
192
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
193
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
194
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
e) Lógica: El juez debe observar en la sentencia las reglas del recto entendimiento
humano que presiden la elaboración racional de los pensamientos. Al respecto el
art. 327 del C.P.C. establece “ salvo disposición legal en contrario los tribunales
formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la
sana crítica racional”.
Esta regla nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que
aconsejan la recta razón y la lógica, vale decir, el criterio racional puesto en ejercicio,
ya que en la estructura esencial del fallo, deben respetarse tanto los principios
fundamentales del ordenamiento lógico, las leyes de la coherencia y la derivación,
como las reglas empíricas de la experiencia, el sentido común y la psicología, todos
ellos considerados como instrumentos del intelecto humano que permiten la
aproximación a la certeza.
195
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Clases
196
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Fundamentos
197
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
principios técnicos jurídicos por los cuales se orientan en el proceso moderno, pero
además de ello, se requiere que el acto procesal sea “justo” en cuanto a su
conformidad con las reglas éticojurídicas por las cuales se determina la licitud o
ilicitud de la conducta humana, con el fin último de proveer a una mayor tranquilidad
del orden establecido.
Admisibilidad: La impugnación, como toda actividad de las partes, para ser eficaz
requiere de una actuación del tribunal, que se conoce con el nombre de juicio de
admisibilidad. Una vez interpuesta la impugnación, el tribunal que dictó el
pronunciamiento cuestionado deberá resolver sobre su admisión, para conceder o
denegar dicha impugnación.
Las condiciones que debe cumplir el acto impugnativo par que no sea declarado
inadmisible son las expresamente previstas por la ley, a más de las que surjan de
los principios generales: resolución recurrible (impugnación objetiva), tener el
recurrente legitimación (impugnación subjetiva, por ejemplo: ser parte o tercer
afectado), regularidad y completividad del acto (formalidad, como en el recurso de
reposición que debe fundarse en el mismo acto que se interpone), cumplimiento en
el plazo fijado (oportunidad). Esas condiciones de admisibilidad varían de un medio
impugnativo a otro.
198
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Efectos
Se entiende por efecto devolutivo la remisión del fallo apelado al superior que está
llamado, en el orden de la ley, a conocer de él. No hay propiamente devolución, sino
envío para el reexamen. La jurisdicción se desplaza del juez recurrido al juez que
debe intervenir en la instancia superior. Digamos que sobre el fundamento del
recurso debe escrutar y expedirse, por regla general, un órgano jurisdiccional
distinto y de mayor jerarquía (tribunal de alzada o ad quem) que el que dictó la
resolución impugnada (a quo). Es el denominado efecto devolutivo. Este efecto es
típico de los recursos propiamente dichos y conlleva el efecto suspensivo. Cuando
adolece de este efecto devolutivo, más que recurso es un incidente.
199
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El recurso:
En sentido estricto, implica devolución, y por regla tiene efecto suspensivo. Con la
admisibilidad del recurso se abre la competencia funcional por grado del tribunal
superior. Procede contra las resoluciones judiciales (sentencias, autos o decretos)
y persigue la revocación, modificación, sustitución o invalidación de la resolución
impugnada. Los medios recursivos son la apelación, casación, la
inconstitucionalidad y el directo.
200
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Trámite.
Artículo 359. - El recurso deberá interponerse dentro de los tres días
siguientes al de la notificación de la providencia y el tribunal dictará la resolución
previo traslado por igual plazo. Cuando la procedencia o improcedencia del recurso
fuese manifiesta, el tribunal podrá resolverlo sin sustanciación, mediante simple
providencia fundada.
Contra las resoluciones dictadas en el transcurso de una audiencia el recurso
se interpondrá, tramitará y resolverá en el mismo acto.
Cuando la resolución dependiera de hechos controvertidos, excepcionalmente el
tribunal abrirá previamente a prueba por un plazo que no excederá de diez días.
En síntesis:
El recurso de Reposición, permite al tribunal enmendar sus propios errores.
Procederá contra los decretos o autos dictados sin sustanciación, traigan o no
aparejado gravamen irreparable, a fin de que el tribunal que los haya dictado los
revoque por contrario imperio. Se interpone fundado dentro de los 3 días. (Sin
sustanciación es sin traslado previo).
Reposición con apelación en subsidio: el agraviado pretende que el juez
revoque por contrario imperio, pero que en caso de que ello no suceda, conceda la
apelación para que el tema sea reexaminado por la cámara.
También puede el agraviado interponer solo reposición: está renunciando
a la segunda instancia. Confía que esta no será necesaria.
Y como ultima alternativa, puede el agraviado, interponer apelación
directa: cuando entienda que la reposición será una pérdida de tiempo, porque el
juez va a insistir con su postura. Entonces apela directamente para que la cámara
resuelva.
201
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Procedencia:
Artículo 361. - El recurso de apelación, salvo disposiciones en contrario,
procederá solamente respecto de:
1. Las sentencias.
2. Los autos.
3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado
por la sentencia.
202
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Tramite:
El recurso de casación se debe interponer por escrito dentro de los 15 días de la
notificación de la sentencia, por ante el tribunal que hubiere dictado la resolución
que se ataca y bajo sanción de inadmisibilidad: debiendo contener:
- El motivo en que se funda y los argumentos que se sustentan cada motivo.
- La aplicación e interpretaron del derecho que se pretende.
- La constitución de un domicilio dentro del radio del tribunal.
Motivos de la casación:
1. Por violación al principio de congruencia.
2. Violación al principio de fundamentación lógica y legal.
3. Violación de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento.
4. Violación de las formas y solemnidades prescriptas para la sentencia.
5. Por violación de la cosa juzgada.
6. Por sentencias contradictorias, ante idénticas situaciones fácticas, que el
fallo que se trae a confrontación haya sido dictado dentro de los 5 años.
7. Por último, por apartamiento de la doctrina legal del superior tribunal.
Trámite:
El recurso se interpone ante el tribunal de sentencia, dentro de los 5 días de
notificada.
203
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Trámite:
Artículo 393. - El recurso se sustanciará por el trámite previsto para el de
casación. Cuando fuese concedido, se elevarán los autos al Tribunal Superior de
Justicia quien resolverá, previa vista al fiscal general por el plazo de diez días.
Después se le da exactamente el mismo trámite que para el recurso de
casación.
Trámite:
El recurso se interpone ante el tribunal de sentencia, dentro de los 5 días de
notificada.
204
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
PROCEDIMIENTOS:
- ORDINARIOS (417)
- GENERALES (Art. 411 C.P.C.)
- ABREVIADOS (418)
- DECLARATIVOS (Art.409 C.P.C)
- ESPECIALES: (Art. 412 CPC) Para determinadas relaciones de derecho
- CONTENCIOSOS (Art. 408 CPC)
- GENERALES (Art.414, 526 y ss CPC)
- EJECUTIVOS (Art. 409 CPC)
- ESPECIALES (Art. 414, 801 ss CPC)
El recurso:
Acto procesal por el cual, la parte que se considera agraviada por una resolución
judicial, pide su reforma o anulación, sea al mismo tribunal o a un tribunal
jerárquicamente superior.
ORDINARIOS: se conceden ante el mismo juez o ante el tribunal de apelación
para reparar todo tipo de omisión, error o vicios de procedimiento. Ej.: aclaratoria,
reposición o revocatoria, apelación, nulidad, y directo o de queja.
EXTRAORDINARIOS: Son modos particulares y limitados de impugnación, sólo
proceden ante motivos concretos y preestablecidos por la ley. Se conceden respecto
a cuestiones específicamente determinadas por la ley. En cuanto a los efectos
pueden ser:
- DEVOLUTIVO o NO DEVOLUTIVO
- SUSPENSIVO o NO SUSPENSIVO
- PERSONAL / EXTENSIVO o COMUNICANTE.
- INMEDIATO o DIFERIDO.
RECURSO DE ACLARATORIA: remedio procesal con que cuentan las partes para
peticionar que el mismo juez mediante su modificación parcial, adecue la res. judicial
a los hechos y al derecho aplicable.
RECURSO DE REPOSICION O REVOCATORIA: Tiene como finalidad que el
tribunal revoque, deje sin efecto, modifique o confirme una resolución. Evita los
gastos y demoras que supone la segunda instancia.
RECURSO DE APELACION: remedio procesal tendiente a obtener que un tribunal
jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima
errónea.
RECURSO DE NULIDAD: se encuentra comprendido en la apelación. Procede por
defectos formales, y se tramita conjuntamente con la apelación.
RECURSO DE CASACION: Medio de impugnación de la sentencia con
particularidades especiales. Es un medio de impugnación por el cual una parte
205
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Casación
206
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
-Que el fallo se funde en una interpretación de la ley que sea contraria a la hecha,
dentro de los cinco años anteriores a la resolución recurrida, por el propio tribunal
de la causa, por el Tribunal Superior de Justicia, un tribunal de apelación en lo civil
y comercial, u otro tribunal de apelación o de instancia única de esta provincia. Si el
fallo contradictorio proviniere de otra sala del Tribunal Superior de Justicia, o de un
tribunal de otro fuero, el tribunal de casación se integrará con la Sala Civil y con la
sala que corresponda, del Tribunal Superior de Justicia.
Ahora bien, ¿qué resoluciones son recurribles por éste medio??? Las sentencias
definitivas Los autos que pongan fin al proceso, hagan imposible su continuación o
causen un gravamen irreparable, dictados por la cámara. Resoluciones no
definitivas, sólo por los motivos de los incisos 3 y 4 del art. 383 del CPCCba.
Se diferencia de las cuestiones prejudiciales, en que estas últimas tienen que ser
incidentalmente resueltas por el mismo o por otro tribunal, a efectos de poder
tramitar o resolver en el orden civil o en el derecho penal la cuestión principal
sometida a juicio. Las cuestiones prejudiciales dan lugar a los incidentes de previo
y especial pronunciamiento y a las excepciones dilatorias y perentorias.
Según el art. 426 del CPCCba, “los incidentes son cuestiones que se suscitan
durante la tramitación de un pleito y que tienen alguna conexión con él. Se sustancia
por el trámite del juicio abreviado, si no tienen una tramitación especial. Pueden
207
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Queja
Puede interponerse contra todos los autos no apelables del juez y contra las
resoluciones en que se denegare la admisión de un recurso de apelación. El recurso
de queja se producirá ante el tribunal superior competente respecto al que dictó la
resolución recurrida; dicho tribunal superior será el competente para conocer y
decidir del recurso de queja. Este se formalizará siempre en escrito, autorizado con
firma de letrado. Interpuesto el recurso, el tribunal ordenará al juez que informe en
el corto término que al efecto se señale. Recibido este informe, se pasará al fiscal,
si la causa fuese por delito en que tenga que intervenir, para que emita dictamen
por escrito en el término de tres días. A la vista del dictamen y del informe del juez,
el tribunal resolverá. Contra el auto resolutorio, y al igual que contra los autos de los
tribunales de lo criminal, podrá interponerse el recurso de súplica ante el mismo que
los hubiere dictado.
Medidas Cautelares
En el ámbito civil han sido definidas como aquellas que tienden a impedir que el
derecho cuya actuación se pretende, pierda virtualidad o eficacia durante el tiempo
208
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Expresa Palacio que proceso cautelar es aquel que tiende a impedir que el derecho
cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso,
pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación
de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva.
Presupuestos de procedencia
209
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
de la parte contra quien se dirigen, de manera que, mientras menos sea ésta, mayor
será el peligro.
Caracteres:
La accesoriedad: significa que el proceso cautelar carece de autoridad ya
que esta al servicio de otro principal.
La provisoriedad: el mantenimiento de las medidas precautorias será
condicionado por la vigencia del trámite principal y si desaparece lo que le dio origen,
deben cesar también las que fueron ordenadas en base a ello.
La mutabilidad: pueden ser modificadas por pedido de cualquiera de las
partes, puede ser ordenado su levantamiento, su sustitución o su cambio a pedido
del deudor si este propone otra que estime mas conveniente y en tanto ello no
perjudique los intereses del acreedor.
210
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Efectos
211
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Inhibición general:
Artículo 481. - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo
lugar a embargo, éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del
deudor o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse
contra aquél la inhibición general de disponer de sus bienes, la que se deberá dejar
sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución
bastante.
Anotación de la litis:
Intervención judicial:
213
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Derecho constitucional
La Constitución
Estructura Formal
214
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Soberanía nacional.
Poderes constituidos.
Estructura Constitucional
Por otro lado, la estructura material del texto constitucional sería la siguiente:
Preámbulo
Parte orgánica.
215
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
b) ese texto se completó en 1860, cuando también en ejercicio del mismo poder
constituyente originario se integró la provincia de Buenos Aires a las otras
provincias preexistentes;
d) hay suficiente base para sostener que, no por mera afición racionalista, sino
por la mencionada tradición histórica, la constitución hizo suyos cuatro contenidos
que cabe calificar como pétreos, en el sentido de que en tanto no se modifique la
estructura social subyacente que les dio apoyo, no deben suprimirse, aunque
pueden modificarse sin alterar su esencia; esos cuatro contenidos pétreos son:
216
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Todo lo que inicialmente había de hacerse de conformidad con los verbos y los
fines recién citados, persiste y se mantiene actualizado como propuesta que, día a
día, necesita y exige las respuestas que la circunstancia de cada tiempo y lugar
hacen necesarias para que el preámbulo se cumpla.
218
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Definido por Linares Quintana, “la facultad soberana del pueblo a darse su
ordenamiento jurídico-político fundamental originario, por medio de una
Constitución y a revisar a ésta total o parcialmente cuando sea necesario”.
Clasificación:
Esta dicotomía doctrinaria necesita algún retoque, porque también cabe reputar
poder constituyente originario al que se ejerce en un estado ya existente (o sea,
después de su etapa fundacional o primigenia) cuando se cambia y sustituye
totalmente una constitución anterior con innovaciones fundamentales en su
contenido. Queda la duda de si una “reforma total” que no altera esa
sustancialidad de los contenidos vertebrales es o no una constitución nueva
emanada de poder constituyente originario. Diríamos que no, con lo que la
219
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
No obstante, la teoría del poder constituyente es casi tan reciente como las
constituciones escritas. Ello significa que se lo “vio” a través de su producto más
patente, que es la codificación constitucional.
Ahora bien, pensamos que ese poder constituyente originario fue un poder
constituyente abierto. O sea, que su ejercicio no quedó agotado en 1853, sino que
abarcó un ciclo que se cerró en 1860. Decimos esto porque en 1860 se lleva a
cabo lo que se llama la “reforma de 1860”, con el objeto de que Buenos Aires
ingrese a la federación. El Pacto de San José de Flores da base a dicha reforma y
a la incorporación de Buenos Aires, que como provincia disidente no había
concurrido al acto constituyente de 1853.
220
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
reforma, la revisión del año 1860 integra a nuestro juicio el ciclo del poder
constituyente originario, que quedó abierto en 1853.
La fórmula del preámbulo remite a esta interpretación, dando por cierto que el
titular del poder constituyente que sancionó la constitución de 1853 es el pueblo.
Pero el pueblo “por voluntad y elección de las provincias”, con lo que a través de
las unidades políticas provinciales se expresa en acto y eficazmente la decisión
comunitaria de organizar al estado.
221
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Sin embargo, esa residencia o titularidad del poder constituyente en el pueblo sólo
debe reconocerse “en potencia”, o sea, en el sentido de que no hay nadie (ni uno,
ni pocos, ni muchos) predeterminado o investido para ejercerlo; y no habiendo
tampoco una forma concreta predeterminada por Dios ni por la naturaleza para
constituir a cada estado, la decisión queda librada a la totalidad o conjunto de
hombres que componen la comunidad.
El ejercicio “en acto” de ese poder constituyente se radica “en razón de la eficacia”
en quienes, dentro del mismo pueblo, están en condiciones, en un momento dado,
de determinar con suficiente consenso social la estructura fundacional del estado y
de adoptar la decisión fundamental de conjunto.
LIMITES
223
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Entonces queda claro que: El poder constituyente derivado tiene límites, por dos
razones como mínimo:
224
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Mucho más tarde, a raíz de la reforma de 1994, y aunque la "letra” del art. 30 no
fue modificada ni alterada, surgieron dudas acerca de la rigidez de nuestra
constitución. Fundamentalmente, la afirmación de que esa rigidez se ha atenuado
no ha de llegar, a nuestro criterio, a aseverar que se ha trocado en flexibilidad. Para
225
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
mitigar -no para suprimir— la rigidez, cabe tomar en cuenta algunas cosas: a) la
reforma de 1994 incluyó varias cláusulas muy “abiertas” o incompletas que deben
ser "cerradas” mediante leyes del congreso (lo que alcanza para decir -según
algunas interpretaciones- que el congreso ahora "comparte” una dosis de poder
constituyente con el que ejerció la convención de 1994); b) los instrumentos
internacionales de derechos humanos que conforme al nuevo art. 75 inc. 22 tienen
la misma jerarquía de la constitución y que dan amplitud al plexo axiológico de
derechos no forman parte de la constitución ni están “dentro” de su articulado, sino
que componen, al mismo nivel del vértice constitucional, lo que se denomina el
bloque de constitucionalidad federal
226
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Haciendo entonces una retrospección, decimos que los limites de nuestro poder
constituyente derivado son varios: a) los contenidos pétreos que no se pueden
abolir; b) los que impiden reformas sin que el congreso haya declarado su
necesidad; c) los que surgen del temario que el congreso le propone a la convención
constituyente para que introduzca -o no- modificaciones; d) el quorum, que precisa
el congreso para declarar la necesidad de la reforma; c) el plazo para que trabaje la
convención, si es que el congreso lo ha estipulado al declarar necesaria la reforma.
227
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
declara necesaria una reforma, el congreso que fija el temario puede señalar cuál
es la finalidad o el objetivo que toma en consideración para cada punto o artículo, y
la convención queda vinculada por tal finalidad; o sea, puede no hacer reforma, pero
si la hace no puede cambiar esa finalidad; b) es posible que asimismo el congreso
consigne que se habilita la reforma de tal punto o artículo, a condición de que a la
vez se modifique tal otro con el que tiene relación la finalidad perseguida; c) no es
posible -y deviene inconstitucional- que el congreso que establece el temario
sometido a reforma le derive a la convención una enmienda preelaborada o cerrada,
»o una normativa ya redactada en su formulación.
Una vez que la llamada “reforma" de 1860 es reputada como ejercicio del poder
constituyente originario que, en ciclo abierto, tuvo inicio en 1853, las reformas
habidas fueron las de 1866. 1898, 1957 y 1994. La de 1949 dejo un producto que
quedó sin efecto después de la Revolución Libertadora del año 1955 contra el
régimen peronista. La de 1972, en una época de facto, se autoatribuyó
228
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
A partir del año 1985, sin que se hubiera reformado la constitución federal, tomó
curso un ciclo de novísimo constitucionalismo provincial, cuya iniciativa tuvo origen
en las propias provincias. Después de reformada en 1994 la constitución federal,
muchas provincias también han realizado las suyas.
229
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
a) ETAPA PRECONSTITUYENTE.
- Necesidad de reforma debe ser declara por el congreso de la Nación, con
el voto de al menos de las dos terceras partes de sus miembros.
- Inicio: como toda ley puede iniciarse en cualquiera de las cámaras ya sea
diputados o senadores o bien por un proyecto de Poder Ejecutivo.
- Esta ley que declare la necesidad de reforma debe indicar en forma
expresa e inexcusable la mención de los artículos que se quieren
reformar; la forma que se elegirán los convencionales constituyentes, el
sistema electoral por el cual serán elegidos y la cantidad; lugar donde se
llevara a cabo la convención y el plazo en el que debe cumplir su cometido
y fondos de la convención.
B) ETAPA REFORMADORA PROPIAMENTE DICHA. La etapa de reforma
propiamente dicha está a cargo de la Convención Nacional Constituyente,
cuerpo colegiado especialmente electo por el pueblo que tiene a su cargo la
reforma del texto constitucional, según el límite material y temporal impuesto
por la ley declarativa
230
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
La CN es definida como Ley suprema o Súper ley, a la que debe adecuarse todo el
sistema jurídico del Estado. Este principio tiene su fundamento en la distinción entre
Poder Constituyente y Poder Constituido (Abate Sieyés). En efecto la Norma
Suprema emana del Poder Constituyente como manifestación soberana del pueblo
de dictarse su ordenamiento jurídico, político, institucional
b) con otro, adosado a la tipología de la constitución formal, se señala que por estar
revestida de super legalidad y supremacía, la constitución impone como “deber-ser"
que todo el mundo jurídico inferior a ella le sea congruente y compatible, y no la
viole ni le reste efectividad funcional y aplicativa.
Para defensa de la constitución suprema, hace falta que exista y funcione algún
sistema de control. El control constitucional sirve de garantía para declarar que las
normas y los actos violatorios de la constitución son inconstitucionales. El efecto de
tal declaración, según cómo sea el sistema de control, puede limitarse a desaplicar
la norma o el acto inconstitucionales en el caso donde así se declara y dispone, o
231
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
232
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Pero más allá del arduo debate interpretativo que este párrafo tan inocuo ha
provocado, la referencia a la primera parte de la constitución no nos impide,
personalmente, aseverar que: a) los instrumentos internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional no forman parte del texto de la constitución;
pero b) se sitúan a su mismo nivel, y en común con la constitución encabezan el
vértice del ordenamiento jurídico argentino; c) esto significa que, también en paridad
con la constitución, forman parte de lo que cabe denominar el “bloque de
constitucionalidad federal”
233
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
EL CONTROL CONSTITUCIONAL
Cuando indagamos qué es lo que dentro del funcionamiento operativo del control
de constitucionalidad queda sometido a él, surge un listado de materias en el que
se incluye:
b) las leyes;
234
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
235
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
4””) un tercero que, sin investir un derecho o interés personales, se halla obligado a
cumplir una norma o un acto que causan perjuicio a personas relacionadas con él
(por ej., si el empleador tiene que retener una cuota sindical a un trabajador suyo
que no es afiliado al sindicato para el que debe retener la cuota).
jurisprudencia de la Corte, tal vía no es la única, pues en torno del año 1985 la Corte
comenzó progresivamente a afirmar que también hay acciones directas de
inconstitucionalidad, como el amparo, el habeas corpus, la acción declarativa de
certeza del art. 322 del código procesal civil y comercial; c’) no obstante, nuestro
sistema federal no contiene la acción declarativa de inconstitucionalidad pura; d) El
sujeto legitimado de primera categoría es el titular actual de un derecho o un interés
legítimo pero, fundamentalmente a partir de la reforma de 1994, hay situaciones
(por ej., en materia de derechos de incidencia colectiva) que confieren legitimación
al “afectado”, al defensor del pueblo, y a las asociaciones que propenden a fines
conexos con los derechos cuya protección se demanda; no hay que olvidar que,
para cumplir las funciones que el art. 120 adjudica al ministerio público, a éste se le
debe reconocer también legitimación, aun cuando explícitamente la constitución
nada dice al respecto; e) El efecto de las sentencias declarativas de
inconstitucionalidad se limita al caso, o sea es inter-partes, pero: e’) cuando la
jurisprudencia de la Corte sienta pautas en la materia, el resultado de sus sentencias
suele generalizarse por reiteración, o por aplicación que de ellas hacen los demás
tribunales en casos similares (es el viejo adagio: la constitución es lo que la Corte
dice que es); e") a la fecha registramos unas pocas sentencias a las que la Corte
les ha asignado un alcance aplicativo a personas que, sin haber sido parte en el
proceso donde se dictaron, se encuentran en la misma situación. (En este sentido
resolvió que todas las personas privadas de su libertad sin condena tienen derecho
a votar en el establecimiento penitenciario de detención; lo hizo en un proceso de
amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales al que le
reconoció legitimación para articular la pretensión.)
15. — La mirada que puede recorrer el vasto campo del derecho público provincial,
así como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuentra marcadas diferencias
con el orden federal, ya que hay normas locales que acogen acciones de
inconstitucionalidad (para el caso, con jurisdicción concentrada en el superior
tribunal), así como el efecto erga-omnes de las sentencias declarativas de
inconstitucionalidad.
237
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
¿Qué hace falta para que un tribunal judicial se halle en condiciones de ejercer el
control constitucional?
a) En primer lugar, hace falta que haya una causa o proceso en el que se sitúe la
cuestión constitucional a decidir. Los jueces no actúan de oficio (o sea, por sí
mismos), porque su jurisdicción debe ser provocada a efectos de configurar la causa
judiciales.
A criterio nuestro:
238
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
FORMAS DE ESTADO
Nuestro estado surgió en 1853-1860 como estado nuevo, constituido por las
provincias históricamente preexistentes que se organizaron en federación en
cumplimiento de pactos también preexistentes, según reza el preámbulo.
239
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
240
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
juicios que según la norma del art. 116 son de competencia de los tribunales
federales).
c) El poder es el tercer elemento del estado, con el que la mayor parte de la doctrina
cierra la trilogía porque, a diferencia de nosotros, no agrega como cuarto elemento
al gobierno. El poder -que es poder político porque es del estado- entraña una
capacidad o potencia disponible para desarrollar la actividad conducente al fin
estatal de bien común público. Por eso, el poder en cuanto potencia necesita ser
puesto “en acto’’, o sea, tiene que ser impulsado y ejercido. De ahí que haya que
añadir como cuarto elemento al gobierno, porque el poder sin gobierno es como un
motor al que le falta quien lo accione.
Cuando se habla de “división de poderes” hay que tener en claro que el poder es
uno solo y que no se divide. Lo que se divide son las funciones y los órganos que,
clásicamente, forman una tríada: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial.
En el nexo que vincula al gobierno con el poder se habla de una legitimidad “de
origen” y una legitimidad "de ejercicio", con la legitimidad de origen se alude al título
del gobernante, según haya accedido al poder de acuerdo a las normas o reglas
constitucionales o legales; por eso, a los gobernantes de facto (de hecho) que no
han llegado al poder según las vías o los procedimientos preestablecidos, se les
niega legitimidad de origen. La legitimidad de ejercicio se refiere al modo como se
ejerce el poder, o sea, que tal legitimidad existe cuando el poder es ejercido para el
bien común público, y se pierde cuando hay apartamiento o violación de ese fin.
241
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Cuando atendemos a normas de la constitución como las de sus arts. 1º, 22, 39 y
40, encontramos formas de estado, formas de gobierno, y formas que se apodan
como semi directas. El federalismo es una forma de estado, y no de gobierno. La
república es una forma de gobierno. La democracia, que no viene definida en la letra
de la constitución, pero que integra su contenido, es una forma de estado. Las dos
formas semi directas que introdujo la reforma de 1994 son la iniciativa legislativa
popular y la consulta popular. Sobre el federalismo omitiremos ahora todo
desarrollo, porque será objeto del capítulo V.
La república es una forma organizativa del gobierno, a la que se tipifica con los
siguientes caracteres:
242
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La democracia es una forma de estado porque, como toda forma de estado, implica
relación entre el poder y otro elemento (que puede ser el territorio en el federalismo,
o el pueblo en la democracia) y que, por ser el pueblo, sitúa a las personas que
forman parte de él en un régimen de libertad, con respeto a su dignidad, y con
efectiva vigencia de los derechos. Habíamos anticipado que tal concepto no aparece
descripto en la constitución, no obstante que hay alusiones a la democracia en
numerosos calificativos adjudicados al sistema político (por ej., en los arts. 14 bis,
36, 38, 75 incs. 19 y 24).
243
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
territorial del poder, de forma tal que coexisten en él un Gobierno federal, que
detenta y ejerce el poder sobre todo su territorio y todas las personas que habitan
en él, por una parte y por la otra, una pluralidad de estados miembros (en el caso
argentino se denominan provincias), cada uno de los cuales ejerce poder dentro del
respectivo límite territorial sobre los habitantes de cada uno de ellos. En esta
estructura compleja, sólo el Estado Federal es soberano y sujeto del orden
internacional. El poder es ejercido entonces por las autoridades centrales o las
autoridades del estado miembro, según un sistema de reparto de competencias
preestablecido. Los Estados miembros del Estado federal carecen de derecho de
secesión (no pueden separarse) y nulificación (no pueden negarse a aplicar las
decisiones adoptadas por las autoridades federales) Esta forma de estado ha sido
adoptada por Estados Unidos, Alemania, Argentina, Brasil, Méjico, entre otros
países.
.En el siglo XX aparece una nueva forma de Estado, a la que podemos denominar
Estado Regional: Supone la descentralización del poder en regiones, esto es,
“conjuntos humanos que ofrezcan caracteres comunes en su historia idiosincrasia,
necesidades y proyecciones futuras”37. El Estado región suele ser considerado
como una figura intermedia entre el Estado federal y el Estado unitario. El Estado
regional, históricamente, surge en Europa partir de la Segunda Guerra mundial,
244
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
cuando países que habían adoptado originariamente la forma unitaria, como Italia,
Francia y España, comienzan a organizarse internamente en regiones.
EL FEDERALISMO ARGENTINO
Fisonomía y origen
Nuestra constitución adopta la forma federal de estado. Ella importa una relación
del poder con el territorio: el poder se descentraliza políticamente con base física,
geográfica o territorial. Federalismo es lo opuesto a unitarismo. Además, combina
una fuerza centrífuga en cuanto descentraliza al poder, con una fuerza centrípeta
en cuanto la pluralidad y autonomía de varios estados se integra en la unidad de
uno solo: el estado federal. Con la reforma de 1994 hay que completar el cuadro:
en las provincias hay, y debe haber, municipios con autonomía conforme a los arts.
5º y 123; y a las provincias se suma un nuevo sujeto de la relación federal, que es
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
245
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
del oeste y del Río de la Plata, y que extendieron sus zonas de influencia preparando
las futuras regiones territoriales. Por otro lado, los órganos de gobiernos locales -
sobre todo los cabildos- proporcionaron al federalismo futuro una base municipal o
comunal. Ideológicamente, desde la revolución de Mayo, se perfilaron dos sectores:
el unitario y el federal que, un poco ligeramente, lleva a recordar que el unitarismo
fue preponderantemente monárquico, liberal, centralista, y de fuerte influencia
porteña, en tanto el federalismo aglutinaba a la masa popular e inorgánica de
tendencia republicana y federalista. Sin que esto signifique una coincidencia
perfecta, cabe situar al principal núcleo representativo de la corriente unitaria en la
capital, y al pueblo federal en la campaña.
El derecho “federal”
246
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
provincias con el estado federal, y de las relaciones interprovinciales -por ej., los
tratados interprovinciales-.
247
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La Cámara de Diputados
248
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El reparto de competencias . —
Hay que empezar por el art. 121, según el cual las provincias conservan todo el
poder no delegado por la constitución al gobierno federal, y el que expresamente se
hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. En primer
lugar, la delegación ha sido efectuada por las provincias a través de la constitución;
o sea, mediante la constitución. En segundo lugar, la norma esclarece que el poder
de las provincias preexistió al del gobierno federal, que ha recibido el suyo por
delegación que ellas le hicieron a través de la constitución. De tal modo, el poder
provincial fue y es el poder originario. En tercer lugar, el reparto de competencias
arroja este resultado: a) competencias exclusivas del estado federal; b)
competencias exclusivas de las provincias; c) competencias concurrentes; d)
competencias excepcionales del estado federal y de las provincias; e) competencias
249
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
compartidas por el estado federal y las provincias. Las prohibidas a las provincias
constan en los arts. 126 y 127.
Así como las competencias exclusivas del estado federal se suponen prohibidas a
las provincias, las exclusivas de las provincias se reputan prohibidas del estado
federal.
Se ha de tener muy presente que las competencias exclusivas del estado federal
no exigen hallarse taxativamente enumeradas en la constitución, porque las hay
implícitas en los tres órganos de poder: legislativo, ejecutivo, y judicial. Para el
congreso, el art. 75 inc. 32 las contempla.
250
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Las provincias
Las provincias son las unidades políticas que, con calidad de estados, integran
nuestra federación. No son soberanas pero si son autónomas (para ambas cosas
remitimos a los arts. 5º, 31, 122 y 123). Históricamente, son preexistentes al estado
federal, aunque solamente las catorce que existían al ejercerse en 1853-1860 el
poder constituyente originario. Al estar prevista en la constitución la incorporación y
creación de nuevas provincias (ver los arts. 13, 75 inc. 15 y 121) hemos de afirmar
que adquieren idéntico status que las preexistentes. Las catorce provincias
preexisten no pueden suprimirse ni fusionarse, porque su realidad e identidad
cuentan con raíz histórica, de modo que el federalismo en cuanto contenido pétreo
impide su desaparición.
Los límites interprovinciales son fijados por el congreso (art. 75 inc. 15). En tal
delimitación, respecto de las provincias históricamente preexistentes, dejamos
aclarado que el congreso no dispone de discrecionalidad como para ignorar o alterar
la dimensión que a cada una de aquellas provincias le corresponde por sus
antecedentes históricos. Los conflictos entre provincias están previstos en el art.
127, que prohíbe la guerra entre ellas y que deriva a la competencia de la Corle
Suprema “dirimir" las “quejas” entre provincias. (El fallo de la Corte de 1987 en el
litigio entre La Pampa y Mendoza por la interprovincialidad del río Atuel es ejemplo
de un caso relevante en el tema). Según el art. 7º los actos públicos y
procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás. La
jurisprudencia de la Corte añade que se les debe asignar el mismo efecto que son
capaces de producir en la provincia de origen. El art. 8º prescribe que los
“ciudadanos" de cada provincia gozan de los derechos, privilegios e inmunidades
inherentes a ese título de ciudadano en las demás. Asimismo, la extradición de
criminales es obligación recíproca de todas las provincias.
251
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La unidad territorial implica que el territorio del estado federal es uno solo, no
obstante la pluralidad de provincias. Entendemos que el gobierno federal no puede
alterar el elemento territorial de las provincias sin consentimiento de sus legislaturas
(por aplicación de los arts. 3º y 13).
d) dominio y jurisdicción no coinciden (por ej., los ríos de las provincias son de
dominio provincial en las aguas que corren por sus territorios, pero la jurisdicción es
federal a efectos de la navegación y el comercio interprovincial). Un listado de
cuanto entra en el dominio y la jurisdicción provinciales puede ser esto: recursos
naturales, subsuelo, mar territorial, plataforma submarina, espacio aéreo, ríos, lagos
y aguas, caminos, islas (cuando el álveo es provincial), playas marinas, riberas
interiores de los ríos, etc. Las leyes opuestas a estos principios son, a juicio nuestro,
inconstitucionales.
Los municipios
los términos del art. 123, y añadió un nuevo sujeto de la relación federal con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 129).
La regionalización
253
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
parcialmente, sólo en lo que se refiere a los intereses que en dicho territorio inviste
el estado federal, en razón de residir allí el gobierno federal y de estar situada la
capital federal: b) tal jurisdicción federal parcial tiene sentido institucional y
competencial, pero no territorial, porque el lugar no está federalizado; c) la ciudad
de Buenos Aires no alcanza
254
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
cuando juzgó que tales “enclaves” eran lugares de jurisdicción federal amplia y
exclusiva.
El inc. 15 del art. 75 sigue previendo la competencia del congreso para legislar en
materia de organización, administración y gobierno en los territorios nacionales que
queden fuera de los límites asignados a las provincias. Actualmente, no existen
territorios nacionales -antes llamados gobernaciones-, porque el territorio argentino
se compone ahora solamente de provincias, más el de la ciudad de Buenos Aires
con su régimen autonómico. El último territorio nacional fue provincial izado con el
nombre de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en 1991, como
nueva provincia, dictó su constitución local. El sector antártico argentino es un
territorio sometido internacionalmente al Tratado Antártico, del que Argentina es
parte.
La intervención federal
Nuestra constitución prevé la garantía federal. Ella significa que el estado federal
asegura, protege y vigila la integridad, la autonomía y la subsistencia de las
provincias dentro de la unidad coherente de la federación a la que pertenecen. La
propia intervención federal es el recurso extremo y el remedio tal vez más duro que
se depara como garantía federal. Esta garantía federal queda condicionada al
cumplimiento de las pautas que las provincias tienen obligación de respetar y
cumplir, dentro de la relación de subordinación que es típica de los estados
federales.
El federalismo concertado—
256
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
257
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Alcanzada tal visión integral, y comprobado que entre la parte dogmática (arts. 1º
a 43) y la parte orgánica, con más el preámbulo y las disposiciones transitorias, hay
ahora una muy fuerte realimentación, vale agregar que es posible atribuir raigambre
constitucional a algunos principios de muy útil aplicación, entre los que,
sintéticamente, citamos tres: a) el principio “pro homine” (a favor de la persona),
conforme al cual una vez que se utiliza la fuente interna y la fuente internacional,
siempre hay que elegir en cada caso concretó la fuente y la norma que proveen la
solución más favorable para la persona y para el sistema de derechos
institucionalmente considerado; b) el principio “pro actione” (a favor de la acción),
que con enfoque garantista le señala a los jueces el deber de brindar al justiciable
258
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
en cada proceso la vía que mejor favorezca su derecho a la tutela judicial efectiva;
c) el principio del “favor debilis”, para que en cada situación en que aparecen
derechos controvertidos se tome muy en cuenta la inferioridad de condiciones de la
parte más débil.
c) tales derechos obligan, como sujeto pasivo, tanto al estado federal como a las
provincias; d) los derechos no son absolutos sino relativos; ello significa que son
susceptibles de reglamentación razonable, la cual reglamentación deja de serlo si
los altera e incurre en arbitrariedad (art. 28); e) la interpretación de los derechos ha
de hacerse, en cada caso, a tenor de principios como los que explicamos en el
parágrafo 11;
e’) si bien es posible distinguir algunos derechos “más valiosos” que otros, o con
mayor jerarquía, no hay que olvidar que en cada caso en el que hay conflicto o
controversia entre sujetos que disputan entre sí diversos derechos, hay que preferir
el que “según las circunstancias de ese caso concreto” resulte más valioso de
acuerdo a ellas;
259
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
260
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Las obligaciones del sujeto pasivo -sean de omitir daño, sean de dar o de hacer-
son obligaciones de naturaleza constitucional, y así como se pone énfasis a favor
de los derechos, también hay que tener muy en claro que, por la correspondencia
entre derechos y obligaciones, las obligaciones que son recíprocas de derechos
revisten igual valor que éstos.
261
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Con este artículo se logra que ciertos derechos considerados fundamentales, que
no fueron incluidos en el texto de la Constitución, tengan nivel Constitucional y sean
respetados por todos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad y a la
dignidad del hombre.-
262
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
CLASIFICACION
263
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Los Derechos Civiles y Políticos están destinados a la protección del ser humano
individualmente, contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan
porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno
goce de estos derechos por parte del ser humano.
El Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando
la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los Derechos
Civiles y Políticos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar,
salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de
ciertas limitaciones de sólo algunas garantías.
Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos
Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de
raza, sexo, color, idioma, posición social o económica
264
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
265
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella
y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los
servicios sociales necesarios
266
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Derecho a la paz
La justicia internacional
El medio ambiente
GARANTIAS
Artículo 18- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales,
o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden
escrito de autoridad - competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y
de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia
epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué
justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos
para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y
los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no
para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de
precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará
responsable al juez que la autorice.
Su naturaleza está en discusión algunos dicen que es un recurso y otros una acción,
que da inicio a un verdadero proceso, su objetivo primordial es que un órgano
jurisdiccional puede revisar la legitimidad y legalidad de la detención de una
persona, para que en caso negativo ordene inmediatamente la libertad. En la
reforma constitucional el artículo 43 lo incorpora como una especie del género del
amparo, transcribimos el párrafo pertinente
268
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá
de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio.
269
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
2) Pedido de informes
GARANTIAS EN EL PROCESO
Artículo 18 Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales,
o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie
270
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden
escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y
de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia
epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué
justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos
para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y
los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no
para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de
precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará
responsable al juez que la autorice.
La necesidad de juicio previo reafirma la obligatoriedad del Estado de actuar por sus
órganos constitucionales la jurisdicción, regidos además por las leyes de fondo y de
forma que deben ser previas al hecho del proceso.
Derecho a la jurisdicción que se articula con el principio del juez natural, ya que el
Estado debe organizar la administración de justicia según competencia de grado,
materia, territorio, no pudiendo instaurarse bajo ninguna condición un juez especial
o comisiones especiales de juzgamiento. Debe interpretarse el término juez como
juzgado o tribunal y no con la persona que ejerce el cargo….ni juzgado por
comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del
hecho de la causa.
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
271
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo
juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar
los intereses de la justicia.
272
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Institutos:
Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie
de tormento y los azotes.
273
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Artículo 19- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan
al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
LA ACCIÓN DE AMPARO
274
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Esta acción debe interponerse frente a una alteración o restricción arbitraria del
derecho constitucional por parte de la autoridad o particulares, por acción u omisión,
se reclama que cesen dichas violaciones por esta vía sumarísima, la violación debe
ser clara y manifiesta
5) Ahora también puede tratarse por esta vía los decretos, leyes y ordenanzas
275
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
EL AMPARO COLECTIVO
EL HABEAS DATA
Artículo 43 Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento
de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de
datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad
o Discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de
información periodística.
LIMITACIONES PERMANENTES
276
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
277
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Ha adoptado el principio divisorio dando a cada órgano una función Artículos. 44,
87 y 108, designando composición, forma de elección o designación, duración de
mandatos, funcionamiento y atribuciones Artículos.75, 99, y 116 y 117.
Fallo de la Corte suprema de Justicia de la Nación 1853 fallo ―Ramón Ríos y otros‖.
Poderes divididos pero coordinados y que ejerzan control unos sobre otros.
278
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Poder Ejecutivo
1) Artículos. 99 incisos.
2 reglamenta la ley, Jefe de gabinete Artículos 100 inciso 2.
Poder Judicial:
Poder legislativo.
279
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Requerir informes Artículos.71 y 100 incisos. 11, pedir informes por escrito.
Formar comisiones de investigación.
. Al Judicial
280
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Poder Judicial
Revisar cuando sea solicitada la legalidad de los actos del poder ejecutivo y la
constitucionalidad de las leyes.
Poder legislativo
281
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
282
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
283
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
FACULTADES PRIVATIVAS
284
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
PRIVILEGIOS PARLAMENTARIOS
INDIVIDUALES
Artículo 68: exención de pena, ningún miembro del Congreso puede ser
acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones.
285
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
SESIONES
ASAMBLEAS PARLAMENTARIA:
286
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
32. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para
poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos
por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.
Capítulo Sexto
287
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Capítulo Séptimo
PODER EJECUTIVO
288
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Requisitos:
Artículo 55.- Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de
treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de
una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y
ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia
inmediata en ella.
289
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
-tampoco aplica haber nacido en la provincia que lo elige o tener dos años
de residencia inmediata en ella, por que el presidente no es elegido por
provincia alguna.
-la renta de dos mil pesos fuertes-o un ingreso equivalente – pudo tener
importancia en la época de la constitución histórica.
DURACION
290
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
FUNCIONES
291
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las
facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el
presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
292
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso,
presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del
estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos
departamentos.
293
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Artículo 104.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los
ministros del despacho presentarle una memoria detallada del estado de
la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos.
Artículo 106.- Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso
y tomar parte en sus debates, pero no votar.
PODER JUDICIAL
294
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte
Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el
Congreso estableciere en el territorio de la Nación.
-recursos de revisión.
295
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La jurisdicción es aquella función del poder del estado que ejercida por
órganos públicos especializados actúa la voluntad de la ley mediante la
dilucidación de controversias jurídicas que le son sometidas como en la
represión de delitos y ejecución de resoluciones.
Puede ser:
296
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
CARACTERES:
Es de orden público
Es contenciosa.
E limitada y de excepción.
Es inalterable.
297
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
299
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
ATRIBUCIONES
300
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Ministerio Público
CAPITULO I
Organización
301
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
1.- Dos jueces que serán: de cámara, debiendo uno pertenecer al fuero
federal del interior de la República y otro a la Capital Federal. A tal efecto,
se confeccionarán dos listas, una con todos los camaristas federales del
interior del país y otra con los de la Capital Federal.
302
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
303
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
tres cuartas partes del total de los miembros del cuerpo, mediante un
procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado, cuando
incurrieran en mal desempeño o en la comisión de un delito, durante el
ejercicio de sus funciones.
CAPITULO II
Procedimiento
304
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
305
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
306
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
CONTRATOS
CONCEPTO
El contrato es como primer concepto un acto jurídico, diría más específicamente, es
el modelo prototípico del acto jurídico, por ello le son aplicable todas las
disposiciones del AJ.
En el nuevo código civil consagra a los contratos como acto jurídico bilateral y
patrimonial por excelencia.
El Contrato es una especie de acto jurídico y regla exclusivamente de un modo
inmediato o directo las relaciones jurídicas patrimoniales que son propias del
derecho creditorio.
El Código Civil y Comercial define al contrato como:
“el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento
para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas
patrimoniales”.
307
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
308
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
309
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
- Esenciales: son aquellos sin los cuales el contrato en general o un tipo específico
no puede existir. Si hablamos de los contratos en general son los requisitos de
EXISTENCIA. En cuanto a cada figura los elementos varían: en la compraventa será
el precio y la cosa.
- Naturales: son las consecuencias que se derivan de la naturaleza jurídica de un
determinado contrato de modo que se dan de PLENO DERECHO sin necesidad de
una manifestación expresa de las partes. Pero ellas pueden EXCLUIRLOS O
MODIFICARLOS siempre expresamente. Xej: garantía de evicción
- Accidentales: son aquellas que existen únicamente si son incorporados en forma
expresa por las partes de común acuerdo xej: cargo, plazo condición.
La clasificación de los requisitos según Lopez Zavalía
Realiza una enumeración de los elementos diferenciando entre la doctrina clásica
y la contemporánea.
La doctrina clásica trata los requisitos bajo el nombre de ELEMENTOS y se refiere
a la clasificación vista anteriormente (natural, esencial y accidental).
La doctrina contemporánea distingue tres categorías:
a) presupuestos: son requisitos que influyendo en el contrato son extrínsecos y
anteriores a el. Existen independientemente del contrato, son predicables de alguien
o de algo aunque ningún contrato se haya concluido y luego de el, subsisten para
cualquier otra negociación.
- APTITUD DEL SUJETO
- IDONEIDAD DEL OBJETO
- LEGITIMACION
B) elementos: son constitutivos o estructurales a diferencia de los presupuestos,
estos son INTRINSECOS al contrato. Dentro de ellos encontramos a los
FORMALES ( voluntad y forma) y los SUSTANCIALES ( el contenido)
C) circunstancias: son aquellas que se valoran a posteriori del contrato e influyen
en su destino. SIEMPRE son extrínsecas. Son:
- el tiempo
- lugar
- cumplimiento de una condición.
310
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
311
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
LIMITES
Orden Publico
Entendido en un sentido amplio es comprensivo de las disposiciones que los
particulares no pueden derogar con sus actos jurídicos. El orden publico se
identificaría con ese elenco de normas imperativas debiendo incluirse además las
que se vinculan con las buenas costumbres.
Orden Publico Y Norma Imperativa
El dato exterior de que una disposición legal no puede ser derogada por la voluntad
de las partes y constituye un limite a la autonomía de estos no es suficiente para
concluir que esa norma comprometa al orden publico.
El orden publico es un conjunto de principios subyacentes que en caso de existir
en un supuesto determinado sirven de RAZON O MOTIVO a la imperatividad de
una disposición legal sin que se confunda con ella
En tal caso la disposición de que se trate reviste un carácter de orden publico
El Orden Publico Y Las Buenas Costumbres
También son principios básicos que comprometen valores humanos fundamentales,
los relativos a las buenas costumbres.
En consecuencia las normas que tutelan la moral social participaría de esta índole
de orden publico en sentido amplio.
La noción de orden publico en sentido propio tiene raigambre jurídica y abarca
principios fundamentales del ordenamiento jurídico, político y económico
Estos principios que configuran al orden publico se refieren al derecho publico
constitucional del estado. También atienen alas instituciones de derecho privado:
personalidad, familia, orden sucesorio, régimen de bienes.
Las Buenas Costumbres
Como limite de la autonomía de la voluntad no se autorizan actos contrarios a las
buenas costumbres; estas se identifican con la moral.
Se trata de impedir que la autonomía en especial la libertad contractual sea puesta
en servicio de lo inmoral
312
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
313
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Por ello desde hace décadas las legislaciones se vienen ocupando de este
fenómeno par darle un cauce adecuado que proteja a las partes ,as débiles de la
contratación. Reflejado en la ley de defensa de consumidor 24240 y leyes
especiales.
Entendemos que no es muy feliz esta definición por define al contrato de adhesión
como aquel en el cual una parte adhiere. Asi podemos reflejar que era mas clara la
definición que tenia el anteproyecto de 1998ya que era aquel en el cual una de las
partes se había visto precisada a dar su consentimiento.
REQUISITOS
314
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Noción de una clausula general: es la que tiene un alcance general y para ser
utilizada en todos los contratos particulares de la misma especie. Ej. Contratos de
seguros en donde hay clausulas generales aplicables a todos los seguros en la
misma naturaleza esta es la responsabilidad civil por accidente de automotores,
robo, o destrucción total, etc- este lo utiliza la compañía de seguro para todos los
contratos que celebra con cada uno de los asegurados.
Autosuficiente: que se basta por si mismo. Ósea que deben contener toda la
información que permita su conociendo, entendimiento y aplicación.
Cuando habla de Fácil legibilidad significa que el contrato debe ser escrito en idioma
nacional, a menos que una disposición legal autorice expresamente a utilizar un
idioma extranjero como sucede en pólizas de riesgo marítimo.
315
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
316
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
317
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
318
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
319
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
320
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
321
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
322
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Aquello significa admitir que la oferta tiene autonomía y fuerza vinculante antes de
la aceptación por el destinatario, independientemente de que puedan existir
vicisitudes como la retractación o la caducidad de la misma. A diferencia de lo que
se regulaba en el Código Civil anterior, en el que se protegía el interés del oferente
y en el que la regla era que la oferta no causaba obligación respecto de la propuesta
de contrato que contenía, el nuevo Código dispone expresamente la obligación del
proponente respecto de los términos de la misma. Tal como señala Alterini (2012),
“en el derecho moderno, el oferente y, en su caso, sus sucesores, están obligados
a mantener la oferta durante el tiempo de su vigencia, a menos que la retracten
útilmente” . El oferente queda obligado a cumplir o a indemnizar, y, en ese caso, no
se trataría de responsabilidad precontractual, sino de responsabilidad contractual.
Este es el sistema que sigue nuestro actual Código, al establecer su carácter
vinculante, la posibilidad de retractación89, su caducidad por muerte e incapacidad
y el deber de reparar cuando su extinción perjudica al destinatario.
Antes dijimos que la oferta es vinculante. Ahora bien, la oferta no obliga
indefinidamente a quien la emite. Por lo contrario, siempre tiene un plazo de
vigencia. Puede que el oferente lo haya fijado específicamente o no lo haya hecho.
El Código sólo regula los casos en los que no se ha fijado un plazo para la
aceptación de la oferta. Y así distingue, teniendo en cuenta la no existencia de plazo
fijado, entre dos modalidades de contratación: entre presentes o entre ausentes.
Ello de conformidad con los párrafos segundo y tercero del art. 974 del Código.
En el caso de contratos entre presentes, la oferta se efectúa a una persona
presente, o bien se formula por un medio de comunicación instantáneo, sin la
fijación de un plazo para la
ACEPTACION. La oferta sólo puede ser aceptada inmediatamente; de lo contrario,
pierde su fuerza obligatoria.
En los contratos entre ausentes, en los que no se haya fijado un plazo para la
aceptación, es decir, los casos en los que hay un lapso de tiempo entre la oferta y
la aceptación (a diferencia del caso de los contratos entre presentes o por medios
de comunicación instantáneos), el oferente no queda vinculado a su oferta
indefinidamente. La solución que nos da el artículo es que la oferta tiene carácter
vinculante hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción
de una respuesta, expedida por los medios usuales de comunicación.
Aún cuando el Código no lo dice expresamente, si el oferente ha fijado un plazo de
vigencia de la oferta, la aceptación solo puede realizarse en ese plazo para que se
produzca el perfeccionamiento del contrato.
En relación al momento desde el cual comienza a correr el plazo de vigencia de la
oferta, el Código prevé que, excepto se disponga algo diferente, el plazo corre desde
la fecha de su recepción por el destinatario. Esta disposición es contraria a lo que
disponía el “Proyecto de Código Civil para la República Argentina” (1998), en el que
323
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
324
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
325
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
326
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
327
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Esto comprende la noción de contratos entre presentes como así también aquellos
en los que la oferta y aceptación se formulan a través de medios de comunicación
instantáneos. El segundo párrafo del art. 974 del Código prevé que: “la oferta hecha
a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo,
sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente”. Asimismo, el art.
980 del Código dispone que entre presentes se perfecciona el contrato cuando la
aceptación es manifestada.
Al no existir espacio temporal entre la manifestación de la aceptación y la recepción
de la misma (teoría receptada en el Código para la formación del consentimiento),
la primera es suficiente para lograr el perfeccionamiento del contrato. Se aplica en
los casos de contratos entre presentes, o en aquellos en los que estén involucrados
medios de comunicación instantáneos.
Contratos entre ausentes
Son contratos entre ausentes aquellos celebrados por sujetos que se encuentran
en distinto lugar geográfico.
Los efectos de calificar una convención como contrato entre ausentes recaen en el
momento de perfeccionamiento del contrato.
No obstante, aunque el contrato sea entre ausentes, deberá ser juzgado en cuanto
al momento de perfeccionamiento por las reglas relativas a los contratos entre
presentes cuando existe inmediatez en la emisión de las respectivas declaraciones
contractuales y, correlativamente, instantaneidad en la formación del
consentimiento.
El Código dispone que, en el caso de contratos entre ausentes, la aceptación
perfecciona el contrato “si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia
de la oferta”.
Es posible que la oferta contenga un plazo de vigencia. Cumplido el plazo, si la
aceptación no fue recibida por el proponente, no hay contrato perfeccionado. Ahora
bien, la mayoría de las ofertas no incluyen un plazo de duración. El Código resuelve
esta situación disponiendo que, en el caso de contratos entre ausentes (entre
presentes la aceptación debe ser inmediata), “el proponente quede obligado en
relación a su oferta hasta el momento en que pueda razonablemente esperarse la
recepción de la respuesta, mediante medios usuales de comunicación”. La
aceptación, entonces, debe ser oportuna.
En el siguiente punto analizaremos los sistemas existentes en relación al
perfeccionamiento de los contratos entre ausentes, en los cuales no existe
instantaneidad en la formación del consentimiento.
ORDEN PÚBLICO
328
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El derecho natural emana de Dios. El orden público hará normas sobre los derechos
naturales.
Concepto
Orden Público es un conjunto de ideas sociales, políticas, morales, económicas,
religiosas, a cuya conservación una sociedad cree ligada su existencia.
Son aquellas en que están interesadas de una manera muy inmediata y directa la
paz, la seguridad social, las buenas costumbres, la justicia y la moral.
Son leyes imperativas, son irrenunciables. El juez determinará las normas.
Toda transgresión de una ley imperativa acarreará como sanción la nulidad del acto.
Capacidad. Reglas Generales de la capacidad restringida
El régimen de la capacidad está regulado en el Capítulo 2, Título Primero, del Libro
Primero del Código Civil y Comercial.
El Código reconoce a la capacidad de derecho como la aptitud de la que goza toda
persona humana para ser “titular de derechos y deberes jurídicos”, y establece que
“la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o
actos jurídicos determinados”.
Asimismo, distingue a la capacidad de ejercicio como la posibilidad de que “toda
persona humana pueda ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones
expresamente previstas en Código y en una sentencia judicial”. Establece casos
específicos de incapacidad de ejercicio, a saber:
a) la persona por nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de
madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la sección 2ª del capítulo 2 [es
decir, todas las reglas establecidas para la persona menor de edad]; c) la persona
declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión
[conf. art. 24 Código]. Asimismo, el Código se refiere a la restricción de la capacidad.
Nos referimos concretamente a la restricción de la capacidad jurídica, disponiendo
ciertas reglas: a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se
presume aún cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial;
b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional, y se imponen
siempre en beneficio de la persona; c) la intervención estatal tiene siempre carácter
interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial; d) la persona
tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas
para su comprensión; e) la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial
con asistencia letrada, la cual debe ser proporcionada por el Estado si carece de
medios; f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los
derechos y libertades.
Incapacidad e inhabilidad para contratar
329
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El Código se refiere expresamente a los actos realizados por persona incapaz o con
capacidad restringida. Así, dispone:
* Actos posteriores a la inscripción de la sentencia.
* Actos anteriores a la inscripción.
* Persona fallecida.
330
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
REPRESENTACION
CONCEPTO:
La representación configura un gran amplio genero jurídico que le permite a una
persona otorgar en nombre y por cuenta de otro, actos jurídicos entre vivos, con la
salvedad de aquellos que únicamente puedan ser otorgados por el titular del
derecho, por ser personalísimos de mismo o intuitu personae.
El art. 358 CCC. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio
de representante, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por
el titular del derecho.
La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es legal cuando
resulta de una regla de derecho y es orgánica cuando resulta del estatuto de una
persona jurídica.
Las consecuencias de los actos jurídicos cumplidos por los representantes no
gravitan sobre el patrimonio de este, sino se proyectan sobre el representado, dando
un salto a dos pies.
Fontanarrosa siguiendo a Rocco nos dice que la representación es la situación
jurídica en cuya virtud alguien emite una declaración de voluntad para realizar un
fin cuyo destinatario es otro sujeto, de modo que hace conocer a los terceros a
quienes van dirigida esa declaración de voluntad, que este actúa en interés ajeno,
con la consecuencia de que todos los efectos jurídicos de la declaración de voluntad
se produzca respecto del sujeto en cuyo interés ha actuado.
331
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
En algunos casos La Representacion surge como una necesidad, asi será con os
incapaces, que por incapacidad de actuar entre si necesitan de una persona que lo
haga por ellos.
Otras veces responde a una conveniencia o simple comodidad del representado
como acurre en la representación judicial que evita a un litigante la posibilidad de
concurrir, ej a una audiencia.
LA RPRESENTACION SE BASA EN DOS REQUISITOS:
Obrar en nombre ajeno
Fundar su actuación en el apoderamiento, poder o procura.
Clases:
Legal: surge de una regla del derecho como sucede en la representación por
curadores. padres en ejercicio de la patria potestad, etc
Orgánica: es la representación de personas jurídicas
Voluntaria: es la declaración unilateral de voluntad emitida por el representado
dirigida a los terceros mediante el cual se da un poder al representante para que
obre por cuenta y obra ajena.
Efectos
Art. 359 : los a ctos celebrados por el representante en nombre del representado y
en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento,
producen efectos directamente para el representado.
En cuanto a su extensión, alcanza según o vemos el art. 360. A los actos objeto de
apoderamiento, a las facultades otorgadas por la ley y también a los actos
necesarios para su ejecución.
En definitiva queda claro que todas las clases de representación surgen efecto en
los actos directamente sobre el representado. Y debe haber sido efectuada dentro
de los límites señalados por la ley o por el acto de apoderamiento según
corresponda.
Poder. Concepto. Inexistencia o exceso de representación. Abuso de poder.
PODER CONCEPTO:
EL TERMINO O EXPRESIÓN PODER, TIENE DIVERSAS ACEPCIONES Y ES
NECESARIO DILUCIDARLAS, PARA NO INCURRIR EN LA CONFUSIÓN DE
ESTA FIGURA JURÍDICA CON OTRAS, CON LAS QUE TIENE CIERTA
332
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
333
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
334
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
335
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Objetos prohibidos
El objeto de los contratos no puede ser prohibido. De conformidad con el art. 1.004:
No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están
prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de
la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes que por un
motivo especial se prohíbe que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre
el cuerpo humano se aplican los artículos 17 y 56.
Esta norma se corresponde con el art. 279 que refiere al objeto de los actos jurídicos
,como vimos detalladamente ut supra.
Causa
A la causa de los contratos se aplican las disposiciones de la Sección 2ª, Capítulo
5, Título IV, del Libro Primero de este Código. Son disposiciones vinculadas a la
causa de los actos jurídicos.
De conformidad a lo dispuesto por el art. 1.012 del Código, nos remitimos a dicha
sección en la que se establecen algunas nociones relevantes. A saber: El artículo
281 dispone que la causa: (…) es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento
jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los
motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en
forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Así, el Código
336
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Clases de formas
1. Contratos ad solemnitatem, absolutos o absolutamente formales: Cuando
omitida la exteriorización quedan privados de sus efectos propios y de la
producción de obligaciones civiles, y solo engendran obligaciones naturales o sea
aquellas en las cuales se carece de medios coercitivos para demandar su
cumplimiento. Por ejemplo: El Art. 1810 que dispone que las donaciones de bienes
inmuebles y las prestaciones periódicas y vitalicias deban ser hechas por escritura
publica bajo pena de nulidad. Por lo cual se coloca a estos actos en la categoría
de solemnes absolutos. Si dichos negocios fueran hechos en instrumento privado,
serán nulos, no producirán ningún efecto jurídico.
2. Contratos solemenes relativos o relativamente formal: Cuando omitida su
exteriorización queda privada de sus efectos, pero engendra la obligación de
337
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
338
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Existe un principio en los contratos bilaterales, según el cual una de las partes
puede abstenerse legítimamente de cumplir con las obligaciones a su cargo, si la
otra no cumple u ofrece cumplir.
Se trata de la exceptio non adimpleti contractus, regulada en el art 1031 del nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación. Dicha norma expresa: “Suspensión del
cumplimiento. En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir
simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación,
hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser deducida
judicialmente como acción o como excepción. Si la prestación es a favor de varios
interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución
completa de la contraprestación”2 Por otro lado, el art. 1032 del citado cuerpo
legal, regula la Tutela Preventiva, que permite suspender el cumplimiento de las
obligaciones, si los derechos de una parte sufriesen una grave amenaza de daño,
debido a que la otra perdió su aptitud para cumplir, o se tornó insolvente. Todo
ello, hasta que el incumplidor cumpla, o de seguridades suficientes. Ambas
normas son aplicables al Derecho del Trabajo, pues no existen incompatibilidades,
y encuentran su fundamento en lo dispuesto en el art 10 de la LCT, en lo atinente
a la conservación del contrato. Analizaremos seguidamente cada uno de los
institutos señalados.
A) La excepción de incumplimiento contractual.
339
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
B) La Tutela Preventiva.-
La tutela preventiva se encuentra regulada en el Art 1.032 del nuevo cuerpo legal,
que expresa: “Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos
sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo
significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La suspensión queda sin
efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el
cumplimiento será realizado". Tiene con las medidas cautelares una relación de
género a especie. Se protege al trabajador que acude en tutela de un daño
inminente (por ejemplo, ante violaciones a la normativa de Seguridad e Higiene por
parte del empleador), o para actuar ante el daño ya producido, para evitar su
prolongación, o el agravamiento de la lesión causada. Requiere un incumplimiento
del empleador grave que derive en un peligro inminente de daño. Para la
determinación de la gravedad del incumplimiento será menester analizar, por un
lado, el conocimiento del patrono y sus posibilidades técnicas y económicas para
evitar la situación de riesgo y por el otro, la amenaza cierta a un bien jurídico, por
ejemplo, la salud del dependiente.
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO
Art. 1033 sujetos responsables. Están obligados al saneamiento
El transmitente a título oneroso
Quien ha dividido bienes con otros
Sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a
título oneroso.
Es la forma de amparar al adquirente de los defectos que tenga la cosa y de la
turbación que puedan sufrir por parte de terceros.
340
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Clases de evicción.
El comprador podrá optar por desistir del contrato, abonándosele los gastos que
pago, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos. Además, si
el vendedor conocía los vicios y no se los comunicó al comprador, podrá este pedir
una indemnización de los daños y perjuicios si optase por la rescisión.
La responsabilidad por saneamiento significa que aunque no haya sido estipulada
por las partes, están pueden aumentarla, disminuirlas, o suprimirla.
Esto debe ser planteado expresamente por las partes, y son de interpretación
restrictiva.
Responsabilidad por daño
El acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación
de los daños en los casos revistos por el CCC art 1039…..” el acreedor de la
obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre:
341
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
A. Terminología
El vocablo «vicio» deriva del latín «vitium» que significa ‘defecto o falta de algo’. Por
su parte, el vocablo «redhibitorio» procede del latín «redhibitorius», derivado del
verbo «”redhibere” (devolver, hacer tomar), formado por el prefijo “red-” (variante de
“re-“, ‘de nuevo’ y ‘otra vez’) y “habere” (‘tener’)»
Parafraseando a Ulpiano, por tanto, decimos que redhibir ‘es hacer que el vendedor
tenga por segunda vez lo que había tenido; y porque esto se hacía volviéndolo, se
llamó redhibición, que es lo mismo que volver’, o de-volver la cosa, agregamos
nosotros.
Como bien explica Borda, el término redhibitorio implica la «idea de que el
adquirente tiene el derecho de hacer retomar la cosa al enajenante y de exigirle que
342
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Naturaleza jurídica
343
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
también debe asegurar que la cosa transmitida es apta para su destino y que no
tenga defectos que disminuyan su valor» (22).
Por otro lado, comprende solo aquellos vicios o anomalías de «cosas», ya sean
muebles o inmuebles. Por lo tanto, se aplican analógicamente a la energía y a las
fuerzas naturales susceptibles de apropiación y que tengan utilidad económica.
En cambio, no resulta aplicable el régimen de los vicios redhibitorios a los derechos
intelectuales «porque no se trata de cosas materiales, no puede haber vicio en la
materialidad, sino un vicio en el derecho, y en consecuencia debe aplicarse el
régimen de la garantía de evicción
RESOLUCIÓN
344
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Efectos:
Retroactivos al día de la celebración del negocio jurídico, ex tunc, al menos
entre partes salvo pacto en contrario, o excepción legal.
Las partes deben restituirse lo recibido en razón del negocio o su valor,
además la parte incumplidora deberá indemnización de daños y perjuicios.
No se afecta a los terceros adquirentes de buena fe.
345
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
RESCISIÓN
Causal de ineficacia, por la cual, un acto jurídico válido queda sin efecto para el
futuro en razón del acuerdo de las partes, o de la voluntad de una sola de ellas,
autorizada por la ley o por la propia convención.
Bilateral:
Se da en el denominado distracto: las partes pueden por mutuo
consentimiento, revocar los contratos, por las causas que la ley autoriza
Aplicación errónea del vocablo revocación.
No solo a los contratos, sino, en principio a todo acto jurídico.
Unilateral:
Proviene de la voluntad de una sola de las partes, ya sea por que ellas lo acordaron
o bien por que la ley lo autoriza.
Por la autonomía de la voluntad pueden acordar la facultad a una de las partes.
En la locación de obra el dueño puede desistir, en el comodato precario en el que
el comodante puede pedir la restitución de cosa cuando quisiere.
En contratos de duración sin plazo. Ej.: Concesión, agencia y distribución. No
puede ser intempestiva ni de mala fe, idea jurisprudencial de preaviso.
Caracteres:
Funciona en contratos de duración y en aquellos cuyos efectos no han comenzado
a producirse.
Voluntaria y de uso discrecional.
Solo en negocios jurídicos bilaterales.
Efectos:
Opera solo hacia el futuro, ex nunc.
En caso de distracto dependerán de la estipulación de las partes, sin perjuicio de
derechos de terceros.
SUB-EJE TEMÁTICO 5: CONTRATOS QUE, POR SU IMPORTANCIA, SE
APLICAN ANALÓGICAMENTE A OTROS
- Compraventa. Concepto. Caracteres.
Concepto
El art. 1.123 del Código Civil y Comercial establece que hay compraventa
cuando una de las partes contratantes (llamada vendedor) se obliga a transferir la
346
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
propiedad de una cosa, y la otra parte (llamada comprador) se obliga a pagar por
ella un precio en dinero.
Este contrato no supone transferencia de la propiedad, ni la entrega específica
del precio pactado, sino la obligación de hacerlo. La obligación es válida aún en la
llamada compraventa manual o al contado, que se consuma y concluye en forma
instantánea con la entrega simultánea de la cosa y el precio.
La compraventa tiene una inmensa importancia en las relaciones económicas
y jurídicas de los hombres; con frecuencia traspasa las fronteras y adquiere un
interés internacional.
347
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
348
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El precio
El precio es otro de los elementos del contrato de compraventa. Para que éste
último quede legalmente configurado, es preciso que el precio reúna las siguientes
características:
349
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Modalidades
El Código Civil y Comercial, en su Sección 6a, efectúa una regulación especial
para los casos de compraventa de cosas muebles, aclarando que dicha regulación
no excluye la aplicación de las reglas generales de la compraventa en cuanto sean
compatibles.
Así es que establece algunas disposiciones especiales en cuanto a:
- Precio:
Silencio sobre el precio (en el caso de la compraventa de cosas muebles): si
el contrato se celebró, pero en él no hay referencia alguna al precio de la
compraventa (silencio sobre el mismo), el Código entiende que en ese caso las
partes hicieron referencia al precio generalmente cobrado para esas cosas
(mercaderías) en el momento en que el contrato se celebró. Si el precio en la
compraventa de cosas muebles se fija en función del peso, número o medida de
las cosas, entonces se debe el proporcional a ese número, peso o medida.
- Obligaciones del vendedor:
Entrega de documentación: el vendedor debe entregar la factura donde
conste la descripción de la compra realizada y todos los términos de la operación.
350
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
- Boleto de compraventa.
La figura del boleto de compraventa fue incorporada al Código Civil por medio
de la ley 17.711 a través del artículo 1185 bis y del agregado de una parte
final al artículo 2355. La mención en esos dos artículos, sumada a las
disposiciones de los arts. 1184 y 1185, ha provocado ríos de tinta sobre la
naturaleza jurídica de esta figura jurídica. Hay quienes caracterizan a este
acuerdo como un precontrato. Desde esta perspectiva, el boleto de
compraventa inmobiliaria, celebrado mediante instrumento privado no puede
ser entendido como un contrato definitivo que permite la transmisión o
constitución de un derecho real. Es pues un “antecontrato” o acuerdo previo,
o “contrato preparatorio”, o “precontrato” que genera los efectos propios de
esos actos, pero de ninguna manera reúne los requisitos sustanciales que la
ley privada exige. (…) La posición que se ha logrado imponer en doctrina es
la que indica que el boleto de compraventa importa un contrato en que las
partes se obligan válidamente a celebrar un contrato de compraventa de
inmuebles. Este contrato del artículo 1185 es sin duda alguna un contrato
verdadero, firme, serio, definitivo y perfecto, pero no como contrato de
351
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
352
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
13 Se aclara que cuando en la cita se hace referencia al “Proyecto”, se alude al Código hoy
vigente, sancionado por ley 26.994.
14 Art. 1.171 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
15 Art. 1.139 Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
353
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
354
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Los pagos del crédito que efectuare el deudor cedido, antes de la notificación de
la cesión, lo liberan (así como cualquier otra causa de extinción de la obligación).
Esto es así, ya que de conformidad con el art. 1.620, la cesión sólo tiene efectos una
vez notificada por los medios previstos expresamente, por lo que, antes de ello, no
puede ser oponible al cedido.17
Acciones Conservatorias: si bien la cesión no tiene efectos respecto de
terceros sino desde el momento de la notificación, esta regla no es absoluta. La ley
concede prudentemente al cesionario y al cedente el derecho a realizar todos los
actos conservatorios del derecho antes de la notificación de la cesión. Es que el
cesionario ostenta cuanto menos la calidad de acreedor condicional y es lógico que
se le reconozca ese derecho, pudiendo, por ende, embargar el crédito, ejercer la
acción subrogatoria, interrumpir la prescripción, etcétera.
Garantías: cuando la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y
legitimidad del derecho al momento de la cesión. Ello, excepto que se trate de la
cesión de un derecho litigioso o que se lo transmita como dudoso. Si el derecho no
existe, en función de esta garantía es que el cedente debe restituir al cesionario el
precio recibido más los intereses correspondientes. Si el cedente fuere de mala fe,
es decir, si conocía la inexistencia del derecho al momento de perfeccionar la cesión,
la ley dispone que, además, debe la
diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión efectuada.
Límite de la garantía: el cedente garantiza que el crédito exista y sea
legítimo, pero no garantiza la solvencia del deudor cedido o de los fiadores
involucrados (excepto mala fe del cedente, es decir, que éste último conozca al
momento de la cesión el estado de insolvencia del deudor). Esta es la regla para la
cesión onerosa.18 Sin embargo, las partes en virtud de la autonomía de la voluntad
pueden pactar expresamente que se garantice también por la solvencia.
Cuando, pese a la regla fijada por el art. 1.628, el cedente garantiza la
solvencia del deudor cedido, son aplicables las disposiciones de la fianza. En ese
caso, el cesionario sólo podrá reclamar al cedente que garantizó la solvencia del
deudor cedido luego de haber excutido los bienes de éste último (salvo que esté
concursado o quebrado).
Son de aplicación supletoria todas las normas vinculadas a la responsabilidad
por saneamiento estudiadas en la parte general de los contratos.
355
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
356
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
357
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
358
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
- Plazos
Plazo máximo:24 en el caso de contratos de locación, cualquiera sea su objeto, se
pactan plazos máximos de duración del contrato. Los contratos son renovables si las
partes lo pactan expresamente, por períodos que no pueden exceder los plazos
máximo establecidos.25
o Locación con destino habitacional: plazo máximo de 20 años.
o Locación con otros destinos: plazo máximo de 50 años.
Los plazos mínimos se constituyen a favor del locatario, por eso es que todo contrato
celebrado por un plazo inferior, o sin determinación del plazo, debe ser considerado
hecho por el término mínimo de dos años.
Locaciones excluidas del plazo mínimo legal. Conforme el art. 1.199 del
Código, no se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles
o parte de ellos destinados a:
359
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
360
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
361
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
3) Reparaciones a la cosa:
El Código prevé que:
Si la cosa es mueble, el locatario tiene a su cargo el gasto de su
conservación y las mejoras de mero mantenimiento; y sólo éstas si es
inmueble.
Si es urgente realizar reparaciones necesarias puede efectuarlas a
costa del locador dándole aviso previo.36
362
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
363
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
- Conclusión de la locación
Enumeramos los modos en que se extingue la locación:
a) El cumplimiento del plazo convenido, o requerimiento previsto
para el caso de la continuación en la locación concluida.
Continuación de la locación concluida:
El nuevo art. 1218 recibe la regla del derogado art. 1622, en
cuanto prohíbe la tácita reconducción y autoriza la continuación
del contrato bajo sus mismos términos aun vencido el plazo
contractual.
Sin embargo existe una diferencia entre la regla derogada y la
del art. 1218. Consiste en dilucidar quién es el legitimado para
dar por concluida la locación luego de vencido el plazo
contractual, pues el artículo derogado solo legitima al locador, y
el actual 1218 (…) pone en pie de igualdad a locador y locatario,
autorizando que sea cualquiera de ambas partes quien
comunique a la otra su voluntad de concluir el vínculo locativo
364
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
b) La resolución anticipada.
Aún cuando el contrato tiene un plazo mínimo de duración, la ley le
acuerda (sólo al locatario) la posibilidad de concluir anticipadamente el
contrato. Esto es coherente con la disposición del art. 1.198, en tanto
está estipulada en beneficio del locatario.
El Código prevé en el art. 1.221 las reglas para la resolución anticipada.
A saber:
“a) si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido seis
meses de contrato, el locatario debe notificar en forma
fehaciente su decisión al locador”.42 Si bien establece este
deber, no fija un tiempo de antelación con el que debe
efectuarse la notificación. Asimismo, prevé:
Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de
vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador,
en concepto de indemnización, la suma equivalente a un
mes y medio de alquiler al momento de desocupar el
inmueble y la de un mes si la opción se ejercita
transcurrido dicho lapso.43
“b). en los casos del artículo 1199 [excepciones al plazo mínimo
legal], debiendo [el locatario] abonar al locador el equivalente a dos
meses de alquiler”.44
365
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Procedimiento de desalojo:
Al extinguirse la locación debe restituirse la tenencia de la cosa locada.
El procedimiento previsto en este Código para la cláusula resolutoria
implícita no se aplica a la demanda de desalojo por las causas de los
artículos 1217 y 1219, inciso c).
El plazo de ejecución de la sentencia de desalojo no puede ser menor
a diez días.47
366
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Facultad de retención:
El art. 1.226 del Código Civil y Comercial faculta al ex locatario retenedor a
percibir los frutos naturales que produzca la cosa retenida imputando su valor a
compensar la suma que le es debida. Desde luego que el ex locatario no está
obligado a hacerlo aun en caso de retener la cosa que tuvo alquilada; es una
facultad, no un deber (Leiva Fernández, 2015).
Concretamente, el art. 1.226 prevé: “El ejercicio del derecho de retención por
el locatario lo faculta a percibir los frutos naturales que la cosa produzca. Si lo hace,
al momento de la percepción debe compensar ese valor con la suma que le es
debida”.49
- Obras y servicios
El capítulo 6 del Título IV del Libro Tercero del Código regula el contrato de obras
y servicios, estableciendo una Sección 1a en la que se regulan disposiciones
comunes a los contratos de obras y de servicios. Luego, en la Sección 2a, se prevén
disposiciones particulares para las obras. Y, por último, en la Sección 3a se fijan
normas para los servicios.
A través de la regulación se deja atrás la noción de “locación de obra y de
servicio”
Concepto
El art. 1.251 brinda una definición. Así,
Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso
el contratista o el prestador de servicios, actuando
independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a
realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio
mediante una retribución.
El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las
circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.
[Se entiende entonces, que como regla el contrato es oneroso].50
367
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
“Las disposiciones de este Capítulo se integran con las reglas específicas que
resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados”51
368
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Al respecto de lo anterior:
(…) en los supuestos de contratación por precio global o unidad de
medida, rige para las partes el principio general de invariabilidad del
precio, por el cual ambos contratantes asumen el riesgo en más o en
menos que implica cualquier modificación en los costos o en el tiempo
de ejecución de la obra o del servicio. No obstante este rigorismo sede
en los supuestos en lo que la equivalencia o ecuación económica del
negocio se ve afectada por circunstancias extraordinarias, ajenas a las
partes y al riesgo asumido por ellas, en tal caso son aplicables las
disposiciones del art. 1091. (Lovece, 2014, p. 85).
369
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Aclaramos en esta parte que, para la ejecución de la obra o prestación del servicio,
(…) el contratista o prestador de servicios puede valerse de terceros
para ejecutar el servicio, excepto que de lo estipulado o de la índole
de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para
realizarlo personalmente en todo o en parte. En cualquier caso,
conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución.55
Otros efectos
- Muerte del comitente: “La muerte del comitente no extingue el contrato,
excepto que haga imposible o inútil la ejecución”.57
370
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
371
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
372
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
373
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
374
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Modalidades
- Fianza general: se establecen reglas limitativas de la fianza general, con lo
cual se persigue tutelar a los sujetos que suscriben estos contratos. Es válida
la fianza general que comprenda obligaciones actuales o futuras, incluso
indeterminadas, caso en el cual debe precisar el monto máximo al cual se
obliga el fiador en concepto de capital. Esta fianza no se extiende a las nuevas
obligaciones contraídas por el afianzado después de los cinco años de
otorgada.
La fianza indeterminada en el tiempo puede ser retractada, caso en el cual
no se aplica a las obligaciones contraídas por el afianzado después de que la
retractación haya sido notificada.
- Fianza solidaria: en principio, el fiador no es responsable solidario con el
deudor. Por esa razón es que cuenta con el beneficio de excusión previsto en
el art. 1.583 del Código, que le permite exigir que primero sean ejecutados
los bienes del deudor.
Efectos
Entre fiador y acreedor, se producen:
Obligaciones y derechos del fiador:
375
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El beneficio de excusión:
Es el derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la fianza en
tanto el acreedor no haya ejecutado todos los bienes del deudor.62 Este derecho
encuentra su justificación en la razón de ser de la fianza, que consiste en
proporcionar al acreedor más firmes perspectivas de satisfacción de su crédito contra
el deudor principal, pero sin desplazar definitivamente a éste último de su obligación.
La excusión (o ejecución) de todos los bienes del deudor no tiene el carácter
de una condición previa ineludible para el acreedor. Éste último puede iniciar su
acción directamente contra el fiador sin necesidad de demostrar que previamente
se dirigió contra el deudor principal, pero se expone a que el fiador paralice su acción
invocando este beneficio que funciona como excepción dilatoria y que debe oponerse
en la oportunidad que las leyes procesales señalen para dichas excepciones dilatorias
o cuanto más al contestar la demanda.
Pasada esta oportunidad, ha de entenderse que el fiador ha renunciado al
beneficio de excusión, a menos que demuestre que el deudor principal ha adquirido
bienes con posterioridad, porque, en tal supuesto, la falta de planteamiento del
beneficio no podría ser interpretada como renuncia tácita.
Opuesta a esta excepción, el acreedor debe demostrar no sólo que ha
demandado al deudor principal, sino también que ha seguido todos los debidos
procedimientos judiciales para ejecutar y vender sus bienes y que tales
procedimientos han resultado infructuosos, sea total o parcialmente. Opuesto al
376
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
beneficio de excusión, el acreedor deberá proceder contra los bienes del deudor
principal. Si la venta de los bienes del deudor principal no alcanzare a
cubrir todo el crédito, el acreedor sólo podrá reclamar del fiador el saldo que todavía
quedare por cubrir.63
La ley contempla excepciones al beneficio de excusión, esto es, casos en que
no se le permite al fiador invocarlo. A saber: a) que el deudor se haya presentado
en concurso preventivo o se haya declarado su quiebra; b) que el deudor no pueda
ser demandado en el país o no tenga bienes en el país; c) que la fianza sea judicial;
d) que simplemente el fiador haya renunciado al beneficio. Este beneficio de
excusión es renunciable.
Donación
377
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
- Forma y prueba
Respecto de la forma de las donaciones, podemos distinguir:
a) Donaciones de cosas inmuebles, cosas muebles registrables y de
prestaciones periódicas o vitalicias: deben ser hechas en escritura
pública bajo pena de nulidad.
b) Donaciones al Estado: pueden acreditarse con las correspondientes
actuaciones administrativas.
c) Donaciones de cosas muebles no registrables y de títulos al
portador: deben hacerse mediante la entrega (tradición) de la cosa
donada.
378
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
En el caso de incumplimiento de los cargos por parte del donatario, éste sólo
responde con la cosa donada y hasta el valor de la cosa, si ésta ya no existiere por
su culpa o si la hubiese enajenado. Ahora bien, es liberado cuando la cosa deja de
existir sin su culpa.
379
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
por el donante y éste luego fallece, puede ser continuada por sus herederos,
mas no iniciada por
ellos.
Extinción de la revocación de la donación por ingratitud: en los casos en que
el donante, conociendo la causa de la ingratitud, perdona al donatario.
También en los casos en que no promueve la revocación dentro del plazo de
un año (plazo de caducidad) desde el momento en que conoció el hecho que
configuró la ingratitud.
c) Supernacencia de hijos del donante (cuando nacen hijos del donante con
posterioridad a la donación, si esto fue expresamente estipulado).
Concepto
Habrá comodato cuando una persona entrega gratuitamente a otra una cosa
inmueble o mueble no fungible para que ésta la use devolviéndole luego la misma
cosa.
380
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Régimen legal
El contrato de comodato está regulado en el Capítulo 21 (Título IV, Libro
Tercero) del Código, en los arts. 1.533 a 1.541. Seguidamente, analizaremos sus
efectos.
Concepto
Hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al
mutuario en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles, y éste se
obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie.
El mutuo se regula como contrato consensual, en tanto no existe en el Código
la distinción entre contratos consensuales y reales. Las partes del contrato son el
mutuante, que es quien compromete la entrega de las cosas, y el mutuario, quien
recibe las cosas y se obliga a restituirlas.
Régimen legal
Son obligaciones del mutuante:
Entrega de las cosas: la obligación primordial del mutuante es la entrega de
las cosas comprometidas. Si no lo hace en el término pactado (y si no hubiere plazo
pactado, ante el simple requerimiento), el mutuario tiene derecho a exigir el
cumplimiento, o bien la resolución del contrato.
Sin embargo, la ley autoriza al mutuante a no hacer esa entrega en los casos
en que, luego del contrato, hayan cambiado la situación del mutuario de que hagan
incierta la posibilidad de la restitución.65 Por ejemplo, en el caso de que haya
sospechas ciertas del cambio de fortuna del mutuario.
Responsabilidad por mala calidad o vicios de la cosa: según el art. 1.530 del
Código, el mutuante es responsable de los perjuicios que sufra el mutuario por la
mala calidad o vicios de la cosa prestada;66 por ejemplo, si el vino estaba agriado
o los granos en malas condiciones (ello cuando la cosa prestada no se tratare de
dinero).
En el préstamo gratuito, el mutuante sólo es responsable cuando ha habido
mala fe, esto es, cuando, conociendo los defectos o vicios de la cosa, se los ocultó
al mutuario. Pero si es oneroso, responde también por los vicios cuya existencia
ignoraba.
381
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Concepto
De acuerdo con el Código, hay contrato de depósito cuando una parte se
obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus
frutos. Es un contrato consensual y se presume oneroso.
La onerosidad pasa a configurar el régimen general del contrato de depósito.
La unificación de los contratos civiles y comerciales conlleva como necesaria
implicancia y acorde es lo usual en la contratación contemporánea, afirmar el
carácter oneroso de la mayoría de las relaciones jurídicas patrimoniales. La
onerosidad aparece también referenciada en el artículo 1375 cuando se extienden
las reglas del depósito necesario a los establecimientos y locales que allí se
describen, en tanto los servicios principales a los que la guarda y custodia acceden
sean prestados en ese carácter. (Pita, 2014, p. 289).
El contrato puede ser gratuito, pero ello debe ser expresamente pactado.
Clases
Depósito irregular: el Código en la Sección 2a, art. 1.367, lo distingue como
aquel en el que se entrega una cantidad de cosas fungibles, que no se encuentra en
saco cerrado, caso en el cual el depositario adquiere el dominio y debe restituir la
382
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
-Régimen legal
Serán obligaciones del depositario:
La guarda de la cosa como obligación primordial: el depositario debe “poner en la
guardar de la cosa la diligencia que usa para sus cosas”68. Asimismo, se agrega otro
estándar de valoración, que corresponde a la profesión del depositario.
Como sostiene Pita (2014):
Cuando el depósito es ejercido profesionalmente, el modelo de
conducta está dado por el “buen hombre de negocios”, “buen
empresario” u “organización idónea” lo que implica la obligación de
extremar las diligencias destinadas al cumplimiento del objeto del
383
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
384
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
PENAL I
1) Garantía “criminal” exige que el delito se encuentre determinado por una ley
(nullum crimen sine lege).-
2) Garantía “penal” requiere que la ley señale la pena que corresponde al hecho
(nulla poena sine lege).-
385
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Con relación a la ley reguladora del hecho ilícito y su sanción debe cumplir los
requisitos de:
Escrita: Al requerirse una ley escrita, queda excluida la costumbre como posible
fuente de delitos y penas. Es imperioso que se trate de una ley emanada del
poder legislativo, no pudiendo ser delegada la función legislativa a los poderes
ejecutivo o Judicial (art. 76 y 99 inc. 3° de la CN) = Indelegabilidad legislativa.
2 cuestiones: -
386
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
387
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Aspectos que encierra esta garantía: Conforme el art. 19 de la CN, esta zona de
privacidad comprende:
388
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
- No basta requerir que el hecho sea causado materialmente por el sujeto para
que pueda hacérselo responsable penalmente, sino que es preciso además, que
el hecho haya sido querido (dolo) o se haya debido a imprudencia (culpa).
389
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Principio del non bis in ídem Este principio adquirió el rango de garantía
constitucional a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
así como con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos incorporados a la
Constitución Nacional (art. 75 inc. 2 de la CN). Además de estos tratados, este
principio, por el cual se prohíbe perseguir penalmente a una persona más de
una vez por el mismo hecho, puede ser considerada una derivación del principio
de inviolabilidad de la defensa (art. 18 CN). Se prohíbe un nuevo juzgamiento
tanto, cuando en uno anterior, sobre los mismos hechos, ha recaído absolución
o condena.
A los efectos procesales, esta garantía se aplica cuando hay concurrencia de las
tres identidades, a saber: - persona - causa y - objeto.-
390
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
391
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
392
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
2-Sujetos de acción: solo las personas físicas pueden ser sujetos de acciones del
derecho penal.
3-Forma de conducta:
ELEMENTOS DE LA ACCION
Caracterización de su contenido:
Hasta ahora es posible considerar dominante como idea central del sistema a
aquélla según la cual el punto de partida es la distinción entre el
comportamiento de un sujeto, es decir, la acción u omisión, por un lado, y las
reglas jurídicas aplicables al caso por otro lado.
393
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
La base real de estas teorías del delito, en suma, tendría que ser doble: por un
lado capacidad del autor, manifestada en la realización de una acción, y por otro
lado la capacidad del autor de haber realizado una acción omitida. Ahora bien,
a continuación aclara que “[…] en verdad, estas teorías no partían de la
distinción fáctica entre acción y omisión, sino que se veían obligadas a ello a
partir de la comprobación de que el sistema normativo contenía prohibiciones
y mandatos. Si el sistema normativo no estuviera compuesto por prohibiciones
y mandatos , los conceptos de acción y omisión carecerían totalmente de
sentido. La determinación del objeto de las prohibiciones y de los mandatos,
consecuentemente, era un problema generado por el sistema normativo. La
afirmación de Armin Kaufmann de que “los mandatos y las prohibiciones se
diferencian por su objeto”10 es una prueba de lo antedicho. Lo problemático es
que los mandatos y la prohibiciones son sólo formas idiomáticas para expresar
una misma función: “mandar y prohibir –decía H. Kelsen11 - no son dos
funciones diferentes de orden impuesto por una autoridad, sino que ambas
tienen la misma naturaleza; la prohibición puede ser formulada como mandato
y el mandato como prohibición (…) una acción mandada es una omisión
prohibida y el mandato de omitir es una prohibición de acción” […]”. Señala el
autor que la tesis de Armin Kaufmann que la capacidad de acción es un
elemento común a los comportamientos activos y omisivos tendría
394
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
En resumen:
CONCEPCION CAUSA:
395
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Factores externos:
1- fuerza física irrestible: debe entenderse una fuerza de entidad tal que haga
al sujeto incapaz de dirigir sus movimientos
2- uso de medios hipnoticos
- La tipicidad:
TIPO OBJETIVO
Atipicidad:
TIPO SUBJETIVO
1- Dolo
396
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Clases de DOLO
b- Indirecto: abarca los resultados NO queridos por el autor, pero que resultan
unidos de modo necesario e ineludible con la conducta realizada por el autor.
Clases de Omisión
397
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
2-culpa
Quien actua culposamente causa una accion dañosa pero NO tiene intencion de
realizar el TIPO penal.
Clases:
398
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
LA ANTIJURICIDAD
Clases
399
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
a- en la capacidad del autor para comportarse con arreglo a las exigencias del
derecho penal (imputabilidad),
400
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Así, utiliza una visión individualizante que tiene en cuenta al sujeto concreto; es el
lugar donde realizar la igualdad real, lo que implica tratar de modo diferente lo que
es distinto.
La culpabilidad es un elemento esencial del delito. Segun art 10 CP: "son delitos o
faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley". La
imprudencia necesita la capacidad del sujeto para observar dicho cuidado,
401
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
A finales del XIX y principios del XX se considera la culpabilidad como género del que
predicar las especies dolo e imprudencia. No había un concepto unitario de
culpabilidad.
402
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
1. la imputabilidad
2. el dolo o la imprudencia
3. la normal configuración de las circunstancias en que tuvo lugar la acción delictiva -
las circunstancias acompañantes-:
o "siempre habrá que tener en cuenta las circunstancias que rodeaban la
realización de la conducta para decidir si la misma es o no reprochable"
403
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Dado que no se puede demostrar que un sujeto, en un caso concreto, podía actuar
de otra forma, resulta "irracional" fundamentar la culpabilidad -y, por tanto, la
pena- en la reprochabilidad.
Esta crisis supone el final de una época del DP, dado que la culpabilidad deja de ser
la "coronación" del delito.
El principio de culpabilidad
" No hay pena sin culpabilidad. La medida de la pena no puede superar la medida de
la culpabilidad".
404
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que nos llevan a determinar materialmente la
reprochabilidad?. Parece evidente recurrir a la regulación, a la sociedad y a sus pautas
valorativas, contemplando el delito como un fenómeno social que supera la mera
relación entre sujeto y norma. Así, resulta una cuestión fundamental en nuestras
relaciones las razones por las que alguien hace o deja de hacer algo. Las razones son
fundamentales en la calificación valorativa de las conductas.
Al decir que cada uno de nosotros somos un "individuo" hacemos referencia a que
valorativamente tenemos un valor propio, que nos distingue de los demás, y que lleva
a que, dentro de ciertos límites, tenga sentido la preferencia de los intereses propios.
Con esta idea se pueden explicar la mayoría de los supuestos basados en la no
exigibilidad de obediencia a la norma: son supuestos en que la actuación es
antijurídica pero en los que no podemos efectuar un reproche porque la
consideración del individuo actuante hace que comprendamos su actuación y que no
nos parezca reprochable.
405
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Recordamos aquí la relación secuencial por la que cada elemento del delito
presupone al anterior y es parte del siguiente.
406
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Exterioridad:
407
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Comunidad de hecho.
Convergencia intencional
Irreductibilidad
TEORIAS DIFERENCIADORAS:
408
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
En este sentido será autor quien realizando una portación causal lo haga con
voluntad de autor, ósea que actué con voluntad de realizar su propio hecho o
tenga un interés personal en. por el contrario es participe quien realizando
aportación causal, siempre actúa con voluntad de participe.
Teoría Formal Objetiva: autor es quien ejecuta por mismo total o parcialmente
las acciones descriptas en el tipo de la parte especial. el resto serán instigadores
o cómplices.
La teoría del dominio del hecho como modo de distinguir autoría de complicidad
podemos diferenciar tres formas de ser autor:
a-Autores: el que ejecuta el delito, vale decir, el que pone en obra la acción o la
omisión definida por la ley.
El autor puede ejecutar por sí mismo el delito con sus manos o valiéndose de
cualquier instrumento [autor directo).
El rasgo general alude al dominio del hecho , lo tiene en particula quien dirige
la totalidad del suceso a un fin determinado.
Entre las características especiales que en ocaciones la autoria exige a mas del
dominio del hecho se pueden enumerar:
409
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
COAUTORIA
B-No necesarios: .Estos son partícipes cuya intervención no fue necesaria para
que el hecho sucediera tal como sucedió, porque no contribuyeron con nada
cuyo defecto hubiera variado la ejecución o sus modalidades., están sometidos
a escalas penales más benignas.
PRINCIPIOS COMUNES
410
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
Es limitada: si la realización del tipo por parte del autor principal tiene que ser
antijurídica, además de típica.-
411
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
1-Si la acción se subsume bajo un tipo penal o bajo varios (concurso ideal)
412
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
el principio de absorción, según el cual debe aplicarse la pena del delito más
grave, contemplando en la individualización la pluralidad de lesiones.
La acción única debe haber realizado dos o más tipos penales. Es decir, queda
excluido el concurso ideal cuando se ha realizado un tipo que excluye al otro
La consecuencia jurídica del concurso ideal es que solo debe aplicarse una pena
que debe extraerse de la amenaza penal más grave.
Desde el punto de vista procesal, la sentencia que aplica las reglas del concurso
ideal tiene efecto de cosa juzgada para todas las violaciones de la ley penal que
concurran idealmente. La unidad de acción no se satisface con la identidad del
tipo subjetivo, se requiere coincidencia del tipo objetivo,
DELITO CONTINUADO:
PLURALIDAD DELICTIVA
413
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
En los casos de concurso real de delitos los tipos prohíben aspectos diferentes
de la conducta, sin tener elementos comunes, porque no existe repetición
alguna de la prohibicion
Elementos
414
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
El código penal consagra el sistema de pena única , ada una de los distintos
delitos esta reprimido con una sola pena como si alguno de ellos o todos lo están
con penas alternativas.
La pena única fija una escala abstracta par agradar la pena en función de los art.
40 y 41 cp
Carlos mata por emisión violenta a lucia( reclusión de tres a 6 años) luego
comete fraude prisión de 2 a 6 años, el tribunal convierte la escala penal del
segundo hecho a la de la primera hecho
415
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
que se pronuncie o dicte sentencia sobre hechos que el que tiene ese poder estima
que son delitos.
La acción penal es por naturaleza de carácter publico y oficial.
Publica: significa que la lleve adelante un organo de estado (ministerio publico o fiscal)
Oficial: significa que el organo publico tiene el deber de promoverla.
El principio general es que todas las acciones penales son publicas. Deberan iniciarse
de oficio todas las acciones penales con excepción de las siguientes:
a)las que dependieren de instancia privada
b)las acciones privadas
ACCIONES DEPENDIENTES DE INSTANCIA PRIVADA: Son acciones procesales
publicas que se hallan sometidas a la condicion de que el agraviado o su
representante formule la correspondiente denuncia penal.
Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
-Violación, estupro, rapto, ultrajes al pudor cuando no resultare la muerte de la persona
ofendida, o lesiones de las mencionadas en el art. 91 del CP
416
EFIP 1 DRA ANDREA STAZZONE
417