Cuestionario - Introduccion Al Estudio de Las Ciencias Juridicas
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LECCION I
Cual es la raíz etimológica del vocablo derecho?
La afirmación de que la palabra derecho, proviene de la latina jus, aunque tales vocablos disten de
ser semejantes, no es del todo un hecho desacertado, pues como quiera que sea jus, que procede
del sánscrito ju, en cuyo pueblo se empleaba para aludir a unión o enlace; los romanos la usaron
para dar contenido a su legislación social, precisamente por entrañar la unión o conjunto de normas
justas.
De lo que no cabe duda es que de jus derivaron jusssum, justus, justitia, que son vocablos que
primitivamente tradujeron la idea de: soy el derecho, aquel que desea dar a cada uno lo suyo y se
aplica el derecho, y que más tarde dieron en usarse manifestaciones de la voluntad humana:
jusssum, con regla preestablecida, mandamientos, justus, como razón o convencimiento y justitia,
como aplicación del derecho, lo cual se estima bien fundado a causa de la acepción de justicia que
los romanos dieron al derecho y por su sinonimia con la equidad.
LECCIÓN II
Cuales son las disciplinas del conocimiento jurídico y como se clasifican?
El conocimiento jurídico se nutre de dos categorías de disciplinas entendidas como fundamentales
y auxiliares. Las primeras estudian al fenómeno jurídico en su conjunto o unidad coherente, sin
detenerse al estudio de su manera de ser en un país o momento histórico. Comprenden las
denominadas Jurisprudencia o Ciencia del Derecho, la Sistemática Jurídica y la Filosofía del
Derecho.
En cambio las disciplinas llamadas auxiliares toman en consideración como objeto de estudio
aspectos particulares del derecho. Entre las más importantes mencionamos: Historia del Derecho,
Sociología Jurídica, Derecho Comparado y Lógica Jurídica.
Que es la Ciencia del Derecho o Dogmática Jurídica?
Es la ciencia que tiene por objeto el estudio, la interpretación, la integración y la aplicación de las
normas jurídicas sistematizadas dentro de un ordenamiento jurídico normativo; además de una
exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y
un lugar determinado. Se divide en Técnica Jurídica y Sistemática jurídica.
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INTRODUCCION A LAS CIENCIAS JURÍDICAS
LECCIÓN III
Cuales son las teorías acerca del origen del derecho?
Si bien no existe un consenso entre los autores las teorías más rebatidas en el campo de la doctrina
acerca de la génesis del derecho son:
TEORÍA TEOLÓGICA: El derecho nace a partir de una voluntad divina en un primer momento
ya que existieron varias civilizaciones de la antigüedad que confundían la religión con el derecho
y la moral. Es decir el hombre era un simple vicario de los mandatos de Dios. Nótese por ejemplo
las Ordalías o los famosos Juicios de Dios en la Edad Media.
TEORÍA CONTRACTUALISTA: Según esta teoría, el origen del derecho estaría en el contrato
que concretaron voluntariamente los hombres, para pasar del estado de naturaleza, al estado de
sociedad.
Algunos autores interpretaron esta teoría como si el contrato hubiera sido una realidad histórica,
pero indudablemente la interpretación correcta de la teoría pactista -y así lo entendió el mismo
Rousseau- consiste no en tomarlo como una realidad histórica, si no en considerar que la sociedad
o más propiamente el Estado, debía realizarse como si realmente hubiera tenido origen en el
contrato.
Como consecuencia surgía la necesidad de respetar ciertos derechos fundamentales del hombre,
que es precisamente la finalidad política que perseguía Rousseau con su teoría.
TEORÍA DE LA ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO: Esta Escuela si bien no abordó
orgánicamente el problema, tuvo mérito al destacar que el derecho no se originó en una voluntad,
sea divina o humana sino que surgió en forma espontanea, (en posición a consciente y reflexiva),
por el hecho de la existencia de grupos sociales, contribuyendo todos su integrantes al nacimiento
de esas formas primitivas, pero eso sí, de una manera completamente espontánea, por responder a
una necesidad natural del hombre humano como es la convivencia.
TEORÍA SOCIOLOGÍCA O SICOSOCIOLÓGICA: Esta tendencia, de la que puede
considerarse a Emilio Durkhein como el más destacado representante, sostiene que el grupo social
más primitivo, o si se quiere, la forma organizacional social más antigua, es el clan. Consistía en
un grupo más o menos nómado, cuya cohesión se debía no a la consanguinidad, sino a que todos
se consideraban descendientes de un antepasado mítico común: el tótem.
El tótem era generalmente un animal (águila, lobo, etc.,) o un vegetal o mineral –pues la mentalidad
primitiva no podía establecer otros símbolos que los objetos suministrados por la realidad – que
constituía un verdadero símbolo religioso, al par que un factor importante de cohesión interna del
grupo. El totemismo, es decir, la identificación del grupo con un símbolo, constituye la más
elemental de las religiones.
A que se refiere el simbolismo del Derecho Antiguo?
Este carácter esencial del derecho primitivo, consistía en la exaltación de la forma en la realización
de los actos jurídicos, al punto de que era necesario, cumplirlos estrictamente para que los actos
tuvieren validez.
Este simbolismo se concretaba en la realización de actos preestablecidos, o bien en el empleo de
determinadas palabras, bastando la ejecución de los primeros o la promulgación de las segundas,
para que, según los casos, quedara trabada la relación jurídica.
Lo que importaba, pues, era más la forma simbólica del acto que la verdadera voluntad de los
intervinientes. Hablando en términos religiosos, más el culto que la creencia.
Cuales son las teorías al respecto de la transformación del derecho?
La transformación del derecho asume las siguientes teorías al respecto:
TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN PACÍFICA Y GRADUAL: Sostenía que el
desenvolvimiento del derecho se opera en forma pacífica, espontánea y gradual, tal como la planta
que surge de la semilla. Gustavo Hugo, -fundador de esta escuela- comparó el desarrollo del
derecho con el del lenguaje, que no ha sido fruto de la revelación divina, ni establecido por un
convenio entre los hombres, sino que es el resultado de una transformación progresiva a través de
los siglos; de ahí infiere que el legislador, igual que el
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INTRODUCCION A LAS CIENCIAS JURÍDICAS
filólogo, debe limitarse a fijar los principios que se hallan latentes en la misma sociedad. TEORÍA
DE LA LUCHA POR EL DERECHO: Sostiene que el desenvolvimiento del derecho se opera
como consecuencia de una lucha, entendidas esta expresión no solo en el sentido de lucha armada,
sino en el de una constante y sostenido esfuerzo para evitar el predominio de la injusticia y las
tendencias reaccionarias.
Esta lucha reviste, pues, a veces, un carácter pacífico – como es la lucha diaria en los tribunales- y
otras, un carácter sangriento como en los conflictos armados, pero al fin y al cabo, es siempre
lucha. Y no resulta por cierto difícil comprenderlo, pues según lo demuestra la historia y la
observación de la época en que vivimos, en todos los pueblos han existido y existen intereses
contrapuestos, no solo de hombres individualmente considerados, sino también de grupos, de
clases y hasta de Estados entre sí.
EVOLUCIÓN REVOLUCIONARIA: Es todo fenómeno de violencia colectiva que tiene por
objeto el cambio total o parcial del régimen político-social vigente. La violencia contra los
gobernantes es esencial, por tratarse precisamente del rasgo que la diferencia del cambio evolutivo.
Pero, eso sí, la violencia puede revestir diversas graduaciones y oscilar desde la que cuesta
torrentes de sangre, hasta aquellos en que la fuerza actúa más como factor de intimidación que
como realidad actuante.
Los golpes de estado, además de la diferencia anotada, se distinguen de la auténtica revolución, en
que no persiguen un cambio institucional, sino simplemente el cambio de los detentadores del
poder.
A que se refiere la Doctrina del Éxito en la responsabilidad de los revolucionarios?
Por razones obvias, impera la doctrina del éxito: en consecuencia, si la revolución triunfa, sus
autores son héroes y están exentos de toda responsabilidad penal (nadie es tan tonto como para
castigarse a sí mismo); por el contrario, si el movimiento es dominado, se lo considera delincuente
(por eso se llama, delito de vencidos) y son penados conforme a las leyes. Ahora bien, a la luz de
la ciencia jurídica, esto se explica porque en el primer caso, se ha adueñado del poder y se produce
una quiebra en la continuidad del orden jurídico, que solo continua rigiendo en tanto y en cuanto
sus dirigentes lo permitan, pues la revolución es una fuente originaria del derecho que implica que
una nueva norma hipotética fundamental; en el segundo supuesto, por el contrario continua vigente
el mismo régimen jurídico, y son penados de acuerdo con las disposiciones.
A que se refiere el Derecho de la Revolución?
La fuente formal principal del derecho revolucionario, son los llamados entre nosotros decretos
leyes que no deben ser confundidas con otras clases de decreto que dictan los gobernantes. O mejor
dicho el Poder Ejecutivo, de los gobierno de jure o legalmente constituídos.
En algunas legislaciones y para algunos tratadista, los Decretos- Leyes, son las disposiciones
normativas fácticas, emanadas del poder ejecutivo en un estado de anormalidad constitucional; es
decir, las disposiciones con fuerza de Ley de los gobiernos de facto, en uso de facultades
reservadas al órgano legislativo, cuando éste ha sido disuelto, por lo cual éstas disposiciones
adquieren rango legal.
Así por ejemplo, es frecuente la utilización de este tipo de formas jurídicas, cuando se produce un
golpe de Estado.
LECCIÓN IV
Cual era uno de los caracteres principales del derecho primitivo?
Los pueblos primitivos, a causa de la ingenuidad de su intelecto, no alcanzaron a distinguir
teóricamente la moral y el Derecho, máxime dado que ambos se fundaban en una misma base
religiosa. En la vida social primitiva existía una costumbre indiferenciada, que presentaba
vertientes religiosas, jurídicas y morales. Este conjunto de reglas de conducta, ese conglomerado
de normas consuetudinarias con marcada tonalidad religiosa, rodeaba con indiscutible autoridad
toda la vida del individuo; aparecen así hermanados moral, Derecho y
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religión. Esta situación se refleja aun en las primeras codificaciones, como el Código de Hamurabi
o la ley mosaica.
Cual es la importancia de la Ley del Talión en el Derecho Primitivo?
Habiendo aparecido la ley del talión en el Código de Hammurabi otorgó al derecho una
significativa evolución en el sentido de la proporcionalización de las penas por un hecho dañoso.
De ahí viene su máxime fundamental del “ojo por ojo, diente por diente”. Nótese que con
anterioridad a este instituto el Derecho Primitivo se basaba en la venganza privada, totalmente
descontrolada y desproporcional.
Que la composición
Arreglo, generalmente con indemnización pecuniaria, que permitía el derecho antiguo sobre las
consecuencias de un delito, entre el delincuente y la víctima o la familia de esta.
Que era la Justicia para Platón?
Platón entendía que la justicia era una virtud con un contenido eminentemente moral ya que debía
ser practicada por cada individuo del Estado para lograr así una sociedad consecuentemente justa.
Como consideraba Platón que debía dividirse el Estado?
Platón consideraba que el Estado debía dividirse en 3 clases, a saber: Los filósofos, quienes debían
gobernar el Estado; Los guerreros, quienes debían proteger los límites del Estado y los artesanos
quienes debían abastecer a la población.
Cual es elemento que introduce Aristoteles en su idea de Justicia?
Aristoteles introduce a la idea de justicia la bilateralidad o alteridad ya que a diferencia de Platón,
para quién la justicia era una virtud con bases eminentemente morales, Aristoteles consideraba que
la justicia podía admitir dos formas. La justicia distributiva que es la aquella que la sociedad otorga
a los individuos en base a sus honores y méritos y la justicia sinalagmática que es aquella en la
cual la prestación y la contraprestación dentro de un contrato deben ser de igual valor. Entonces
comprendiendo que el ser humano es un ser social por naturaleza -zoon politikon- la justicia
necesariamente deberá contar con el elemento de la bilateralidad.
Cuales eran las fuentes del derecho romano?
El derecho romano, en su generalidad, concibió como fuentes del derecho a la ley, la costumbre,
el edicto del pretor,
Quién fue el precursor de la Escuela de los Glosadores del Derecho Romano?
El precursor de la escuela de los glosadores fue Irnerio, también llamado lucerna iuris al momento
de estar encargado del área de leyes de la Universidad de Bolonia.
Cite a representantes de la Escuela de los Postglosadores.
Los principales representantes de la escuela de los postglosadores fueron: Cino de Pistoya, Baldo
Ubaldo, Bartolo de Saxoferrato.
Cual era la clasificación de Santo Tomás de Aquino en cuanto a los tipos de leyes que
conformaban el derecho?
Para el escolástico Santo Tomás de Aquino -principal representante de la Escuela Católica del
Derecho Natural- el derecho podría dividirse en la ley eterna, le natural y ley humana. La ley
eterna es la ley divina que proviene del creador y por tal es inmutable e imprescriptible; la ley
natural es la participación de la ley eterna en el animal racional y la ley humana es la ley creada
por los hombres y puede perfeccionarse por dos vías, mediante la materialización de los primeros
principios de la ley natural y por medio de la regulación de materias no mencionadas por ella.
Que era el ius voluntarium de Hugo Groccio?
Habiendo Hugo Groccio preparado la redacción de su obra “De iure belli ac pacis” -De la paz y
la guerra- como un escrito para el estudio del derecho internacional público sentó las bases de la
escuela protestante del derecho natural ya que notó que la concepción clásica de la misma -por
ejemplo la escolástica- era totalmente inútil para poder explicar el fenómeno jurídico en la
generalidad de los pueblos ya que era notorio que cada Estado o cada parte del
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mundo tenían culturas y voluntades creadoras distintas. Por ejemplo el Dios continental es muy
distinto al Dios musulmán. Entonces el autor trazó la idea del Ius voluntarium mencionando que
el Derecho natural existiría aunque Dios no existiera ya que el mismo parte de la razón misma del
hombre y por tal variando el Dios y el hombre también variaría la concepción del Derecho Natural.
Es decir el iusvoluntarium es meramente autónomo. Por otra parte habló acerca del iusnaturalis
que es aquel que se encuentra intrínseca a la naturaleza misma del hombre sin importar ningún
origen cultural. Por ejemplo la necesidad de subsistencia, la sociabilidad del hombre entre otras.
Cual era la concepción del Derecho Natural en Tommas Hobbes?
Tommas Hobbes, autor de su obra cumbre El Leviathan, esbozo el eje de su teoría en su conocida
frase de el hombre es el lobo del hombre. A partir de ahí mencionaba que en un primer momento
todos los seres humanos vivíamos en un estado de naturaleza y expoliación, contraponiendo los
intereses de todos contra todos. A partir de ahí surge la idea de un contrato social en el cual los
hombres depositamos nuestra voluntad personal en el Estado que tiene una voluntad distinta a la
de los hombres. Ninguna persona puede tener más derechos que el Estado mismo, y éste debe
mantener el orden y la seguridad a través del temor y el terror.
Que era el Derecho para Immanuel Kant?
Kant define el Derecho como el “conjunto de condiciones por las cuales el arbitrio (la libertad) de
cada cual puede coexistir con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad”. La
libertad es un derecho natural innato; es más, “todos los derechos naturales se compendian, según
Kant, en este derecho de libertad”.
En que se basaba la idea del Contrato Social de J.J. Rosseau?
Juan Jacobo Rosseau sostiene que los hombres son originalmente libres e iguales, buenos como
todo lo que emerge de la naturaleza, y felices. Un régimen de desigualdad y dependencia
caracteriza la condición social del hombre, estableciendo así una profunda antinomia entre esta
condición social y el estado primitivo de naturaleza en el que todos eran libres e iguales.
La solución de esa verdadera antinomia se encuentra, según Rouseau, en el contrato social, por el
cual cada uno de los asociados se entrega o enajena, con todos sus derechos, a favor del común.
Cual era la distinción entre moral y derecho para Immanuel Kant?
Para Immanuel Kant la moral era eminentemente intrínseca y el derecho era puramente extrínseco.
LECCIÓN V
metodológico pragmatista”.
Cual era la idea de John Austin sobre el Derecho Positivo?
Para Austin, la “ciencia de la jurisprudencia se ocupa de leyes en sentido estricto sin considerar su
bondad o maldad”. Austin define: “la ley positiva como una orden, un mandato emanado del
soberano (es decir, de un poder que no es susceptibles de limitación jurídica). El Derecho es
compulsivo, el orden jurídico no sólo manda comportarse de cierta manera sino que también
compele a ello y el medio con el que el Derecho compele es la sanción. Para la escuela analítica el
derecho subjetivo (en sentido estricto de facultad) es un concepto derivado del concepto de deber,
el cual por su parte deriva inmediatamente del mandato jurídico.
La facultad jurídica de uno supone el deber jurídico de otro. Facultad jurídica y deber
significan una misma noción considerada desde diferentes aspectos.
A que se refería la escuela del lenguaje común de Hart y Carrió?
La filosofía analítica inglesa contemporánea -propia de Hart y Carrió- no concibe ya al lenguaje
como una herramienta apta para prestar un solo servicio, sino como un variado instrumental que
empleamos para los fines más diversos, siendo necesario, en cada caso, tomar clara conciencia de
la función que cumple una expresión en un contexto particular.
Por ejemplo si la norma penal nos dice “El que matara a otro será castigado con pena privativa
de libertad de 5 a 25 años” describe el alcance de la norma, cosa que no sería así si solo nos dijer
“El que matara será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 25 años”
Conviene, por lo tanto, distinguir normas primarias que se ocupan de las acciones que los
individuos deben o no hacer, y, normas secundarias que se ocupan de las reglas primarias y cuyo
objeto es establecer la manera en que éstas pueden ser verificadas en forma concluyente,
introducidas, eliminadas, modificadas y su violación determinada de manera incontrovertible.
Cual era la idea básica de Roscoe Pound en cuanto al Derecho?
La ciencia del Derecho no tiene actitud puramente contemplativa para Pound. Siguiendo la
orientación pragmática que ve en la eficacia la señal inconfundible de la verdad, Pound define la
ciencia jurídica como una “suerte de ingeniería social que se ocupa de aquella parte del campo total
(de los asuntos humanos) en la que se pueden lograrse resultados mediante la ordenación de las
acciones humanas por la acción de la sociedad política. La jurisprudencia analítica y logística se
interesa exclusivamente por las normas y los derechos y deberes que esas normas determinan. La
jurisprudencia sociológica, en cambio, se interesa por los intereses humanos existentes, sean o no
tutelados como “derechos” por las reglas.
En que se basaba la pureza metódica de Hans Kelsen?
Hans Kelsen desarrolló la pureza metódica en base a su anhelo de separar al derecho con una
estructura eminentemente científica separándola de todo factor extraño de influencia como la
religión, la moral, la política, la economía, el derecho natural y hasta de la sociología jurídica.
Pretendía alcanzar un positivismo ultranza al igual que existía en otras ramas científicas como la
física, la matemática, la química etc.
Que era la imputación distinta a la causalidad para Hans Kelsen?
La imputación se refería a la condición necesaria de enunciación de una conducta conducta humana
en una norma jurídica para que pueda producir efectos jurídicos. Distinta a la causalidad del mundo
de la naturaleza o el mundo de los hechos donde esa conducta no enunciada sí puede producir sus
efectos por la ley de la causa y el efecto, pero en sí esta conducta no le importaría en sentido alguno
al derecho.
Cual era el objeto del Derecho para Hans Kelsen?
Hans Kelsen desarrolló su teoría a partir de la escuela positivista dogmática estatal y su objeto del
derecho era la norma jurídica.
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INTRODUCCION A LAS CIENCIAS JURÍDICAS
A que se refiere la reducción del derecho subjetivo al derecho objetivo en la Teoría Pura?
Se refiere a que la facultad del derecho subjetivo otorgada a las personas para poder reclamar sus
derechos a otras personas privadas o al Estado se reducían completamente a la existencia de tal
autorización en el derecho norma o derecho objetivo. Entonces la dualidad entre derecho subjetivo
y objetivo era totalmente falsa que el primero jamás podrá existir si el objetivo no lo autoriza
previamente.
Cual era el objeto del derecho en la teoría egológica de Carlos Cossio?
Para Carlos Cossio, el Derecho, el objeto de estudio de los juristas, no son las normas jurídicas
como piensa la doctrina tradicional sino la conducta humana en interferencia intersubjetiva y que
estás última es concebida como la libertad.
Que criticaba Carlos Cossio de la Teoría Pura del Derecho?
Carlos Cossio criticaba de la teoría tradicional -eminentemente representada por la teoría pura del
derecho- aquella obsesión por endiosar a la norma jurídica olvidando por completo la conducta
humana como fuente primaria de las mismas. Para Cossio la conducta humana es preexistente a la
norma jurídica y ésta es una simple proyección de aquella. Mientras la moral se expresa en normas
que prefiguran la conducta de un solo sujeto, la conceptualización jurídica de la conducta se
expresa en normas que representan la conducta de varios sujetos.
Que evolución aproxima la neogología?
Aftalión y Vilanova centraron su investigación sobre las fuentes de la normas generales en la noción
de criterios de objetividad y hechos que denotaban la existencia de los mismos. Vilanova señaló la
distinción entre la norma fundamental (abstracta) Kelsiana y la norma fundamental concreta, dando
primacía a esta última. Uno de los puntos relevantes en una sonada polémica entre Kelsen y Cossio.
Pero el tema alcanza plena claridad recién con el estudio en profundidad de la costumbre. La
costumbre es la única fuente necesaria.
A que se refiere el escepticismo de Genaro Carrió?
La teoría general del Derecho, tal como la conocemos, resulta ser así una tarea por lo menos inútil,
si no perjudicial, para una correcta comprensión de la multiplicidad de matices que presentan los
fenómenos que enfrenta el jurista. Por esta razón hay una notable incomunicación entre ellos y los
cultores de la teoría general.
Carrió resulta desarrollar así un escepticismo en relación a la posibilidad y a la utilidad de una
teoría general del Derecho desarrollada sobre el paradigma de la teoría general del Derecho
desarrollada sobre el paradigma de la teoría general iuspositivista, tal como la conocemos
actualmente.
LECCIÓN VI
LECCIÓN VII
LECCIÓN VIII
LECCIÓN IX
jurídica puede existir una decisión injusta pero legal. Por ejemplo una persona que es
demanda injustamente pierde la caso a raíz que su abogado obvió los plazos procesales para la
contestación de la demanda.
Que era la justicia en la concepción platónica?
Platón entendía que la justicia era una virtud con un contenido eminentemente moral ya que debía
ser practicada por cada individuo del Estado para lograr así una sociedad consecuentemente justa.
Que elemento introduce Aristóteles en su teoría de la justicia?
Aristóteles introduce la nota característica de la alteridad o la bilateralidad para la idea de justicia
en la sociedad ya que es inconcebible que la justicia sea eminentemente moral o intrínseca como
lo pensaba Platón, ya que el ser humano por naturaleza es un animal social.
Que era la justicia en la antigua Roma?
Para los antiguos romanos la justicia se resume en la frase cumbre del jurisconsulto Ulpiano de
“Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo”.
Que era la justicia para Santo Tomás de Aquino?
Santo Tomás de Aquino consideraba la idea de la justicia el concepto de justicia que Santo Tomás
desarrolla, tiene su origen en Platón, para quien todas las virtudes se basan en la justicia; y la
justicia se basa en la idea del bien, el cual es la armonía del mundo.
Que aporta la teoría egológica al concepto de justicia?
La teoría de la justicia en la teoría egológica aporta el concepto de la conducta humana en
interferencia intersubjetiva como fundamento de la norma jurídica que es una simple proyección
de aquella.
Que es la equidad?
La equidad según el concepto aristotélico era la aplicación de la justicia atenuada a un caso
concreto.
Cual es la función de un tribunal de equidad?
Los tribunales de equidad propios del sistema jurisprudencial tienen la función de establecer cierta
atenuación a la justicia rígida de los tribunales ordinarios analizando más profundamente el caso
concreto.
Como opera la equidad en le common law?
La equidad opera en el common law al lado de la costumbre como una de las fuentes fundamentales
del sistema jurisprudencial.
Que es la arbitrariedad?
La arbitrariedad es el abuso de poder por parte de las autoridades públicas.
Cual es el factor subjetivo para que se configure la arbitrariedad?
El factor subjetivo para que se configure la arbitrariedad es que el autor de la misma sea una
autoridad pública.
Cual es la diferencia entre arbitrariedad y discrecionalidad?
La arbitrariedad y la discrecionalidad se distinguen entre que esta es la facultad que poseen los
funcionarios de poder determinar ciertas sanciones dentro del límite de sus facultades. Ejemplo:
Oficiales de la policía caminera.
Que es el orden?
Es el valor jurídico que asegura la armonía entre los miembros y elementos de una sociedad.
Como se relaciona el orden con la seguridad?
Se relaciona en un amplio sentido con la seguridad ya que esta es el presupuesto de la armonía
social.
LECCIÓN X
Que son los principios generales del derecho?
Son verdades jurídicas de validez universal que sirven al ordenamiento jurídico como base natural
para sus normas positivas.
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INTRODUCCION A LAS CIENCIAS JURÍDICAS
Que prescribe el código civil paraguayo en cuanto a la aplicación de los principios generales
del derecho como fuente del derecho?
El artículo 6º del Código Civil prescribe que los principios generales del derecho serán aplicados
en defecto de no encontrar soluciones legales o jurisprudenciales.
Cuales son las concepciones sobre la naturaleza de los principios generales del derecho?
Existen 2 concepciones. La legalista que propugna que los principios generales del derecho se
encuentran en la ley misma. Y la filosófica naturalista que propugna que los principios se
encuentran regulados en la naturaleza misma de los hombres.
Cual es el problema de la codificación de los principios generales del derecho?
El principal problema de la codificación de los principios generales del derecho es que estos no
pueden quedar petrificados o congelados dentro de un marco normativo.
Que son las medidas de seguridad del ordenamiento normativo?
Son mecanismos que aseguran el cumplimiento de los principios generales del derecho.
Cual es la diferencia entre principios generales del derecho y medidas de seguridad? Los
principios generales del derecho son verdades jurídicas de validez universal y las medidas
de seguridad son mecanismos que aseguran el cumplimiento de los mismos.
Cual es la diferencia entre principios generales del derecho y principios generales
sectoriales del derecho?
Los principios generales del derecho son verdades jurídicas que abarcan la universalidad del
derecho y los sectoriales son aquellos que afectan solo una rama del derecho. Ejemplo: En el
derecho penal, in dubio pro operario (En caso de duda a favor del encausado). En el derecho
laboral, in dubio pro operario (En caso de duda a favor del trabajador).
Cuales son los principios generales del derecho consagrados en la Constitución?
Los principios generales del derecho consagrados en la Constitución son: el derecho a la vida, la
igualdad ante el derecho, derecho a la libertad entro otros.
LECCIÓN XI
LECCIÓN XII
LECCIÓN XIII
LECCIÓN XIV
LECCIÓN XV
aquellas, salvo que se refieran a la misma materia para dejarla sin efecto, explícita o implícitamente.
Que es el desuetudo?
Es una forma de derogación de las leyes por medio de la cual el incumplimiento colectivo y
repetitivo de una norma jurídica la deja sin su efecto coercible.
Cual es la consecuencia jurídica de la declaración de inconstitucionalidad?
La declaración de inconstitucionalidad vuelve inaplicable las normas jurídicas para la persona que
accione en contra de la misma ya que la acción es personal y solo beneficia al que haya recurrido
a la instancia jurisdiccional no así a las demás personas que también se vean afectadas por la misma
norma jurídica y no hayn interpuesto la debida garantía.
Quién declara la inconstitucionalidad de las normas juríridicas?
La Corte suprema de justicia tiene la facultad exclusiva y excluyente de la declaración de
inconstitucionalidad de las normas jurídicas por atentar contra el ordenamiento normativo.
Que son los Decretos?
En general, dentro de los regímenes políticos que consagran la separación de los poderes, se
denomina decreto o reglamento, a las normas jurídicas emanadas del Poder Ejecutivo. Villegas
Basavilbaso los define como la "manifestación escrita y unilateral de víoluntad del Poder
Ejecutivo, que crea status generales, impersonales y objetivos".
Cual es la diferencia entre Decretos constitucionales y Decretos leyes?
La diferencia radica en que los decretos leyes no se tratan de normas propias de un régimen de
normalidad constitucional; por el contrario, se llaman así, entre nosotros, a las normas dictadas por
los gobiernos de facto (en especial por el Poder Ejecutivo), en uso de facultades reservadas al
Congreso, cuando éste ha sido disuelto.
Que es la codificación?
Es un procedimiento por medio del cual se crea un cuerpo orgánico y sistemático de leyes (o
normas en general), referentes a una rama o institución determinada del derecho.
Cuales son las formas y métodos de codificación?
De la definición ya se deduce que son dos las formas básicas de codificación: 1)Por
materias: Por ejemplo: Código Civil, de Comercio, Penal, etc. 2)Por
instituciones: Por ejemplo: Código de la Familia, del Niño, de las Obligaciones (el suizo de 1911),
de la Propiedad, etc. Este sistema es el que tiende a imponerse en la actualidad para ciertas
relaciones sociales, como las mencionadas, por sus mayores ventajas.
Por otra parte existen dos métodos de codificación. A saber son el tradicional que codifica por
materias de la rama a la cual se refiera por ejemplo nuestro Código Civil que se divide en 5 libros
o materias: Libro I, Personas y familia; Libro II, Hechos y actos jurídicos y obligaciones; Libro
III, Contratos y otras fuentes de las obligaciones; Libro IV, Derechos Relaes; Libro V, Sucesión
por causa de muerte.
Por otra parte la metodología moderna codifica con una parte general, que contiene todas las
normas referentes a la generalidad de las relaciones jurídicas del código y la parte especial que
contiene el desarrollo especifico de los institutos. Por ejemplo el Código Penal Paraguayo.
Cual fue el primer código del que tuvo conocimiento la humanidad?
Se trata del Codex o Código Civil Francés de 1804 de Napoleón Bonaparte.
Cuales son las ventajas de la codificación?
La codificación presenta una ventaja decisiva sobre el sistema de leyes sueltas: que facilita
enormemente la interpretación y aplicación del derecho. En efecto, el jurista —sea juez, abogado,
etc.— en vez de tener que ir a un conjunto imponente de leyes aisladas, a menudo confusas y
contradictorias entre sí, dispone de un cuerpo legal orgánico que facilita su labor, asegurando una
mayor rapidez, exactitud y justicia en la vida jurídica.
Cuales son los inconvenientes de la codificación?
Se suele decir que la codificación tiene el grave inconveniente de petrificar o cristalizar el derecho
y se cita como ejemplo clásico al Derecho Romano.
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INTRODUCCION A LAS CIENCIAS JURÍDICAS
En realidad, no es ésta una objeción decisiva, porque si bien toda legislación establece marcos
dentro de los cuales deberán encuadrar las relaciones sociales, no debe olvidarse la misión de los
jueces que, al aplicar las leyes a los casos concretos, las adecúan constantemente a las variaciones
de la realidad social, desvaneciéndose así tal objeción.
Cual es el origen de la codificación moderna?
La Revolución Francesa significó el triunfo de la filosofía racionalista e individualista. El esquma
jurídico de esta concepción, lo tenemos en el gran movimiento codificador que con ella se inicia,
impulsado, claro está, por la ilusión racionalista de creer posible la confección de códigos
perfectos, cerrados y completos, capaces de dar por sí, soluciones a todas las controversias
humanas.
Esta convicción se concretó primero en el derecho público, con las cuatro Constituciones que
precedieron al Imperio cuya corta vida —dicho sea de paso— evidenció ya la quiebra de ese
racionalismo jurídico llevado a un extremo que despreciaba el pasado y pretendía elaborar el
derecho como puro fruto de la "diosa razón", al margen de la realidad social a que estaba desuñado.
En el derecho privado, esta convicción se concretó con la sanción del Código Civil, en 1804, que
en realidad, fue el quinto proyecto, según veremos. Este Código, denominado también Código
Napoleón, marca el comienzo del movimiento codificador del derecho privado puesto que a partir
de él, comenzaron a dictarse códigos en la mayor parte de los Estados que, en algunos casos, fueron
prácticamente copia del francés.
LECCIÓN XVI
LECCIÓN XVII
Que es la jurisprudencia?
La jurisprudencia es el que conjunto de fallos firmes, pasivos y uniformes que emiten los juzgados
y tribunales en su fallos en casos similares o análogos.
Que es una sentencia?
Es una resolución judicial que pone fin a una controversia jurídica.
Cuales son las partes de una sentencia y que contiene cada una de ellas?
Las partes de una sentencia son: Visto, donde se exponen los hechos y los sujetos de la relación
jurídica procesal; El considerando donde se exponen los argumentos de derechos de las partes y el
fundamento jurídico a consideración del juez; y el Resuelve en el cual se da respuesta a la
pretensión de las partes.
La jurisprudencia es creadora o simplemente declarativa del derecho?
Dependiendo del sistema jurídico la jurisprudencia será creadora o simplemente declarativa ya que
por ejemplo en el sistema jurisprudencial la misma es de aplicación obligatoria o vinculante y en
el continental romanista no es vinculante.
Cual es la obligatoriedad de la jurisprudencia según el sistema jurídico en que se aplique?
Dependiendo del sistema jurídico la jurisprudencia será creadora o simplemente declarativa ya que
por ejemplo en el sistema jurisprudencial la misma es de aplicación obligatoria o vinculante y en
el continental romanista no es vinculante.
Que es la casación y de que modo unifica la jurisprudencia?
El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia
judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en
un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales, es decir por un error in iudicando
o bien error in procedendo respectivamente. Su fallo le corresponde a la corte suprema de justicia
y, habitualmente al de mayor jerarquía, como el Tribunal Supremo.
A que se refiere a la doctrina como fuente del derecho?
Se entiende por doctrina jurídica la opinión de los juristas prestigiosos sobre una materia concreta,
aunque no es una fuente formal del Derecho. En el siglo XIX fue Savigny quien exaltó la
trascendencia de la doctrina de los juristas.
La doctrina jurídica surge principalmente de las universidades, que estudian el Derecho vigente y
lo interpretan dentro de la Ciencia del Derecho. No tiene fuerza obligatoria, y no se reconoce como
fuente oficial del Derecho en la mayoría de sistemas jurídicos, al contrario de lo que ocurre con la
jurisprudencia.
Cual es la importancia de la doctrina?
Por la vía de los hechos, constituye una fuerza de convicción para el juez, el legislador y el
desarrollo del derecho consuetudinario, dado que la opinión y la crítica de los teóricos del Derecho
influye en la formación de la opinión de los que posteriormente crean normas nuevas o aplican las
existentes.
LECCIÓN XVIII
ejemplo, se puede reformar o sustituir en un plazo relativamente breve. Esto es muy importante en
épocas como la actual, en que la realidad social cambia aceleradamente, impulsada sobre todo por
los continuos avances tecnológicos.
Es técnicamente más avanzado que el common law. A título de ejemplo, conviene recordar que en
los Estados constitucionales encuadrados en el sistema continental rige el principio de la
supremacía constitucional, claramente arraigado por las ventajas que implica.
Ofrece, en principio, más seguridad jurídica, por la mayor certeza que surge de las leyes sobre todo
cuando están bien redactadas lo que permite predecir con mayor probabilidad de acierto (pero
no de absoluta certeza), cuál habrá de ser la interpretación judicial en caso de conflicto. Por
eso en los países del common law, se tiende a legislar sobre materias que exigen gran certeza
y seguridad, como es por ejemplo el comercio.
Donde rige el sistema continental?
Rige en países como Paraguay, Argentina, Japón, México, gran parte de Africa, Centro América,
etc.
Cuando se uso por primera vez el vocablo common law?
Fue en el siglo XI cuando se comenzó a usar en Inglaterra la locución common law, para denominar
a las costumbres comunes o generales del reino (general customs), y poder así diferenciarlas de las
costumbres particulares o locales (particular laws).
Cuales son las fuentes del common law?
Las principales fuentes del common law son la costumbre y la jurisprudencia.
Donde rige el sistema del common law?
Los principales países son los siguientes: Inglaterra donde se originó— así como en las demás
partes del Reino Unido, salvo Escocia (sin perjuicio de la influencia que ejerce el common law
sobre el derecho escocés); dominios, colonias y ex colonias inglesas; Estados Unidos (salvo el
Estado de Louisiana); Canadá (excepto la provincia de Quebec); Terranova; Gibraltar, Malta y
Chipre; Australia; Nueva Zelanda; India (excepto Ceilán); Islas Mauricio y Seychelles; Pakistán;
Malasia; etc.
Cuales son los caracteres distintivos del common law?
Es predominantemente jurisprudencial, por lo que la ley está subordinada a la jurisprudencia.
Es más estable y evolutivo que el sistema romanista.
La estabilidad surge del respeto al principio de la obligatoriedad del precedente. Dicho sea de paso,
recordaré que este principio es aplicado con estrictez, sobre todo cuando se trata del derecho
de propiedad, derechos contractuales, comercio y derecho penal, porque así lo exige la
conveniencia de mantener la estabilidad y la previsibilidad en esas materias. Por el contrario,
en derecho constitucional en EE.UU. por lo menos—el principio del stare decisis es aplicado
con más flexibilidad, a fin de adecuarlo a las circunstancias cambiantes ''. Ahora bien, la
obligatoriedad del precedente no significa que en el common law no haya cambios de
jurisprudencia; en efecto, también los hay pero en casos excepcionales y fundados en algún
error cometido en el precedente.
El carácter evolutivo permite una lenta pero incesante adaptación a los cambios sociales.
Para cambios rápidos debe recurrirse a las leyes.
Ofrece en general menos seguridad jurídica que el sistema continental, porque no siempre es
predecible lo que van a resolver los jueces, ante la falta de una norma general preexistente
que contemple el caso.
Es técnicamente más imperfecto que el sistema romanista, por la técnica de elaboración casuística.
De que manera van adquiriendo semejanza ambos sistemas jurídicos?
La identidad de funciones hace que ambos sistemas tengan algunas semejanzas, pero lo notable es
advertir que dichas semejanzas van en paulatino aumento, lo que nos plantea un interrogante sobre
el futuro de ambos sistemas. Se trata sin duda de algo difícil de pronosticar, sobre todo si nos
planteamos la posibilidad de que esas crecientes analogías lleguen a constituir algún día, una
posible uniformidad, en general se entiende, sin perjuicio —claro está— de algunos
Cuestionario de Unidades
INTRODUCCION A LAS CIENCIAS JURÍDICAS
caracteres propios que mantendrían cada uno de los sistemas, puesto que nadie piensa en identidad,
sino en una relativa uniformidad.
LECCIÓN XIX
LECCIÓN XXI
LECCIÓN XXII
Cuales son los estados civiles que derivan de las pertenencia a un territorio?
Puede notarse la distinción entre nacionales, extranjeros, naturales, naturalizados, ciudadanos, no
ciudadanos etc.
Que es la persona jurídica?
Es todo ente ideal capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.
En que momento una persona jurídica tiene su inicio y fin?
Una persona jurídica puede iniciar a partir de varios momentos. A saber: * Desde la redacción de
sus estatutos, ejemplo: Comisiones vecinales. * Desde la inscripción en el registro correspondiente
como es el caso de las sociedades comerciales. * Desde su autorización legislativa. Por ejemplo
las universidades.
Por otra parte la persona jurídica puede tener su fin por disolución, por conclusión de sus fines,
por haber pasado el tiempo otorgado en su inscripción, por decreto del Poder Ejecutivo etc.
Cuales son las personas jurídicas reguladas en el código civil paraguayo?
El artículo 91 del Código Civil Paraguayo establece que son personas jurídicas: El Estado, los
gobiernos departamentales o municipales, las iglesias y confesiones religiosas, los entes
autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes del Derecho Público, la
universidades, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, asociaciones inscriptas con
capacidad restringida, las fundaciones, las sociedades anónimas, las cooperativas entre otras.
Que es el patrimonio?
El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona, materiales e inmateriales, activos y pasivos
y cargas que lo gravan.
Que son los bienes?
Los bienes son el conjunto de objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor económico.
Cual es la clasificación de las cosas consideradas en sí mismas?
Las cosas consideradas en sí mismas pueden ser muebles e inmuebles.
Cual es la clasificación de los bienes según las personas a quienes pertenezca?
Los bienes pueden ser de dominio público y de dominio privado. Son de dominio público aquellos
que pertenezcan al Estado que también pueden tener bienes de dominio privado. Ejemplo el
mobiliario de una dependencia judicial.
A que se refiere la causa del negocio jurídico?
El negocio jurídico se refiere al acto jurídico lícito integrado por una o varias declaraciones de
voluntad privada que el derecho reconoce como base para la producción de efectos jurídicos,
buscados y queridos por su autor o autores, siempre que concurran determinados requisitos o
elementos.
Que es el hecho jurídico?
Es todo acontecimiento susceptible de crear, modificar, transferir o extinguir derechos y
obligaciones.
Que son los hechos humanos voluntarios e involuntarios?
Los hechos humanos voluntarios son aquellos que se realizan con intención, libertad y
discernimiento en tanto los involuntarios son aquellos en los cuales falta algunos de estos
elementos subjetivos.
Que son los actos jurídicos?
Son los actos humanos, voluntarios y lícitos con un fin inmediato de crear, modificar, transferir o
extinguir derechos y obligaciones.
Que causas pueden asumir los actos jurídicos?
Los actos jurídicos pueden asumir dentro de sus causas a los delitos, los causidelitos, los contratos
y los cuasicontratos.
Cual es la diferencia entre delito y cuasidelito?
Delito es aquel en el cual se produce un daño con la intención malévola de dañar y cuasidelito es
aquel en el cual no existe tal intención pero igual existe el daño. Hablamos de los factores de
imputación subjetiva dolo y culpa respectivamente.
Cuestionario de Unidades
INTRODUCCION A LAS CIENCIAS JURÍDICAS
LECCIÓN XXIII
LECCIÓN XXIV
Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Toda persona tiene derecho a una
nacionalidad.
En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en
cualquier país.
*Derechos políticos: Se refieren a las regulaciones que permiten al hombre la participación del
ejercicio en el poder político: A la libertad de asociación política, Al Voto.
La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, incorporados en la Declaración de
1948, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado
Social de Derecho.
De ahí el surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los derechos
sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente accesibles y
disfrutables. Se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones, programas y
estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva, y son:
Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses (libertad sindical).
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la
salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.
– La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.
Tercera generación : Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los
años 1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala
universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un
nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz,
a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas
asocian estos derechos a otras generaciones: por ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez la
protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación, para Roberto
González Álvarez es una manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de primera generación
como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física. Este grupo fue promovido a partir de
los ochenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Entre
otros, destacan los relacionados con:
El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.
La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos.
El medio ambiente.
Los derechos del consumidor.
El desarrollo que permita una vida digna.
El libre desarrollo de la personalidad.
Que es la OEA?
Se refiere a la Organización de Estados Americanos creada en Cuarta Conferencia
Panamericana de Bogotá en 1948.
Cuales son los organismos protectorios de los derechos humanos en la OEA y que
funciones poseen?
La OEA cuenta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es un cuerpo colegiado de
7 jueces encargado de juzgar a cerca de los actos violatorios de los derechos humanos en el
continente americano. Por otra parte esta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
es un organo consultivo, investigador y de acusación.
Cuestionario de Unidades
INTRODUCCION A LAS CIENCIAS JURÍDICAS
LECCIÓN XXV
LECCIÓN XXVI
posee la cosa.
Que diferencia existe entre propiedad y posesión?
La propiedad es un supuesto de derecho ya que individualiza el dominio de una persona sobre una
cosa y la posesión es la simple aprehensión física sobre la cosa.
Cual es la diferencia entre uso y usufructo?
La diferencia fundamental radica en que el uso se establece sobre cosas fungibles en tanto que el
usufructo sobre cosas no fungibles.
Que es la servidumbre?
La servidumbre es un derecho real sobre cosa ajena que consiste en poder impedir ciertos actos al
propietario de la misma o en la facultad de usarla de un modo determinado. Existen dos tipos de
servidumbres:
Servidumbres prediales. Se constituyen entre dos fundos:
el fundo sirviente.
El fundo dominante.
Servidumbres personales. Se constituyen a favor de una persona. En este caso la cosa gravada sirve
ala persona.
Cuales son los derechos reales de garantía?
Nos referimos a los derechos reales de prenda e hipoteca ya que ambos garantizan un crédito.
Cual es la diferencia entre prenda e hipoteca?
La diferencia fundamental radica en que la prenda se establece sobre una cosa mueble y la hipoteca
sobre un inmueble.
LECCIÓN XXVII
LECCIÓN XXIX
LECCIÓN XXX
Es la institución del derecho civil que determina la posición de las personas en el seno de la familia,
por causa de consanguinidad, afinidad o adopción.
Quienes son los herederos forzosos?
Son aquellas personas que se encuentran dentro del parentesco en el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.
Que es el parentesco por consanguinidad? Especies.
Es el lazo de sangre existente entre dos personas. Pueden ser ascendientes, descendientes y
colaterales.
Que es la legítima?
Es un derecho de sucesión limitado a determinada parte de la herencia de que no puede disponer el
causante. La legítima de los descendientes es de cuatro quintas partes de la herencia. La de los
ascendiente es de dos tercios. La del cónyuge, cuando no existen descendientes ni ascendientes la
mitad. La legítima del adoptante y el adoptado será la mitad de la herencia. Para la determinación
de la legítima cuando concurren varios herederos forzosos prevalecerá la legítima mayor.
Que es el testamento?
Es un acto escrito, formal y solemne por medio del cual una persona dispone de todo o parte de
sus bienes para después de su muerte.
Cuales son los testamentos regulados en el código civil?
Son los testamentos ológrafo, por instrumento público, cerrado y los especiales como los marítimos
y militares.
LECCIÓN XXXI
de los Estados a favor de la Comunidad y cuyos destinatarios son tanto los Estados miembros como
los particulares.
Cuales son las fuentes del derecho de la integración y del derecho comunitario?
Lo constituyen los derechos nacionales como también así los tratados y acuerdos internacionales.
A que se refiere la justicia supranacional en los mecanismos de integración?
Se refiere a la existencia de un sistema externo al de las naciones para la solución de controversias
existentes entre países del bloque. Ejemplo, el tribunal de justicia europea de la Unión Europea.
Cuales fueron los objetivos del Tratado de Asunción?
Los objetivos fueron, la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales. El
establecimiento de un arancel externo común. La creación de un mercado común. La constante
aproximación legislativa entre los estados parte.
Que es el MERCOSUR?
El MERCOSUR es el Mercado Común del Sur que hasta hoy día puede decirse que es una Unión
aduanera imperfecta.
A que se refiere la cooperación jurídica en el ámbito del MERCOSUR?
Se refiere a la aproximación legislativa entre los países del Mercosur y a la posibilidad de poder
homologar las sentencias de órganos jurisdiccionales de los países miembro en nuestro país
siempre y cuando no contradigan nuestras disposiciones constitucionales y legales.
Que es el Parlamento del MERCOSUR?
El Parlamento del Mercosur conocido tambien como Parlasur es el órgano de representación de la
pluralidad ideológica y política de los pueblos de los países miembros del Mercosur: Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. Creado legalmente el 9 de diciembre de 2005, comenzó a funcionar
el 7 de mayo de 2007.
En una primera etapa sus miembros fueron elegidos por los parlamentos nacionales de entre sus
miembros, y en su etapa definitiva será elegido por voto directo (a partir de 2011) y simultáneo
(desde 2015) de los ciudadanos siguiendo el criterio de representatividad ciudadana.
LECCIÓN XXXII
Que es el derecho de acción?
Es la facultad que tiene toda persona para solicitar de modo legal la intervención de los órganos
jurisdiccionales del Estado a efecto de proteger una situación jurídica material.
Cuales es la clasificación de las acciones?
Encontramos las acciones patrimoniales que pueden ser reales (sobre las cosas), personales (sobre
los créditos) y mixtas (comprenden un carácter sobre ambos). Luego encontramos acciones
prescriptibles e imprescriptibles. Acciones públicas y privadas. Acciones civiles y penales y
Acciones cesibles e incesibles.
A que se refiere la transmisión y extinción de las acciones?
Se refiere a que las acciones pueden transmitirse de una persona a otra siempre y cuando la ley lo
autorice por una sucesión mortis causa donde debemos determinar si son o no transmisibles. En
cuanto a la extinción hablamos de la pérdida del derecho, por ejemplo extinción de la obligación
por pago del deudor, o prescripción un pagaré que no se intentó ejecutar durante 4 años.
Cuales son las acciones en el Derecho Positivo Paraguayo?
Encontramos en nuestro derecho positivo. Acciones civiles, penales, laborales,
administrativas y procesales.
Que son las exepciones?
Llámese excepción a toda defensa que el demandado opone a la acción del demandante.
Cuales son las excepciones de contenido procesal?
Cuestionario de Unidades
INTRODUCCION A LAS CIENCIAS JURÍDICAS
Son las excepciones dilatorias, denominadas así porque tienden a postergar la contestación sobre
el mérito de la demanda por carecer de los requisitos procesales necesarios para su admisibilidad.
Y las excepciones perentorias que tienden a extinguir la pretensión del actor.